學會信任自己,是走向成功的第一步,我們要堅定自己的信心。的寫作需要有獨特的觀點和清晰的結(jié)構安排??偨Y(jié)是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢?以下是小編為大家整理的一些寫總結(jié)的案例,供大家參考和學習。
刑法小論文篇一
盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);有下列情形之一的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn):
(一)盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大的;
(二)盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的。
第二百六十五條以牟利為目的,盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
刑事責任。
刑法第264條的規(guī)定,盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處3年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);有下列情形之下的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn):(一)盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大的;(二)盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的。
根據(jù)最高院解釋,所謂“盜竊金融機構”,是指盜竊金融機構的經(jīng)營資金、有價證券和客戶的資金等,如儲戶的存款、債券、其他款物,企業(yè)的結(jié)算資金、股票,不包括盜竊金融機構的辦公用品、交通工具等財物的行為。
“盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的”主要是指盜竊國家一級文物后造成損毀、流失,無法追回;盜竊國家二級文物三件以上或者盜竊國家一級文物一件以上,并具有下列情形之一的:1、犯罪集團的首要分子或者共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;2、流竄作案危害嚴重;3、累犯;4、造成其他重大損失的。該《解釋》規(guī)定了上述“數(shù)額巨大”的標準,一般是指個人盜竊公私財物價值人民幣5000元至0元以上的。“數(shù)額特別巨大”一般是指個人盜竊公私財物價值人民幣30000元至100000元以上的。
該《解釋》第6條第3項規(guī)定“其它嚴重情節(jié)”、“其他特別嚴重情節(jié)”,指盜竊數(shù)額達到“數(shù)額較大”或者“數(shù)額巨大”的起點,并具有下列情形之一的,可以分別認定為“其他嚴重情節(jié)”或者“其他特別嚴重情節(jié)”:1、犯罪集團的首要分子或在共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;2、盜竊金融機構的;3、流竄作案危害嚴重的;4、累犯;5、導致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊模?、盜竊救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物,造成嚴重后果的;7、盜竊生產(chǎn)資料,嚴重影響生產(chǎn)的;8、造成其他重大損失的。
[刑法盜竊罪]。
刑法小論文篇二
摘要:在我國經(jīng)濟的不斷進步和發(fā)展及城市化進程不斷加快的時代背景下,各種工業(yè)和城市污染問題也越來越突出。當前,超標排水、排氣、排污、重金屬污染等破壞生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象,給人們的正常生產(chǎn)生活帶來了嚴重的影響。為了及時采取有效措施,打擊環(huán)境犯罪,用法律途徑懲治環(huán)境犯罪行為,促進我國社會生態(tài)環(huán)境質(zhì)量水平的不斷提高,進一步完善我國環(huán)境犯罪的刑罰迫在眉睫。因此,本文將在分析當前我國環(huán)境犯罪相關刑法存在問題的基礎上,對完善環(huán)境犯罪刑法做進一步的研究,以為打擊、懲治環(huán)境犯罪提供充足的法律依據(jù)。
關鍵詞:環(huán)境犯罪;刑法;問題完善。
生態(tài)環(huán)境是人類社會賴以生存和發(fā)展的必要保障,然而當前人類對生態(tài)環(huán)境的不斷破壞已經(jīng)給社會的正常生產(chǎn)生活帶來了嚴重的威脅。進一步完善環(huán)境犯罪相關刑法,既能充分發(fā)揮刑法在懲治違法犯罪行為方面的教育、震懾、懲治作用,又有利于幫助人們樹立環(huán)保意識、規(guī)范環(huán)境保護行為。然而當前我國相關的環(huán)境刑法還不完善,其作用發(fā)揮的還不夠徹底。因此,研究如何進一步完善我國環(huán)境犯罪的相關刑具有重要意義。
一、完善我國環(huán)境犯罪刑法的重要性。
隨著人類社會的不斷進步和發(fā)展,生態(tài)環(huán)境問題越來越成為人們不可回避的重要課題。由于人類前期的對生態(tài)環(huán)境的不斷索取和破壞,導致當前霧霾、全球變暖等環(huán)境問題嚴重威脅著人類賴以生存的家園,使得很多國家紛紛走上了通過立法來打擊環(huán)境犯罪的路子。因此,完善我國環(huán)境犯罪刑法是保護我國當前生態(tài)環(huán)境的必然選擇。我國改革開放以來,工業(yè)化程度的不斷提高也帶來了日益突出的環(huán)境問題。為了促進我國社會經(jīng)濟的長期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展,我們必須采取及時有效的措施來改善當前生態(tài)環(huán)境。近年來,國家提出了一些環(huán)保策略,對改善生態(tài)環(huán)境有所幫助但效果有限,導致我國的生態(tài)環(huán)境仍然在不斷惡化,環(huán)境污染問題正逐步由城市向農(nóng)村擴展,污染程度也在不斷加大。研究表明,生態(tài)環(huán)境破壞給我國的經(jīng)濟帶來了嚴重的損失,水土流失、酸雨等環(huán)境問題的不斷加劇給人們的正常生產(chǎn)生活也帶來了越來越嚴重的影響。在這樣的時代背景下,要想有效的保護生態(tài)環(huán)境,控制環(huán)境犯罪行為,離不開環(huán)境犯罪刑法的不斷完善。特別是針對當前我國現(xiàn)行環(huán)境保護環(huán)境相關法律中存在的系列問題,進一步促進我國相關刑法的完善已經(jīng)迫在眉睫。
二、當前我國環(huán)境犯罪刑法中存在的問題。
(一)保護客體、保護范圍不明確。
在對我國當前環(huán)境犯罪相關法律調(diào)查和研究的基礎上,發(fā)現(xiàn)當前我國法律中對環(huán)境犯罪的客體的界定十分不明確,有時甚至存在無法確定環(huán)境犯罪客體的現(xiàn)象。造成這一現(xiàn)象的原因離不開傳統(tǒng)的立法模式,由于當前我國相關環(huán)境犯罪的刑法立法仍然采取傳統(tǒng)的立法模式,而環(huán)境犯罪又具有一定的獨特性,最終導致環(huán)境犯罪客體界定模糊的問題。此外,我國環(huán)境犯罪的保護范圍也不明確,我國當前的環(huán)境犯罪刑法雖然對常規(guī)的環(huán)境違法行為做了相應的規(guī)定,然而卻對水土流失、噪音污染、非建筑引發(fā)污染等新的環(huán)境問題沒有做出明確的規(guī)定,導致在處理一些環(huán)境犯罪行為過中出現(xiàn)無法可依、無章可循的問題。
(二)歸責不科學。
當前我國的環(huán)境犯罪刑法對環(huán)境犯罪的歸責方面存在不科學、不合理的現(xiàn)象,并缺乏有效的追責機制。雖然我國社會各界對環(huán)境犯罪行為都普遍持有一種批判的態(tài)度,然而對環(huán)境犯罪的懲治方面仍然存在低限度處罰的問題,甚至對于一些環(huán)境破壞行為就采取警告、行政處罰、經(jīng)濟制裁等措施一了了之,而沒有嚴格的明確責任。這些現(xiàn)都,不利于保護我國當前的生態(tài)環(huán)境,反而為一些個人和企業(yè)進一步破壞生態(tài)環(huán)境帶來了可乘之機,必然會導致我國的環(huán)境問題和環(huán)境犯罪行為的不斷加劇。
(三)對環(huán)境危險犯規(guī)定不足。
一般而言,對環(huán)境造成的實際危害結(jié)果是當前我國現(xiàn)行環(huán)境犯罪法律來界定環(huán)境犯罪行為的必要條件,然而由于環(huán)境犯罪具有持續(xù)時間長、行為持久性等特點,必然導致以此來懲治環(huán)境破壞行為不但根本無法起到預防和懲治環(huán)境犯罪的刑法立法目的,而且還會對人類的生產(chǎn)生活及賴以生存的環(huán)境造成不可扭轉(zhuǎn)的影響。當前,我國這種事后處理的環(huán)境犯罪刑法模式使得刑法預防和懲治環(huán)境犯罪方面的作用無法充分發(fā)揮。因此,進一步完善環(huán)境犯罪刑法對環(huán)境犯罪危險犯方面的規(guī)定,明確環(huán)境犯罪的范圍具有十分重要的意義。
(四)立法不完善、可操作性差。
在充分調(diào)查和研究當前我國現(xiàn)行環(huán)境犯罪刑法的基礎上,發(fā)現(xiàn)當前我國現(xiàn)行的.環(huán)境犯罪刑法將環(huán)境犯罪行為和妨害社會管理秩序行為同等對待處理,這根本無法滿足打擊和懲治環(huán)境犯罪的實際需求。從本質(zhì)上而言,環(huán)境犯罪行為和妨害社會管理秩序行為之間存在著較大的差異,環(huán)境犯罪對社會帶來的影響在某種意義上而言要比妨害社會管理秩序?qū)ι鐣淼挠绊懜?、更深遠。因此,當前我國現(xiàn)行環(huán)境犯罪刑法中這一規(guī)定根本無法體現(xiàn)對環(huán)境犯罪的懲治決心和重要威懾力,導致對環(huán)境犯罪的處理可操作性差。此外,當前我國環(huán)境犯罪刑法對一些環(huán)境犯罪行為的相關罪狀存在描述迷糊、界定不明確等一些紕漏和問題。
三、完善我國環(huán)境犯罪刑法的相關思路。
(一)進一步明確界定保護客體及保護范圍。
為了進一步改善我國當前環(huán)境犯罪刑法中存在保護客體、保護范圍界定模糊的現(xiàn)象,完善我國環(huán)境犯罪刑法首先要明確界定犯罪客體和保護對象,才能充分發(fā)揮我國環(huán)境犯罪刑法在保護當前生態(tài)環(huán)境方面的重要職能和有效作用。其次,完善我國環(huán)境犯罪刑法還要進一步擴大對環(huán)境保護的范圍,特別是針對隨著社會發(fā)展而不斷出現(xiàn)的新的破壞環(huán)境的問題。環(huán)境犯罪刑法只有,不斷的從保護生態(tài)環(huán)境的層面尋找新的突破口,才能夠真正的發(fā)揮保護生態(tài)環(huán)境的目的和有效性。
(二)明確環(huán)境犯罪的相關責任。
當前我國社會存在環(huán)境問題不斷突出,一些個人和企業(yè)環(huán)境破壞行為和環(huán)境犯罪屢教不改,部分社會個人和群體對生態(tài)環(huán)境保護意識淡薄。這些現(xiàn)象的存在與環(huán)境犯罪刑法打擊力度不夠、歸責不明確之間存在直接的關系,導致我國環(huán)境犯罪刑法根本無法充分的起到預防和懲治環(huán)境犯罪的作用。因此,我國環(huán)境犯罪刑法必須進一步明確對環(huán)境犯罪的相關責任,加大對環(huán)境犯罪的打擊和處罰力度,只有這樣才能夠真正的起到預防和懲治環(huán)境犯罪行為的效果。
(三)增設危險犯的規(guī)定。
危險犯,即“以行為實施的危害行為造成法律規(guī)定的發(fā)生某種危險結(jié)果的危險狀態(tài)作為既遂標志的犯罪?!碑斍埃覈F(xiàn)行環(huán)境犯罪刑法中沒有對危險犯的相關規(guī)定,而增設對危險犯的規(guī)定可以有效地預防以破壞結(jié)果來規(guī)定犯罪而帶來得對環(huán)境破壞不可扭轉(zhuǎn)的損失。在我國環(huán)境犯罪刑法中增設危險犯的規(guī)定,能充分發(fā)揮刑法對環(huán)境犯罪的預防作用,可以在環(huán)境破壞最終結(jié)果發(fā)生前采取有效的措施對環(huán)境破壞行為進行遏制,以達到達到懲治環(huán)境犯罪的目的。
(四)設置獨立立法體例。
通過對當前我國環(huán)境犯罪刑法中存在問題的分析,發(fā)現(xiàn)當前我國并沒有對環(huán)境犯罪設置獨立的犯罪類型,而將環(huán)境犯罪與妨害社會管理秩序罪混為一體,這必將會影響環(huán)境犯罪刑法對環(huán)境犯罪的打擊和懲治力度。因此,我國必須采取對環(huán)境犯罪獨立立法的相關措施,基于環(huán)境犯罪的本質(zhì)及特點出發(fā),通過獨立立法來加大環(huán)境犯罪刑法的威懾力和法律效力,以充分發(fā)揮其在保護生態(tài)環(huán)境方面的重要作用??偠灾?,環(huán)境犯罪刑法是保護生態(tài)環(huán)境的有效途徑,針對當前我國現(xiàn)行環(huán)境犯罪刑法中存在的系列問題,我們必須不斷的完善環(huán)境犯罪刑法才能夠應對隨著社會不斷發(fā)展而出現(xiàn)的環(huán)境問題,才能真正的起到提高人們環(huán)保意識,打擊、懲治環(huán)境犯罪行為的重要目的。
刑法小論文篇三
論文應符合專業(yè)培養(yǎng)目標和要求,以學生所學專業(yè)課的內(nèi)容為主,不應脫離專業(yè)范圍,要有一定的綜合性,以下就是由編輯老師為您提供的700字刑法論文。
刑事證據(jù)種類也叫證據(jù)法定形式,是指法律規(guī)定的證明待證事實的證據(jù)材料的各種外在形式,是證據(jù)分類的一種。實踐中證據(jù)的.表現(xiàn)形態(tài)多種多樣,要想更好的理解和運用證據(jù),必須依據(jù)一定的標準對其進行歸納,并在立法中加以確定?;诜蓚鹘y(tǒng)和訴訟模式的差異,各國證據(jù)形式的具體規(guī)定不盡相同,但初衷卻極其相似,我國立法對這一問題也表現(xiàn)了極大的重視,在刑事訴訟法中明確規(guī)定了七種證據(jù)形式。
刑事證據(jù)法定形式體系之弊端分析我國《刑事訴訟法》第42條第二款規(guī)定:證據(jù)有下列七種:。
(一)物證、書證;。
(二)證人證言;。
(三)被害人陳述;。
(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;。
(五)鑒定結(jié)論;。
(六)勘驗、檢查筆錄;。
(七)視聽資料。
立法對實踐中的證據(jù)所作的概括是采用列舉的封閉式規(guī)定,明顯帶有形式主義的傾向,和其他國家靈活的開放式規(guī)定相去甚遠。
這一規(guī)定在面對紛繁復雜且瞬息萬變的司法實踐時難免顯得力不從心。與立法中以往的慣用兜底條款的常規(guī)做法不同,刑事訴訟法對證據(jù)法定形式的規(guī)定采用封閉式的羅列方式,不僅如此,還在數(shù)量上明確予以限定。從理論上講,在這種體例下,只有法律明確肯定的證據(jù)材料才具有證據(jù)資格,其他材料無論證明價值多高,一概不能躋身證據(jù)殿堂。如此規(guī)定證據(jù)法定形式顯示了當時立法者在這一問題上的自信,世界上的事物是無限的,而人類的認識能力卻是有限的,顯然不能用當時立法者的認識程度來限制無限的證據(jù)形態(tài),這勢必會將許多證據(jù)排除在外。立法欲窮舉所有的證據(jù)種類的想法似乎有些理想化,有悖于事物發(fā)展的一般規(guī)律。此外,封閉式的規(guī)定人為地增加了證據(jù)材料進入訴訟的障礙。
刑法小論文篇四
第一百三十三條【交通肇事罪】違反交通運輸管理法規(guī),因而發(fā)生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑。
交通肇事罪的立案標準:
根據(jù)最高人民法院11月10日公告、11月21日起施行的《關于審理交通肇事刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第2條第1款規(guī)定,交通肇事具有下列情形之一的,處3年以下有期徒刑或者拘役:
(1)死亡1人或者重傷3人以上,負事故全部或者主要責任的;
(2)死亡3人以上,負事故同等責任的;
(3)造成公共財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)直接損失,負事故全部或者主要責任,無能力賠償數(shù)額在30萬元以上的。第2條第2款規(guī)定,交通肇事致1人以上重傷,負事故全部或者主要責任,并具有下列情形之一的,以交通肇事罪定罪處罰:
(1)酒后、吸食毒品后駕駛機動車輛的;
(2)無駕駛資格駕駛機動車輛的;
(3)明知是安全裝置不全或者安全機件失靈的機動車輛而駕駛的;
(4)明知是無牌證或者已報廢的機動車輛而駕駛的;
(5)嚴重超載駕駛的;
(6)為逃避法律追究逃離事故現(xiàn)場的。
符合上述情形之一的,公安機關應當立案追究。應當注意,對于交通肇事案件是否決定立案,一是要分清事故責任,二是要看是否符合上述司法解釋的具體標準。如果行為人只有違章行為,并未造成嚴重后果的,則不以犯罪論處,不予立案。
刑法小論文篇五
盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);有下列情形之一的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn):
(一)盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大的;。
(二)盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的。
第二百六十五條以牟利為目的,盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
刑事責任。
刑法第264條的規(guī)定,盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處3年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);有下列情形之下的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn):(一)盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大的;(二)盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的。
根據(jù)最高院解釋,所謂“盜竊金融機構”,是指盜竊金融機構的經(jīng)營資金、有價證券和客戶的資金等,如儲戶的存款、債券、其他款物,企業(yè)的結(jié)算資金、股票,不包括盜竊金融機構的辦公用品、交通工具等財物的行為。
“盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的”主要是指盜竊國家一級文物后造成損毀、流失,無法追回;盜竊國家二級文物三件以上或者盜竊國家一級文物一件以上,并具有下列情形之一的:1、犯罪集團的首要分子或者共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;2、流竄作案危害嚴重;3、累犯;4、造成其他重大損失的。該《解釋》規(guī)定了上述“數(shù)額巨大”的標準,一般是指個人盜竊公私財物價值人民幣5000元至20000元以上的。“數(shù)額特別巨大”一般是指個人盜竊公私財物價值人民幣30000元至100000元以上的。
該《解釋》第6條第3項規(guī)定“其它嚴重情節(jié)”、“其他特別嚴重情節(jié)”,指盜竊數(shù)額達到“數(shù)額較大”或者“數(shù)額巨大”的起點,并具有下列情形之一的,可以分別認定為“其他嚴重情節(jié)”或者“其他特別嚴重情節(jié)”:1、犯罪集團的首要分子或在共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;2、盜竊金融機構的;3、流竄作案危害嚴重的;4、累犯;5、導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;6、盜竊救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物,造成嚴重后果的;7、盜竊生產(chǎn)資料,嚴重影響生產(chǎn)的;8、造成其他重大損失的。
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刑法小論文篇六
探討如何降低刑法的成本投入以提高刑法的運行效益,并提出一些刑法經(jīng)濟性的對策,以期達到以最少的成本支出獲取最佳的運行效果。
在刑法學中,運用微觀經(jīng)濟學來剖析刑法的理論與具體實際的刑法問題,實質(zhì)上就是探究刑法的成本如何最小的成本投入情況下生產(chǎn)出最佳刑法效益的問題。
其目的在于節(jié)省有限的司法資源,使得國家投入能夠取得最優(yōu)的投入產(chǎn)出之比例,以期獲取最佳刑法效益。
這里的核心問題是要求國家投入最佳的刑法成本,尤其是犯罪量、刑罰量成本,以獲取最佳的刑法效益,而非不顧刑法成本開支,追求難以實現(xiàn)或根本無法實現(xiàn)的刑法效益。
[1]使用的經(jīng)濟學分析方法的積極意義在于從經(jīng)濟學的角度減少資本投入浪費卻達不到實現(xiàn)刑法效益的司法尷尬局面。
一、法經(jīng)濟學中的刑法成本概念。
法經(jīng)濟學的核心思想是法律規(guī)范應當包含經(jīng)濟學中的價值目標,法律權利應當分配給能以最小的成本換取最大收益一方。
[2]而經(jīng)濟分析法學中的核心理念就是如何減少法律運作的交易成本來獲得最大收益,其目的就是在法律活動中做到資源配置的最優(yōu)化。
刑法系統(tǒng)中運作的所有動態(tài)過程及其所付的費用與支出即是刑法成本的含義。
比照生產(chǎn)成本提出了“刑法成本”概念的目的在于促使刑法法規(guī)、規(guī)章的制定者和消費者密切關注刑事法律投入與產(chǎn)出比,從而達到合理配置和利用有限法律資源以降低刑法成本,提高刑法效率。
[3]刑法成本在性質(zhì)上屬于交易成本,刑法作為社會運動中的過程之一,其活動的內(nèi)容與方式很容易受到外界非法律因素的影響,這些因素大都具有較大的不確定性,因此刑法成本構成和成本水平所反映出相對波動的狀態(tài)也是刑法成本投入時的波動原因所在。
刑法的立法成本是指國家制定、修改、廢止刑事法律的過程中的所支出全部費用的總和,其中包括直接立法成本和間接立法成本。
這涉及社會資源的有效配置問題,運用“成本――效益”的經(jīng)濟學方法對刑事立法加以分析,能夠保證刑法立法科學地制定與高效地運轉(zhuǎn),使之最大限度地符合國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的需要。
法律授權是刑法權力運行的合法保障,立法過程中需要調(diào)查研究、起草法律征求意見稿、組織專家討論、聽取相對方意見、權力機構審查和審議、發(fā)布、執(zhí)行機關實施等諸多環(huán)節(jié),成本支出是必需。
同時,由于信息的不充分和不對稱,立法可能帶來刑法主體的隱性成本,其導致的直接后果是在后期實施過程中發(fā)生的目前難以預料的利益損失,如常見的所謂“法律漏洞”。
從經(jīng)濟學的角度看,刑法的實施包括刑法執(zhí)法、司法、守法活動。
在實施過程中人、財、物的消耗納入對刑法實施成本的范圍,其中有所涉及的內(nèi)容有:(1)國家為維持刑法實施機關的正常運轉(zhuǎn)而投入的費用;(2)廢除落后制度、改變慣性思維同變革阻力的費用;(3)來自社會公眾和個人方面的投入;(4)司法成本。
盡管刑法成本比較復雜,也因其不確定性和難以計量性使得難度加大,但是并不是說刑法成本就找不到一定的規(guī)律。
比如能夠較好反映社會的需求和利益、習慣的刑事規(guī)定的,其相關的成本都比較低,又如法理上的自然犯罪。
如戈爾丁直言:“刑罰超過必要限度就是對犯罪人的殘酷,刑罰達不到必要限度就是對未受保護的公眾的殘酷,也是對已遭受的痛苦的浪費。
”[4]。
因此,刑事法律結(jié)構不合理、內(nèi)容不科學造成的法律供給相對過剩會導致刑法成本的全面上升。
二、刑法效益。
刑法效益,是指通過刑法對權利、義務、責任的確認分配、救濟,促進實現(xiàn)社會資源的最佳配置,滿足刑事法律關系主體的最大需要和利益,并促使社會公共生活更富效率的刑法觀念和刑法原則的總和。
[5]經(jīng)濟學意義上的刑法效益則是從刑法成本與收益的比例關系出發(fā),用刑法成本的最少投入來實現(xiàn)投入與收益的最高比。
(二)如何生產(chǎn)刑法效益。
1.對刑法權力實施監(jiān)督來保護刑事相對人的合法權益。
通過對刑法成本的投入來矯正違法的刑法權力行使的行為,為使刑法權力能夠在合法不違法的合理軌道中運行,這種矯正主要體現(xiàn)在在如何保護刑事相對人的合法權益。
在司法實踐中,矯正措施具體到如何禁止刑法權力的濫用,如對已經(jīng)侵害到相對人合法權益的判令作出撤銷、禁止、限期履行等措施,這種矯正有利于對已受侵害的刑事相對人合法權益的補救與恢復。
2.懲罰刑事違法付出刑法成本的收益。
行為人實施的違法行為具有嚴重危害社會的后果并符合犯罪構成要件成立犯罪的行為時,通過投入刑法成本對其予以刑罰的處罰,不僅懲罰了犯罪也能夠有效地預防犯罪。
實際危害社會的犯罪行為在立法上制定相應的刑事制裁,使得刑事違法人的行為不僅要為其危害行為付出承受法律否定性評價的代價,同時刑事制裁也使得刑事違法人要付出響應的精神成本代價。
可以說一項刑法成本的投入可以獲得若干的刑法效益。
在司法活動中對刑法成本的投入,通過懲罰犯罪人和取得預防刑事違法行為的所取得的效益基礎,在此之上實現(xiàn)政治效益、經(jīng)濟效益和社會效益的有機統(tǒng)一。
三、如何降低刑法成本及提高刑法運行效益。
刑法成本的投入水平與刑法效益的實現(xiàn)兩者之間的關系焦點在于如何降低投入與實現(xiàn)刑法效益。
(一)獲得刑法效益的必要條件是刑法成本的'客觀投入。
正如要想取得實際的利益必須先投入一定的資源,這個資源就是生產(chǎn)成本。
刑法想取得刑法效益同樣也需要投入相應的刑法成本,而對于沒有違法刑法的行為,沒有對社會造成危害結(jié)果的行為不可能對其投入刑法成本,即對相對人采取刑事制裁。
立法者要獲得最佳的刑法效益,使刑法的有限資源實現(xiàn)優(yōu)化配置與合理利用就必須立足于對刑法成本投入合理與否的控制之上。
(三)對于刑法成本投入不能走不足與過剩兩個極端,需要在此尋找平衡點。
如果刑法成本投入不足,不僅使立法者、司法者對刑法效益的預期值無法實現(xiàn),更會會導致本就有限的司法資源付出過高的社會代價。
而刑法成本的投入過剩所導致的問題則是對司法資源的浪費。
完善刑法的運行機制對提高刑法運行效益非常重要。
目前,主要運行機制有以下影響因素:生產(chǎn)力水平、所有制結(jié)構、市場經(jīng)濟發(fā)育程度、刑事法治實踐狀況、政府現(xiàn)代化程度、政府失靈、文化歷史因素、外部環(huán)境等。
[6]重視刑法成本問題,可以幫助政府提高刑法效率和刑法實施的效果。
具體建議如下:
1.控制數(shù)量和檔次,重點制定基本刑法。
從犯罪具有最低限度存在合理性出發(fā),科學地設立刑法的調(diào)控目標和調(diào)控范圍。
博登海默曾言:“使用強制性制裁的需要愈少,法律就愈能更好地實現(xiàn)其鞏固社會和平與和諧的目的?!盵7]刑法作為最嚴厲的制裁措施,由于其所產(chǎn)生法律后果的難以彌補性,必須重視和堅持刑法的謙抑性。
因此,要將刑法調(diào)控范圍的大小與目標確定的準確與否都必須保持在在必要的控制水平之上,既要防止其調(diào)控范圍的無端萎縮,更要防止其恣意擴大。
2.保持刑法立法與實施的協(xié)調(diào),使刑法實施的效益高于刑法成本。
立法者在制定刑事法律法規(guī)時,綜合各個因素考量制定出后有何刑法效益以及效益的大小對立法者刑法正本投入的考量將產(chǎn)生極大的影響。
這樣的立法考量將在一定程度上避免制定出在現(xiàn)實生活中難以生效甚至無收益的法律法規(guī),這對實現(xiàn)立法與實施的協(xié)調(diào),爭取刑法實施效益高于刑法成本有著重要的指導作用。
3.打破地方保護主義、部門利益,規(guī)范刑法權力運作,節(jié)約成本。
由于地方保護主義、部門利益等原因,造成刑事立法或執(zhí)法的中斷。
規(guī)范刑法權力運作,提高刑法效率和效果,保護相對方合法利益是刑法的價值取向。
同時由于空白罪狀、口袋罪的規(guī)定,勢必給刑事相對方帶來額外的刑法成本支出。
4.節(jié)約使用有限的刑法資源。
我國刑法資源十分有限,要加強刑事立法并且有效地推行刑事法治,國家必須對有限的可動用資源,在法律投入與經(jīng)濟投入之間作出權衡和分配。
波斯納認為:“在一個領域內(nèi)近期的前例數(shù)量越多,訴訟率就會越低,――存在大量的、信息眾多的前例將會使法律糾紛的各方對審判的可能結(jié)果形成一個更加一致的估定。”[8]因此刑法的判例在一定程度上能起到替代刑法的作用,同時也能達到節(jié)約刑法資源的目的。
參考文獻:
[1]卓越.行政成本的制度分析[j].中國行政管理,,(03).
