2014年自考“知識產(chǎn)權法”簡答題模擬試卷

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    為廣大考生整理了2014年自考“知識產(chǎn)權法”簡答題模擬試卷,供廣大考生參考:
     
    1.簡述知識產(chǎn)權的本質屬性。
    答:知識產(chǎn)權是一種無形財產(chǎn)權,客體的非物質性是知識產(chǎn)權的本質屬性,其具體表現(xiàn)為:
    (1)不發(fā)生有形控制的占有。由于智力成果不具有物質形態(tài),不占有一定的空間,人們對它的占有不是一種實在而具體的占據(jù),而是表現(xiàn)為對某種知識、經(jīng)驗的認識與感受。
    (2)不發(fā)生有形損耗的使用。智力成果的公開性是知識產(chǎn)權產(chǎn)生的前提條件。由于智力成果必須向社會公示、公布,人們從中得到有關知識即可使用,而且在一定時空條件下,可以被若干主體共同使用。。
    (3)不發(fā)生消滅智力成果的事實處分與有形交付的法律處分。智力成果不可能由實物形態(tài)消費而導致其本身消滅之情形,它的存在僅會因法定保護期屆滿產(chǎn)生專有財產(chǎn)與社會公共財富的區(qū)別。同時,有形交付與法律處分并無聯(lián)系。
    2.知識產(chǎn)權的專有性主要表現(xiàn)在哪些方面?
    答: (1)知識產(chǎn)權為權利人所獨占,權利人壟斷這種專有權利并受到嚴格保護,沒有法律規(guī)定或未經(jīng)權利人許可,任何人不得使用權利人的智力成果。
    (2)對同一項智力成果,不允許有兩個或兩個以上同一屬性的知識產(chǎn)權并存。例如,兩個相同的發(fā)明物,根據(jù)法律程序只能將專利權授予其中的一個,而以后的發(fā)明與已有的技術相比,如無突出的實質性特點和顯著的進步,也不能取得相應的權利。
    3. 試論知識產(chǎn)權的特征。
    答:知識產(chǎn)權,是指人們基于自己的智力活動創(chuàng)造的成果和經(jīng)營管理活動中的經(jīng)驗、知識而依法享有的權利。
    (1)知識產(chǎn)權的專有性。
    知識產(chǎn)權是一種專有性的民事權利,它同所有權一樣,具有排他性和絕對性的特點。知識產(chǎn)權的專有性,主要表現(xiàn)在兩個方面:第一,知識產(chǎn)權為權利人所獨占,權利人壟斷這種專有權利并受到嚴格保護,沒有法律規(guī)定或未經(jīng)權利人許可,任何人不得使用權利人的智力成果。第二,對同一項智力成果,不允許有兩個或兩個以上同一屬性的知識產(chǎn)權并存。例如,兩個相同的發(fā)明物,根據(jù)法律程序只能將專利權授予其中的一個;而以后的發(fā)明與已有的技術相比;如無突出的實質性特點和顯著的進步,也不能取得相應的權利。
    (2)知識產(chǎn)權的地域性。
    知識產(chǎn)權作為一種專有權在空間上的效力并不是無限的,而是受到地域的限制,即具有嚴格的領土性,其效力只限于本國境內(nèi)。知識產(chǎn)權的這一特點有別于有形財產(chǎn)權。一般來說,對所有權的保護原則上沒有地域性的限制,無論是公民從一國移居另一國的財產(chǎn),還是法人因投資、貿(mào)易從一國轉人另一國的財產(chǎn),都照樣歸權利人所有,不會發(fā)生財產(chǎn)所有權失去法律效力的問題。而無形財產(chǎn)權則不同,;按照一國法律獲得承認和保護的知識產(chǎn)權,只能在該國發(fā)生法律效力。除簽有國際公約或雙邊互惠協(xié)定的以外,知識產(chǎn)權沒有域外效力,其他國家對這種權利沒有保護的義務,任何人均可在自己的國家內(nèi)自由使用該智力成果,既無須取得權利人的同意,也不必向權利人支付報酬。
    (3)知識產(chǎn)權的時間性。
    這一特點表明:知識產(chǎn)權僅在法律規(guī)定的期限內(nèi)受到保護,一旦超過法律規(guī)定的有效期限,知識產(chǎn)權就自行消滅,相關智力成果即成為整個社會的共同財富,為全人類所共同使用。?這一特點是知識產(chǎn)權與有形財產(chǎn)權的主要區(qū)別之一。所有權就不受時間限制,只要其客體物沒有滅失,其權利即受到法律保護。依消滅時效或取得時效所產(chǎn)生的后果也只涉及財產(chǎn)權利主體的變更,而財產(chǎn)本身作為權利客體并不會發(fā)生變化。知識產(chǎn)權在時間上的有限性是世界各國為了促進科學文化發(fā)展、鼓勵智力成果公開所普遍采用的原則,根據(jù)各類知識產(chǎn)權的性質、特征及本國實際情況,各國法律對著作權、專利權、商標權都規(guī)定了長短不一的保護期。知識產(chǎn)權時間限制的規(guī)定,反映了建立知識產(chǎn)權法律制度的社會需要。建立知識產(chǎn)權的目的在于采取特別的法律手段調(diào)整因智力成果創(chuàng)造或使用而產(chǎn)生的社會關系,這一制度既要促進文化知識的廣泛傳播,又要注重保護智力成果創(chuàng)造者的合法利益,協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權專有性與智力成果社會性之間的矛盾。   ‘
    4.簡述著作權與所有權的區(qū)別。
    答:(1)兩者的標的不同。
    所有權的標的是動產(chǎn)和不動產(chǎn)等有形物,所有權主要表現(xiàn)為對有形物的支配權。在一定時空條件下,標的物不能同時為許多人使用,因為物權人占有和使用其標的物時就排除了其他人同時占有和使用的可能。而著作權則不同,其標的是無形的人類精神與智力活動的成果,是思想或情感的一定表現(xiàn),故著作權的獨占性完全出自法律的規(guī)定,而不是由于標的物本身的性質。所以,著作權標的一旦公開,同一作品就可以同時被多數(shù)人使用,只要其不與法律規(guī)定相悖即不會構成侵權。由于著作權與所有權的標的不同,互不排斥,因此這兩種權利可以同時存在。
    (2)兩者權利的完整性不同。
    所有權作為絕對權利,其屬性是完整的,它既不受時間的限制,也不受地域的限制,在法律上具有無期限性,所有權雖然會因為標的物的滅失而絕對喪失,但這只是因為有形物的物理性質而導致,所以所有權具有完整性。而著作權雖然也是一種絕對權利,但只能在法定的保護期內(nèi)有效,一般也只能在本國領域內(nèi)有其效力,且受合理使用、法定許可、強制許可的限制,所以說著作權是一種不完整的絕對權利。
    5.簡述著作權與專利權的區(qū)別。
    答:(1)兩者的保護對象不同。著作權所保護的并非作品的思想內(nèi)容,而是表達該思想內(nèi)容的具體形式。專利權則不同,專利法所保護的是具有新穎性、創(chuàng)造性、實用性的發(fā)明創(chuàng)造,它拋開表達形式而深入到技術方案本身。
    (2)兩者的保護條件不同。著作權并不要求保護的作品是首創(chuàng)的,而只要求它是獨創(chuàng)的。而對于同一內(nèi)容的發(fā)明,專利權只授予先申請人。這是“獨創(chuàng)性”與“首創(chuàng)性”即兩者保護條件的差異。
    (3)兩種權利產(chǎn)生程序不同。世界上絕大多數(shù)國家的著作權均伴隨著作品的創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生,無須履行任何注冊登記手續(xù)。而相同內(nèi)容的幾項發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利,排斥了其他有相同創(chuàng)造成果的人享有相同權利的可能性,所以必須采取國家行政授權的方法確定權利人。專利權的產(chǎn)生需要專利機關的特別授權,經(jīng)過申請、審查、批準、公告,頒發(fā)專利證書等程序才能產(chǎn)生。
    (4)兩者的適用領域不同。著作權所保護的作品主要涉及文學、藝術領域。而專利權主要發(fā)生在工業(yè)生產(chǎn)領域,與產(chǎn)品的技術方案息息相關。
    6.簡述著作權與商標權的區(qū)別。
    答:(1)權利屬性不同。著作權是一種具有人身屬性的權利,其著作財產(chǎn)權雖然可以因超過法定期限而喪失效力,但作者卻永久享有署名權、保護作品完整權等精神權利。商標權則只是一種財產(chǎn)權,不具有人身屬性,它可能因法定期限不續(xù)展而整體滅失,還可能因商標權人的違法行為而被撤銷。
    (2)兩者的法律要求的保護條件不同。著作權法要求作品具有獨創(chuàng)性,任何抄襲、剽竊所得到的作品不可能受到著作權法的保護。商標是以文字、圖形或其組合作為區(qū)別商品的標志,它只要求識別性,并不考慮商標是否由商標權人創(chuàng)作。
    (3)兩種權利的取得方式不同。著作權一般自作品創(chuàng)作完成時自動產(chǎn)生,無須登記注冊。而商標權則不然,由于一件商標甚至多個相類似的商標也只能取得一個商標權,因此商標權一般須經(jīng)注冊登記才能產(chǎn)生。護形式的不同選擇。。
    7.試述中國著作權法的主要原則。
    答:(1)保護作者權益原則。
    保護作者權益既指著作財產(chǎn)權又指著作人身權,作者的辛勤創(chuàng)作是整個社會文學藝術和科學進步的源泉,加強對作者權益的保護,承認作者對其作品理應享有的人身權益和財產(chǎn)權益,正是為了保護作者的創(chuàng)作積極性,增加整個社會的精神財富。。
    (2)鼓勵優(yōu)秀作品傳播的原則。
    傳播連接作品的創(chuàng)作和使用,傳播雖不直接創(chuàng)作作品但仍需花費大量的人力與物力,對它的法律保護在復制技術發(fā)展使得侵權極為便利的今天顯得越來越重要。我國著作權法第四章明確規(guī)定作品主要傳播者的權利即是鼓勵優(yōu)秀作品傳播原則的直接體現(xiàn)。
    (3)作者利益與公眾利益協(xié)調(diào)一致的原則。
    當今作品都是在借鑒前人優(yōu)秀成果的基礎上發(fā)展起來的,它雖然可以視為作者的人格標志和財產(chǎn)權利,但更是整個社會精神財富的一部分,任何人包括作者都不應對之絕對壟斷,以免妨礙全社會文化、藝術和科學事業(yè)的整體進步。。
    (4)與國際著作權發(fā)展趨勢保持一致原則。
    鼓勵優(yōu)秀作品的創(chuàng)作與傳播,促進社會經(jīng)濟、文化的發(fā)展,是所有文明國家實施著作權立法的基本目的。雖然著作權具有嚴格的地域性,但隨著傳播技術的發(fā)展和國際版權貿(mào)易的擴大,許多優(yōu)秀作品走出國門成為全人類共同的精神財富。因此,加強國際著作權的協(xié)調(diào),在尊重各國國情的前提下盡力促使各國著作權保護水平基本一致就顯得尤為重要。
    8.匯編作品與合作作品的主要區(qū)別有哪些?