[2]王學輝,宋玉波,等.刑權研究[m].北京:中國檢察出版社,.
[3]李勝蘭,等.法律成本與中國經(jīng)濟法制建設[j].中國社會科學,.
[4][美]馬丁?p?戈爾丁.法律哲學[m].齊海濱譯.北京:生活?讀書?新知三聯(lián)書店,1987.
[5]魯籬.論法律成本[j].現(xiàn)代法學,1994,(01).
[6]馮玉軍.法經(jīng)濟學范式研究及其理論闡釋[j].法制與社會發(fā)展,,(01).
[7]icsofjustice[m].harvarduniversity,1983.7.
[8][美]波斯納.法理學問題[m].蘇力譯.北京:中國政法大學出版社,1994.
刑法小論文篇七
摘要:任何的正當防衛(wèi)都應受其正當性和合法性約束,即實施正當防衛(wèi)采取的防衛(wèi)行為本身及造成損害的結(jié)果必須要有限度,構建法律的目的在于保護法益,正當防衛(wèi)保護的利益與造成的損害利益至少是具有相當性的,否則會侵犯其他利益。本文在對正方防衛(wèi)及其必要限度分析的基礎上,探究正當防衛(wèi)必要限度在司法實踐中應當注意的問題。
關鍵詞:正當防衛(wèi);防衛(wèi)限度;必要限度;分析。
一、正當防衛(wèi)概述。
正當防衛(wèi)是大陸法系刑法上的一種概念。是指從國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產(chǎn)和其他權利利益出發(fā),在面對正在進行中的不法侵害,采取的制止不法侵害的行為,對不法侵害人造成損害而不負刑事責任的法律概念。從法律條文理解的角度,筆者認為構成正當防止有四個條件主要包括:一、起因是不法侵害;二、對象是不法侵害者;三、時間要求是正在進行的不法侵害;四、在必要限度之內(nèi)。其中就正當防衛(wèi)的防衛(wèi)限度問題,學界爭論較多,也是筆者分析的重點。
二、正當防衛(wèi)必要限度含義。
任何權利和義務都應當是對等的,法律在給予公民正當防衛(wèi)權利的同時必定也會賦予其相應的`義務,而正當防衛(wèi)的必要限度則是公民在行使正當防衛(wèi)權力時必須遵守的義務。根據(jù)刑法規(guī)定“正當防衛(wèi)明顯超過必要限度造成重大損害的應當負刑事責任”。(一)“明顯超過”的含義從字面意思理解,所謂“明顯超過”,即防衛(wèi)超過必要限度在程度上不屬于輕微的,一般人憑感覺可以能清楚容易地認定。(二)“造成重大損害”的含義所謂“造成重大損害”是指防衛(wèi)者行為導致的損害是重大而非輕微,這里的損害包括人身和財產(chǎn)傷害。法律的構建是為了保護法益,而正當防衛(wèi)制度也應當是為了更好地保護法律,重大損害則是指保護的法益與造成的損害之間相比過于懸殊、未能真正達到保護法益的目的。(三)“必要限度”的標準我國學界有關“必要限度”的理解有多種學說,包括“基本相適應說”、“客觀需要說”以及“適當說”?!盎鞠噙m應說”認為防衛(wèi)行為的性質(zhì)、手段、強度和后果,要與不法行為的性質(zhì)、手段和后果大體相適應,才能成立正當防衛(wèi),這里的相適應并不要求完全對等。而明顯超過侵害行為,造成不應有的損害,就是超過了必要限度?!翱陀^需要說”又稱為“必要說”,認為足以制止住不法侵害的客觀需要是正當防衛(wèi)的必要限度?!斑m當說”綜合了前兩個學說觀點,從兩個方面考慮正當防衛(wèi)的必要限度:一方面要考察防衛(wèi)行為是否為制止不法侵害所必需,另一方面還要判斷防衛(wèi)行為與不法侵害行為是否基本相適應。筆者認為“適當說”更符合法律的要求,能夠更好地制止正在發(fā)生的法律侵害,更好地保護法益。(四)“明顯超過必要限度”與“重大損害”的關系學界有關“明顯超過必要限度”與“重大損害”之間的關系,有三種觀點,包括“并列說”、“交叉說”和“充要說”?!安⒘姓f”認為兩者是并列的邏輯關系,只有同時具備明顯超過必要限度以及造成重大損害兩個條件時,才能被認為超過必要限度?!敖徊嬲f”更多地表達了一種邏輯關系,認為明顯超過必要限度可以造成重大損害,造成重大損害的后果可能超過必要限度也可能沒有超過必要限度?!俺湟f”則認為造成重大損害是明顯超過必要限度的佐證,關鍵在于明顯超過必要限度而非造成重大損害,認為造成重大損害是包含在明顯超過必要限度的邏輯關系里的,即只要超過必要限度一定會導致重大損害。筆者更同意“并列說”的觀點,在正當防衛(wèi)的構成中兩個要素缺一不可,實質(zhì)上兩者也是有機統(tǒng)一的,這樣也是為了更好地保護正當防衛(wèi)制度,更好地保護法益。
三、正當防衛(wèi)必要限度運用到司法實踐中應當注意的問題。
在司法實踐過程中,正當防衛(wèi)的必要限度一直是較難認定的問題,一直困擾著司法執(zhí)法人員,綜上分析,對正當防衛(wèi)的必要限度應當從防衛(wèi)程度以及防衛(wèi)導致的后果兩方面進行考慮,還應該結(jié)合具體案件的各種主客觀因素,進行綜合分析。在認定正當防衛(wèi)的結(jié)果限度時不能進行硬性規(guī)定,應當給予一個彈性空間以便更好地達到更好的法律適用效果;而在認定強度限度時,不可脫離防衛(wèi)者的心理因素、環(huán)境條件、防衛(wèi)時間等其他條件因素,必須做到具體案情具體分析。
四、結(jié)語。
在正當防衛(wèi)制度中防衛(wèi)限度問題一直以來是學術界以及司法實踐中較難界定的問題,而學術界對于防衛(wèi)限度的理解有不同學說,筆者認為防衛(wèi)限度應該包含正當防衛(wèi)的強度及結(jié)果限度,即“明顯超出必要限度”與“造成重大損害”之間應當是并列的邏輯關系,在司法實踐過程中,也應該從正當防衛(wèi)的強度及結(jié)果限度兩方面著手,同時綜合考慮其他因素做到具體案情具體分析。
刑法小論文篇八
摘要:近年來,網(wǎng)絡詐騙事件引起了社會和刑法學界的廣泛關注。從中國網(wǎng)絡詐騙的刑事立法沿革來看,可以分為兩個時期:1949年至1996年為無網(wǎng)絡詐騙立法時期、1997年至今為網(wǎng)絡詐騙的規(guī)制和立法完善時期。中國對網(wǎng)絡詐騙的刑事立法呈預備行為實行行為化、犯罪主體擴充化、非純正數(shù)額犯趨勢化的特點。未來中國預防和規(guī)制網(wǎng)絡詐騙犯罪應該注重技術防護和刑法規(guī)制相協(xié)調(diào)、多種社會調(diào)控手段相結(jié)合、完善網(wǎng)絡詐騙犯罪行為的規(guī)制。
關鍵詞:網(wǎng)絡詐騙;刑法規(guī)制;立法沿革;立法特點。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與快速發(fā)展,人們從中獲得了巨大的便利的同時,也遭受了前所未有的損害。在日常生活中,網(wǎng)絡詐騙行為隨時可能發(fā)生。根據(jù)《2014年中國網(wǎng)站可信驗證行業(yè)發(fā)展報告》顯示,截至2014年6月底,31.8%有網(wǎng)絡購物經(jīng)歷的網(wǎng)民曾在網(wǎng)購過程中直接碰到釣魚網(wǎng)站或詐騙網(wǎng)站,網(wǎng)購遇騙網(wǎng)民的規(guī)模達6169萬,超過39.7%的網(wǎng)民損失額度超過500萬,保守估算每年因釣魚網(wǎng)站或詐騙網(wǎng)站給網(wǎng)民造成的損失不低于308億。[1]面對這樣的事實,如何既能有效打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪,又能最小限度的阻礙網(wǎng)絡技術的發(fā)展,成為刑法學界研究的重點課題。
一、網(wǎng)絡詐騙的刑事立法沿革。
(一)1949年-1996年:無網(wǎng)絡詐騙立法時期。
1949年成立的新中國是一個現(xiàn)代科技比較落后的國家,各方面的資源幾乎都是空白的,在計算機網(wǎng)絡方面更是沒有一點基礎,平常百姓對現(xiàn)代化的網(wǎng)絡幾乎是沒有概念的。直到20世紀90年代,我國的互聯(lián)網(wǎng)才開始發(fā)展。中國最早的網(wǎng)絡是在1994年由中國郵電部投資建設的中國公用計算機互聯(lián)網(wǎng)chinanet,其目的是為中國公眾用戶提供internet的各種服務,推進信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,而且個人電腦于上世紀90年代后期進入中國,2000年后才開始普及。在1949-1996年期間,普通家庭幾乎沒有接觸過電腦,也沒有關于利用網(wǎng)絡實施詐騙的案例發(fā)生,所以,1979年刑法典并沒有任何關于規(guī)制網(wǎng)絡詐騙行為的條文,國家也沒有制定其他的法律法規(guī)對網(wǎng)絡詐騙進行規(guī)制。
(二)1997年-至今:網(wǎng)絡詐騙的規(guī)制和立法完善時期。
中國的網(wǎng)絡研究從20世紀80年代起步,20世紀90年代以來,隨著中國網(wǎng)絡的大發(fā)展和網(wǎng)民的大增長,中國網(wǎng)絡研究進入大發(fā)展時期。[2]我國為了促進網(wǎng)絡的健康發(fā)展,于1996年頒布了《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)暫行規(guī)定》,并在1997年3月通過的《刑法》中專門增加第285條、第286條、第287條等懲處計算機犯罪的相關條款。其中第287條規(guī)定:利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關規(guī)定定罪處罰。這是首次明確將以網(wǎng)絡為工具實施的詐騙行為規(guī)定為犯罪的依據(jù)。隨著信息技術的快速發(fā)展,網(wǎng)絡詐騙成為了犯罪領域的新態(tài)勢,其社會危害性日漸嚴重,根據(jù)現(xiàn)有的法律規(guī)定無法有效打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪。
及至2011年,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合下發(fā)了《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》),《解釋》對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪設計了許多有針對性的條款:一是規(guī)定從嚴懲處電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,數(shù)額達到相應標準的,應當分別認定為詐騙情節(jié)嚴重或者情節(jié)特別嚴重,在上一個量刑幅度量刑;二是規(guī)定對詐騙數(shù)額難以查證的電信網(wǎng)絡詐騙案件,可以根據(jù)群發(fā)短信、群撥電話的數(shù)量、詐騙手段及危害等,以詐騙罪未遂論處;三是對電信網(wǎng)絡詐騙的共同犯罪問題做出了原則規(guī)定。
[3]2015年通過的《刑法修正案(九)》又對網(wǎng)絡詐騙犯罪的規(guī)定做了進一步的完善,表現(xiàn)在刑法第287條后增加兩條作為第287條之一非法利用信息網(wǎng)絡罪、第287條之二幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,完善的主要內(nèi)容是:(1)將利用信息網(wǎng)絡設立用于實施詐騙等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的行為和利用信息網(wǎng)絡為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的行為直接按照非法利用信息網(wǎng)絡罪定罪處罰,而不是按照詐騙罪的預備形態(tài)處理。(2)將明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)絡存儲等技術支持的行為按照幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪定罪處罰,而不是按照詐騙罪的共同犯罪處理。
二、網(wǎng)絡詐騙刑事立法的特點。
(一)預備行為實行行為化。
根據(jù)1997年《刑法》第287條的規(guī)定,利用計算機實施詐騙犯罪的,按照相關規(guī)定定罪處罰。因此,為詐騙犯罪做準備的發(fā)送詐騙信息,設立群組等行為都只能按照詐騙罪的預備形態(tài)處罰。而《刑法修正案(九)》新增了非法利用信息網(wǎng)絡罪,該條規(guī)定利用信息網(wǎng)絡設立用于實施詐騙等犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的,利用信息網(wǎng)絡為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的行為,情節(jié)嚴重,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。即只要是為實施詐騙活動而利用信息網(wǎng)絡做準備的行為且情節(jié)嚴重的,不再作為詐騙罪的預備犯處理,而是直接按照非法利用信息網(wǎng)絡罪定罪處罰,加大了懲處力度?!缎谭ㄐ拚?九)》將詐騙罪的預備行為作為一種實行行為進行定罪處罰,從法律的保護角度來講,將會更加有利于打擊網(wǎng)絡犯罪,為網(wǎng)絡交易提供一個更安全的平臺。然而,將預備行為作為一種實行行為進行定罪處罰必定需要投入更多的司法資源,并且利用信息網(wǎng)絡發(fā)布信息的行為難以辨別是用于正常的商業(yè)交易還是用于實施詐騙等違法犯罪活動,完全依賴《刑法》是否能徹底解決網(wǎng)絡詐騙問題《刑法》對網(wǎng)絡詐騙犯罪擴大了打擊面能否有效打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪行為,從而達到預防與懲治犯罪的效果還值得我們深思。
(二)犯罪主體擴充化。
根據(jù)1997年《刑法》第30條規(guī)定,單位實施危害社會的行為,只有法律規(guī)定為單位犯罪的,才應當負刑事責任,因此單位不能構成詐騙罪的主體,若單位實施詐騙犯罪,只能按照自然人犯罪進行處罰。但根據(jù)《刑法修正案(九)》的規(guī)定,單位可構成非法利用信息網(wǎng)絡罪。這表明,雖然單位為實施詐騙犯罪而進行的發(fā)布信息或設立群組、網(wǎng)站等行為不直接按照詐騙罪的預備形態(tài)進行處理,而是按照非法利用信息網(wǎng)絡罪定罪處罰,但是至少表明單位也能成為利用網(wǎng)絡實施詐騙犯罪的犯罪主體。在實踐中存在單位實施網(wǎng)絡詐騙的情況已是不爭的事實,《刑法修正案(九)》及時規(guī)定單位實施網(wǎng)絡詐騙犯罪的刑事責任是根據(jù)網(wǎng)絡犯罪的實際情況和國際立法的趨勢的必然選擇。另外,實施網(wǎng)絡詐騙犯罪需要相當?shù)木W(wǎng)絡技術,而當今科技社會中不乏一些網(wǎng)絡神童,他們可能是14周歲以上、不滿16周歲的少年,其實施網(wǎng)絡詐騙犯罪所造成的社會危害性可能比《刑法》第17條第二款規(guī)定的八種犯罪行為有過之而無不及,單純的非刑罰處罰措施已不足以規(guī)制這部分主體實施網(wǎng)絡詐騙行為。能否將這部分實施網(wǎng)絡詐騙的青少年規(guī)定為犯罪主體引起了我們的再思考。
(三)非純正數(shù)額犯趨勢化。
根據(jù)1997年的《刑法》第287條的規(guī)定,利用計算機實施的金融詐騙犯罪或一般詐騙犯罪的,按照相關規(guī)定定罪處罰??梢姰敃r網(wǎng)絡詐騙行為欲構成犯罪仍要求完全符合詐騙罪的構成要件,即要求達到一定的犯罪數(shù)額。在近幾年的利用網(wǎng)絡實施詐騙的案件中,行為人一般都是以撥打電話、群發(fā)短信或者在網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息等方式進行詐騙,被害人具有分布廣、數(shù)量龐大等特點,按傳統(tǒng)的犯罪證成方式需要尋訪大量的被害人并查證全案詐騙數(shù)額才能證明該行為構成詐騙罪,這不僅讓部分被害人因損失數(shù)額未達到相應的立案標準而難以主張其權利,而且也會給司法資源造成巨大的浪費。
[4]2011年《解釋》第5條第2款、第3款規(guī)定利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術手段對不特定多數(shù)人實施詐騙,詐騙數(shù)額難以查證的,如果發(fā)送詐騙短信五千條以上的,或者撥打詐騙電話五百人次以上的,或者詐騙手段惡劣、危害嚴重的就可以按照詐騙罪(未遂)處理。此條司法解釋在原本第266條詐騙罪、第287條利用計算機實施的犯罪的基礎上突破了詐騙罪必須滿足一定犯罪數(shù)額的要求,突破了詐騙罪是純正數(shù)額犯的單一性質(zhì),給詐騙罪增添了一抹行為犯的色彩,因此,詐騙罪兼具了數(shù)額犯與行為犯的雙重性質(zhì)。
三、預防和懲治網(wǎng)絡詐騙犯罪的幾點思考。
(一)注重技術防護與刑法規(guī)制相互協(xié)調(diào)。
鑒于當前網(wǎng)絡犯罪的高發(fā)態(tài)勢和現(xiàn)有立法的滯后性,要想解決網(wǎng)絡詐騙問題,我們應該堅持技術與刑法相互協(xié)調(diào)的治理模式。一方面,通過完善當前的刑法體系,為網(wǎng)絡犯罪的治理模式提供法律保障與后盾;另一方面,要秉持全程控制的核心思想,在技術設計上注重從源頭上進行控制并減少技術負效應。理論上有學者只強調(diào)技術對抗技術的有效性,而忽略法律的預防和懲罰作用,認為法律制度很難禁止網(wǎng)絡犯罪行為,相比之下,過濾不正當信息的屏蔽軟件則明顯有效得多。
也有學者只強調(diào)刑法規(guī)則在調(diào)控技術發(fā)展方面所具有的不可替代的作用,主張網(wǎng)絡犯罪將隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而越發(fā)頻繁,技術防控已經(jīng)不能對其進行規(guī)制。任何只強調(diào)一方面而忽略另一方面的方法都是難以徹底解決問題的,或許在短期內(nèi)會有顯著效果,但長久以往將不利于網(wǎng)絡發(fā)展。懲治網(wǎng)絡犯罪,技術防護是必要的,它是解決網(wǎng)絡犯罪的技術保障,刑法規(guī)范是重之又重的,它是扼制網(wǎng)絡犯罪的規(guī)范保障。技術規(guī)則從技術層面上規(guī)范網(wǎng)絡技術的發(fā)展和應用,減少由于技術缺陷而導致的犯罪問題,刑法規(guī)范則是在網(wǎng)絡技術應用過程中對惡意的技術操作或網(wǎng)絡使用進行調(diào)整和干預。
(二)注重多種社會調(diào)控手段相結(jié)合。
一般情況下,技術對社會的危害影響要達到一定的程度或者出現(xiàn)了比較嚴重的危害后果之后才會引起社會的重視,并在一系列的規(guī)則制定完畢后,立法者才會采取刑法規(guī)則對該行為進行規(guī)制。[5]近年來,隨著網(wǎng)絡詐騙團伙作案手段的不斷升級,分工的不斷精細,給司法機關偵破網(wǎng)絡詐騙案件帶來了極大的困擾,也給很多網(wǎng)民造成了不可挽回的損失。在千呼萬喚中,2011年《解釋》的出臺和2015年《刑法修正案(九)》的頒布,才表現(xiàn)了立法者對網(wǎng)絡詐騙犯罪的打擊力度增強的態(tài)度。這些新規(guī)定無疑有利于打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪,但同時也應注意到刑法對犯罪行為的規(guī)制具有一定的滯后性和局限性,單單依靠刑法并不能有效預防和解決網(wǎng)絡詐騙行為。不能因網(wǎng)絡犯罪的社會危害性大而將所有的預備或相關行為都規(guī)定為犯罪,因為刑法的過渡干涉必然會阻礙網(wǎng)絡技術的發(fā)展。在能通過群眾舉報、行業(yè)自律或行政處罰解決相關問題的前提下,不應將該行為納入犯罪范圍。通過群眾舉報、行業(yè)自律、行政處罰、刑罰處罰相結(jié)合的方式才能更好地凈化網(wǎng)絡空間。
(三)注重完善網(wǎng)絡詐騙犯罪構成的規(guī)定。