    答:(1)匯編作品的各作者之間不必具備合意,作者有共同創(chuàng)作的愿望。
    (2)匯編作品中各作者的成果是可區(qū)分的,者的成果有時是可分的,有時是不可區(qū)分的。而合作作品要求各而合作作品中各作
    (3)匯編作品以編輯人的名義發(fā)表,而合作作品以合作者的共同名義發(fā)表。
    9.我國著作權法、《著作權法實施條例》對職務作品的權利歸屬作了哪些明確規(guī)定?
    答:(1)主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件創(chuàng)作,并由法人或者其他組織承擔責任的工程設計、產(chǎn)品設計圖紙及其說明、計算機軟件、地圖等職務作品,作者享有署名權,著作權的其他權利歸法人或者其他組織享有。
    (2)法律、行政法規(guī)規(guī)定或者合同約定著作權由法人或者其他組織享有的職務作品,作者有署名權,著作權的其他權利由法人或者其他組織享有,法人或者其他組織可以給予作者獎勵。
    (3)除上述作品以外的,屬于公民為完成法人或者其他組織工作任務,所創(chuàng)作的其他職務作品,其權利歸作者享有。但這類作品,法人或者其他組織有權在其業(yè)務范圍內(nèi)優(yōu)先使用。
    10.簡述著作權的原始主體即作者包括哪些主體?
    答:(1)作者首先是自然人。作者須具備以下條件:①作者是直接參與創(chuàng)作的人,即借助語言、文字、色彩、線條等進行創(chuàng)作,反映自己創(chuàng)作個性及特點的人;②確認作者的方法是,如無相反證明,在作品上署名的人即為作者;③作者通過創(chuàng)作活動,產(chǎn)生了著作權法規(guī)定的作品。作者作為直接和基本的著作權主體,應當享有完整的著作權和原始的著作權。
    (2)法人或其他組織在特定條件下也視為作者。在著作權法領域,法律在某些特殊情況下也將不具備生命力和創(chuàng)造力的法人和其他組織擬制為作者。。由法人或其他組織主持,代表法人或其他組織意志創(chuàng)作,由法人或其他組織承擔責任的作品,法人或其他組織視為作者。如無相反證明,在作品上署名的公民、法人或者其他組織視為作者。
    11.簡述著作權的繼受主體即其他著作權人取得著作權的途徑。
    答:(1)因繼承、遺贈、遺贈扶養(yǎng)協(xié)議取得著作權。通過上述方式只能取得著作財產(chǎn)權。
    (2)因合同取得著作權。一般分為兩種情況:①依委托合同取得著作權。如果合同約定著作權由委托人享有,委托人即成為作者之外的“其他著作權人”。②著作權的轉讓。著作權人可以將其享有的著作權中的財產(chǎn)權利的全部或部分轉讓給他人,著作財產(chǎn)權的受讓人也是著作權的主體。
    (3)著作權的特殊主體即國家。國家作為著作權法律關系主體,一般有以下情況:①購買著作權,即國家出于某種特殊的需要,從著作權人那里購買著作權,從而成為法律關系的主體;②接受贈送,即作者將其受保護的作品贈送給國家,國家接受其贈送而成為著作權主體;③依法律規(guī)定,即法律規(guī)定某一作品在受保護有效期限內(nèi),著作權由國家行使,國家便成為該著作權法律關系的主
    12.影視作品權利的歸屬。
    答:“電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品的著作權由制片者享有,但編劇、導演、攝影、作詞、作曲等作者享有署名權,并有權按照與制片者簽訂的合同獲得報酬。電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品中的劇本、音樂等可以單獨使用的作品的作者有權單獨行使其著作權?!?BR>    13.作品要成為著作權客體必須具備哪些條件?
    答:(1)獨創(chuàng)性。也稱原創(chuàng)性,是指由作者獨立構思而成的,作品的內(nèi)容或者表現(xiàn)形式完全不是或基本不是同他人已經(jīng)發(fā)表的作品相同,即不是抄襲、剽竊、篡改他人的作品。
    (2)可復制性。符合著作權保護條件的作品,通常是能以其中物質復制形式表現(xiàn)的智力創(chuàng)作成果。我國著作權法只要求作品能夠以某種有形形式復制,因此不排除對未被有形載體固定的口頭作品的保護。凡制定了著作權法的國家,通常強調(diào)著作權只保護作者思想的表現(xiàn)形式,而不保護思想本身。這就是說,單純的思想或者情感本身而不具有文學、藝術等客觀表現(xiàn)形式的,不能稱之為作品,不能成為著作權客體。
    14.計算機軟件作為一種知識產(chǎn)品,必須具備哪些條件才能獲得法律保護?
    答:①原創(chuàng)性。受保護的軟件必須由開發(fā)者獨立開發(fā),即軟件應該是開發(fā)者獨立設計、獨立編制的編碼組合。②可感知 性。受保護的軟件必須固定在某種有形物體上。只有當這種程序設計通過客觀手段表達出來并為人所知悉時才能受法律保護。③可再現(xiàn)性。也稱可復制性,即把軟件轉載在有形物體上的可能性。
    15.簡述不適用著作權法的作品。
    答:(1)法律、法規(guī)、國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件及其官方正式譯文。
    (2)時事新聞。通常是指通過報紙、期刊、廣播、電臺、電視臺等傳播媒介報道的關于某一事件或事實的單純消息。對此,各國著作權法都不給予法律保護。
    (3)歷法、數(shù)表、通用表格和公式。。
    (4)超過了著作權保護期限的作品,因進入了公有領域,故不受著作權法保護。
    16.簡述計算機軟件著作權的內(nèi)容。
    答:計算機軟件著作權的內(nèi)容,及軟件著作權人享有的權利包括:
    (1)發(fā)表權。即決定軟件是否公之于眾的權利,也就是說,著作權人有權決定何時、何地以何種方式將其尚未發(fā)表的軟件作品向一定數(shù)量的人公布。
    (2)開發(fā)者身份權。即表明開發(fā)者身份的權利以及在其軟件上署名的權利。軟件著作權人可以表明其開發(fā)者的身份,也可以不表明其身份;可以在軟件上署名,也可以不在軟件上署名。
    (3)使用權。即在不損害社會公共利益的前提下,以復制、展示、發(fā)行、修改、翻譯、注釋等方式使用其軟件的權利。使用權可以通過開發(fā)取得,也可以通過繼承、受讓取得。
    (4)轉讓和許可使用權。即開發(fā)者將計算機程序轉讓或許可他人使用的權利。
    17.簡述計算機軟件著作權的侵權行為。
    答: (1)未經(jīng)軟件著作權人許可,發(fā)表或者登記其軟件的; (2)將他人軟件作為自己的軟件發(fā)表或者登記的;(3)未經(jīng)合作者許可,將與他人合作開發(fā)的軟件作為自己單獨完成的軟件發(fā)表或者登記的; (4)在他人軟件上署名或者更改他人軟件上的署名的; (5)未經(jīng)軟件著作權人許可,修改、翻譯其軟件的;(6)復制或者部分復制著作權人的軟件的;(?)向公眾發(fā)行、出租、通過信息網(wǎng)4
    絡傳播著作權人的軟件的;(8)故意避開或者破壞著作權人為保護其軟件著作權而采取的技術措施的;(9)故意刪除或者許可他人行使著作權人的軟件著作權的。
    行為人違反上述規(guī)定,應當承擔相應的民事責任、行政責任和刑事責任。。
    18.根據(jù)我國著作權法,哪些人是有權取得我國著?作權的“合格人”?