近十年來,互聯(lián)網(wǎng)作為一種新型技術,對廣大青少年群體而言更是熟悉萬分。全國各省也出現(xiàn)了很多網(wǎng)絡神童、少年黑客,他們的求知欲望和好奇心讓他們在網(wǎng)絡空間里開辟了一片自己的天地,其中很多行為已經(jīng)構成了網(wǎng)絡詐騙犯罪。但是根據(jù)我國《刑法》第17條第2款規(guī)定,14周歲以上、不滿16周歲的人除八種罪行外,不受刑事處罰。因此,對造成特別嚴重社會危害的少年網(wǎng)絡詐騙犯罪也只能作一般行政處罰或不處罰,無法對其進行刑事制裁。然而,網(wǎng)絡詐騙犯罪主體的低齡化趨勢使我們不得不考慮網(wǎng)絡犯罪主體的刑事責任年齡問題。
四、結(jié)語。
根據(jù)第34次中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告,截至2014年6月,我國有6.32億網(wǎng)民,互聯(lián)網(wǎng)的普及率達46.9%。大部分網(wǎng)民每天平均有五六個小時生活在網(wǎng)絡中,衣食住行、學習工作幾乎都通過網(wǎng)絡進行。隨著人們對網(wǎng)絡技術的不斷依賴,更多網(wǎng)民的利益也隨時可能受到各方面的侵害。不僅僅是網(wǎng)絡詐騙犯罪,所有的網(wǎng)絡犯罪作為一種典型的法定犯,在今后的日子里,它還會處于不斷的修改和發(fā)展之中。我們應該加強對網(wǎng)絡犯罪的重視程度,從技術規(guī)則、行政處罰、刑罰處罰各方面完善對惡意使用網(wǎng)絡行為的規(guī)制,凈化網(wǎng)絡空間,構建健康網(wǎng)絡。
參考文獻:
[1]中國電子商務協(xié)會可信電子商務推進中心、中國可信網(wǎng)站應用推進聯(lián)盟和可信網(wǎng)站驗證管理機構中心網(wǎng):《2012年中國網(wǎng)站可信驗證行業(yè)發(fā)展報告》.
[2]彭躍輝.網(wǎng)絡發(fā)展與精神文明[d].北京:中共中央黨校,2005.
[7]張明楷.網(wǎng)絡時代的刑法理念以刑法的謙抑性為中心[j].人民檢察,2005,(5):8-9.
試談我國刑法對生態(tài)法益保護。
摘要:工業(yè)時代,環(huán)境污染和生態(tài)破壞已經(jīng)成為大眾廣泛關注的一個問題,隨著社會的發(fā)展,多元化治理環(huán)境的時代正在到來。在多元化的治理手段之中,刑事手段是威懾力最強的手段,也是能夠在短期內(nèi)起到良好效果的手段之一。
關鍵詞:環(huán)境刑法;生態(tài)法益;法律缺陷;完善。
法所保護的利益,即為法益。刑法所保護的利益,即為刑法上的法益。環(huán)境刑法所保護的某種生活利益,即為環(huán)境法益。
一、我國環(huán)境刑法法益的法律缺陷。
(一)刑事立法只注重對侵害人身、財產(chǎn)法益的環(huán)境犯罪予以制裁。
按照我國現(xiàn)行法律的規(guī)定,只有人類生命、健康、財物的法益因環(huán)境破壞而受到損害、威脅時,才適用環(huán)境刑法,環(huán)境刑法以保護不特定多數(shù)人的生命、健康、生活環(huán)境為保護法益,如果人本身的利益并未受到損害或威脅時,則不可能適用環(huán)境刑法,對環(huán)境的保護目的在于保護人本身的利益。環(huán)境法益只是間接地受保護,環(huán)境犯罪如果構成對人身、財產(chǎn)權益的侵害,就會在環(huán)境刑事立法中受到保護,否則就不受保護,這會削弱刑法在和嚴厲的破壞資源、污染環(huán)境的犯罪斗爭中的震懾力。
(二)環(huán)境刑法法益未發(fā)揮應有的導向作用。
環(huán)境刑事立法以環(huán)境經(jīng)濟價值的損害為重點,但是就對整個環(huán)境狀況的影響力上來說,破壞生態(tài)資源的犯罪行為,污染環(huán)境的犯罪行為都會對整個生態(tài)狀況造成非常嚴重的損害,影響生態(tài)系統(tǒng)的正常運行。這種損害是無形的,比較難以量化,這也是為什么生態(tài)價值損害沒有受到立法的重視。這一問題的出現(xiàn)就在于我國沒有很好的將生態(tài)利益作為立法的重點,作為保護的對象。以及在以后刑事立法的過程中,對各種破壞環(huán)境、破壞生態(tài)的行為沒有進行立法性的規(guī)制,也沒有有效的手段防范此種危害。
二、對我國環(huán)境刑法法益完善的法律建議。
(一)環(huán)境法益應成為環(huán)境刑事立法保護的重點。
環(huán)境刑事立法應該認可環(huán)境法益的獨立性,并且將環(huán)境法益作為其保護的重點。其中環(huán)境法益包括生態(tài)價值、功能,環(huán)境犯罪的構成是對環(huán)境質(zhì)量造成破壞、損害達到一定程度的行為,而它對環(huán)境造成的危害程度就是定罪和量刑的標準。在保護的過程中,當面對人身法益、財產(chǎn)法益和環(huán)境法益的選擇時,應該對環(huán)境法益給予更多的重視,確認其在法益保護體系中的重要性,而不是強調(diào)對環(huán)境法益的保護一定要以損害人身法益和財產(chǎn)法益為基礎。
(二)擴充環(huán)境法益相關規(guī)定的規(guī)制范圍并獨立成章。
一般經(jīng)濟犯罪沒有辦法涵蓋環(huán)境犯罪的所有特點,因此環(huán)境犯罪不應該涵蓋在破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪之中。我們現(xiàn)在已經(jīng)進入可持續(xù)發(fā)展時代和綠色文明時代,傳統(tǒng)的刑罰理論已經(jīng)沒有辦法滿足時代發(fā)展的需要。對人類生活的高質(zhì)量追求,必須建立在環(huán)境價值獲得充分尊重的前提之上,這是綠色生態(tài)文明時代的一個突出的特征。所以,我國刑法應使得環(huán)境法益直接成為環(huán)境犯罪的客體,直接把危害環(huán)境法益的犯罪獨立成章以便對環(huán)境犯罪有效制裁,不只是考慮經(jīng)濟標準。
(三)規(guī)定責任推定原則。
環(huán)境犯罪的科技性比較強,犯罪原因也非常復雜和多樣,其危害后果并不像一般的刑事犯罪一樣具有較強的及時性,而是具有長期性和隱蔽性。這些復雜的情況在環(huán)境犯罪中是非常常見的,因為環(huán)境污染本身就有非常強的交叉性、流動性和潛伏性,有些污染物質(zhì)在進入生物體之后并不會非??焖俚姆磻谏矬w身上,而是需要經(jīng)過長期的積累之后對生物體產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)、無法挽回的影響。在這種情況下,很難對其中的因果關系進行比較準確的論證,所以我們可以采取責任退訂原則,用來減輕受害人的舉證責任。
參考文獻:
[1]何衛(wèi)東,等.日本環(huán)境刑法理論評析[j].上海交通大學學報(哲學社會科學版),2004,(2).
刑法小論文篇九
在我國的刑法中,對公民個人信息的描述主要包括個人的名字,個人的家庭住址,個人的身份證號碼,個人的照片等等其他能夠識別特定人員的證據(jù)。在我國的學術界,對公民信息的確切定義還沒有形成。公民的個人信息是公民的隱私內(nèi)容。對于隱私,大多數(shù)人都有一定的共同認識,隱私就是不讓他人知道的自己的秘密,但是每個人對隱私的理解往往又會不相同,這就使得每個人對隱私的了解不相同。
網(wǎng)絡隱私安全是指隱私權在網(wǎng)絡中的發(fā)展,網(wǎng)絡空間具有一定的虛擬性,空間性等特征。故而,筆者認為網(wǎng)絡隱私權是指自然人在網(wǎng)絡中享有的,與其他的自然人沒有聯(lián)系的獨立信息,享有不受他人干預的權利。但是,網(wǎng)絡隱私權和個人的信息不打等號。
網(wǎng)絡隱私權主要包括以下幾個方面的內(nèi)容:
(一)知情權。
在個人的網(wǎng)絡安全之中,個人有權知道自己的信息是否被他人占有,個人有權知道自己的私人信息都放在了哪里。網(wǎng)站在用戶注冊的時候,就應當告訴用戶這些信息將作為何用,如果用戶不同意,也應當允許用戶繼續(xù)瀏覽網(wǎng)站,不能對用戶的瀏覽進行限制。
(二)支配權。
支配權是網(wǎng)絡安全的主要權利,是指個人的靜態(tài)資料(如個人的身份證信息,個人的住房信息)和個人的動態(tài)信息(如個人實時的位置)等信息。以上的信息,個人具有支配權,如個人的靜態(tài)信息個人可以自由的修改,網(wǎng)站不能限制個人修改的權利等等。
(三)獲得救濟的權利。
當網(wǎng)絡隱私權受到侵犯的時候,應當給予權利人救濟的權利。權利人可以向公權力機關尋求救濟,要求侵害方給予一定的賠償。
二、網(wǎng)絡隱私權犯罪的主要表現(xiàn)形式和特點。
(一)網(wǎng)絡隱私權的犯罪主要表現(xiàn)形式。
1.非法收集個人信息:
隨著淘寶等多種電子網(wǎng)絡的興起,傳統(tǒng)的貿(mào)易模式受到?jīng)_擊,公民的隱私權保護收到了前所未有的挑戰(zhàn)。在很多新的環(huán)節(jié)上,個人的網(wǎng)絡隱私信息都會受到遭到泄露。我們在日常的購物中,都會按照網(wǎng)站的要求填寫個人的私人信息,這也可以說是我們個人的隱私。雖然大多數(shù)網(wǎng)站承諾會對用戶的個人信息進行有效的保管,但是很少有網(wǎng)站真正去做到自己的承諾,甚至有些網(wǎng)站根本就不承諾保護用戶的信息安全。這樣一來,網(wǎng)站的個人信息很容易被他人隨意竊取。
另一方面,現(xiàn)在大多數(shù)的購物網(wǎng)站,在未經(jīng)過用戶的許可,就記錄用戶的購物內(nèi)容,從用戶的購物內(nèi)容中去發(fā)展用戶的購物習慣,這其實間接的侵犯了公民的個人隱私,不利于網(wǎng)絡隱私的保護。綜上所述,網(wǎng)絡供應商往往就是侵犯網(wǎng)絡隱私的最重要一方。還有其他的一些竊取網(wǎng)絡隱私的機構,如廣告商,廣告商設計出可以記錄自己廣告的軟件,使得廣告商可以很好的了解用戶的上網(wǎng)習慣,從而可以更好的為自己的廣告牟利。在現(xiàn)在這個社會,網(wǎng)絡商之間相互買賣用戶的信息資源的現(xiàn)象非常的普遍,在商業(yè)的驅(qū)動下,甚至出現(xiàn)了專門收集用戶信息的公司,對用戶的消費習慣進行分析,然后制作成數(shù)據(jù)庫進行銷售,這很顯然對網(wǎng)絡用戶的隱私構成了侵犯。
2.在網(wǎng)上宣傳、散布、傳播他人隱私:
網(wǎng)絡是一個非真實的空間,很多都是虛擬的,很多信息都具有隱蔽性的特征,在進行網(wǎng)絡交流的時候,大家都是以匿名的形式進行交流,這就使得交流可以毫無忌憚,正如大家所說的:在網(wǎng)上,沒有人知道你是一條狗。每個人在進行交流的時候,要不是用自己取得網(wǎng)名進行交流,要不是按照網(wǎng)站分配的符號進行交流。在這種環(huán)境之下,往往就會出現(xiàn)讓人不愉快的現(xiàn)象出現(xiàn),例如在網(wǎng)上散播謠言,在網(wǎng)上進行人身攻擊,在網(wǎng)上隨意的發(fā)表見解,隨意的揭發(fā)他人的隱私,隨意的散播對他人不好的觀點。在網(wǎng)上最熟悉的侵犯隱私權的事件就是人肉搜索。人肉搜索主要是指有關人員將一個人的信息放到網(wǎng)上,然后網(wǎng)上知道信息的人員將相關的信息放到網(wǎng)上,使得個人的隱私信息成為了公眾知曉的事情,嚴重侵犯了他人的信息,干擾了他人的正常生活。例如在xx門的案件之中,處于輿論中心的人物的個人信息會全部公布到網(wǎng)上,每天都有海量的信息騷擾,嚴重影響了正常生活,這就必須追究相關人員的責任,使得相關人員受到法律的懲處。
3.對私人電子郵件的侵害:
和傳統(tǒng)的郵件相比較,電子郵件本身具有傳播速度快,操作簡單等優(yōu)點,但是,電子郵件也有很大的缺點,那就是安全系數(shù)太低。一封電子郵件,如果需要從發(fā)送方到接收方,需要經(jīng)過多個不同又相互獨立的服務器,如果其中任何一個服務器出現(xiàn)了問題,都會造成不可挽回的損失。在電子郵件之中,可能包含有他人隱私的信息,如果隨意的閱讀就會使得他人的隱私遭受到外泄,從而產(chǎn)生難以想象的危險。電子郵件還有一個侵犯隱私的表現(xiàn)就是垃圾郵件的大量存在。垃圾郵件已經(jīng)占據(jù)了整個郵件的30%的份額,每個人平均一天收到1.85份垃圾郵件,在這些海量的垃圾中,還存在不少帶有病毒的垃圾郵件,一旦用戶單擊這些帶有病毒的垃圾郵件,就會使得自己整個電腦的信息出現(xiàn)外泄,嚴重影響用戶的隱私安全。
4.黑客攻擊、侵入他人電腦:
黑客的攻擊是指計算機技術人員,利用自己的計算機技術,非法侵入他人的電腦,竊取他人的信息資料。黑客主要是計算機操作人員,其犯罪主要表現(xiàn)為:對用戶的網(wǎng)頁進行修改,發(fā)布惡意的信息;破壞計算機系統(tǒng),使得計算機系統(tǒng)癱瘓;秘密竊取他人的計算機內(nèi)部資料等等行為。我國出現(xiàn)的著名網(wǎng)絡黑客實踐如熊貓燒香病毒的傳播。通過傳播病毒,熊貓燒香的制作者可以知道用戶的一舉一動,知道用戶的銀行信息,可以竊取用戶的資金,侵害用戶的隱私權利。這些行為都需要法律給予及時的制裁,遏制犯罪的行為。
(二)網(wǎng)絡隱私權的犯罪特點。
1.網(wǎng)絡作為侵犯隱身權的途徑:
對網(wǎng)絡隱身權的侵犯主要是在網(wǎng)上完成的,在這個層面上,網(wǎng)絡其實就是一個犯罪的平臺。在進行網(wǎng)絡侵權的過程中,行為人往往需要通過網(wǎng)絡技術的手段對他人電腦網(wǎng)絡進行入侵;行為人還可以使用網(wǎng)絡散步謠言,使得他人的隱身在網(wǎng)上公開,嚴重影響他人生活。無論是使用哪種手段,行為人都必須借助網(wǎng)絡這個媒介,才能完成相關的操作。
2.犯罪的主體范圍廣泛:
在傳統(tǒng)的犯罪之中,受害人與侵害人往往相互熟知,甚至都能知道對方的基本情況,而在網(wǎng)絡犯罪的主體中,犯罪的主體往往更加多元,例如存在單位網(wǎng)絡隱身侵犯問題,還有可能是自然人侵犯網(wǎng)絡隱私問題。這里提到的網(wǎng)絡自然人主要包括以下幾種:網(wǎng)絡的使用者,網(wǎng)絡的中介服務提供者等等。他們都具有很強的網(wǎng)絡技術,但是在網(wǎng)上卻沒有使用自己的真實情況,使用的只是昵稱或者一個符號。
(1)自然人。網(wǎng)絡隱身犯罪的案件之中,網(wǎng)絡自然人主要包括網(wǎng)絡的自然用戶、網(wǎng)絡的使用方,一般的用戶在網(wǎng)上隨意散播他人的私人信息,還包括黑客攻擊個人電腦而獲得的相關數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)上傳到網(wǎng)上的行為。
(2)網(wǎng)絡服務的提供者。他們是指提供網(wǎng)絡服務的各種中介人員,網(wǎng)絡服務的提供者在獲取用戶信息方面具有非常大的優(yōu)勢?,F(xiàn)在很多的網(wǎng)絡服務商都具有專門收集用戶數(shù)據(jù)的習慣,甚至有些無良的商家,專門收集用戶的信息,并用來牟利。
(3)網(wǎng)絡設備的供應商。網(wǎng)絡設備的供應商往往在自己的設備上采取秘密手段,用戶在前臺進行操作,系統(tǒng)在后臺記錄這些操作,然后將用戶的操作習慣上傳到自己的設備中,以供自己進行查閱。
(4)網(wǎng)絡的管理者。網(wǎng)絡的管理者是指按照我國的法律規(guī)定,對網(wǎng)絡進行管理的機構。這些機構主要有:公安部門、電信部門等等。這些機構侵犯公民的網(wǎng)絡隱身的行為主要包括以下幾種:第一,在沒有法律的許可之下,強制獲取相關的信息;第二,在沒有得到許可的前提下,違反相關的程序,過度收集用戶的信息;第三,沒有做好保護工作,沒有對已經(jīng)收集到的信息給予有效的保護;第四,其他不正當?shù)姆绞将@取相關信息。
3.技術的隱蔽性:
在傳統(tǒng)的隱私保護中,對隱私的保護往往是有行的保護,例如偷看他人的信件,往往需要對他人的信件采取拆開的方式,這樣就會出現(xiàn)物理上的變動,很容易被人察覺。而在網(wǎng)絡隱私的保護之中,侵害往往具有技術性,在進行收集隱私的時候,被收集人往往自己無法察覺自己的信息已經(jīng)被他人收集,而且也找不到一個可以收集他人信息的證據(jù)。
三、對網(wǎng)絡隱私權刑法保護之完善。
我國的刑法在保護網(wǎng)絡隱私權上還具有一些缺點,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
第一,我國的刑法沒有將網(wǎng)絡隱私權的保護納入到保護的客體之內(nèi),如果遇到了網(wǎng)絡隱私權的案件,主要是采取的網(wǎng)絡安全的規(guī)定進行規(guī)制,而這一罪名只重視對國家利益的保護,對于個人利益的保護卻很少。在網(wǎng)絡隱私權的保護上,涉及到網(wǎng)絡隱私權保護的條款都分散在不同的刑法規(guī)定中,需要加強立法的工作。
第二,我國的刑法體系非?;靵y。我國的刑法對犯罪的劃分主要按照犯罪的客體進行劃分,類似的客體都會到類似的罪名中。按照這樣的劃分思想,網(wǎng)絡隱私安全主要是劃分在公民人身權和民主權利那一章節(jié),而在我國的刑法中,網(wǎng)絡隱私權保護的犯罪主要是在妨礙社會管理一類的罪名之中,這就證明了我國的刑法體系混亂。
針對以上的情況,我們可以采取以下的方法進行彌補:
第一,承認隱私權的保護應當是我國刑法保護的犯罪客體。由于我國的刑法在進行立法的時候,往往關注對國家利益的保護,而對私人利益的保護卻沒有做到位,而隱私權作為一項重要公民一項重要的權利,需要我們的立法工作者加大立法的力度,將隱私權的保護納入到刑法的保護范圍之內(nèi)。
第二,對刑法的體系進行調(diào)整。目前,我國的刑法體系還是比較混亂,需要對刑法的體系進行調(diào)整,例如,將網(wǎng)絡隱私權的保護放入公民人身權的保護之中,使得刑法的體系可以更好的服務于社會。
第三,擴大刑法對網(wǎng)絡隱私權的保護范圍。在進行網(wǎng)絡隱私權的保護之中,網(wǎng)絡隱私權的保護范圍應當包括個人的數(shù)據(jù)、網(wǎng)上的私人空間、網(wǎng)上進行的私人活動?,F(xiàn)在,我國的刑法在網(wǎng)絡私人空間上的立法還是空白,需要進行立法工作。
下頁帶來更多的。
刑法小論文篇十
第一段:引言(100字)。
刑法作為一門重要的法律學科,是研究和規(guī)范國家對犯罪行為及其對應刑罰的一門法律學科。在學習刑法的過程中,我深深地體會到了刑法的重要性和學習的必要性。通過對刑法的學習,我對刑法這一法律學科有了更深刻的理解和體會,同時也對刑法在社會中的作用有了更加清晰的認識。
第二段:刑法的基本原則(200字)。
刑法是犯罪與刑罰的法律規(guī)范,它是保護社會公共利益、維護社會秩序的一種手段。刑法的基本原則如法無授權不可刑、罪刑相適應、不偏不倚等,體現(xiàn)了刑法在保護公民權利方面的重要性和正義性。刑法通過明確刑罰的程度和范圍,使犯罪人員意識到其行為的后果,從而達到威懾犯罪的作用。刑法作為一種法律規(guī)范,體現(xiàn)了法治社會的基本原則,為社會提供一個公平公正的環(huán)境。
第三段:刑法的衡量標準(300字)。
刑法對犯罪行為的衡量標準有三個方面,即行為要件、過程要件和結(jié)果要件。行為要件指的是必須具備一定的主觀和客觀要素,才能構成犯罪行為;過程要件指的是犯罪的完整過程,包括犯罪的策劃、準備、實施和結(jié)束等環(huán)節(jié);結(jié)果要件指的是犯罪行為的結(jié)果,即犯罪造成的實際后果。通過對這三個方面的綜合考量,刑法能夠較為準確地認定犯罪行為及其后果,從而為刑罰的適用提供了依據(jù)。
第四段:刑法的適用原則(300字)。
刑法的適用原則主要包括罪刑法定原則、適用最有利原則和適用溫和原則。罪刑法定原則指的是任何刑罰都必須有法律規(guī)定,法無授權不可刑。適用最有利原則是指在適用刑法時,法院應選擇犯罪人員利益最大化的刑罰適用方式。適用溫和原則是指在量刑時,應盡量減輕對犯罪行為人的刑罰,同時也要兼顧對社會的威懾作用。這些適用原則能夠確保刑法的公正性和合理性,使刑罰的實施更加科學有效。
第五段:刑法學習的重要性和效果(200字)。
通過學習刑法,我不僅對刑法的基本概念和原則有了更加深入的了解,也對犯罪行為的要件和后果有了較為清晰的認識。刑法學習不僅培養(yǎng)了我的法律素養(yǎng)和司法思維,也提高了我的法律文書寫作和分析問題能力。刑法作為法學中的一門重要學科,對我的專業(yè)發(fā)展和人生道德觀的培養(yǎng)起到了積極的影響。通過學習刑法,我深深地感受到了刑法學科的重要性和學習的必要性。
結(jié)論(100字)。
刑法作為一門重要的法律學科,對于維護社會公共利益、保護人民安全具有重要意義。通過學習刑法,我深刻體會到了刑法的基本原則、衡量標準和適用原則等方面的重要性。刑法學習不僅提高了我的法律素養(yǎng)和執(zhí)法能力,也對我的人生觀和價值觀產(chǎn)生了積極的影響。我相信,在今后的學習和實踐中,我將繼續(xù)努力,以更高的標準要求自己,發(fā)揮刑法知識的應用和創(chuàng)新能力,為社會的繁榮和進步做出自己的貢獻。
刑法小論文篇十一
【案情】:2010年5月,濱海市工商局副局長李強與其妻張曉麗(濱海市工商局工作人員)為在濱海市工商局團購住房中能多得一套住房,辦理了協(xié)議離婚手續(xù),但既未分割財產(chǎn)也未分居。7月,張曉麗高中同學王寧找到張曉麗,請求幫助其子進市工商局工作,并表示事成后一定給予感謝,張曉麗答應。后張曉麗未告訴李強,直接找到市工商局人事處處長趙鵬,要求其錄用王寧之子。趙鵬向李強匯報了張曉麗打招呼的情況,并提出可用點錄的方式解決,李強表示同意。9月,王寧之子在市工商局正式上班。為表示感謝,王寧到李強的辦公室送5萬元,李強以自己馬上要退休了,不能受影響為由拒絕,王寧說那就等退休以后再說,李強未置可否。3個月后李強正式退休。王寧以6萬元從移動公司拍得尾號為666666的手機號碼送給張曉麗,說:“這是個吉利的手機號,要值6萬元,感謝你和李局長解決了我兒子的工作?!睆垥喳悓⒋耸赂嬖V李強,李強說:“就一個手機號,哪值那么多錢?”后該號一直由張曉麗使用。
【分析】:本案中,主要有以下幾個行為需要運用刑法的思維加以分析和認定,一是李強和張曉麗嫁接離婚多騙取團購房行為的性質(zhì);二是張曉麗幫助其同學王寧的兒子進入工商局行為的性質(zhì);三是李強在張曉麗幫助其同學兒子進入工商局工作的過程中其行為的性質(zhì)如何認定;四是王寧的行為如何認定,下面我們來一一分析。
首先,對于王寧行為的性質(zhì)比較容易認定,其行為完全符合行賄罪的構成要件,由于此行為不存在任何爭議,此處不再贅述。
其次,針對李強和張曉麗假接離婚多騙取團購房行為是否可以定為詐騙罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,詐騙罪是指是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。李強和張曉麗主觀上是不是具有非法占有公有財產(chǎn)的目的,客觀上是不是實施了以虛構事實或者隱瞞真相的方法騙取公共財產(chǎn)的行為,是判斷其是否構成詐騙罪的兩個關鍵要素。在此種情況下,我們必須對二人離婚的客觀效力和法律效力進行評判。我國婚姻法規(guī)定,婚姻自由,既包括結(jié)婚自由,也包括離婚自由。但離婚畢竟關系到婚姻家庭關系的鞏固和社會關系的穩(wěn)定,所以離婚自由也要受到一定的限制。盡管我國婚姻法對協(xié)議離婚當事人沒有用“感情確已破裂”加以限制,允許雙方自愿合意到婚姻登記機關辦理,但無論是從客觀事實上講還是從法律的立法目的上講,協(xié)議離婚的實質(zhì)要件依然應當為夫妻感情破裂。如果不牽涉到公共財產(chǎn)的所有權,那么根本不需要對二人的協(xié)議離婚是否真實進行評價,這是他們二人之間的問題,如果二人的離婚行為已經(jīng)直接影響公共財產(chǎn)的所有權,影響到國家房改政策的落實,就必須對二人離婚的真實用意進行了解,對其客觀效力進行評判。筆者認為,如果二人的離婚雖經(jīng)過了婚姻登記機關的認可,但二人并未分家,依舊以夫妻名義生活,夫妻關系并未發(fā)生實質(zhì)改變,則二人的行為屬于以合法手段掩蓋非法目的。從主觀上講,二人離婚的真實目的并不是源于“感情確已破裂”,而是為了多分一套團購房,即李強和張曉麗是為達到多分得一套團購房的目的,偽造離婚手續(xù),最終騙取了一套團購房,因此對他們離婚這一“合法行為”背后所掩蓋的非法目的應當給予適當?shù)奶幜P。所以,通過對客觀事實的判斷,可以認定二人的協(xié)議離婚只不過是非法侵吞公共財產(chǎn)的一種手段,是詐騙罪中虛構事實和隱瞞真相的具體表觀。因此根據(jù)二人的主觀意圖和客觀行為方式,二人的行為完全符合詐騙罪的主客觀要件,應當按詐騙罪定罪處罰。
再次,針對張曉麗和其丈夫在幫助其同學兒子進入工商局工作的行為應當如何認定的問題,主要涉及到利用影響力受賄罪與受賄罪共犯的辨析。根據(jù)《刑法》第25條的規(guī)定:成立共同犯罪,行為人應當具有共同的犯罪故意和共同的犯罪行為。基于此,國家工作人員與特定關系人構成受賄罪共同犯罪需要同時滿足共同的受賄故意和共同的受賄犯罪行為兩個條件。
《全國法院審理經(jīng)濟犯罪案件工作座談會紀要》(以下稱《紀要》)和最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下稱《意見》)分別對受賄罪共同犯罪進行了明確的規(guī)定。其中,《紀要》規(guī)定:非國家工作人員與國家工作人員勾結(jié),伙同受賄的,應當以受賄罪的共犯追究刑事責任。國家工作人員的近親屬向國家工作人員代為轉(zhuǎn)達請托事項,收受請托人財物并告知該國家工作人員,或者國家工作人員明知其近親屬收受了他人財物,仍按照近親屬的要求利用職權為他人謀取利益的,對該國家工作人員應認定為受賄罪,其近親屬以受賄罪共犯論處。近親屬以外的其他人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,收受請托人財物后雙方共同占有的,構成受賄罪共犯。國家工作人員利用職務上的便利為他人謀取利益,并指定他人將財物送給其他人,構成犯罪的,應以受賄罪定罪處罰。
《意見》指出:特定關系人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,同時授意請托人將有關財物給予特定關系人的,構成受賄罪共犯。特定關系人以外的其他人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,收受請托人財物后雙方共同占有的,以受賄罪的共犯論處。
綜合以上法律文件,筆者認為以下四種情形構成受賄罪共同犯罪:(1)特定關系人向國家工作人員代為轉(zhuǎn)達請托事項,收受請托人財物并告知該國家工作人員;(2)國家工作人員明知特定關系人收受了他人財物,仍按照其要求利用職權為他人謀取利益;(3)特定關系人以外的其他人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,收受請托人財物后雙方共同占有;(4)國家工作人員與特定關系人通謀,國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,并授意請托人將財物給予特定關系人。
利用影響力受賄罪是《刑法修正案
(七)》規(guī)定的新罪名,是指與國家工作人員關系密切的人,通過該國家工作人員職務上的行為,或者利用該國家工作人員職權或者地位形成的便利條件,通過其他國家工作人員職務上的行為,為請托人謀取不正當利益,索取請托人財物或者收受請托人財物,數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的行為。利用影響力受賄罪的立法旨在于彌補法律漏洞,懲處那些利用國家工作人員職權和地位收受賄賂的與國家工作人員關系密切的人。這些人主要指與國家工作人員有血緣、親屬、情人、同學、同事、朋友、戰(zhàn)友等關系或者其他特殊利益關系的人。正因為這種密切的關系,行為人可以輕而易舉地對國家工作人員施以影響,令其在不知情的情況下利用職務便利為他人謀取不正當利益;或者不必直接通過該國家工作人員的職權便利,而只要利用其身份和地位便足可以影響其他國家工作人員,直接利用他們的職權便利為請托人謀取不正當利益。利用影響力受賄罪中,與行為人關系密切的國家工作人員在不知情的情況下,其身份、地位及職權成為了行為人獲取非法利益的工具。
綜合以上分析,我們可以看出,與國家工作人員關系密切的人員收受請托人財物,利用國家工作人員的職權和地位,為請托人謀取不正當利益的行為,既可能構成受賄罪的共犯,也可能構成利用影響力受賄罪。區(qū)分的關鍵在于國家工作人員與特定關系人之間是否存在共同的受賄故意和共同的受賄行為,即通謀。如果存在通謀,那么屬于受賄罪的共同犯罪;如果沒有通謀,只是特定關系人利用國家工作人員的地位和職權實施行為,那么該國家工作人員因為沒有犯罪故意和犯罪行為而不構成犯罪,特定關系人不構成受賄罪的共犯,而應當以利用影響力受賄罪論處。本案中,張曉麗利用其丈夫李強工商局副局長的身份和地位,為了幫助其同學的兒子進入工商局工作,令市工商局人事處處長趙鵬幫助辦妥此事,張曉麗行為的定性取決于其與李強之間是否存在通謀,如果存在,那么二人構成受賄罪的共同犯罪;如果不存在,則邵某因為缺乏犯罪故意和犯罪行為而不構成犯罪。李某單獨構成利用影響力受賄罪。根據(jù)案情可知,張曉麗與李強之間并沒有通謀,雖然人事處處長將張曉麗打招呼的事情告知了工商局副局長李強,但是這并非是張曉麗主觀上的要求,因此此處不構成張曉麗與其丈夫李強的通謀,故在本案中張曉麗的行為應當認定為利用影響力受賄罪,而非受賄罪的共犯,其丈夫應當認定為受賄罪,同時,工商局人事處主任應當認定為受賄罪的共犯。
綜上所述,本案中張曉麗應當以詐騙罪和利用影響力受賄罪二罪并罰定罪處罰;李強應以詐騙罪和受賄罪二罪并罰定罪處罰;王寧應當以行賄罪定罪處罰;工商局人事處主任應當以受賄罪共犯定罪處罰。
刑法小論文篇十二
時間、空間、物質(zhì)和能量構成了這個宇宙和物質(zhì)的世界,時間與空間是一個整體,這兩者之間存在著密不可分的相互作用。法律存在于時空中,應當隨著時空的改變而靈活地應對不同的刑事問題。因為法律具有強大的威嚴性與實踐性,那么要想實現(xiàn)法律真正的效力就必須得在時空表達上滿足精準性的需要,但是達到這種精準性會對法律的機械性做出極大的挑戰(zhàn)。所以,我們首先要能夠在法律的時空上進一步了解、熟悉法律,以哲學的視角來進行合理的思考和改變,這樣會非常有利于我們加深對法律的認識以及更好地促進法律本身的改善和進步。法律的制定要想與時空保持著相對運動,還得要從時間上對其實施的前景進行預測,這也是法律立法前需要考慮在內(nèi)的潛在時空。
二、刑法的時間效力與空間效力。
1.刑法的時間效力。我國刑法上的“時間效力”,簡稱為“時效”。顧名思義,也就是說效力的存在是有起止年限制約的,是將追訴權和行刑權的有效期限限定在法定期間之內(nèi)的規(guī)章制度。如果你在法定的時間內(nèi)沒有行使上述權力,那么你的這些權力便已經(jīng)喪失了,法定期限后不能再行駛。總而言之,刑法的時間效力,就是規(guī)定了刑法在時間上的適用范圍,即刑法開始生效時間、終止生效時間以及對刑法生效前的行為是否適用即是否存在溯及力。
2.刑法的空間效力。刑法的空間效力就是指刑法對地域和人群的管轄,也就是要解決刑事管轄權的范圍問題。刑法的空間效力范圍應該遵循以下四個基本原則:(1)屬地原則。也就是說按照地域為標準,只要你在現(xiàn)今所生活的領域內(nèi)犯了罪,無論是國人還是外國人,都得遵循法律。(2)屬人原則。以人的國籍為基本參考標準。(3)保護原則。(4)普遍管轄原則。以保護國際組織的整體利益為原則,只要是侵犯了規(guī)定的侵害國際社會共同利益的犯罪,不管你是哪國人,也不管你在哪兒犯的罪,都得遵循本國刑法??偟膩碚f,刑法的空間效力即刑法適用的地域范圍,用來解決什么地方的犯罪以及什么人犯罪的復雜問題。
三、刑法時空效力沖突的協(xié)調(diào)。
1.沖突規(guī)范的模式選擇――來自國際私法學的參照?,F(xiàn)今大部分的國家刑法時空效力所在的法律體系較為機械、單一,都是明顯地僅僅針對自己國家的刑法,這實際上也就是沖突法理論上所謂的單邊沖突規(guī)范。所以當不同的.國家針對相同的涉外犯罪案件時,會不由自主地維護自己國家的主權,即會爭相地采用本國刑法的去解決問題,刑法空間效力上的矛盾也因此產(chǎn)生。各國刑法上的規(guī)章制度難免存在較大差異,這就使得使用哪個國家的刑法規(guī)定來處理國際案件成為至關重要的關注點,這也正是各國對于刑事管轄權的搶占達到白熱化的原因所在。那么,我們可以參照國際私法學,將刑法空間效力的規(guī)定歸結(jié)為沖突規(guī)范,在沖突法的道路上尋找方向和出路,爭取解決類似的國際刑法犯罪案件。
2.指引外國刑法適用之理由論證。如果刑法空間效力的規(guī)定能夠指引外國刑法的適用,那么國家間刑法空間效力的沖突就能在很大程度上得到緩和。承認可以適用外國刑法,可以增強人們在各國間往來的信心,減少因不了解他國刑法而對可能在他國遭到的無妄之災的擔憂,特別是還有利于保障犯罪人的人權。
3.重疊適用的沖突規(guī)范與輕法原則。雖然現(xiàn)在仍有一些人認為在我們自己主權的國家領域范圍內(nèi)適用外國的刑法,是令人驚訝、匪夷所思的舉措。主要原因存在于國民們腦海中根深蒂固的主權思維的阻礙以及要想適用外國刑法,本國在立法技術上仍存在很大的屏障,并且難以跨越。但是,我們認為重疊適用外國刑法目前來說對于協(xié)調(diào)刑法的空間效力上的矛盾與沖突來說是一個比較合理的方法。這樣做,不僅有利于本國利益的發(fā)展,又能照顧到外國刑法的效力。
四、結(jié)語。
現(xiàn)如今,隨著科技的進步和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,刑法的時間效力與空間效力出現(xiàn)了很多的局限性,讓很多違法犯罪分子有機可趁,鉆了刑法效力漏洞的空子。本文主要為我們介紹了刑法立法的時空效力現(xiàn)狀,并提出了合理、全面的改善措施。法律具有強大的威嚴性與實踐性,那么要想實現(xiàn)法律真正的效力就必須得在時空表達上滿足精準性的需要,但是達到這種精準性會對法律的機械性做出極大的挑戰(zhàn)。所以,我們首先要能夠在法律的時空上進一步了解、熟悉法律,以哲學的視角出來來進行合理的思考和改變,這樣會非常有利于我們加深對法律的認識以及更好地促進法律本身的改善和進步。法律的制定要想與時空保持著相對運動,還得要從時間上對其實施的前景進行預測,這也是法律立法前需要考慮在內(nèi)的潛在時空。
刑法小論文篇十三
論安樂死合法化
姓名:劉雅婷
班級:2013級會計學系專科三班
學號:130322339
上課時間:周一9 10節(jié)
序號:107
論安樂死合法化
安樂死,亦稱尊嚴死,源于希臘文“euthanasia”一詞,原意是指“快樂地死亡”、“尊嚴地死亡”,它是在西方文明中殺死那些身患不治之癥、年老或者身體嚴重畸形者的社會政策下產(chǎn)生的一個專門術語。安樂死以特定的方式剝奪了特定對象的生命權利,無論在主觀罪過上,還是在客觀表現(xiàn)形式上,乃至在侵害的客體對象上都與故意殺人罪的構成要件完全一致。任何故意剝奪他人生命的行為都構成犯罪,安樂死也不能例外。
一:安樂死的起源與發(fā)展
早在古斯巴達,就有可予處死不健康嬰兒的安樂死記錄.在古羅馬和古希臘,殺死嬰兒、自殺和各種安樂死行為更是廣為人們接受。縱觀各國安樂死立法的進程,最早出現(xiàn)的是1906年美國俄亥俄州的安樂死法案。30年后,英國于1936年成立了自愿安樂死協(xié)會,且于同年向英國國會提出了安樂死法案.該年美國也發(fā)起成立了“自愿安樂死協(xié)會”,但由于有披著“合法殺人”外衣的嫌疑,遭到了民眾的紛紛反對。1938年,希特勒借口實施安樂死,建立了安樂死中心,殺死20多萬人,這使安樂死籠罩上恐怖的陰影,阻礙了安樂死的蓬勃發(fā)展。到1976年9月30日,加利福尼亞州州長簽署了第一個《自然死亡法》[3](加利福尼亞州健康安全法),規(guī)定“任何成年人可執(zhí)行一個指令,旨在臨終條件下中止維持生命的措施”。是年,在日本東京舉行了“國際安樂死的討論會”,會議宣稱要尊重人的“尊嚴的死”的權利.1993年2月4日,英國最高法院裁定英國第一例安樂死的案件,同意了年僅21歲患者的父母和醫(yī)生的申請,停止給他輸入營養(yǎng)液。1993年2 月9 日荷蘭參議院通過了關于“沒有希望治愈的病人有權要求結(jié)束自己的生命”的法案,成為世界上第一個通過安樂死立法的國家。受此影響,澳大利亞北部地區(qū)議會于1995年也通過了“安樂死法”(但實施不到兩年即廢止)。2000年10月26日,瑞士蘇黎世市政府通過決定,自2001年1月1日起允許為養(yǎng)老院中選擇以“安樂死”方式自行結(jié)束生命的老人提供協(xié)助。2001年4月10日,荷蘭議會上議院以46票贊成,28票反對的結(jié)果通過了安樂死法案。為了避免濫用安樂死,造成非正常的死亡,法案本身規(guī)定了非常嚴格的條件:患者的病情必須是不可治愈的、患者遭受的是難以忍受的無限折磨、患者必須在意識清醒的情況下,經(jīng)過深思熟慮后,完全自愿地接受安樂死。荷蘭醫(yī)生并沒有決定安樂死的權利,他們必須嚴格按照法律程序辦事,否則將受到起訴;同時,實施安樂死的醫(yī)生必須咨詢另一名負責醫(yī)生的意見。[4]于是荷蘭成為了當今世界上第一個將安樂死合法化的國家,安樂死運動在一國已徹底取得了勝利。比利時眾議院于2002年5月16日通過了“安樂死法案”,允許醫(yī)生在特殊情況下對病人實行安樂死,從而成為繼荷蘭之后第二個使安樂死合法化的國家。西班牙也正在醞釀就此問題立法.從以上國外對安樂死立法可以看出:無論是哪一個國家的安樂死法案其安樂死的對象都主要是那些患了絕癥,目前無法救治,或是一直處于人為條件下維持心跳、呼吸或意識已處于昏迷狀態(tài),雖生猶死的病人,且均規(guī)定了必須是處于自愿的還要經(jīng)過嚴格的審查及一定的程序后才予以實施.這實際也是對生命權予以保障的一種方式。
其實在我國,學者也曾多次提出了安樂死的立法需要,并于1998年,由山東省中醫(yī)藥大學課題組經(jīng)過20年的研究,提出了《安樂死暫行條例(草案)》,[5]但目前,我國法律還沒有關于安樂死的成文法,也就是說,法律沒有授權個任何機構和個人實施安樂死的權利。但是從1992年起我國全國人大提案組每年都會收到要求使安樂死合法化的提案.而在1986年陜西省一名叫王明成的男子為身患絕癥的母親實施了安樂死的首例案件到現(xiàn)在無數(shù)身患絕癥的人請求政府給予安樂死來看,安樂死在我國被國人在意識和心理上所接受,并且默許這種行為。雖然各界人士及群眾均普遍認同了安樂死,但由于安樂死是涉及醫(yī)學、哲學、倫理學和法學的綜合命題,對于安樂死的各種爭論仍在繼續(xù)進行著。
二:安樂死是否合理
客觀地說,在我國刑法學界,長期占據(jù)著學術權威地位的學者們主觀觀點一直傾向于安樂死行為是犯罪行為,而司法實務部門在處理這類案件時也同樣持肯定的態(tài)度。但是,值得注意的是,安樂死這種特殊的行為尤其是其中的消極安樂死幾乎從人類社會發(fā)軔之初就已經(jīng)存在,并且社會越發(fā)達,人類文明水平越高,社會對安樂死行為就越寬容、越支持。同時,反對安樂死合法化的意見在當今世界也不絕于耳。支持者與反對者的觀點相互對立。
儒家思想中認為死亡是一種自然規(guī)律,不可抗拒,《論語》中也有“生死有命”的說法。儒家對于死亡應該秉持一種順其自然的態(tài)度。但是在生與死的問題上,儒家特別重視生命的生的質(zhì)量。《老子·二十五章》中說:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”道家家認為,天地人皆在道法之中,道即是自然規(guī)律,人由生到死的過程是自然界中的客觀規(guī)律。從這一點上說,道家與儒家的生死觀是相同,都尊重死亡的是自然規(guī)律的結(jié)果。安樂死是違反生老病死自然規(guī)律的反自然行為,削弱了人類戰(zhàn)勝災難的力量和勇氣。同時,確定患者是否真正愿意安樂死很困難,安樂死有被濫用的危險。雖經(jīng)病人的同意,也不能阻卻其殺人的違法性。他們覺得生命是神圣的和至高無上的,醫(yī)學倫理要求醫(yī)生必須盡一切可能救助病人的生命。醫(yī)療行為的目的是盡其所能,力求使病人的病情好轉(zhuǎn),而安樂死則要提前結(jié)束人的生命,不能認為是醫(yī)療行為。不可逆的診斷未必準確,不僅醫(yī)學的發(fā)展可以使絕癥可治,現(xiàn)實中更有許多病例是醫(yī)學無法解釋的奇跡(如植物人數(shù)年后蘇醒),應該給病人以這樣的機會。法律允許安樂死可能會被別有用心的人利用來犯罪,歷史上更有過納粹借安樂死來進行屠殺的教訓。