    答:著作權法第2條明確規(guī)定:“中國公民、法人或者其他組織的作品,不論是否發(fā)表,依照本法享有著作權。外國人、無國籍人的作品根據(jù)其作者所屬國或者經(jīng)常居住地國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約享有的著作權,受本法保護?!?BR>    19.簡答我國著作權法對著作權期限的規(guī)定。
    答:我國著作權法規(guī)定,著作人身權中的署名權、修改權和保護作品完整權永久受到保護,發(fā)表權的保護期與財產(chǎn)權利保護期相同。關于著作財產(chǎn)權,如作者為公民,其保護期為作者有生之年加死亡后50年;法人作品的保護期自作品首次發(fā)表后50年;合作作品的保護期為作者終生加死亡后50年,從后死亡的作者的死亡時間起算;作者身份不明的作品保護期為50年,但作者身份一經(jīng)確定則適用一般規(guī)定。其他特殊作品的保護期為自首次發(fā)表后50年。
    20.簡述著作權取得制度。
    答:(1)自動取得制度。著作權自動取得,是指著作權因作品創(chuàng)作完成、形成作品這一法律事實的存在而自然取得,不再需要履行任何手續(xù)。這種獲得著作權的方法被稱為“無手續(xù)主義”、“自動保護主義”。。
    (2)注冊取得制度。注冊取得,是指以登記注冊作為取得著作權的條件,作品只有登記注冊后方能產(chǎn)生著作權。著作權注冊取得的原則,又稱為注冊主義。。
    (3)其他取得制度。其他取得方式包括:作品必須以有形固定下來,才能獲得著作權;以著作權標記獲得著作權。
    21.簡述鄰接權的概念。
    答:鄰接權,也稱作品傳播權,指作品的傳播者享有的專有權利。它是從英文和法文直接譯過來的版權術語,它的本意是與著作權有關及相鄰接的知識產(chǎn)權。簡言之,其不是著作權,但是與著作權相鄰、相近或類似的權利。我國著作權法將其稱之為“與著作權有關的權益”。
    廣義的鄰接權,是把一切傳播作品的媒介所享有的專有權一律歸人其中。一般承認廣義鄰接權的國家,都承認表演者權、音像制作者權與廣播電視組織權三項傳統(tǒng)鄰接權。我國著作權法雖未直接使用“鄰接權”的概念,但從著作權法的規(guī)定看,我國采用了廣義鄰接權的基本內(nèi)容,具體規(guī)定是由《著作權法實施條例》第36條規(guī)定的“出版者對其出版的圖書和報刊享有的權利,表演者對其表演享有的權利,錄音錄像制作者對其制作的錄音錄像制品享有的權廣播電臺、電視臺對其制作的廣播、電視節(jié)目享有的權利”。
    22.簡述我國對圖書出版者專有出版權的限制。
    答:在各種出版者中,只有圖書出版者對其所出版的作品擁有法定的專有出版權。
    (1)圖書出版者的專有權雖然由法律直接規(guī)定,但要受到著作權人授權的限制。在我國,作品的出版權非經(jīng)國家授予出版資格的單位,不能從事出版業(yè)務,只有具有法人地位的、有權經(jīng)營有統(tǒng)一書號的圖書出版業(yè)務的出版社,才能出版圖書。
    (2)圖書出版者享有的專有出版權是有期限的,只能在出版合同約定的期間內(nèi)享有;并且合同約定的期限不能超過10年。合同期滿后,當事人可以續(xù)訂,但續(xù)訂后的專有出版權仍然不能超過 10年。
    (3)圖書出版者享有的專有出版權只能在合同約定的地域內(nèi)有效。
    (4)圖書出版者享有的專有出版權還受到版本的限制。除非出版合同另有約定,圖書出版者只對著作權人交付的作品手稿所使用的文字的版本享有出版權,著作權人對其他文字形式的版本可自由另行聯(lián)系出版。
    (5)在圖書出版合同有效期內(nèi),如果發(fā)生了法律規(guī)定的導致專有出版權終止的事由,或者發(fā)生了嚴重違反出版合同、損害著作權人權益的事由,則專有出版權終止。
    23.簡述錄音錄像制作者的義務。
    答:(1)音像制作者使用他人作品制作錄音錄像,應當取得著作權人的許可,并支付報酬。
    (2)音像制作者使用改編、注釋、的作品,應當取得改編、注釋;翻譯、品的著作權人的許可,并支付報酬。翻譯、整理已有作品而產(chǎn)生整理作品的著作權人和原作9
    (3)錄音制作者使用他人已經(jīng)合法錄制為錄音制品的音樂作品制作錄音制品,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當按照規(guī)定支付報酬,著作權人聲明不許使用的不得使用。
    (4)被許可人復制、發(fā)行、通過信息網(wǎng)絡傳播錄音錄像制品,應當取得著作權人,表演者許可,并支付報酬。
    (5)音像制作者在制作發(fā)行作品時,除應尊重作者的權利外,還應尊重表演者的權利,即應當同表演者訂立合同,并支付報酬。
    24.簡述表演者的義務。
    答:(1)表演者(包括演員和演出單位)使用他人作品演出,應當取得著作權人的許可,并支付報酬。演出組織者組織演出,由該組織者取得著作權人許可,并支付報酬。
    (2)表演者使用通過改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產(chǎn)生的作品進行演出,應當取得改編、翻譯、注釋、整理作品的著作權人和原作品的著作權人的許可,并支付報酬。
    25.廣播電視組織的義務是什么?