但我認為安樂死是處于絕癥無望的病人自覺自愿的選擇生死的一種行為,沒有遭受到任何外力的強迫,是病人內(nèi)心真實的意思表示,這種行為是有道德責任和價值的。人們(包括病人本身)選擇安樂死均是由于病痛的折磨已是無法言語,并且死亡也是不可避免,為了減輕病人及其家屬的各種來自肉體和精神上的折磨才產(chǎn)生安樂死的想法.這時的安樂死已不再是“死亡”這個冷漠的詞匯所能反映的,就像戰(zhàn)場上有的人為了讓無法救治的受重傷的心愛的戰(zhàn)友免受痛苦或敵人的折磨,會在此戰(zhàn)友的懇求下?lián)]淚結(jié)束他的生命一樣。當我們用心去體會的時候,我們會發(fā)現(xiàn)安樂死帶給戰(zhàn)友或病人的是找到歸家的路途,這時在人們的內(nèi)心深處總會有同情之心產(chǎn)生,對于死者是惋惜,對于生者是憐憫,而絕不會去責備生存下來的人。追求生命質(zhì)量是實現(xiàn)生命價值的重要目標,當一個人的生命只具有純粹生物學意義上的存在或是只能在巨大痛苦中等待死亡時(生命質(zhì)量已大大降低),醫(yī)生卻硬要拖延以使他承受痛苦,實際上是對病人的虐待,恰恰是一種不人道。病人身患不治之癥,瀕臨死亡,痛苦難當,希望早日擺脫痛苦,對其實施安樂死,符合人道主義精神。社會資源是有限的,對一個無望挽救的絕癥患者投入大量的醫(yī)療力量實際上是浪費,應當將這些寶貴而有限的醫(yī)療資源節(jié)省下來用于救助那些可能治好的病人。死亡并非永遠是人類的敵人,應正確看待死亡。生和死都是宇宙萬物的基本問題,死亡不過是事物的自然序列中的一環(huán)。
三:安樂死在中國合法化的可行性 安樂死的行為不構成故意殺人罪 安樂死非罪化是安樂死合法化首先要解決的問題。只有先解決它,才能幫助司法機關正確斷案,不被形式上的假象所蒙蔽,以避免公民(主要是醫(yī)生)因?qū)Σ∪藢嵤┤说赖陌矘匪蓝诲e誤追究刑事責任,從而有利于實現(xiàn)對公民人權的保護。
根據(jù)我國刑法理論對犯罪本質(zhì)的規(guī)定,任何一種犯罪都必須具備三個特征:社會危害性、刑事違法性及應受刑罰性。這三個特征具有刑法意義上的因果關系。而社會危害性是三個特征中最基本的特征,也是犯罪最本質(zhì)的特征,故一個不具備社會危害性的行為當然不具備犯罪的其余兩個特征。我認為以安樂死是“排除社會危害性”的行為。因為如果說安樂死行為是犯罪的話,則根據(jù)在于說它侵犯了人的生命權。安樂死不是對生命的處置,而是對生命終結(jié)的處置,是行為人依病人承諾對病人死亡方式采取的人工調(diào)控。它不是對生命權的侵犯,相反,它是在尊重病人生命權的基礎上的對病人死亡方式采取的優(yōu)化處置。采取這種優(yōu)化處置,不但可以解除絕癥患者的痛苦,保持其人格尊嚴,而且可以減輕社會與其家屬的物質(zhì)、精神負擔。從這個意義上說,實行安樂死不但不具有社會危害性,反而對社會有益?;诖?,實行安樂死的行為因不具備社會危害性,也就當然不具備刑事違法性和應受刑罰性。因此,實施安樂死的行為不是犯罪。最后,根據(jù)故意殺人罪的具體犯罪構成要件來看,安樂死-特別是采用作為方式實施的安樂死-雖然與故意殺人罪的客觀方面有某些相似,但在本質(zhì)上二者是兩個不同性質(zhì)的行為,不能混為一談。第一,二者客體不同。故意殺人罪侵犯的客體是人的生命權。即使是出于同情等動機而實施的幫助自殺行為也侵犯了他人的生命權。因為被害人非必然死亡之人(不是指終極意義上的死亡),行為人可以采取規(guī)勸或其它措施去避免死亡的發(fā)生,但行為人不但沒有采取措施去避免,反而主動促使其發(fā)生,故其行為侵犯了他人的生命權。安樂死則沒有侵犯病人的生命權。因為安樂死的適用對象都是特定的患有不治之癥的垂危病人。他們的生命在短期內(nèi)已確定將終結(jié)。這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。故實施安樂死只是遵守這一法則而對病人的生命終結(jié)方式進行人工優(yōu)化。因此,安樂死不侵犯人的生命權;第二,二者主觀方面不同。故意殺人的行為不論其殺人的動機是為情為仇或其他,其直接目的都是非法剝奪他人的生命,行為人都具備主上的罪過,而實施安樂死的行為人往往是在病人主動請求下,出于同情、憐憫等心理,按嚴格條件和程序?qū)ζ鋵嵤┌矘匪溃渲苯幽康膬H是解除絕癥病人不堪忍受之痛苦,因而主觀上無罪過,因此,從犯罪構成的角度講,實施安樂死的行為不構成故意殺人罪。
綜上所述,我認為實施安樂死不構成故意殺人罪,也不應當將其作為其他任何名義下的犯罪來處理。因此,除刑法理論上應對其正名以外,司法機關在實踐中應該停止將其作為犯罪來處理,以避免錯誤地使有關當事人承擔刑事責任。
刑法小論文篇十四
刑法作為法治國家的一個重要組成部分,對維護社會秩序、保護公民權益起著重要作用。在學習和研究刑法的過程中,我深感刑法對于社會和個人的意義和影響。在此分享我對刑法的心得體會,以期能夠?qū)π谭ǖ膽煤瓦\用有更深入的理解。
第二段:刑法的意義與價值。
刑法作為法律制度的組成部分,具有深遠的意義與價值。首先,刑法可以維護社會秩序。刑法通過明確的法律規(guī)定,規(guī)范人們的行為,約束其不合法的行為,從而維護社會的正常運行。其次,刑法可以保護公民的合法權益。刑法規(guī)定了公民的基本權利,同時也規(guī)定了違法行為所應承擔的法律責任,保護了公民的人身和財產(chǎn)安全。再次,刑法有利于犯罪的預防和打擊。刑法的存在和應用可以起到震懾作用,使犯罪分子對違法行為望而卻步。
第三段:刑法的原則與規(guī)范。
刑法的核心是依法治國,因此有一系列的原則和規(guī)范。首先,刑法的原則是罪刑相當。刑法規(guī)定了犯罪與刑罰之間的必然聯(lián)系,對不同的犯罪行為規(guī)定了相應的刑罰。這體現(xiàn)了法律的公正和平等原則,保證了刑罰的公正性和合理性。其次,刑法規(guī)定了犯罪的成立和犯罪人的責任。刑法規(guī)定了不同犯罪行為的構成要件和構成要素,明確了犯罪行為的認定標準。此外,刑法還規(guī)定了犯罪人的責任和法律后果。再次,刑法對刑罰的執(zhí)行提出了規(guī)定。刑法規(guī)定了刑罰的執(zhí)行方式和執(zhí)行程序,保障了刑罰的合法性和透明性。
第四段:刑法的局限與不足。
雖然刑法有非常重要的意義和價值,但也存在一些局限和不足之處。首先,刑法的反應性有一定局限性。刑法常常是針對已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為制定的規(guī)范,對于可能發(fā)生的犯罪行為的預防有一定難度。其次,刑法的應用存在主觀性。刑法的應用往往需要法官根據(jù)特定情況做出判決,而法官的主觀因素可能會對判決結(jié)果產(chǎn)生影響,導致刑法的適用存在一定的不確定性。再次,刑法作為一門學科,存在一定的復雜性。刑法的學習和理解需要具備一定的法律知識和思辨能力,對普通公民來說可能比較難以理解和應用。
第五段:個人的學習體會。
在學習刑法過程中,我深感刑法的剛性與溫情并存。刑法有堅強的底線,對嚴重違法犯罪行為給予了相應的嚴厲刑罰,保障了社會正常運行。但同時,刑法也注重對于被告人的人權保護和個別情況的適用。學習刑法使我更加理性地看待社會問題和個人行為,對法律的尊重和遵守有了更深入的認識。
總結(jié):
刑法作為法治社會的基石,對于維護社會秩序和保護公民權益起著重要作用。刑法的意義和價值體現(xiàn)在維護社會秩序、保護公民權益和打擊犯罪;刑法的原則和規(guī)范包括罪刑相當、犯罪的構成和后果、刑罰的執(zhí)行;刑法存在反應性和主觀性的局限,學習刑法需要具備一定的法律知識和思辨能力;在學習刑法的過程中,我感受到了刑法的剛性與溫情,并對法律的尊重和遵守有了更深入的認識。刑法的學習與理解需要不斷地積累和思考,希望通過對刑法的研究和實踐,能夠更好地應用刑法,維護社會的正常秩序和公民的合法權益。
刑法小論文篇十五
刑法作為一門法律學科,旨在維護社會秩序、保護公民權益、懲治罪犯。學習和研究刑法,我深深地感受到了刑法的嚴謹性和社會正義的追求。在這個過程中,我通過學習理論知識和實踐經(jīng)驗,逐漸體會到了刑法的真諦和應用的實際意義。本文將以五段式的連貫結(jié)構,分享我對刑法的心得體會。
首先,刑法是社會的一道防線。在整個學習過程中,我深刻體會到刑法將犯罪行為視為對社會的傷害,其目的在于恢復正義和保護社會秩序。刑法的基本原則是對犯罪行為實施法律制裁,這使得刑法具有了強制性和反社會性的特征。刑法的存在使人們不敢輕易違反法律規(guī)定,從而維護了社會的正常運行。刑法的威懾力和懲戒效果可以有效遏制犯罪行為的發(fā)生,促進社會的和諧發(fā)展。
其次,刑法是保護公民權益的工具。刑法的本質(zhì)是保護公民的合法權益和人身安全。通過對犯罪行為的審判和處罰,刑法可以為未受侵害的公民恢復正義,同時也可警示其他人不要侵犯他人的權益。在這個過程中,我領悟到了法律規(guī)范的重要性和權力的合理運用。刑法必須尊重公民的權利,確保審判過程的公正、平等和合法。
再次,刑法是人治理想的體現(xiàn)。刑法是法治社會的重要組成部分,它的目標是通過規(guī)范性法律來限制各類犯罪行為。刑法的刑罰種類繁多,不同的刑罰適用于不同的犯罪行為,這要求刑事司法機關嚴格依法辦案。在學習刑法的過程中,我深化了對法治社會的理解和對法律體系的認識。刑法的運用必須符合法律規(guī)定和程序,保護被告人的合法權益,確保司法公正。
此外,刑法的適用離不開實踐和理論相結(jié)合。刑法是一門實用的學科,它需要理論與實踐相結(jié)合,才能更好地實現(xiàn)其目標和任務。在實踐中,我深刻感受到了案件分析和罪名適用的復雜性。刑法的適用需要對案件的細節(jié)進行全面的分析和判斷,需要考慮到各種因素和情況,才能得出正確的判決結(jié)果。同時,理論的學習也為實踐提供了指導和支持,使我能夠更準確地理解和應用刑法的規(guī)定。
最后,刑法的進步需要持續(xù)的學習和研究。刑法是一個不斷發(fā)展的學科,隨著社會和國家的進步,刑法也在不斷更新和完善。作為刑法的學習者和從業(yè)者,我們需要不斷學習和研究最新的法律規(guī)定和最新的司法實踐,保持與時俱進。只有通過不斷地學習和實踐,才能更好地理解和應用刑法,為維護社會秩序和保護公民權益做出更大的貢獻。
總之,通過學習和研究刑法,我深刻體會到了刑法的重要性和實用價值。刑法不僅是社會的一道防線,也是保護公民權益的工具,更是人治理想的體現(xiàn)。刑法的學習需要理論與實踐相結(jié)合,持續(xù)的學習和研究也是刑法進步的動力。希望在今后的學習和實踐中,能夠不斷提高自己的刑法素養(yǎng)和應用能力,為刑法的發(fā)展和社會的進步做出自己的貢獻。
刑法小論文篇一
盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);有下列情形之一的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn):
(一)盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大的;
(二)盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的。
第二百六十五條以牟利為目的,盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
刑事責任。
刑法第264條的規(guī)定,盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處3年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);有下列情形之下的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn):(一)盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大的;(二)盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的。
根據(jù)最高院解釋,所謂“盜竊金融機構”,是指盜竊金融機構的經(jīng)營資金、有價證券和客戶的資金等,如儲戶的存款、債券、其他款物,企業(yè)的結(jié)算資金、股票,不包括盜竊金融機構的辦公用品、交通工具等財物的行為。
“盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的”主要是指盜竊國家一級文物后造成損毀、流失,無法追回;盜竊國家二級文物三件以上或者盜竊國家一級文物一件以上,并具有下列情形之一的:1、犯罪集團的首要分子或者共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;2、流竄作案危害嚴重;3、累犯;4、造成其他重大損失的。該《解釋》規(guī)定了上述“數(shù)額巨大”的標準,一般是指個人盜竊公私財物價值人民幣5000元至0元以上的。“數(shù)額特別巨大”一般是指個人盜竊公私財物價值人民幣30000元至100000元以上的。
該《解釋》第6條第3項規(guī)定“其它嚴重情節(jié)”、“其他特別嚴重情節(jié)”,指盜竊數(shù)額達到“數(shù)額較大”或者“數(shù)額巨大”的起點,并具有下列情形之一的,可以分別認定為“其他嚴重情節(jié)”或者“其他特別嚴重情節(jié)”:1、犯罪集團的首要分子或在共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;2、盜竊金融機構的;3、流竄作案危害嚴重的;4、累犯;5、導致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊模?、盜竊救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物,造成嚴重后果的;7、盜竊生產(chǎn)資料,嚴重影響生產(chǎn)的;8、造成其他重大損失的。
[刑法盜竊罪]。
刑法小論文篇二
摘要:在我國經(jīng)濟的不斷進步和發(fā)展及城市化進程不斷加快的時代背景下,各種工業(yè)和城市污染問題也越來越突出。當前,超標排水、排氣、排污、重金屬污染等破壞生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象,給人們的正常生產(chǎn)生活帶來了嚴重的影響。為了及時采取有效措施,打擊環(huán)境犯罪,用法律途徑懲治環(huán)境犯罪行為,促進我國社會生態(tài)環(huán)境質(zhì)量水平的不斷提高,進一步完善我國環(huán)境犯罪的刑罰迫在眉睫。因此,本文將在分析當前我國環(huán)境犯罪相關刑法存在問題的基礎上,對完善環(huán)境犯罪刑法做進一步的研究,以為打擊、懲治環(huán)境犯罪提供充足的法律依據(jù)。
關鍵詞:環(huán)境犯罪;刑法;問題完善。
生態(tài)環(huán)境是人類社會賴以生存和發(fā)展的必要保障,然而當前人類對生態(tài)環(huán)境的不斷破壞已經(jīng)給社會的正常生產(chǎn)生活帶來了嚴重的威脅。進一步完善環(huán)境犯罪相關刑法,既能充分發(fā)揮刑法在懲治違法犯罪行為方面的教育、震懾、懲治作用,又有利于幫助人們樹立環(huán)保意識、規(guī)范環(huán)境保護行為。然而當前我國相關的環(huán)境刑法還不完善,其作用發(fā)揮的還不夠徹底。因此,研究如何進一步完善我國環(huán)境犯罪的相關刑具有重要意義。
一、完善我國環(huán)境犯罪刑法的重要性。
隨著人類社會的不斷進步和發(fā)展,生態(tài)環(huán)境問題越來越成為人們不可回避的重要課題。由于人類前期的對生態(tài)環(huán)境的不斷索取和破壞,導致當前霧霾、全球變暖等環(huán)境問題嚴重威脅著人類賴以生存的家園,使得很多國家紛紛走上了通過立法來打擊環(huán)境犯罪的路子。因此,完善我國環(huán)境犯罪刑法是保護我國當前生態(tài)環(huán)境的必然選擇。我國改革開放以來,工業(yè)化程度的不斷提高也帶來了日益突出的環(huán)境問題。為了促進我國社會經(jīng)濟的長期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展,我們必須采取及時有效的措施來改善當前生態(tài)環(huán)境。近年來,國家提出了一些環(huán)保策略,對改善生態(tài)環(huán)境有所幫助但效果有限,導致我國的生態(tài)環(huán)境仍然在不斷惡化,環(huán)境污染問題正逐步由城市向農(nóng)村擴展,污染程度也在不斷加大。研究表明,生態(tài)環(huán)境破壞給我國的經(jīng)濟帶來了嚴重的損失,水土流失、酸雨等環(huán)境問題的不斷加劇給人們的正常生產(chǎn)生活也帶來了越來越嚴重的影響。在這樣的時代背景下,要想有效的保護生態(tài)環(huán)境,控制環(huán)境犯罪行為,離不開環(huán)境犯罪刑法的不斷完善。特別是針對當前我國現(xiàn)行環(huán)境保護環(huán)境相關法律中存在的系列問題,進一步促進我國相關刑法的完善已經(jīng)迫在眉睫。
二、當前我國環(huán)境犯罪刑法中存在的問題。
(一)保護客體、保護范圍不明確。
在對我國當前環(huán)境犯罪相關法律調(diào)查和研究的基礎上,發(fā)現(xiàn)當前我國法律中對環(huán)境犯罪的客體的界定十分不明確,有時甚至存在無法確定環(huán)境犯罪客體的現(xiàn)象。造成這一現(xiàn)象的原因離不開傳統(tǒng)的立法模式,由于當前我國相關環(huán)境犯罪的刑法立法仍然采取傳統(tǒng)的立法模式,而環(huán)境犯罪又具有一定的獨特性,最終導致環(huán)境犯罪客體界定模糊的問題。此外,我國環(huán)境犯罪的保護范圍也不明確,我國當前的環(huán)境犯罪刑法雖然對常規(guī)的環(huán)境違法行為做了相應的規(guī)定,然而卻對水土流失、噪音污染、非建筑引發(fā)污染等新的環(huán)境問題沒有做出明確的規(guī)定,導致在處理一些環(huán)境犯罪行為過中出現(xiàn)無法可依、無章可循的問題。
(二)歸責不科學。
當前我國的環(huán)境犯罪刑法對環(huán)境犯罪的歸責方面存在不科學、不合理的現(xiàn)象,并缺乏有效的追責機制。雖然我國社會各界對環(huán)境犯罪行為都普遍持有一種批判的態(tài)度,然而對環(huán)境犯罪的懲治方面仍然存在低限度處罰的問題,甚至對于一些環(huán)境破壞行為就采取警告、行政處罰、經(jīng)濟制裁等措施一了了之,而沒有嚴格的明確責任。這些現(xiàn)都,不利于保護我國當前的生態(tài)環(huán)境,反而為一些個人和企業(yè)進一步破壞生態(tài)環(huán)境帶來了可乘之機,必然會導致我國的環(huán)境問題和環(huán)境犯罪行為的不斷加劇。
(三)對環(huán)境危險犯規(guī)定不足。
一般而言,對環(huán)境造成的實際危害結(jié)果是當前我國現(xiàn)行環(huán)境犯罪法律來界定環(huán)境犯罪行為的必要條件,然而由于環(huán)境犯罪具有持續(xù)時間長、行為持久性等特點,必然導致以此來懲治環(huán)境破壞行為不但根本無法起到預防和懲治環(huán)境犯罪的刑法立法目的,而且還會對人類的生產(chǎn)生活及賴以生存的環(huán)境造成不可扭轉(zhuǎn)的影響。當前,我國這種事后處理的環(huán)境犯罪刑法模式使得刑法預防和懲治環(huán)境犯罪方面的作用無法充分發(fā)揮。因此,進一步完善環(huán)境犯罪刑法對環(huán)境犯罪危險犯方面的規(guī)定,明確環(huán)境犯罪的范圍具有十分重要的意義。
(四)立法不完善、可操作性差。
在充分調(diào)查和研究當前我國現(xiàn)行環(huán)境犯罪刑法的基礎上,發(fā)現(xiàn)當前我國現(xiàn)行的.環(huán)境犯罪刑法將環(huán)境犯罪行為和妨害社會管理秩序行為同等對待處理,這根本無法滿足打擊和懲治環(huán)境犯罪的實際需求。從本質(zhì)上而言,環(huán)境犯罪行為和妨害社會管理秩序行為之間存在著較大的差異,環(huán)境犯罪對社會帶來的影響在某種意義上而言要比妨害社會管理秩序?qū)ι鐣淼挠绊懜?、更深遠。因此,當前我國現(xiàn)行環(huán)境犯罪刑法中這一規(guī)定根本無法體現(xiàn)對環(huán)境犯罪的懲治決心和重要威懾力,導致對環(huán)境犯罪的處理可操作性差。此外,當前我國環(huán)境犯罪刑法對一些環(huán)境犯罪行為的相關罪狀存在描述迷糊、界定不明確等一些紕漏和問題。
三、完善我國環(huán)境犯罪刑法的相關思路。
(一)進一步明確界定保護客體及保護范圍。
為了進一步改善我國當前環(huán)境犯罪刑法中存在保護客體、保護范圍界定模糊的現(xiàn)象,完善我國環(huán)境犯罪刑法首先要明確界定犯罪客體和保護對象,才能充分發(fā)揮我國環(huán)境犯罪刑法在保護當前生態(tài)環(huán)境方面的重要職能和有效作用。其次,完善我國環(huán)境犯罪刑法還要進一步擴大對環(huán)境保護的范圍,特別是針對隨著社會發(fā)展而不斷出現(xiàn)的新的破壞環(huán)境的問題。環(huán)境犯罪刑法只有,不斷的從保護生態(tài)環(huán)境的層面尋找新的突破口,才能夠真正的發(fā)揮保護生態(tài)環(huán)境的目的和有效性。
(二)明確環(huán)境犯罪的相關責任。
當前我國社會存在環(huán)境問題不斷突出,一些個人和企業(yè)環(huán)境破壞行為和環(huán)境犯罪屢教不改,部分社會個人和群體對生態(tài)環(huán)境保護意識淡薄。這些現(xiàn)象的存在與環(huán)境犯罪刑法打擊力度不夠、歸責不明確之間存在直接的關系,導致我國環(huán)境犯罪刑法根本無法充分的起到預防和懲治環(huán)境犯罪的作用。因此,我國環(huán)境犯罪刑法必須進一步明確對環(huán)境犯罪的相關責任,加大對環(huán)境犯罪的打擊和處罰力度,只有這樣才能夠真正的起到預防和懲治環(huán)境犯罪行為的效果。
(三)增設危險犯的規(guī)定。
危險犯,即“以行為實施的危害行為造成法律規(guī)定的發(fā)生某種危險結(jié)果的危險狀態(tài)作為既遂標志的犯罪?!碑斍埃覈F(xiàn)行環(huán)境犯罪刑法中沒有對危險犯的相關規(guī)定,而增設對危險犯的規(guī)定可以有效地預防以破壞結(jié)果來規(guī)定犯罪而帶來得對環(huán)境破壞不可扭轉(zhuǎn)的損失。在我國環(huán)境犯罪刑法中增設危險犯的規(guī)定,能充分發(fā)揮刑法對環(huán)境犯罪的預防作用,可以在環(huán)境破壞最終結(jié)果發(fā)生前采取有效的措施對環(huán)境破壞行為進行遏制,以達到達到懲治環(huán)境犯罪的目的。
(四)設置獨立立法體例。
通過對當前我國環(huán)境犯罪刑法中存在問題的分析,發(fā)現(xiàn)當前我國并沒有對環(huán)境犯罪設置獨立的犯罪類型,而將環(huán)境犯罪與妨害社會管理秩序罪混為一體,這必將會影響環(huán)境犯罪刑法對環(huán)境犯罪的打擊和懲治力度。因此,我國必須采取對環(huán)境犯罪獨立立法的相關措施,基于環(huán)境犯罪的本質(zhì)及特點出發(fā),通過獨立立法來加大環(huán)境犯罪刑法的威懾力和法律效力,以充分發(fā)揮其在保護生態(tài)環(huán)境方面的重要作用??偠灾?,環(huán)境犯罪刑法是保護生態(tài)環(huán)境的有效途徑,針對當前我國現(xiàn)行環(huán)境犯罪刑法中存在的系列問題,我們必須不斷的完善環(huán)境犯罪刑法才能夠應對隨著社會不斷發(fā)展而出現(xiàn)的環(huán)境問題,才能真正的起到提高人們環(huán)保意識,打擊、懲治環(huán)境犯罪行為的重要目的。
刑法小論文篇三
論文應符合專業(yè)培養(yǎng)目標和要求,以學生所學專業(yè)課的內(nèi)容為主,不應脫離專業(yè)范圍,要有一定的綜合性,以下就是由編輯老師為您提供的700字刑法論文。
刑事證據(jù)種類也叫證據(jù)法定形式,是指法律規(guī)定的證明待證事實的證據(jù)材料的各種外在形式,是證據(jù)分類的一種。實踐中證據(jù)的.表現(xiàn)形態(tài)多種多樣,要想更好的理解和運用證據(jù),必須依據(jù)一定的標準對其進行歸納,并在立法中加以確定?;诜蓚鹘y(tǒng)和訴訟模式的差異,各國證據(jù)形式的具體規(guī)定不盡相同,但初衷卻極其相似,我國立法對這一問題也表現(xiàn)了極大的重視,在刑事訴訟法中明確規(guī)定了七種證據(jù)形式。
刑事證據(jù)法定形式體系之弊端分析我國《刑事訴訟法》第42條第二款規(guī)定:證據(jù)有下列七種:。
(一)物證、書證;。
(二)證人證言;。
(三)被害人陳述;。
(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;。
(五)鑒定結(jié)論;。
(六)勘驗、檢查筆錄;。
(七)視聽資料。
立法對實踐中的證據(jù)所作的概括是采用列舉的封閉式規(guī)定,明顯帶有形式主義的傾向,和其他國家靈活的開放式規(guī)定相去甚遠。
這一規(guī)定在面對紛繁復雜且瞬息萬變的司法實踐時難免顯得力不從心。與立法中以往的慣用兜底條款的常規(guī)做法不同,刑事訴訟法對證據(jù)法定形式的規(guī)定采用封閉式的羅列方式,不僅如此,還在數(shù)量上明確予以限定。從理論上講,在這種體例下,只有法律明確肯定的證據(jù)材料才具有證據(jù)資格,其他材料無論證明價值多高,一概不能躋身證據(jù)殿堂。如此規(guī)定證據(jù)法定形式顯示了當時立法者在這一問題上的自信,世界上的事物是無限的,而人類的認識能力卻是有限的,顯然不能用當時立法者的認識程度來限制無限的證據(jù)形態(tài),這勢必會將許多證據(jù)排除在外。立法欲窮舉所有的證據(jù)種類的想法似乎有些理想化,有悖于事物發(fā)展的一般規(guī)律。此外,封閉式的規(guī)定人為地增加了證據(jù)材料進入訴訟的障礙。
刑法小論文篇四
第一百三十三條【交通肇事罪】違反交通運輸管理法規(guī),因而發(fā)生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產(chǎn)遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑。
交通肇事罪的立案標準:
根據(jù)最高人民法院11月10日公告、11月21日起施行的《關于審理交通肇事刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第2條第1款規(guī)定,交通肇事具有下列情形之一的,處3年以下有期徒刑或者拘役:
(1)死亡1人或者重傷3人以上,負事故全部或者主要責任的;
(2)死亡3人以上,負事故同等責任的;
(3)造成公共財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)直接損失,負事故全部或者主要責任,無能力賠償數(shù)額在30萬元以上的。第2條第2款規(guī)定,交通肇事致1人以上重傷,負事故全部或者主要責任,并具有下列情形之一的,以交通肇事罪定罪處罰:
(1)酒后、吸食毒品后駕駛機動車輛的;
(2)無駕駛資格駕駛機動車輛的;
(3)明知是安全裝置不全或者安全機件失靈的機動車輛而駕駛的;
(4)明知是無牌證或者已報廢的機動車輛而駕駛的;
(5)嚴重超載駕駛的;
(6)為逃避法律追究逃離事故現(xiàn)場的。
符合上述情形之一的,公安機關應當立案追究。應當注意,對于交通肇事案件是否決定立案,一是要分清事故責任,二是要看是否符合上述司法解釋的具體標準。如果行為人只有違章行為,并未造成嚴重后果的,則不以犯罪論處,不予立案。
刑法小論文篇五
盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);有下列情形之一的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn):
(一)盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大的;。
(二)盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的。
第二百六十五條以牟利為目的,盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
刑事責任。
刑法第264條的規(guī)定,盜竊公私財物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處3年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn);有下列情形之下的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn):(一)盜竊金融機構,數(shù)額特別巨大的;(二)盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的。
根據(jù)最高院解釋,所謂“盜竊金融機構”,是指盜竊金融機構的經(jīng)營資金、有價證券和客戶的資金等,如儲戶的存款、債券、其他款物,企業(yè)的結(jié)算資金、股票,不包括盜竊金融機構的辦公用品、交通工具等財物的行為。
“盜竊珍貴文物,情節(jié)嚴重的”主要是指盜竊國家一級文物后造成損毀、流失,無法追回;盜竊國家二級文物三件以上或者盜竊國家一級文物一件以上,并具有下列情形之一的:1、犯罪集團的首要分子或者共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;2、流竄作案危害嚴重;3、累犯;4、造成其他重大損失的。該《解釋》規(guī)定了上述“數(shù)額巨大”的標準,一般是指個人盜竊公私財物價值人民幣5000元至20000元以上的。“數(shù)額特別巨大”一般是指個人盜竊公私財物價值人民幣30000元至100000元以上的。
該《解釋》第6條第3項規(guī)定“其它嚴重情節(jié)”、“其他特別嚴重情節(jié)”,指盜竊數(shù)額達到“數(shù)額較大”或者“數(shù)額巨大”的起點,并具有下列情形之一的,可以分別認定為“其他嚴重情節(jié)”或者“其他特別嚴重情節(jié)”:1、犯罪集團的首要分子或在共同犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;2、盜竊金融機構的;3、流竄作案危害嚴重的;4、累犯;5、導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;6、盜竊救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物,造成嚴重后果的;7、盜竊生產(chǎn)資料,嚴重影響生產(chǎn)的;8、造成其他重大損失的。
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刑法小論文篇六
探討如何降低刑法的成本投入以提高刑法的運行效益,并提出一些刑法經(jīng)濟性的對策,以期達到以最少的成本支出獲取最佳的運行效果。
在刑法學中,運用微觀經(jīng)濟學來剖析刑法的理論與具體實際的刑法問題,實質(zhì)上就是探究刑法的成本如何最小的成本投入情況下生產(chǎn)出最佳刑法效益的問題。
其目的在于節(jié)省有限的司法資源,使得國家投入能夠取得最優(yōu)的投入產(chǎn)出之比例,以期獲取最佳刑法效益。
這里的核心問題是要求國家投入最佳的刑法成本,尤其是犯罪量、刑罰量成本,以獲取最佳的刑法效益,而非不顧刑法成本開支,追求難以實現(xiàn)或根本無法實現(xiàn)的刑法效益。
[1]使用的經(jīng)濟學分析方法的積極意義在于從經(jīng)濟學的角度減少資本投入浪費卻達不到實現(xiàn)刑法效益的司法尷尬局面。
一、法經(jīng)濟學中的刑法成本概念。
法經(jīng)濟學的核心思想是法律規(guī)范應當包含經(jīng)濟學中的價值目標,法律權利應當分配給能以最小的成本換取最大收益一方。
[2]而經(jīng)濟分析法學中的核心理念就是如何減少法律運作的交易成本來獲得最大收益,其目的就是在法律活動中做到資源配置的最優(yōu)化。
刑法系統(tǒng)中運作的所有動態(tài)過程及其所付的費用與支出即是刑法成本的含義。
比照生產(chǎn)成本提出了“刑法成本”概念的目的在于促使刑法法規(guī)、規(guī)章的制定者和消費者密切關注刑事法律投入與產(chǎn)出比,從而達到合理配置和利用有限法律資源以降低刑法成本,提高刑法效率。
[3]刑法成本在性質(zhì)上屬于交易成本,刑法作為社會運動中的過程之一,其活動的內(nèi)容與方式很容易受到外界非法律因素的影響,這些因素大都具有較大的不確定性,因此刑法成本構成和成本水平所反映出相對波動的狀態(tài)也是刑法成本投入時的波動原因所在。
刑法的立法成本是指國家制定、修改、廢止刑事法律的過程中的所支出全部費用的總和,其中包括直接立法成本和間接立法成本。
這涉及社會資源的有效配置問題,運用“成本――效益”的經(jīng)濟學方法對刑事立法加以分析,能夠保證刑法立法科學地制定與高效地運轉(zhuǎn),使之最大限度地符合國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的需要。
法律授權是刑法權力運行的合法保障,立法過程中需要調(diào)查研究、起草法律征求意見稿、組織專家討論、聽取相對方意見、權力機構審查和審議、發(fā)布、執(zhí)行機關實施等諸多環(huán)節(jié),成本支出是必需。
同時,由于信息的不充分和不對稱,立法可能帶來刑法主體的隱性成本,其導致的直接后果是在后期實施過程中發(fā)生的目前難以預料的利益損失,如常見的所謂“法律漏洞”。
從經(jīng)濟學的角度看,刑法的實施包括刑法執(zhí)法、司法、守法活動。
在實施過程中人、財、物的消耗納入對刑法實施成本的范圍,其中有所涉及的內(nèi)容有:(1)國家為維持刑法實施機關的正常運轉(zhuǎn)而投入的費用;(2)廢除落后制度、改變慣性思維同變革阻力的費用;(3)來自社會公眾和個人方面的投入;(4)司法成本。
盡管刑法成本比較復雜,也因其不確定性和難以計量性使得難度加大,但是并不是說刑法成本就找不到一定的規(guī)律。
比如能夠較好反映社會的需求和利益、習慣的刑事規(guī)定的,其相關的成本都比較低,又如法理上的自然犯罪。
如戈爾丁直言:“刑罰超過必要限度就是對犯罪人的殘酷,刑罰達不到必要限度就是對未受保護的公眾的殘酷,也是對已遭受的痛苦的浪費。
”[4]。
因此,刑事法律結(jié)構不合理、內(nèi)容不科學造成的法律供給相對過剩會導致刑法成本的全面上升。
二、刑法效益。
刑法效益,是指通過刑法對權利、義務、責任的確認分配、救濟,促進實現(xiàn)社會資源的最佳配置,滿足刑事法律關系主體的最大需要和利益,并促使社會公共生活更富效率的刑法觀念和刑法原則的總和。
[5]經(jīng)濟學意義上的刑法效益則是從刑法成本與收益的比例關系出發(fā),用刑法成本的最少投入來實現(xiàn)投入與收益的最高比。
(二)如何生產(chǎn)刑法效益。
1.對刑法權力實施監(jiān)督來保護刑事相對人的合法權益。
通過對刑法成本的投入來矯正違法的刑法權力行使的行為,為使刑法權力能夠在合法不違法的合理軌道中運行,這種矯正主要體現(xiàn)在在如何保護刑事相對人的合法權益。
在司法實踐中,矯正措施具體到如何禁止刑法權力的濫用,如對已經(jīng)侵害到相對人合法權益的判令作出撤銷、禁止、限期履行等措施,這種矯正有利于對已受侵害的刑事相對人合法權益的補救與恢復。
2.懲罰刑事違法付出刑法成本的收益。
行為人實施的違法行為具有嚴重危害社會的后果并符合犯罪構成要件成立犯罪的行為時,通過投入刑法成本對其予以刑罰的處罰,不僅懲罰了犯罪也能夠有效地預防犯罪。
實際危害社會的犯罪行為在立法上制定相應的刑事制裁,使得刑事違法人的行為不僅要為其危害行為付出承受法律否定性評價的代價,同時刑事制裁也使得刑事違法人要付出響應的精神成本代價。
可以說一項刑法成本的投入可以獲得若干的刑法效益。
在司法活動中對刑法成本的投入,通過懲罰犯罪人和取得預防刑事違法行為的所取得的效益基礎,在此之上實現(xiàn)政治效益、經(jīng)濟效益和社會效益的有機統(tǒng)一。
三、如何降低刑法成本及提高刑法運行效益。
刑法成本的投入水平與刑法效益的實現(xiàn)兩者之間的關系焦點在于如何降低投入與實現(xiàn)刑法效益。
(一)獲得刑法效益的必要條件是刑法成本的'客觀投入。
正如要想取得實際的利益必須先投入一定的資源,這個資源就是生產(chǎn)成本。
刑法想取得刑法效益同樣也需要投入相應的刑法成本,而對于沒有違法刑法的行為,沒有對社會造成危害結(jié)果的行為不可能對其投入刑法成本,即對相對人采取刑事制裁。
立法者要獲得最佳的刑法效益,使刑法的有限資源實現(xiàn)優(yōu)化配置與合理利用就必須立足于對刑法成本投入合理與否的控制之上。
(三)對于刑法成本投入不能走不足與過剩兩個極端,需要在此尋找平衡點。
如果刑法成本投入不足,不僅使立法者、司法者對刑法效益的預期值無法實現(xiàn),更會會導致本就有限的司法資源付出過高的社會代價。
而刑法成本的投入過剩所導致的問題則是對司法資源的浪費。
完善刑法的運行機制對提高刑法運行效益非常重要。
目前,主要運行機制有以下影響因素:生產(chǎn)力水平、所有制結(jié)構、市場經(jīng)濟發(fā)育程度、刑事法治實踐狀況、政府現(xiàn)代化程度、政府失靈、文化歷史因素、外部環(huán)境等。
[6]重視刑法成本問題,可以幫助政府提高刑法效率和刑法實施的效果。
具體建議如下:
1.控制數(shù)量和檔次,重點制定基本刑法。
從犯罪具有最低限度存在合理性出發(fā),科學地設立刑法的調(diào)控目標和調(diào)控范圍。
博登海默曾言:“使用強制性制裁的需要愈少,法律就愈能更好地實現(xiàn)其鞏固社會和平與和諧的目的?!盵7]刑法作為最嚴厲的制裁措施,由于其所產(chǎn)生法律后果的難以彌補性,必須重視和堅持刑法的謙抑性。
因此,要將刑法調(diào)控范圍的大小與目標確定的準確與否都必須保持在在必要的控制水平之上,既要防止其調(diào)控范圍的無端萎縮,更要防止其恣意擴大。
2.保持刑法立法與實施的協(xié)調(diào),使刑法實施的效益高于刑法成本。
立法者在制定刑事法律法規(guī)時,綜合各個因素考量制定出后有何刑法效益以及效益的大小對立法者刑法正本投入的考量將產(chǎn)生極大的影響。
這樣的立法考量將在一定程度上避免制定出在現(xiàn)實生活中難以生效甚至無收益的法律法規(guī),這對實現(xiàn)立法與實施的協(xié)調(diào),爭取刑法實施效益高于刑法成本有著重要的指導作用。
3.打破地方保護主義、部門利益,規(guī)范刑法權力運作,節(jié)約成本。
由于地方保護主義、部門利益等原因,造成刑事立法或執(zhí)法的中斷。
規(guī)范刑法權力運作,提高刑法效率和效果,保護相對方合法利益是刑法的價值取向。
同時由于空白罪狀、口袋罪的規(guī)定,勢必給刑事相對方帶來額外的刑法成本支出。
4.節(jié)約使用有限的刑法資源。
我國刑法資源十分有限,要加強刑事立法并且有效地推行刑事法治,國家必須對有限的可動用資源,在法律投入與經(jīng)濟投入之間作出權衡和分配。
波斯納認為:“在一個領域內(nèi)近期的前例數(shù)量越多,訴訟率就會越低,――存在大量的、信息眾多的前例將會使法律糾紛的各方對審判的可能結(jié)果形成一個更加一致的估定。”[8]因此刑法的判例在一定程度上能起到替代刑法的作用,同時也能達到節(jié)約刑法資源的目的。
參考文獻:
[1]卓越.行政成本的制度分析[j].中國行政管理,,(03).