    答:(1)廣播電臺、電視臺使用他人未發(fā)表的作品制作廣播電視節(jié)目,應取得著作權人的許可,并按規(guī)定向著作權人支付報酬。著作權人可以通過口頭或書面形式授權廣播電臺、電視臺使用自己未發(fā)表的作品,但廣播電視組織應向著作權人支付報酬。
    (2)廣播電臺、電視臺使用他人已發(fā)表的作品制作廣播電視節(jié)目,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當支付報酬。
    (3)廣播電臺、電視臺播放已經(jīng)出版的錄音制品,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當支付報酬。當事人另有約定的除外。
    (4)電視臺播放他人的電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、錄像制品,應當取得制片者或者錄像制作者許可,并支付報酬;播放他人的錄像制品,還應當取得著作權人許可,并支付報酬。10
    26.簡述表演者的權利。
    答。(1)表明表演者身份。(2)保護表演形象不受歪曲。
    (3)許可他人從現(xiàn)場直播和公開傳送其現(xiàn)場表演,并獲得報酬。(4)許可他人錄音錄像,并獲得報酬。
    (5)許可他人復制、發(fā)行錄有表演者表演的錄音錄像制品,并獲得報酬。(6)許可他人通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播其表演并獲得報酬。
    27.簡述廣播電視組織的權利。
    答:(1)將其播放的廣播、電視轉播;(2)將其播放的廣播、電視錄制在音像載體上以及復制音像載體。
    從以上規(guī)定可知,廣播組織享有將其播放的廣播、電視轉播的權利,將其播放的廣播電視錄制在音像載體上以及復制音像載體的權利。
    28.試述鄰接權與著作權的關系。
    答:著作權是指作者對其作品依法享有的專有權利,或者說,是指作者及其他著作權人對文學、藝術、科學作品所享有的人身權利和財產(chǎn)權利的總稱。著作鄰接權從本質上講,是作品傳播者對其賦予作品的傳播形式所享有的權利,雖然不是著作權,但是與著作權相鄰、相近或類似的權利。兩者同屬于知識產(chǎn)權范圍。鄰接權與著作權關系密切,它是由著作權衍變轉化而來的,是從屬于著作權的一種權利。
    兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下幾點:
    (1)主體不同。著作權的主體是智力作品的創(chuàng)作者,包括自然人和法人;鄰接權的主體是出版者、表演者、音像制作者、廣播電視組織,除表演者以外,幾乎都是法人。   (2)保護對象不同。著作權保護的對象是文學、藝術和科學作品;鄰接權保護的對象是經(jīng)過傳播者加工后的作品。前者體現(xiàn)了作者的創(chuàng)造性勞動,后者主要體現(xiàn)了傳播者的創(chuàng)造性勞動。
    (3)內(nèi)容不同。著作權主要指作者對其作品享有發(fā)表、署名等人身權和復制、發(fā)行等財產(chǎn)權;鄰接權的內(nèi)容主要是出版者對其出版的書刊的權利、表演者對表演的權利、音像制作者對其音像制品的權利、廣播電視組織對其廣播、電視節(jié)目的權利等。
    (4)受保護的前提不同。作品只要符合法定條件,一經(jīng)產(chǎn)生就可獲得著作權保護;鄰接權的取得須以著作權人的授權及對作品的再利用為前提。
    29.簡述著作權轉讓的特點。
    答:(1)轉讓的對象僅限于著作財產(chǎn)權。。
    (2)著作權轉讓與作品載體所有權無關。。
    (3)著作權轉讓導致著作權主體的變更。。
    (4)著作權的轉讓標的可以做多種選擇。。
    30.著作權轉讓的內(nèi)容。
    答:根據(jù)我國《著作權法》第25條的規(guī)定,著作權的轉讓應當訂立書面合同,合同包括下列主要內(nèi)容:
    (1)作品的名稱。。著作權轉讓所涉及的作品名稱都必須明確;如果是全部作品,則需要確定用作者創(chuàng)作的原作品名稱還是另選名稱;是部分作品的,還要標明開始和結尾及其名稱。標明作品名稱的目的是為了確定著作權轉讓的具體標的。
    (2)轉讓的權利種類、地域范圍。權利種類是指翻譯、匯編、改編、復制、發(fā)行、播放等具體的著作權使用方式,地域范圍是指作品著作權轉讓后允許使用的地理范圍。
    (3)轉讓價金。價金是合同中的基本條款也必須包括價金條款。
    (4)交付轉讓價金的日期和方式。
    (5)違約責任。
    (6)雙方認為需要約定的其他內(nèi)容。著作權轉讓合同中
    31.簡述著作權許可使用的幾個特征。
    答:(1)著作權許可使用并不改變著作權的歸屬。通過著作權許可使用合同,被許可人所獲得的僅僅是在一定期間、在約定的范圍內(nèi)、以一定的方式對作品的使用權,著作權仍然全部屬于著作權人,不會導致任何權利缺陷……
    (2)被許可人的權利受制于合同的約定。被許可人不能擅自行使超出約定的權利,同時也只能以約定的方式在約定的地域和期限行使著作權。同時被許可人還不能擅自將自己享有的權利許可他人使用,也不能禁止著作權人將同樣權利以完全相同的方式,在相同的地域和期限內(nèi)許可他人使用,除非被許可人享有的是專有許可權并附有從屬許可的權利。
    (3)被許可人對第三人侵犯自己權益的行為一般不能以自己的名義向侵權者提起訴訟,因為被許可人并不是著作權的主體,除非著作權人許可的是專有使用權。
    32.著作權是否可以用來作為債的擔保?為什么?如果可以,其具體形式是什么?
    答:著作權可以用來作為債的擔保,因為著作財產(chǎn)權的可轉讓性。著作權作為債的擔保的具體形式表現(xiàn)為:用著作權設質,即為擔保債權的履行,著作權人將其財產(chǎn)權的一項或多項或全部作為質物。如果債務人不按約還債,債權人有權將質物折價或者拍賣、變賣該財產(chǎn)權的全部價款優(yōu)先償還債券,其中債權人即成為質押關系中的質權人,著作權人則成為出質人,約定特定期限和范圍的著作財產(chǎn)權則稱為質物,著作財產(chǎn)權的質押在我國擔保法中屬于權利質押,不僅當事人應簽訂書面質押合同,而且還應向主管部門辦理出質登記,質押合同自登記之日起生效。
    33.簡述著作權許可使用合同的主要條款。
    答:(1)許可使用的權利種類。
    (2)許可使用的權利是專有使用權還是非專有使用權。如果未作約定,或約定不明,一旦發(fā)生爭議,法律通常只能認為被許可人取得的是非專有使用權。
    (3)許可使用的范圍、期間。許可使用的范圍通常表現(xiàn)為作品復制發(fā)行范圍、播放范圍等。
    (4)付酬標準和辦法。
    (5)違約責任。違約責任的形式可以是終止合同,也可以針對每一項可能發(fā)生的具體違約行為預先規(guī)定違約金,還可以賠償實際損失。
    (6)雙方認為需要約定的其他內(nèi)容。
    34.合理使用的條件。
    答:第一,使用的作品已經(jīng)發(fā)表,未發(fā)表的作品不屬于合理使用的范圍;
    第二,使用的目的僅限于為個人學習、研究或欣賞,或者為了教學、科學研究、宗教或慈善事業(yè)以及公共文化利益的需要;
    第三,使用他人作品時,不得侵犯著作權人的其他權利,并且必須注明作者姓名、作品名稱。
    35.試比較著作權法定許可制度和合理使用制度。
    答:著作權法定許可制度與合理使用制度的相通之處表現(xiàn)在:①其目的都是側重于促進社會公共利益,限制著作權人的權利;②都只能使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品,凡未公開發(fā)表的作品不在法定許可使用與合理使用的范圍之內(nèi);③使用他人作品時都無須取得著作權人的許可;④都必須注明作者姓名、作品名稱。
    兩者的不同之處表現(xiàn)為:①法定許可的使用者只能是表演者、錄音制作者、廣播組織、報刊社,而合理使用人卻無主體范圍的限制;②在法定許可的情況下,使用作品后應向著作權人支付報酬,而在合理使用的情況下則不必向著作權人支付報酬;③在法定許可使用的情況下,著作權人聲明不許使用的,不得使用,但合理使用沒有附加這樣的條件。
    36.簡述著作權法定許可制度和強制許可使用的區(qū)別。
    答:強制許可使用與合理使用的區(qū)別主要在于合理使用不需征得著作權人同意,也不用向其支付報酬,而強制許可使用必須先由使用人以合理條件和理由請求著作權人許可,如著作權人無理拒絕或不作答復,還須向國家有關主管部門申請,由該機關授權許可使用作品,并且須支付報酬。
    37.簡述著作權法定許可使用和合理使用的區(qū)別。
    答:強制許可使用與法定許可使用的區(qū)別主要在于,法定許可適用于愿意使用法律所規(guī)定的作品的一切人,不需經(jīng)過著作權人同意,但要向其支付報酬,如果著作權人聲明不準使用的則不得使用。而強制許可的程序較為繁瑣,在向著作權人申請許可未成功時還要向主管部門申請授權,通過強制許可證的形式獲得作品使用權,并且同樣要向著作權人支付報酬。
    38.試述我國著作權法關于合理使用范圍的規(guī)定。
    答:(1)個人使用。即為個人學習、研究或者欣賞,使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品。符合這一情況必須具備的條件是:①使用他人作品的目的是為了個人學習、研究或欣賞,而不是商業(yè)性的;②限于個人為實現(xiàn)上述目的而使用,“個人”不得作超出家庭范圍的解釋;③使用的作品必須是已發(fā)表的,未發(fā)表的作品不在合理使用之列。
    (2)引用。即為介紹、評論某一作品或說明某一問題,在作品中適當引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品。引用應當適當,“適當引用”必須具備三個條件:①引用目的僅限于介紹、評論某一作品或說明一問題;②所引用部分不能構成引用人作品的主要部分或者實質部分;③不得損害被引用作品著作權人的利益。
    (3)新聞報道使用。即為報道時事新聞,在報紙、期刊、廣播、電視節(jié)目或者新聞紀錄影片中引用已經(jīng)發(fā)表的作品……(4)對政論性文章的轉載轉播……(5)對公開演講的轉載、轉播……
    (6)教學使用。為學校課堂教學或者科學研究,翻譯或少量復制已經(jīng)發(fā)表的作品,供教學或者科研人員使用,但不得出版發(fā)行。該范圍須具備以下幾個條件:①其目的限于學校課堂教學或科學研究,翻譯與復制作品,只能供教學或者科研人員使用;②使用的須是他人已經(jīng)發(fā)表的作品;③使用他人作品,不得影響作品的正常利用,也不得無故損害著作權人的合法權益。
    (7)公務使用……(8)圖書館陳列或保存版本……(9)免費表演……(10)室外陳列作品的使用……
    (11)對漢族文字作品的翻譯。即是將已經(jīng)發(fā)表的漢族文字作品翻譯成少數(shù)民族文字在國內(nèi)出版發(fā)行。但是應當注意到:①該規(guī)定僅適用于原作品為漢族文字作品;②翻譯作品僅限于在我國境內(nèi)出版發(fā)行,如果超出國內(nèi)發(fā)行的范圍,就侵犯了作者作品的翻譯權。