[2]王學輝,宋玉波,等.刑權研究[m].北京:中國檢察出版社,.
[3]李勝蘭,等.法律成本與中國經(jīng)濟法制建設[j].中國社會科學,.
[4][美]馬丁?p?戈爾丁.法律哲學[m].齊海濱譯.北京:生活?讀書?新知三聯(lián)書店,1987.
[5]魯籬.論法律成本[j].現(xiàn)代法學,1994,(01).
[6]馮玉軍.法經(jīng)濟學范式研究及其理論闡釋[j].法制與社會發(fā)展,,(01).
[7]icsofjustice[m].harvarduniversity,1983.7.
[8][美]波斯納.法理學問題[m].蘇力譯.北京:中國政法大學出版社,1994.
刑法小論文篇七
摘要:任何的正當防衛(wèi)都應受其正當性和合法性約束,即實施正當防衛(wèi)采取的防衛(wèi)行為本身及造成損害的結(jié)果必須要有限度,構建法律的目的在于保護法益,正當防衛(wèi)保護的利益與造成的損害利益至少是具有相當性的,否則會侵犯其他利益。本文在對正方防衛(wèi)及其必要限度分析的基礎上,探究正當防衛(wèi)必要限度在司法實踐中應當注意的問題。
關鍵詞:正當防衛(wèi);防衛(wèi)限度;必要限度;分析。
一、正當防衛(wèi)概述。
正當防衛(wèi)是大陸法系刑法上的一種概念。是指從國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產(chǎn)和其他權利利益出發(fā),在面對正在進行中的不法侵害,采取的制止不法侵害的行為,對不法侵害人造成損害而不負刑事責任的法律概念。從法律條文理解的角度,筆者認為構成正當防止有四個條件主要包括:一、起因是不法侵害;二、對象是不法侵害者;三、時間要求是正在進行的不法侵害;四、在必要限度之內(nèi)。其中就正當防衛(wèi)的防衛(wèi)限度問題,學界爭論較多,也是筆者分析的重點。
二、正當防衛(wèi)必要限度含義。
任何權利和義務都應當是對等的,法律在給予公民正當防衛(wèi)權利的同時必定也會賦予其相應的`義務,而正當防衛(wèi)的必要限度則是公民在行使正當防衛(wèi)權力時必須遵守的義務。根據(jù)刑法規(guī)定“正當防衛(wèi)明顯超過必要限度造成重大損害的應當負刑事責任”。(一)“明顯超過”的含義從字面意思理解,所謂“明顯超過”,即防衛(wèi)超過必要限度在程度上不屬于輕微的,一般人憑感覺可以能清楚容易地認定。(二)“造成重大損害”的含義所謂“造成重大損害”是指防衛(wèi)者行為導致的損害是重大而非輕微,這里的損害包括人身和財產(chǎn)傷害。法律的構建是為了保護法益,而正當防衛(wèi)制度也應當是為了更好地保護法律,重大損害則是指保護的法益與造成的損害之間相比過于懸殊、未能真正達到保護法益的目的。(三)“必要限度”的標準我國學界有關“必要限度”的理解有多種學說,包括“基本相適應說”、“客觀需要說”以及“適當說”?!盎鞠噙m應說”認為防衛(wèi)行為的性質(zhì)、手段、強度和后果,要與不法行為的性質(zhì)、手段和后果大體相適應,才能成立正當防衛(wèi),這里的相適應并不要求完全對等。而明顯超過侵害行為,造成不應有的損害,就是超過了必要限度?!翱陀^需要說”又稱為“必要說”,認為足以制止住不法侵害的客觀需要是正當防衛(wèi)的必要限度?!斑m當說”綜合了前兩個學說觀點,從兩個方面考慮正當防衛(wèi)的必要限度:一方面要考察防衛(wèi)行為是否為制止不法侵害所必需,另一方面還要判斷防衛(wèi)行為與不法侵害行為是否基本相適應。筆者認為“適當說”更符合法律的要求,能夠更好地制止正在發(fā)生的法律侵害,更好地保護法益。(四)“明顯超過必要限度”與“重大損害”的關系學界有關“明顯超過必要限度”與“重大損害”之間的關系,有三種觀點,包括“并列說”、“交叉說”和“充要說”?!安⒘姓f”認為兩者是并列的邏輯關系,只有同時具備明顯超過必要限度以及造成重大損害兩個條件時,才能被認為超過必要限度?!敖徊嬲f”更多地表達了一種邏輯關系,認為明顯超過必要限度可以造成重大損害,造成重大損害的后果可能超過必要限度也可能沒有超過必要限度?!俺湟f”則認為造成重大損害是明顯超過必要限度的佐證,關鍵在于明顯超過必要限度而非造成重大損害,認為造成重大損害是包含在明顯超過必要限度的邏輯關系里的,即只要超過必要限度一定會導致重大損害。筆者更同意“并列說”的觀點,在正當防衛(wèi)的構成中兩個要素缺一不可,實質(zhì)上兩者也是有機統(tǒng)一的,這樣也是為了更好地保護正當防衛(wèi)制度,更好地保護法益。
三、正當防衛(wèi)必要限度運用到司法實踐中應當注意的問題。
在司法實踐過程中,正當防衛(wèi)的必要限度一直是較難認定的問題,一直困擾著司法執(zhí)法人員,綜上分析,對正當防衛(wèi)的必要限度應當從防衛(wèi)程度以及防衛(wèi)導致的后果兩方面進行考慮,還應該結(jié)合具體案件的各種主客觀因素,進行綜合分析。在認定正當防衛(wèi)的結(jié)果限度時不能進行硬性規(guī)定,應當給予一個彈性空間以便更好地達到更好的法律適用效果;而在認定強度限度時,不可脫離防衛(wèi)者的心理因素、環(huán)境條件、防衛(wèi)時間等其他條件因素,必須做到具體案情具體分析。
四、結(jié)語。
在正當防衛(wèi)制度中防衛(wèi)限度問題一直以來是學術界以及司法實踐中較難界定的問題,而學術界對于防衛(wèi)限度的理解有不同學說,筆者認為防衛(wèi)限度應該包含正當防衛(wèi)的強度及結(jié)果限度,即“明顯超出必要限度”與“造成重大損害”之間應當是并列的邏輯關系,在司法實踐過程中,也應該從正當防衛(wèi)的強度及結(jié)果限度兩方面著手,同時綜合考慮其他因素做到具體案情具體分析。
刑法小論文篇八
摘要:近年來,網(wǎng)絡詐騙事件引起了社會和刑法學界的廣泛關注。從中國網(wǎng)絡詐騙的刑事立法沿革來看,可以分為兩個時期:1949年至1996年為無網(wǎng)絡詐騙立法時期、1997年至今為網(wǎng)絡詐騙的規(guī)制和立法完善時期。中國對網(wǎng)絡詐騙的刑事立法呈預備行為實行行為化、犯罪主體擴充化、非純正數(shù)額犯趨勢化的特點。未來中國預防和規(guī)制網(wǎng)絡詐騙犯罪應該注重技術防護和刑法規(guī)制相協(xié)調(diào)、多種社會調(diào)控手段相結(jié)合、完善網(wǎng)絡詐騙犯罪行為的規(guī)制。
關鍵詞:網(wǎng)絡詐騙;刑法規(guī)制;立法沿革;立法特點。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與快速發(fā)展,人們從中獲得了巨大的便利的同時,也遭受了前所未有的損害。在日常生活中,網(wǎng)絡詐騙行為隨時可能發(fā)生。根據(jù)《2014年中國網(wǎng)站可信驗證行業(yè)發(fā)展報告》顯示,截至2014年6月底,31.8%有網(wǎng)絡購物經(jīng)歷的網(wǎng)民曾在網(wǎng)購過程中直接碰到釣魚網(wǎng)站或詐騙網(wǎng)站,網(wǎng)購遇騙網(wǎng)民的規(guī)模達6169萬,超過39.7%的網(wǎng)民損失額度超過500萬,保守估算每年因釣魚網(wǎng)站或詐騙網(wǎng)站給網(wǎng)民造成的損失不低于308億。[1]面對這樣的事實,如何既能有效打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪,又能最小限度的阻礙網(wǎng)絡技術的發(fā)展,成為刑法學界研究的重點課題。
一、網(wǎng)絡詐騙的刑事立法沿革。
(一)1949年-1996年:無網(wǎng)絡詐騙立法時期。
1949年成立的新中國是一個現(xiàn)代科技比較落后的國家,各方面的資源幾乎都是空白的,在計算機網(wǎng)絡方面更是沒有一點基礎,平常百姓對現(xiàn)代化的網(wǎng)絡幾乎是沒有概念的。直到20世紀90年代,我國的互聯(lián)網(wǎng)才開始發(fā)展。中國最早的網(wǎng)絡是在1994年由中國郵電部投資建設的中國公用計算機互聯(lián)網(wǎng)chinanet,其目的是為中國公眾用戶提供internet的各種服務,推進信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,而且個人電腦于上世紀90年代后期進入中國,2000年后才開始普及。在1949-1996年期間,普通家庭幾乎沒有接觸過電腦,也沒有關于利用網(wǎng)絡實施詐騙的案例發(fā)生,所以,1979年刑法典并沒有任何關于規(guī)制網(wǎng)絡詐騙行為的條文,國家也沒有制定其他的法律法規(guī)對網(wǎng)絡詐騙進行規(guī)制。
(二)1997年-至今:網(wǎng)絡詐騙的規(guī)制和立法完善時期。
中國的網(wǎng)絡研究從20世紀80年代起步,20世紀90年代以來,隨著中國網(wǎng)絡的大發(fā)展和網(wǎng)民的大增長,中國網(wǎng)絡研究進入大發(fā)展時期。[2]我國為了促進網(wǎng)絡的健康發(fā)展,于1996年頒布了《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)暫行規(guī)定》,并在1997年3月通過的《刑法》中專門增加第285條、第286條、第287條等懲處計算機犯罪的相關條款。其中第287條規(guī)定:利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關規(guī)定定罪處罰。這是首次明確將以網(wǎng)絡為工具實施的詐騙行為規(guī)定為犯罪的依據(jù)。隨著信息技術的快速發(fā)展,網(wǎng)絡詐騙成為了犯罪領域的新態(tài)勢,其社會危害性日漸嚴重,根據(jù)現(xiàn)有的法律規(guī)定無法有效打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪。
及至2011年,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合下發(fā)了《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》),《解釋》對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪設計了許多有針對性的條款:一是規(guī)定從嚴懲處電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,數(shù)額達到相應標準的,應當分別認定為詐騙情節(jié)嚴重或者情節(jié)特別嚴重,在上一個量刑幅度量刑;二是規(guī)定對詐騙數(shù)額難以查證的電信網(wǎng)絡詐騙案件,可以根據(jù)群發(fā)短信、群撥電話的數(shù)量、詐騙手段及危害等,以詐騙罪未遂論處;三是對電信網(wǎng)絡詐騙的共同犯罪問題做出了原則規(guī)定。
[3]2015年通過的《刑法修正案(九)》又對網(wǎng)絡詐騙犯罪的規(guī)定做了進一步的完善,表現(xiàn)在刑法第287條后增加兩條作為第287條之一非法利用信息網(wǎng)絡罪、第287條之二幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,完善的主要內(nèi)容是:(1)將利用信息網(wǎng)絡設立用于實施詐騙等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的行為和利用信息網(wǎng)絡為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的行為直接按照非法利用信息網(wǎng)絡罪定罪處罰,而不是按照詐騙罪的預備形態(tài)處理。(2)將明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)絡存儲等技術支持的行為按照幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪定罪處罰,而不是按照詐騙罪的共同犯罪處理。
二、網(wǎng)絡詐騙刑事立法的特點。
(一)預備行為實行行為化。
根據(jù)1997年《刑法》第287條的規(guī)定,利用計算機實施詐騙犯罪的,按照相關規(guī)定定罪處罰。因此,為詐騙犯罪做準備的發(fā)送詐騙信息,設立群組等行為都只能按照詐騙罪的預備形態(tài)處罰。而《刑法修正案(九)》新增了非法利用信息網(wǎng)絡罪,該條規(guī)定利用信息網(wǎng)絡設立用于實施詐騙等犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組的,利用信息網(wǎng)絡為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的行為,情節(jié)嚴重,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。即只要是為實施詐騙活動而利用信息網(wǎng)絡做準備的行為且情節(jié)嚴重的,不再作為詐騙罪的預備犯處理,而是直接按照非法利用信息網(wǎng)絡罪定罪處罰,加大了懲處力度?!缎谭ㄐ拚?九)》將詐騙罪的預備行為作為一種實行行為進行定罪處罰,從法律的保護角度來講,將會更加有利于打擊網(wǎng)絡犯罪,為網(wǎng)絡交易提供一個更安全的平臺。然而,將預備行為作為一種實行行為進行定罪處罰必定需要投入更多的司法資源,并且利用信息網(wǎng)絡發(fā)布信息的行為難以辨別是用于正常的商業(yè)交易還是用于實施詐騙等違法犯罪活動,完全依賴《刑法》是否能徹底解決網(wǎng)絡詐騙問題《刑法》對網(wǎng)絡詐騙犯罪擴大了打擊面能否有效打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪行為,從而達到預防與懲治犯罪的效果還值得我們深思。
(二)犯罪主體擴充化。
根據(jù)1997年《刑法》第30條規(guī)定,單位實施危害社會的行為,只有法律規(guī)定為單位犯罪的,才應當負刑事責任,因此單位不能構成詐騙罪的主體,若單位實施詐騙犯罪,只能按照自然人犯罪進行處罰。但根據(jù)《刑法修正案(九)》的規(guī)定,單位可構成非法利用信息網(wǎng)絡罪。這表明,雖然單位為實施詐騙犯罪而進行的發(fā)布信息或設立群組、網(wǎng)站等行為不直接按照詐騙罪的預備形態(tài)進行處理,而是按照非法利用信息網(wǎng)絡罪定罪處罰,但是至少表明單位也能成為利用網(wǎng)絡實施詐騙犯罪的犯罪主體。在實踐中存在單位實施網(wǎng)絡詐騙的情況已是不爭的事實,《刑法修正案(九)》及時規(guī)定單位實施網(wǎng)絡詐騙犯罪的刑事責任是根據(jù)網(wǎng)絡犯罪的實際情況和國際立法的趨勢的必然選擇。另外,實施網(wǎng)絡詐騙犯罪需要相當?shù)木W(wǎng)絡技術,而當今科技社會中不乏一些網(wǎng)絡神童,他們可能是14周歲以上、不滿16周歲的少年,其實施網(wǎng)絡詐騙犯罪所造成的社會危害性可能比《刑法》第17條第二款規(guī)定的八種犯罪行為有過之而無不及,單純的非刑罰處罰措施已不足以規(guī)制這部分主體實施網(wǎng)絡詐騙行為。能否將這部分實施網(wǎng)絡詐騙的青少年規(guī)定為犯罪主體引起了我們的再思考。
(三)非純正數(shù)額犯趨勢化。
根據(jù)1997年的《刑法》第287條的規(guī)定,利用計算機實施的金融詐騙犯罪或一般詐騙犯罪的,按照相關規(guī)定定罪處罰??梢姰敃r網(wǎng)絡詐騙行為欲構成犯罪仍要求完全符合詐騙罪的構成要件,即要求達到一定的犯罪數(shù)額。在近幾年的利用網(wǎng)絡實施詐騙的案件中,行為人一般都是以撥打電話、群發(fā)短信或者在網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息等方式進行詐騙,被害人具有分布廣、數(shù)量龐大等特點,按傳統(tǒng)的犯罪證成方式需要尋訪大量的被害人并查證全案詐騙數(shù)額才能證明該行為構成詐騙罪,這不僅讓部分被害人因損失數(shù)額未達到相應的立案標準而難以主張其權利,而且也會給司法資源造成巨大的浪費。
[4]2011年《解釋》第5條第2款、第3款規(guī)定利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術手段對不特定多數(shù)人實施詐騙,詐騙數(shù)額難以查證的,如果發(fā)送詐騙短信五千條以上的,或者撥打詐騙電話五百人次以上的,或者詐騙手段惡劣、危害嚴重的就可以按照詐騙罪(未遂)處理。此條司法解釋在原本第266條詐騙罪、第287條利用計算機實施的犯罪的基礎上突破了詐騙罪必須滿足一定犯罪數(shù)額的要求,突破了詐騙罪是純正數(shù)額犯的單一性質(zhì),給詐騙罪增添了一抹行為犯的色彩,因此,詐騙罪兼具了數(shù)額犯與行為犯的雙重性質(zhì)。
三、預防和懲治網(wǎng)絡詐騙犯罪的幾點思考。
(一)注重技術防護與刑法規(guī)制相互協(xié)調(diào)。
鑒于當前網(wǎng)絡犯罪的高發(fā)態(tài)勢和現(xiàn)有立法的滯后性,要想解決網(wǎng)絡詐騙問題,我們應該堅持技術與刑法相互協(xié)調(diào)的治理模式。一方面,通過完善當前的刑法體系,為網(wǎng)絡犯罪的治理模式提供法律保障與后盾;另一方面,要秉持全程控制的核心思想,在技術設計上注重從源頭上進行控制并減少技術負效應。理論上有學者只強調(diào)技術對抗技術的有效性,而忽略法律的預防和懲罰作用,認為法律制度很難禁止網(wǎng)絡犯罪行為,相比之下,過濾不正當信息的屏蔽軟件則明顯有效得多。
也有學者只強調(diào)刑法規(guī)則在調(diào)控技術發(fā)展方面所具有的不可替代的作用,主張網(wǎng)絡犯罪將隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而越發(fā)頻繁,技術防控已經(jīng)不能對其進行規(guī)制。任何只強調(diào)一方面而忽略另一方面的方法都是難以徹底解決問題的,或許在短期內(nèi)會有顯著效果,但長久以往將不利于網(wǎng)絡發(fā)展。懲治網(wǎng)絡犯罪,技術防護是必要的,它是解決網(wǎng)絡犯罪的技術保障,刑法規(guī)范是重之又重的,它是扼制網(wǎng)絡犯罪的規(guī)范保障。技術規(guī)則從技術層面上規(guī)范網(wǎng)絡技術的發(fā)展和應用,減少由于技術缺陷而導致的犯罪問題,刑法規(guī)范則是在網(wǎng)絡技術應用過程中對惡意的技術操作或網(wǎng)絡使用進行調(diào)整和干預。
(二)注重多種社會調(diào)控手段相結(jié)合。
一般情況下,技術對社會的危害影響要達到一定的程度或者出現(xiàn)了比較嚴重的危害后果之后才會引起社會的重視,并在一系列的規(guī)則制定完畢后,立法者才會采取刑法規(guī)則對該行為進行規(guī)制。[5]近年來,隨著網(wǎng)絡詐騙團伙作案手段的不斷升級,分工的不斷精細,給司法機關偵破網(wǎng)絡詐騙案件帶來了極大的困擾,也給很多網(wǎng)民造成了不可挽回的損失。在千呼萬喚中,2011年《解釋》的出臺和2015年《刑法修正案(九)》的頒布,才表現(xiàn)了立法者對網(wǎng)絡詐騙犯罪的打擊力度增強的態(tài)度。這些新規(guī)定無疑有利于打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪,但同時也應注意到刑法對犯罪行為的規(guī)制具有一定的滯后性和局限性,單單依靠刑法并不能有效預防和解決網(wǎng)絡詐騙行為。不能因網(wǎng)絡犯罪的社會危害性大而將所有的預備或相關行為都規(guī)定為犯罪,因為刑法的過渡干涉必然會阻礙網(wǎng)絡技術的發(fā)展。在能通過群眾舉報、行業(yè)自律或行政處罰解決相關問題的前提下,不應將該行為納入犯罪范圍。通過群眾舉報、行業(yè)自律、行政處罰、刑罰處罰相結(jié)合的方式才能更好地凈化網(wǎng)絡空間。
(三)注重完善網(wǎng)絡詐騙犯罪構成的規(guī)定。
近十年來,互聯(lián)網(wǎng)作為一種新型技術,對廣大青少年群體而言更是熟悉萬分。全國各省也出現(xiàn)了很多網(wǎng)絡神童、少年黑客,他們的求知欲望和好奇心讓他們在網(wǎng)絡空間里開辟了一片自己的天地,其中很多行為已經(jīng)構成了網(wǎng)絡詐騙犯罪。但是根據(jù)我國《刑法》第17條第2款規(guī)定,14周歲以上、不滿16周歲的人除八種罪行外,不受刑事處罰。因此,對造成特別嚴重社會危害的少年網(wǎng)絡詐騙犯罪也只能作一般行政處罰或不處罰,無法對其進行刑事制裁。然而,網(wǎng)絡詐騙犯罪主體的低齡化趨勢使我們不得不考慮網(wǎng)絡犯罪主體的刑事責任年齡問題。
四、結(jié)語。
根據(jù)第34次中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告,截至2014年6月,我國有6.32億網(wǎng)民,互聯(lián)網(wǎng)的普及率達46.9%。大部分網(wǎng)民每天平均有五六個小時生活在網(wǎng)絡中,衣食住行、學習工作幾乎都通過網(wǎng)絡進行。隨著人們對網(wǎng)絡技術的不斷依賴,更多網(wǎng)民的利益也隨時可能受到各方面的侵害。不僅僅是網(wǎng)絡詐騙犯罪,所有的網(wǎng)絡犯罪作為一種典型的法定犯,在今后的日子里,它還會處于不斷的修改和發(fā)展之中。我們應該加強對網(wǎng)絡犯罪的重視程度,從技術規(guī)則、行政處罰、刑罰處罰各方面完善對惡意使用網(wǎng)絡行為的規(guī)制,凈化網(wǎng)絡空間,構建健康網(wǎng)絡。
參考文獻:
[1]中國電子商務協(xié)會可信電子商務推進中心、中國可信網(wǎng)站應用推進聯(lián)盟和可信網(wǎng)站驗證管理機構中心網(wǎng):《2012年中國網(wǎng)站可信驗證行業(yè)發(fā)展報告》.