    (12)盲文出版……
    39.試述我國著作權法關于法定許可的規(guī)定。
    答:法定許可使用,是指依著作權法的規(guī)定,使用者在利用他人已經(jīng)發(fā)表的作品時,可以不經(jīng)著作權人的許可,但應向其支付報酬,并尊重著作權人其他權利的制度。
    (1)作品在刊登后,除著作權人聲明不得轉載、摘編的以外,其他報刊可以轉載,或者作為文摘資料刊登,但應當按規(guī)定向著作權人支付報酬。
    (2)廣播電臺、電視臺使用他人已發(fā)表的作品制作廣播電視節(jié)目,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當向著作權人支付報酬。我國對廣播電臺、電視臺使用他人作品實行性付酬辦法。
    (3)錄音制作者使用他人已經(jīng)合法錄制為錄音制品的音樂作品制作錄音制品,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當按規(guī)定支付報酬;著作權人聲明不許使用的不得使用。
    (4)廣播電臺、電視臺播放已經(jīng)出版的錄音制品,可以不經(jīng)著作權人許可,但應當支付報酬。當事人另有約定的除外。
    (5)為實施九年制義務教育和國家教育規(guī)劃而編寫出版教科書,除作者事先聲明不許使用的外,可以不經(jīng)著作權人許可,在教科書中匯編已經(jīng)發(fā)表的作品片段或短小的文字作品、音樂作品或者單幅的美術作品、攝影作品,但應當按照規(guī)定支付報酬,指明作者姓名、作品名稱,并且不得侵犯著作權人依照本法享有的其他權利。21
    40.簡述侵犯著作權的行為的構成要件。
    答:(1)要有侵犯的事實。即行為人未經(jīng)著作權人(或鄰接權人)許可,不按著作權法規(guī)定的使用條件,擅自使用著作權人的作品,以及表演、音像制品和廣播電視節(jié)目。
    (2)行為具有違法性。侵犯著作權的行為應是一種違反法律的行為。著作權是一種絕對權,任何人都負有不能侵犯該項權利的不作為義務。他人在使用著作權作品時必須遵守著作權法及其他法律的有關規(guī)定,如果行為人違反了法律的規(guī)定,其行為即具有違法性。
    (3)行為人主觀有過錯。侵犯著作權和鄰接權的行為,絕大多數(shù)是由于故意;也有少數(shù)既可以由故意構成,也可以由過失構成。
    41.簡述著作權集體管理機構的優(yōu)點。
    答:著作權集體管理機構是溝通和聯(lián)結著作權人與作品使用者的橋梁。著作權人通過一定的法律方式將自己作品的使用許可權和獲得報酬權授予集體管理機構行使。作品使用者如需要取得著作權人的使用許可,可以直接和集體管理機構聯(lián)系,并將報酬向其投送,再由著作權集體管理機構轉發(fā)著作權人,這樣就解決了既要保護著作權人合法權益,又要方便作品合法使用的難題,即使在法定許可使用的情況下,該管理機構仍然可以發(fā)揮重大的保護作用。
    42.簡述著作權法律保護的執(zhí)行措施。
    答:(1)訴前權利保全。著作權人或者與著作權有關的權利人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯其權利的行為,如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的,可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產(chǎn)保全的措施。
    (2)訴前證據(jù)保全。即為制止侵權行為,在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,著作權人或者與著作權有關的權利人可以在起訴前向人民法院申請保全證據(jù)。
    (3)人民法院依法處置權。即人民法院在審理案件時,對于確屬構成侵犯著作權或者與著作權有關的權利的行為,人民法院在作出裁判時,可以裁判沒收非法所得、侵權復制品以及進行違法活動的財物,使侵權行為人不能再進行侵權活動。
    43、試述侵犯著作權行為的種類。
    答:(1)未經(jīng)著作權人許可,發(fā)表其作品的行為。 (2)未經(jīng)合作作者許可,將與他人合作創(chuàng)作的作品當作自己單獨創(chuàng)作的作品發(fā)表的行為。
    (3)沒有參加創(chuàng)作,為謀取個人名利,為。
    (4)歪曲、篡改他人作品的行為。在他人作品上署名的行 (5)未經(jīng)著作權人許可,以展覽、攝制電影和以類似攝制電影
    (6)使用他人作品,應當支付報酬而未支付的行為。
    (7)剽竊他人作品的行為。 
    (8)未經(jīng)電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、計算機軟件、錄音錄像制品的著作權人或者與著作權有關的權利人的許可,出租其作品或者錄音錄像制品的行為。(9)未經(jīng)出版者許可,使用其出版的圖書、期刊的版式設計的行為。
    (10)未經(jīng)表演者許可,從現(xiàn)場直播或者公開傳送其現(xiàn)場表演或者錄制其表演的行為。
    (11)未經(jīng)著作權人許可,復制、發(fā)行、表演、放映、廣播、匯編、通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播其作品的行為。
    (12)出版他人享有專有出版權的圖書的行為。
    (13)未經(jīng)表演者許可,復制、發(fā)行錄有其表演的錄音錄像制品,或者通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播其表演的行為。
    (14)未經(jīng)錄音錄像制作者許可,復制、發(fā)行、通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播其制作的錄音錄像制品的行為。
    (15)未經(jīng)廣播電臺、電視臺許可,播放、復制其制作的廣播、電視節(jié)目的行為。
    (16)未經(jīng)著作權人或者與著作權有關的權利人許可,故意避開或者破壞權利人為其作品、錄音錄像制品等采取的保護著作權或者與著作權有關的權利的技術措施的行為。
    (17)未經(jīng)著作權人或者與著作權有關的權利人許可,故意刪除或者改變作品、錄音錄像制品等的權利管理電子信息的行為。
    (18)制作、出售假冒他人署名的作品的行為。
    (19)其他侵犯著作權以及與著作權有關的權利的行為。
    44.簡述專利的基本含義及其特征。
    答:專利的基本含義可歸納為:①專利是專利權的簡稱,即與“專利權”具有相同的意思;②專利是記載發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的文獻,即“專利文獻”的簡稱;③專利是指經(jīng)國家專利主管機關依照專利法規(guī)定的程序進行審查后,被認為符合專利條件的發(fā)明創(chuàng)造。一般情況下,專利是指經(jīng)專利主管機關依照法定程序審查批準的、符合專利條件的發(fā)明創(chuàng)造。 
    專利具有以下幾個特征:①專利是一項特殊的發(fā)明創(chuàng)造,是產(chǎn)生專利權的基礎;②專利是符合專利法規(guī)定的專利條件的發(fā)明創(chuàng)造;③作為專利的發(fā)明創(chuàng)造必須經(jīng)專利主管機關依照法定程序審查確定,在未經(jīng)審批以前,任何一項發(fā)明創(chuàng)造都不得成為專利。
    45.簡述專利權的概念及其要素。
    答:專利權是指法律賦予公民、法人或者其他組織對其獲得專利的發(fā)明創(chuàng)造在一定期限內(nèi)依法享有的專有權利。專利權主體是專利權所有人;其客體是被審批為專利的發(fā)明創(chuàng)造;其內(nèi)容是由專利產(chǎn)生的各項權利和義務。25
    46.簡述專利法的概念及其調(diào)整對象。
    答:專利法是調(diào)整因發(fā)明創(chuàng)造的開發(fā)、利用及其保護等產(chǎn)生的各種社會關系之法律規(guī)范的總和。專利法主要調(diào)整以下四個方面的社會關系:①因確認發(fā)明創(chuàng)造的歸屬而發(fā)生的社會關系;②因授予發(fā)明創(chuàng)造專利權而發(fā)生的各種社會關系;③因發(fā)明創(chuàng)造專利的實施、轉讓或者許可實施而發(fā)生的各種社會關系;④因發(fā)明創(chuàng)造專利權的保護而發(fā)生的各種社會關系。
    47.簡述專利制度的內(nèi)容及其特征。
    答:專利制度的基本內(nèi)容是:依據(jù)專利法的規(guī)定對申請專利的發(fā)明創(chuàng)造進行審查,對符合專利條件的發(fā)明創(chuàng)造授予專利權,同時將該發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容予以公開,其核心是授予專利權人一定期限的壟斷權。專利制度具有以下基本特征:法律保護、科學審查、公開通報、國際交流。
    48.專利制度對知識經(jīng)濟的作用。
    答:(1)激勵知識創(chuàng)造……(2)有效配置智力資源……(3)促使發(fā)明創(chuàng)造者將其技術成果盡快轉化為生產(chǎn)力……(4)保護技術市場公平有序的競爭機制……(5)吸引外國的先進技術……
    49.簡述實用新型的概念和特點。
    答:實用新型也稱小發(fā)明,實用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其組合所提出的新的技術方案。其特點如下:
    (1>實用新型是針對產(chǎn)品而言的,任何方法(不論是否新穎實用)都不屬于實用新型的范圍。
    (2)作為實用新型對象的產(chǎn)品只能是具有立體形狀、構造的產(chǎn)品。而不能是氣態(tài)產(chǎn)品、液態(tài)產(chǎn)品,也不能是粉末狀、糊狀、顆粒狀的固態(tài)產(chǎn)品。
    (3)作為實用新型對象的產(chǎn)品必須具有實用性,能夠在工業(yè)上 (4)作為實用新型對象的產(chǎn)品必須是可自由移動的物品。
    50.簡述外觀設計的概念和特點。
    答:外觀設計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者它們的結合所作出的富有美感的并適于工業(yè)應用的新設計。其特點如下:
    (1)負載外觀設計的產(chǎn)品必須具有相對的獨立性。
    (2)外觀設計必須是與獨立的具體的產(chǎn)品合為一體的新設計。(3)負載外觀設計的產(chǎn)品必須能在工業(yè)上應用。
    (4)外觀設計必須能使人產(chǎn)生美感,即通過形狀、圖案、色彩或者其結合所產(chǎn)生出來的外觀設計被用以裝飾物品,能夠使人的視覺觸及后產(chǎn)生一種愉悅的感受。
    51.我國專利法規(guī)定哪些對象不能授予專利權?
    答:(1)違反善良風尚的發(fā)明創(chuàng)造
    (2)不可獲專利的主題
    ①科學發(fā)現(xiàn)
    科學發(fā)現(xiàn),是指人們通過自己的智力勞動對客觀世界已經(jīng)存在但未被揭示出來的規(guī)律、性質和現(xiàn)象等的認識。
    ②智力活動的規(guī)則和方法
    智力活動的規(guī)則和方法,是指人們進行推理、分析、判斷、運算、處理、記憶等思維活動的規(guī)則和方法。 
    ③疾病的診斷和治療方法   ④動物和植物品種   ⑤用原子核變換方法獲得的物質
    52.試述可獲專利的主題。
    答:根據(jù)我國專利法規(guī)定,可獲專利的主題是發(fā)明創(chuàng)造,即發(fā)明、實用新型和外觀設計三種。這三種主題既相互獨立,又具有內(nèi)在聯(lián)系。發(fā)明是專利法的主要保護對象,是對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案;實用新型又稱小發(fā)明,是對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于工業(yè)應用的新的技術方案,而外觀設計則是對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩及其結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。但并非所有的發(fā)明創(chuàng)造都是可獲專利的主題。專利法明確規(guī)定,違反國家法律,社會公德或者危害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造、科學發(fā)現(xiàn)、智力活動的規(guī)則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物的品種以及用原子核變換方法獲得的物質,不論其是否具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性,都不能被授予專利權。
    53.簡述不影響發(fā)明創(chuàng)造專利申請之新穎性的公開情況有哪些?
    答:我國專利法規(guī)定,申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前6個月內(nèi)有下列情況之一的,不喪失新穎性:①在中國政府主辦或承認的國際展覽會上首次展出的;②在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的;③他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。
    54.簡述現(xiàn)有技術的概念及判斷標準。
    答:專利制度中的現(xiàn)有技術是指在申請日以前已經(jīng)以某種方式在一定的地域范圍內(nèi)公開的技術。在判斷一項發(fā)明或者實用新型是否為現(xiàn)有技術時,必須以某個時間點為標準。從各國專利法的規(guī)定來看,確定這個時間點的標準有兩個:一是以申請日為時間點,如我國;另一個是以發(fā)明或實用新型的完成日為時間點,如美國。
    55.如何理解實用性的含義?
    答:我國專利法規(guī)定,實用性是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極的效果。由此可知,申請專利的發(fā)明或實用新型是產(chǎn)品的,該產(chǎn)品必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造,是方法的,該方法必須能夠在產(chǎn)業(yè)上使用。專利法所指的“產(chǎn)業(yè)”,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)、交通運輸業(yè)及文化、體育和醫(yī)療器械行業(yè)等。申請專利的發(fā)明或者實用新型在產(chǎn)業(yè)上能夠制造或使用,是指符合自然規(guī)律,具有技術特征的任何可實施的技術方案。申請專利的發(fā)明或實用新型“能夠產(chǎn)生積極的效果”,包括能夠產(chǎn)生積極的社會效果、能夠產(chǎn)生積極的經(jīng)濟效果和能夠產(chǎn)生積極的技術效果。
    56.簡述發(fā)明和實用新型獲得專利權的實質條件。
    答:發(fā)明或者實用新型獲得專利權的實質條件為新穎性、創(chuàng)造性和實用性。新穎性是指申請專利的發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術。即在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或實用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過,在國內(nèi)公開使用過或以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發(fā)明或實用新型由他人向專利局提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。創(chuàng)造性是指同申請日以前已有的技術相比,該發(fā)明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。實用性是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極的效果。
    57.簡述外觀設計獲得專利權的實質條件。
    答:《專利法》(第二次修訂)所規(guī)定外觀設計取得專利權的實質條件應為:新穎性、美觀性和合法性。新穎性,是指申請專利的外觀設計與其申請日以前已經(jīng)在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表的外觀設計不相同和不相近似;與其申請日前已在國內(nèi)公開使用過的外觀設計不相同和不相近似。美觀性,是指外觀設計被使用在產(chǎn)品上能使人產(chǎn)生一種美感,增加產(chǎn)品對消費者的吸引力。合法性,則是指申請專利的外觀設計“不得與他人在先取得的合法權利相沖突”,而且不得違反法律、社會公德,也不得損害公共利益。
    58.授予專利權的實質條件。 
    答:授予專利權的實質條件,是指一項發(fā)明創(chuàng)造獲得專利權應當具備的實質性條件,即是該發(fā)明創(chuàng)造本身所具有的內(nèi)在狀況。專利的實質條件有廣義、狹義之分。
    廣義的實質條件包括:①申請專利的發(fā)明創(chuàng)造是專利法第2條所指的發(fā)明、實用新型和外觀設計。②申請專利的發(fā)明創(chuàng)造不是專利法第25條規(guī)定的那些對象。③申請專利的發(fā)明創(chuàng)造不屬于專利法第5條所指的那些發(fā)明創(chuàng)造。④申請專利的發(fā)明或者實用新型符合專利法第22條規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性和實用性;申請專利的外觀設計符合專利法第23條所規(guī)定的條件。
    狹義的實質條件專指廣義實質條件中的第④項標準。
    59.簡述專利申請權的基本特征。
    答:專利申請權,是指公民、法人或者其他組織依據(jù)法律規(guī)定或者合同約定享有的就發(fā)明創(chuàng)造向專利局提出專利申請的權利。專利申請權具有以下基本特征:
    (1)相對性,即專利申請權沒有排他性或獨占性,是一種相對權利;
    (2)暫時性,專利申請權的效力時限分兩種情況:一是專利申請人提出專利申請后,其申請一旦被授予專利權或被駁回,專利申請權便隨之終止;二是若專利申請人以技術秘密方式保護發(fā)明創(chuàng)造,那么只要該項發(fā)明創(chuàng)造的技術內(nèi)容不被泄露,由此項發(fā)明創(chuàng)造所產(chǎn)生的專利申請權就始終存在;
    (3)相關性,即專利申請權與專利權是相關的。在專利申請權存在時,專利權尚不存在;專利權一旦產(chǎn)生,專利申請權也就隨之終止。
    60.簡述我國專利法規(guī)定的專利?申請權的歸屬情形。
    答:(1)由法律直接規(guī)定的情形。專利法第6條規(guī)定:職務發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權歸單位所有,非職務發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權歸完成該發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或設計人所有。利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造,單位與發(fā)明人或設計人訂有合同對專利申請權的歸屬作出約定的,從其約定。
    (2)依合同約定的情形。專利法第8條規(guī)定,兩個以上單位或個人合作完成的發(fā)明創(chuàng)造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發(fā)明創(chuàng)造,當事人雙方可以就專利申請權的歸屬在合同中約定。如果當事人雙方在合同中沒有約定或者約定不明確的,專利申請權屬于完成或者共同完成的單位或者個人。
    61.簡述專利申請人的種類。
    答:①職務發(fā)明創(chuàng)造的單位。②非職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設計人。③共同發(fā)明創(chuàng)造的共同發(fā)明人或者設計人,或者其所屬單位。④委托發(fā)明創(chuàng)造的專利申請人為合同約定的人。⑤專利申請權的受讓人。⑥香港特別行政區(qū)的法人和居民向國務院專利行政部門提交中國國家專利申請的,仍按照1995年8月21日公布的《關于港澳地區(qū)專利申請若干問題的規(guī)定》辦理。⑦向國務院專利行政部門提出發(fā)明專利申請的申請人為獲得香港標準專利的保護,應當按照香港《專利條件》的有關規(guī)定,向香港知識產(chǎn)權署辦理標準專利的注冊手續(xù)。⑧臺灣地區(qū)申請人可以向國務院專利行政部門提出專利申請,但應當按照專利法辦理相應手續(xù),并符合有關法律規(guī)定。
    62.簡述專利申請人的權利。
    答:專利申請人依法提出的專利申請被國務院專利行政部門受理后,即享有以下權利:①就其后由他人以同樣的發(fā)明創(chuàng)造向國 院專利行政部門提出的專利申請而言,該申請人取得了在先專利申請的地位。②有權依據(jù)其申請要求優(yōu)先權。③申請專利的發(fā)明將得到臨時保護。④在專利申請被批準為專利、被駁回、被撤回或者被視為撤回以前,專利申請人可以轉讓其專利申請權。⑤在專利申請的審查過程中,專利申請人還享有撤回權、修改權、修改請求權、陳述意見權、實審請求權以及放棄權等項權利。

     63.我國專利法規(guī)定了哪些專利申請原則。
    答:我國專利法規(guī)定了以下幾項專利申請原則:①書面原則,即專利申請人及其代理人在辦理專利法及其實施細則規(guī)定的各種手續(xù)時,都應當采用書面形式。②先申請原則,即兩個或兩個以上的人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授給先申請的人。③單一性原則,又叫一申請一發(fā)明原則,即一份專利申請文件只能就一項發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請。
    64.簡述專利申請日的概念及其確定。
    答:專利申請日,也稱關鍵日,是國務院專利行政部門或者其指定的專利申請受理代辦處收到完整專利申請文件的日期。??粕暾埲盏拇_定:①專利申請文件是通過郵局郵寄的以寄出的郵戳日為申請—日。但郵件上寄出‘的郵戳日不清晰的,除當事人能夠提供證明的外(如掛號回執(zhí)單上的日期等),以專利局收到專利申請文件的日期為專利申請文件的遞交日,并以此日為申請日。②專利申請人享有優(yōu)先權的,以優(yōu)先權日為申請日。
     65.簡述優(yōu)先權的含義、期限及種類。
    答:(1)含義:優(yōu)先權,即專利申請人就其發(fā)明創(chuàng)造自第提出專利申請后,在法定期限內(nèi),又就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請的,根據(jù)有關法律的規(guī)定,有權將其在后申請以第申請的日期作為其申請日。專利申請人依法享有的這種權利就是優(yōu)先權。
    (2)期限:發(fā)明或實用新型專利申請的優(yōu)先權期限為自第專利申請之日起的12個月內(nèi);外觀設計專利申請的優(yōu)先權期限為 6個月。
    (3)種類:優(yōu)先權可分為國際優(yōu)先權和國內(nèi)優(yōu)先權。國際優(yōu)先權是指申請人就其發(fā)明創(chuàng)造第在某國提出專利申請后,在優(yōu)先權期內(nèi),就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造向另一國提出專利申請的,依照有關國家法律的規(guī)定而享有的優(yōu)先權。國內(nèi)優(yōu)先權,也叫本國優(yōu)先權,是指申請人就其發(fā)明創(chuàng)造在某國第提出專利申請后的一定期限內(nèi),就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造又向該國專利局提出后一申請的,依法所享有的優(yōu)先權。
     66.簡述專利申請的審批程序。
    答:發(fā)明專利申請的審批程序是:
    (1)初步審查,也叫形式審查,即審查發(fā)明專利申請人提交的申請文件以及與專利申請有關的其他文件是否符合規(guī)定。
    (2)公布申請,即國務院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后,經(jīng)初步審查認為符合專利法要求的,自申請日起滿18個月,即行公布。國務院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求,早日公布其申請。
    (3)實質審查,即國務院專利行政部門對申請專利的發(fā)明的新穎性、創(chuàng)造性和實用性等依法進行審查的程序。經(jīng)實質審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的,應作出授予專利權的決定。
    實用新型或者外觀設計專利申請的審批程序是:國務院專利行政部門對實用新型或者外觀設計專利申請只進行初步審查,不進行實質審查。經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的,應作出授予專利權的決定。
    67.簡述專利申請審查制和不審查制的區(qū)別。
    答:目前國際上有兩大專利體系:審查制和不審查制,二者之間的明顯區(qū)別在于對申請案的審批程序不同。不審查制又稱形式審查制,它僅僅審查申請案的文件是否齊備、表格是否符合標準、手續(xù)是否完備、發(fā)明是否符合法律規(guī)定的保護對象等;而審查制度卻要求在形式審查的基礎上,對專利申請進一步進行實質審查,看其是否具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性等實質條件。不審查制度的優(yōu)點在于手續(xù)簡單、花費較少、授權迅速,缺點在于不能保證專利質量;審查制度雖然所花時間長一些,但卻能在一定程度上保證專利質量,其缺點是易造成大量申請案的積壓。
    68.簡述發(fā)明專利申請公布后的法律后果。
    答:發(fā)明專利申請一旦公布,就會產(chǎn)生三個相應的后果:①可能構成對他人在后申請的抵觸申請。②使專利申請的發(fā)明成為現(xiàn)有技術。③在專利申請被公布后,專利申請人便享有了臨時保護權。利申請人可以請求恢復 .
    69.簡述請求宣告專利權無效的理由。
    答:(1)申請專利的發(fā)明創(chuàng)造之主題不合格。
    (2)申請專利的發(fā)明或者實用新型不具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性,申請專利的外觀設計缺乏新穎性、美觀性和非沖突性。
    (3)申請人主體不合格。申請人主體不合格主要是指沒有專利申請權的人以自己的名義申請專利,并因此而獲得專利權的情形;另一方面,是指外國人不符合《專利法》第18條規(guī)定的情形。
    (4)申請文件不符合《專利法》第26條第3款或者第4款的規(guī)定。 (5)申請的修改或者分案的申請超過了原說明書的范圍。 (6)在后專利權。
     70.導致專利權終止的法律事實有哪些?
    答:(1)保護期限屆滿。一般而言,專利權的保護期限屆滿,專利權就終止其效力……
    (2)在專利權保護期限屆滿前,專利權人以書面形式向專利局聲明放棄專利權。
    (3)在專利權的保護期限內(nèi),專利權人沒有按照法律的規(guī)定交納年費。  
    71.簡述專利權宣告無效與專利權終止之間的區(qū)別。
    答:專利權的無效宣告與專利權的終止是不同的。專利權因保護期限屆滿或者專利權人放棄專利權等導致專利權終止的,只是表明該項專利權自此以后不再受法律保護了,但并不能否定該項專利權的合法性,因該項專利權在此前所發(fā)生的一切法律關系都是有效的。但是,被宣告無效的專利權,并不是自其被宣告無效之日起無效,而是視為自始無效。因此,在專利權終止后再進行專利權的無效宣告是有其意義的。
    72.簡述專利權人的權利和義務。
    答:專利權人的權利有:①獨占實施權;②進口權;③轉讓權;④實施許可權;⑤放棄權;⑥標記權;⑦出質權。專利權人的義務就是繳納專利年費(也稱專利維持費)的義務。
     73.簡述強制許可的種類及基本特征。
    答:專利的強制許可主要有三種類型:①防止專利權濫用的強制許可;②為公共利益目的的強制許可;③交叉強制許可。
    專利權的強制許可具有四個基本特征:①非自愿性,即強制許可是違背專利權人意愿的一種許可;②非獨占性,即獲得強制許可實施權的人所獲得的是一種非獨占性的許可;③有償性,即實施強制許可的單位或者個人應當向專利權人支付合理費用;④非移轉性,即實施強制許可的只能自己實施,無權允許他人實施。
     74.根據(jù)我國專利法的規(guī)定,判斷某個單位或者個人是否享有先用權,應考慮哪些方面?
    答:根據(jù)我國專利法的規(guī)定,判斷某單位或者個人是否享有專利權的標準是:①實施行為人制造相同產(chǎn)品、使用相同方法的行為或者所作的制造、使用的必要準備,必須發(fā)生在專利申請日之前,否則實施行為人不能享有先用權;②實施行為人所實施的發(fā)明創(chuàng)造,或者是行為人自己研究開發(fā)或者設計出來的,或者是通過合法的受讓方式取得的,絕對不是以不正當手段從別人那里竊取的;③實施行為人在他人就相同的發(fā)明創(chuàng)造取得專利權后,仍然在原有范圍內(nèi)制造或者使用。
     75.適用臨時過境必須符合哪些條件?
    答:適用臨時過境必須符合以下條件:①受我國專利法保護的專利產(chǎn)品,是外國運輸工具上一種必要裝置或者零部件,而不是在運輸工具上制造或者銷售這種產(chǎn)品,也不是以此運輸工具運送這種產(chǎn)品臨時通過我國;②這種限制只適用于與我國訂有條約或者互惠關系的國家的運輸工具,其他國家的運輸工具使用受我國專利法保護的專利產(chǎn)品臨時經(jīng)過我國境內(nèi)的,仍應當?shù)玫轿覈鴮@麢嗳说脑S可,否則就可能構成侵權;③這種限制只適用于臨時或者短暫經(jīng)過我國國境的運輸工具,不能適用于長期滯留我國境內(nèi)或者銷售給我國單位或者個人的運輸工具。
     76. 試述我國專利法對專利權的限制。
    答:除專利權的時間限制和地域限制外,我國現(xiàn)行專利法對專利權還作了其他的限制性規(guī)定,主要有以下幾種:
    (1)強制許可。我國現(xiàn)行專利法規(guī)定了三種形式的強制許可,它們是:①防止專利權濫用的強制許可,即具備實施條件的單位以合理的條件請求發(fā)明或者實用新型專利權人許可實施其專利,而未能在合理長的時間內(nèi)獲得這種許可時,國務院專利行政部門根據(jù)該單位的請求,可以給予實施該發(fā)明專利或者實用新型專利的強制許可的一種法律制度;②為公共利益目的的強制許可,是指在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時,或者為了公共利益的目的,國務院專利行政部門可以給予實施發(fā)明專利或者實用新型專利的強制許可的一種法律制度;③交叉強制許可,是指一項取得專利權的發(fā)明或者實用新型(第二專利)比前已經(jīng)取得專利權的發(fā)明或者實用新型 (第一專利)在技術上先進,其實施又有賴于第一專利實施的,國務院專利行政部門根據(jù)第二專利權人的請求,可以給予實施第一專利的強制許可。在給予第二專利權人實施第一專利的強制許可的情況下,國務院專利行政部門根據(jù)第一專利權人的請求,也可以給予實施第二專利的強制許可。這樣的兩種強制許可被稱為交叉強制許可。
    (2)不視為侵犯專利權的行為。主要有:①專利權的窮竭,是指專利權人自己或者許可他人制造的專利產(chǎn)品(包括依據(jù)專利方法直接獲得的產(chǎn)品)被合法地投放市場后,任何人對該產(chǎn)品進行銷售或使用,不再需要得到專利權人的許可或者授權,且不構成侵權,在專利理論中這種制度就是專利權窮竭。②先用權人的實施,是指在專利申請日以前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的,不構成侵權。它是對專利權的一種限制,其實質就是以申請日為時間界限,使專利權人的利益和先用權人的利益都能得到合理保護。③臨時過境,是指通過我國領陸、領水或領空的外國運輸工具為其自身需要而使用在我國享有專利權的機械裝置和零部件的,無須得到我國專利權人的許可,也不構成侵權。④為科學或實驗目的而使用專利產(chǎn)品或者專利方法。
    (3)國家指定實施許可,是指國有企業(yè)事業(yè)單位的發(fā)明專利,對國家利益或者公共利益具有重大意義的,國務院有關主管部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府報經(jīng)國務院的批準,可以決定在批準的范圍內(nèi)推廣應用,允許指定的單位實施,由實施單位按照國家規(guī)定向專利權人支付使用費。
     77.簡述專利許可證貿(mào)易的特征。
    答:(1)專利許可證貿(mào)易的許可方只能是專利權人,不能是先用權人或者強制許可的被許可人;專利權人為兩個或者兩個以上的單位或者個人的,許可方必須是該專利權的全部所有人,其中的一個或部分不能擅自發(fā)放許可證。
    (2)專利許可證貿(mào)易的標的是對有效專利的實施權。此處所指的“有效專利”,是指依法授予的且正處于法律規(guī)定的有效期限內(nèi),沒有被宣告無效,專利權人也沒有放棄,也沒有因專利權人沒有按時繳納專利年費而終止的專利。
    (3)專利許可證貿(mào)易的被許可方所獲得的只是對約定專利的實施權,而不是該項專利權的所有權。
    (4)專利許可證貿(mào)易通常要持續(xù)一個相當長的時間,不可能即時清結。
    (5)專利許可證貿(mào)易關系有效成立并產(chǎn)生法律效力后,許可方應當將專利許可證貿(mào)易合同的副本送交國務院專利行政部門備案。
     78.簡述專利許可證貿(mào)易合同的主要條款。
    答:從合同的基本理論和實務上看,專利許可證貿(mào)易合同的主要條款應包括以下幾項:①專利的實施方式;②許可證的屬性;③許可證的有效時間和地域范圍;④專利許可證使用費的標準及其支付辦法;⑤違約責任;⑥當事人雙方認為需要約定的其他條款。
    79.專利許可證貿(mào)易合同雙方當事人認為需要約定的主要條款有哪些?
    答:專利實施許可合同所涉及到的問題非常多,除專利許可證貿(mào)易合同必須包括的主要條款以外,當事人還可以就雙方認為必要的其他事項進行約定。常見的事項有:①不可抗力條款;②改進技術的歸屬和交換條款;③擔保和保證條款。除此之外,當事人還可以就其他問題進行約定。
     80.簡述專利許可證貿(mào)易合同中常見的禁用條款。
    答:專利許可證貿(mào)易合同中常見的禁用條款(限制性條款)有:①搭售條款;②固定價格條款;③對技術改進的限制條款;④回授條款;⑤禁止被許可方在合同期滿后繼續(xù)使用專利技術的條款。
    81.簡述專利許可證的種類。
    答:專利許可證主要有四種類型,它們是:
    (1)獨占許可證,即專利權人許可被許可方在合同約定的時間和地域范圍內(nèi),以合同約定的使用方式對專利進行獨占性實施。與此同時,不僅專利權人不能再許可第三人以同樣的方式實施該專利,而且專利權人自己也不得實施。
    (2)許可證,也稱排他許可證或全權許可證。是指持有該許可證的被許可方在約定的時間和地域范圍內(nèi)享有以合同約定的使用方式對專利的排他實施權。
    (3)普通許可證,即持有該許可證的被許可方有權在合同約定的時間和地域范圍內(nèi),按合同約定的使用方式實施該專利。與此同時,專利權人不僅自己可以實施該專利而且可以再允許第三人實施。
    (4)分許可證,是指在專利許可證合同中,專利權人允許被許可方在合同約定的期限和地域范圍內(nèi)再許可他人實施該項專利的一種許可證形式。
    82.簡述獨占許可證的特點。
    答:(1)在合同約定的時間和地域范圍內(nèi),被許可方獨占對該專利的實施權,除法律另有規(guī)定外,任何人(包括專利權人)均不得在此期間和地域范圍內(nèi)以合同約定的方式實施該專利;專利權人也不得再許可第三人以與合同約定的使用方式相同的方式實施該專利。當然,獨占許可證的被許可方也只能在合同約定的期間和地域范圍內(nèi)享有這樣的權利,在合同約定的期間外或者地域范圍外專利權人仍然可以自由地行使自己的專利權。
    (2)獨占許可證的被許可方所應支付的使用費比其他任何一種許可證所支付的使用費要高得多,有的甚至要高出60%一100%。
    83.簡述許可證的特點。
    答:許可證具有以下特點:在合同約定的時間和地域范圍內(nèi),專利權人不得再許可任何第三人以此相同的方式實施該項專利,但專利權人自己卻可以進行實施。這一點也正是獨占許可證與許可證的區(qū)別。
    84.簡述專利許可證貿(mào)易合同當事人的主要義務。
    答:專利許可方的義務主要有兩項:①允許被許可方在合同約定的范圍內(nèi)實施專利;②向被許可方交付實施專利有關的技術資料,提供必要的技術指導。另一方面,被許可方的主要義務是:①在合同約定的范圍內(nèi)實施專利,并不得擅自許可合同約定之外的第三人實施專利;②按照合同約定支付專利許可證使用費。除此之外,合同約定當事人雙方還有其他義務的,各方當事人都應當嚴格履行。
     85.簡述專利許可方違約時應當承擔的違約責任。
    答:如果許可方違反合同約定義務,應當承擔以下責任:①未按照合同約定提供專利技術的,除返還部分或者全部使用費外,還應當支付違約金或者賠償損失;②實施專利超越合同約定范圍的,或者違反合同約定擅自許可第三人實施該項專利的,應當停止其違約行為,支付違約金或者賠償損失;③違反合同約定的保密義務的,應當支付違約金或者賠償損失。
     86.簡述專利被許可方違約時應當承擔的違約責任。
     答:如果被許可方違反合同約定義務,應當承擔以下責任:①未按照合同約定支付使用費的,應當補交使用費,—并按照合同的約定支付違約金;不補交使用費或者支付違約金的,必須停止實施專利,交還技術資料,支付違約金或者賠償損失。②實施專利超越合同約定范圍的,或者違反合同約定擅自許可第三人實施該項專利的,應當立即停止這種違約行為,支付違約金或者賠償損失。③違反合同約定的保密義務的,應當支付違約金或者賠償損失。