[2]彭躍輝.網(wǎng)絡發(fā)展與精神文明[d].北京:中共中央黨校,2005.
[7]張明楷.網(wǎng)絡時代的刑法理念以刑法的謙抑性為中心[j].人民檢察,2005,(5):8-9.
試談我國刑法對生態(tài)法益保護。
摘要:工業(yè)時代,環(huán)境污染和生態(tài)破壞已經(jīng)成為大眾廣泛關注的一個問題,隨著社會的發(fā)展,多元化治理環(huán)境的時代正在到來。在多元化的治理手段之中,刑事手段是威懾力最強的手段,也是能夠在短期內(nèi)起到良好效果的手段之一。
關鍵詞:環(huán)境刑法;生態(tài)法益;法律缺陷;完善。
法所保護的利益,即為法益。刑法所保護的利益,即為刑法上的法益。環(huán)境刑法所保護的某種生活利益,即為環(huán)境法益。
一、我國環(huán)境刑法法益的法律缺陷。
(一)刑事立法只注重對侵害人身、財產(chǎn)法益的環(huán)境犯罪予以制裁。
按照我國現(xiàn)行法律的規(guī)定,只有人類生命、健康、財物的法益因環(huán)境破壞而受到損害、威脅時,才適用環(huán)境刑法,環(huán)境刑法以保護不特定多數(shù)人的生命、健康、生活環(huán)境為保護法益,如果人本身的利益并未受到損害或威脅時,則不可能適用環(huán)境刑法,對環(huán)境的保護目的在于保護人本身的利益。環(huán)境法益只是間接地受保護,環(huán)境犯罪如果構成對人身、財產(chǎn)權益的侵害,就會在環(huán)境刑事立法中受到保護,否則就不受保護,這會削弱刑法在和嚴厲的破壞資源、污染環(huán)境的犯罪斗爭中的震懾力。
(二)環(huán)境刑法法益未發(fā)揮應有的導向作用。
環(huán)境刑事立法以環(huán)境經(jīng)濟價值的損害為重點,但是就對整個環(huán)境狀況的影響力上來說,破壞生態(tài)資源的犯罪行為,污染環(huán)境的犯罪行為都會對整個生態(tài)狀況造成非常嚴重的損害,影響生態(tài)系統(tǒng)的正常運行。這種損害是無形的,比較難以量化,這也是為什么生態(tài)價值損害沒有受到立法的重視。這一問題的出現(xiàn)就在于我國沒有很好的將生態(tài)利益作為立法的重點,作為保護的對象。以及在以后刑事立法的過程中,對各種破壞環(huán)境、破壞生態(tài)的行為沒有進行立法性的規(guī)制,也沒有有效的手段防范此種危害。
二、對我國環(huán)境刑法法益完善的法律建議。
(一)環(huán)境法益應成為環(huán)境刑事立法保護的重點。
環(huán)境刑事立法應該認可環(huán)境法益的獨立性,并且將環(huán)境法益作為其保護的重點。其中環(huán)境法益包括生態(tài)價值、功能,環(huán)境犯罪的構成是對環(huán)境質(zhì)量造成破壞、損害達到一定程度的行為,而它對環(huán)境造成的危害程度就是定罪和量刑的標準。在保護的過程中,當面對人身法益、財產(chǎn)法益和環(huán)境法益的選擇時,應該對環(huán)境法益給予更多的重視,確認其在法益保護體系中的重要性,而不是強調(diào)對環(huán)境法益的保護一定要以損害人身法益和財產(chǎn)法益為基礎。
(二)擴充環(huán)境法益相關規(guī)定的規(guī)制范圍并獨立成章。
一般經(jīng)濟犯罪沒有辦法涵蓋環(huán)境犯罪的所有特點,因此環(huán)境犯罪不應該涵蓋在破壞社會主義經(jīng)濟秩序罪之中。我們現(xiàn)在已經(jīng)進入可持續(xù)發(fā)展時代和綠色文明時代,傳統(tǒng)的刑罰理論已經(jīng)沒有辦法滿足時代發(fā)展的需要。對人類生活的高質(zhì)量追求,必須建立在環(huán)境價值獲得充分尊重的前提之上,這是綠色生態(tài)文明時代的一個突出的特征。所以,我國刑法應使得環(huán)境法益直接成為環(huán)境犯罪的客體,直接把危害環(huán)境法益的犯罪獨立成章以便對環(huán)境犯罪有效制裁,不只是考慮經(jīng)濟標準。
(三)規(guī)定責任推定原則。
環(huán)境犯罪的科技性比較強,犯罪原因也非常復雜和多樣,其危害后果并不像一般的刑事犯罪一樣具有較強的及時性,而是具有長期性和隱蔽性。這些復雜的情況在環(huán)境犯罪中是非常常見的,因為環(huán)境污染本身就有非常強的交叉性、流動性和潛伏性,有些污染物質(zhì)在進入生物體之后并不會非??焖俚姆磻谏矬w身上,而是需要經(jīng)過長期的積累之后對生物體產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)、無法挽回的影響。在這種情況下,很難對其中的因果關系進行比較準確的論證,所以我們可以采取責任退訂原則,用來減輕受害人的舉證責任。
參考文獻:
[1]何衛(wèi)東,等.日本環(huán)境刑法理論評析[j].上海交通大學學報(哲學社會科學版),2004,(2).
刑法小論文篇九
在我國的刑法中,對公民個人信息的描述主要包括個人的名字,個人的家庭住址,個人的身份證號碼,個人的照片等等其他能夠識別特定人員的證據(jù)。在我國的學術界,對公民信息的確切定義還沒有形成。公民的個人信息是公民的隱私內(nèi)容。對于隱私,大多數(shù)人都有一定的共同認識,隱私就是不讓他人知道的自己的秘密,但是每個人對隱私的理解往往又會不相同,這就使得每個人對隱私的了解不相同。
網(wǎng)絡隱私安全是指隱私權在網(wǎng)絡中的發(fā)展,網(wǎng)絡空間具有一定的虛擬性,空間性等特征。故而,筆者認為網(wǎng)絡隱私權是指自然人在網(wǎng)絡中享有的,與其他的自然人沒有聯(lián)系的獨立信息,享有不受他人干預的權利。但是,網(wǎng)絡隱私權和個人的信息不打等號。
網(wǎng)絡隱私權主要包括以下幾個方面的內(nèi)容:
(一)知情權。
在個人的網(wǎng)絡安全之中,個人有權知道自己的信息是否被他人占有,個人有權知道自己的私人信息都放在了哪里。網(wǎng)站在用戶注冊的時候,就應當告訴用戶這些信息將作為何用,如果用戶不同意,也應當允許用戶繼續(xù)瀏覽網(wǎng)站,不能對用戶的瀏覽進行限制。
(二)支配權。
支配權是網(wǎng)絡安全的主要權利,是指個人的靜態(tài)資料(如個人的身份證信息,個人的住房信息)和個人的動態(tài)信息(如個人實時的位置)等信息。以上的信息,個人具有支配權,如個人的靜態(tài)信息個人可以自由的修改,網(wǎng)站不能限制個人修改的權利等等。
(三)獲得救濟的權利。
當網(wǎng)絡隱私權受到侵犯的時候,應當給予權利人救濟的權利。權利人可以向公權力機關尋求救濟,要求侵害方給予一定的賠償。
二、網(wǎng)絡隱私權犯罪的主要表現(xiàn)形式和特點。
(一)網(wǎng)絡隱私權的犯罪主要表現(xiàn)形式。
1.非法收集個人信息:
隨著淘寶等多種電子網(wǎng)絡的興起,傳統(tǒng)的貿(mào)易模式受到?jīng)_擊,公民的隱私權保護收到了前所未有的挑戰(zhàn)。在很多新的環(huán)節(jié)上,個人的網(wǎng)絡隱私信息都會受到遭到泄露。我們在日常的購物中,都會按照網(wǎng)站的要求填寫個人的私人信息,這也可以說是我們個人的隱私。雖然大多數(shù)網(wǎng)站承諾會對用戶的個人信息進行有效的保管,但是很少有網(wǎng)站真正去做到自己的承諾,甚至有些網(wǎng)站根本就不承諾保護用戶的信息安全。這樣一來,網(wǎng)站的個人信息很容易被他人隨意竊取。
另一方面,現(xiàn)在大多數(shù)的購物網(wǎng)站,在未經(jīng)過用戶的許可,就記錄用戶的購物內(nèi)容,從用戶的購物內(nèi)容中去發(fā)展用戶的購物習慣,這其實間接的侵犯了公民的個人隱私,不利于網(wǎng)絡隱私的保護。綜上所述,網(wǎng)絡供應商往往就是侵犯網(wǎng)絡隱私的最重要一方。還有其他的一些竊取網(wǎng)絡隱私的機構,如廣告商,廣告商設計出可以記錄自己廣告的軟件,使得廣告商可以很好的了解用戶的上網(wǎng)習慣,從而可以更好的為自己的廣告牟利。在現(xiàn)在這個社會,網(wǎng)絡商之間相互買賣用戶的信息資源的現(xiàn)象非常的普遍,在商業(yè)的驅(qū)動下,甚至出現(xiàn)了專門收集用戶信息的公司,對用戶的消費習慣進行分析,然后制作成數(shù)據(jù)庫進行銷售,這很顯然對網(wǎng)絡用戶的隱私構成了侵犯。
2.在網(wǎng)上宣傳、散布、傳播他人隱私:
網(wǎng)絡是一個非真實的空間,很多都是虛擬的,很多信息都具有隱蔽性的特征,在進行網(wǎng)絡交流的時候,大家都是以匿名的形式進行交流,這就使得交流可以毫無忌憚,正如大家所說的:在網(wǎng)上,沒有人知道你是一條狗。每個人在進行交流的時候,要不是用自己取得網(wǎng)名進行交流,要不是按照網(wǎng)站分配的符號進行交流。在這種環(huán)境之下,往往就會出現(xiàn)讓人不愉快的現(xiàn)象出現(xiàn),例如在網(wǎng)上散播謠言,在網(wǎng)上進行人身攻擊,在網(wǎng)上隨意的發(fā)表見解,隨意的揭發(fā)他人的隱私,隨意的散播對他人不好的觀點。在網(wǎng)上最熟悉的侵犯隱私權的事件就是人肉搜索。人肉搜索主要是指有關人員將一個人的信息放到網(wǎng)上,然后網(wǎng)上知道信息的人員將相關的信息放到網(wǎng)上,使得個人的隱私信息成為了公眾知曉的事情,嚴重侵犯了他人的信息,干擾了他人的正常生活。例如在xx門的案件之中,處于輿論中心的人物的個人信息會全部公布到網(wǎng)上,每天都有海量的信息騷擾,嚴重影響了正常生活,這就必須追究相關人員的責任,使得相關人員受到法律的懲處。
3.對私人電子郵件的侵害:
和傳統(tǒng)的郵件相比較,電子郵件本身具有傳播速度快,操作簡單等優(yōu)點,但是,電子郵件也有很大的缺點,那就是安全系數(shù)太低。一封電子郵件,如果需要從發(fā)送方到接收方,需要經(jīng)過多個不同又相互獨立的服務器,如果其中任何一個服務器出現(xiàn)了問題,都會造成不可挽回的損失。在電子郵件之中,可能包含有他人隱私的信息,如果隨意的閱讀就會使得他人的隱私遭受到外泄,從而產(chǎn)生難以想象的危險。電子郵件還有一個侵犯隱私的表現(xiàn)就是垃圾郵件的大量存在。垃圾郵件已經(jīng)占據(jù)了整個郵件的30%的份額,每個人平均一天收到1.85份垃圾郵件,在這些海量的垃圾中,還存在不少帶有病毒的垃圾郵件,一旦用戶單擊這些帶有病毒的垃圾郵件,就會使得自己整個電腦的信息出現(xiàn)外泄,嚴重影響用戶的隱私安全。
4.黑客攻擊、侵入他人電腦:
黑客的攻擊是指計算機技術人員,利用自己的計算機技術,非法侵入他人的電腦,竊取他人的信息資料。黑客主要是計算機操作人員,其犯罪主要表現(xiàn)為:對用戶的網(wǎng)頁進行修改,發(fā)布惡意的信息;破壞計算機系統(tǒng),使得計算機系統(tǒng)癱瘓;秘密竊取他人的計算機內(nèi)部資料等等行為。我國出現(xiàn)的著名網(wǎng)絡黑客實踐如熊貓燒香病毒的傳播。通過傳播病毒,熊貓燒香的制作者可以知道用戶的一舉一動,知道用戶的銀行信息,可以竊取用戶的資金,侵害用戶的隱私權利。這些行為都需要法律給予及時的制裁,遏制犯罪的行為。
(二)網(wǎng)絡隱私權的犯罪特點。
1.網(wǎng)絡作為侵犯隱身權的途徑:
對網(wǎng)絡隱身權的侵犯主要是在網(wǎng)上完成的,在這個層面上,網(wǎng)絡其實就是一個犯罪的平臺。在進行網(wǎng)絡侵權的過程中,行為人往往需要通過網(wǎng)絡技術的手段對他人電腦網(wǎng)絡進行入侵;行為人還可以使用網(wǎng)絡散步謠言,使得他人的隱身在網(wǎng)上公開,嚴重影響他人生活。無論是使用哪種手段,行為人都必須借助網(wǎng)絡這個媒介,才能完成相關的操作。
2.犯罪的主體范圍廣泛:
在傳統(tǒng)的犯罪之中,受害人與侵害人往往相互熟知,甚至都能知道對方的基本情況,而在網(wǎng)絡犯罪的主體中,犯罪的主體往往更加多元,例如存在單位網(wǎng)絡隱身侵犯問題,還有可能是自然人侵犯網(wǎng)絡隱私問題。這里提到的網(wǎng)絡自然人主要包括以下幾種:網(wǎng)絡的使用者,網(wǎng)絡的中介服務提供者等等。他們都具有很強的網(wǎng)絡技術,但是在網(wǎng)上卻沒有使用自己的真實情況,使用的只是昵稱或者一個符號。
(1)自然人。網(wǎng)絡隱身犯罪的案件之中,網(wǎng)絡自然人主要包括網(wǎng)絡的自然用戶、網(wǎng)絡的使用方,一般的用戶在網(wǎng)上隨意散播他人的私人信息,還包括黑客攻擊個人電腦而獲得的相關數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)上傳到網(wǎng)上的行為。
(2)網(wǎng)絡服務的提供者。他們是指提供網(wǎng)絡服務的各種中介人員,網(wǎng)絡服務的提供者在獲取用戶信息方面具有非常大的優(yōu)勢?,F(xiàn)在很多的網(wǎng)絡服務商都具有專門收集用戶數(shù)據(jù)的習慣,甚至有些無良的商家,專門收集用戶的信息,并用來牟利。
(3)網(wǎng)絡設備的供應商。網(wǎng)絡設備的供應商往往在自己的設備上采取秘密手段,用戶在前臺進行操作,系統(tǒng)在后臺記錄這些操作,然后將用戶的操作習慣上傳到自己的設備中,以供自己進行查閱。
(4)網(wǎng)絡的管理者。網(wǎng)絡的管理者是指按照我國的法律規(guī)定,對網(wǎng)絡進行管理的機構。這些機構主要有:公安部門、電信部門等等。這些機構侵犯公民的網(wǎng)絡隱身的行為主要包括以下幾種:第一,在沒有法律的許可之下,強制獲取相關的信息;第二,在沒有得到許可的前提下,違反相關的程序,過度收集用戶的信息;第三,沒有做好保護工作,沒有對已經(jīng)收集到的信息給予有效的保護;第四,其他不正當?shù)姆绞将@取相關信息。
3.技術的隱蔽性:
在傳統(tǒng)的隱私保護中,對隱私的保護往往是有行的保護,例如偷看他人的信件,往往需要對他人的信件采取拆開的方式,這樣就會出現(xiàn)物理上的變動,很容易被人察覺。而在網(wǎng)絡隱私的保護之中,侵害往往具有技術性,在進行收集隱私的時候,被收集人往往自己無法察覺自己的信息已經(jīng)被他人收集,而且也找不到一個可以收集他人信息的證據(jù)。
三、對網(wǎng)絡隱私權刑法保護之完善。
我國的刑法在保護網(wǎng)絡隱私權上還具有一些缺點,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
第一,我國的刑法沒有將網(wǎng)絡隱私權的保護納入到保護的客體之內(nèi),如果遇到了網(wǎng)絡隱私權的案件,主要是采取的網(wǎng)絡安全的規(guī)定進行規(guī)制,而這一罪名只重視對國家利益的保護,對于個人利益的保護卻很少。在網(wǎng)絡隱私權的保護上,涉及到網(wǎng)絡隱私權保護的條款都分散在不同的刑法規(guī)定中,需要加強立法的工作。
第二,我國的刑法體系非?;靵y。我國的刑法對犯罪的劃分主要按照犯罪的客體進行劃分,類似的客體都會到類似的罪名中。按照這樣的劃分思想,網(wǎng)絡隱私安全主要是劃分在公民人身權和民主權利那一章節(jié),而在我國的刑法中,網(wǎng)絡隱私權保護的犯罪主要是在妨礙社會管理一類的罪名之中,這就證明了我國的刑法體系混亂。
針對以上的情況,我們可以采取以下的方法進行彌補:
第一,承認隱私權的保護應當是我國刑法保護的犯罪客體。由于我國的刑法在進行立法的時候,往往關注對國家利益的保護,而對私人利益的保護卻沒有做到位,而隱私權作為一項重要公民一項重要的權利,需要我們的立法工作者加大立法的力度,將隱私權的保護納入到刑法的保護范圍之內(nèi)。
第二,對刑法的體系進行調(diào)整。目前,我國的刑法體系還是比較混亂,需要對刑法的體系進行調(diào)整,例如,將網(wǎng)絡隱私權的保護放入公民人身權的保護之中,使得刑法的體系可以更好的服務于社會。
第三,擴大刑法對網(wǎng)絡隱私權的保護范圍。在進行網(wǎng)絡隱私權的保護之中,網(wǎng)絡隱私權的保護范圍應當包括個人的數(shù)據(jù)、網(wǎng)上的私人空間、網(wǎng)上進行的私人活動?,F(xiàn)在,我國的刑法在網(wǎng)絡私人空間上的立法還是空白,需要進行立法工作。
下頁帶來更多的。
刑法小論文篇十
第一段:引言(100字)。
刑法作為一門重要的法律學科,是研究和規(guī)范國家對犯罪行為及其對應刑罰的一門法律學科。在學習刑法的過程中,我深深地體會到了刑法的重要性和學習的必要性。通過對刑法的學習,我對刑法這一法律學科有了更深刻的理解和體會,同時也對刑法在社會中的作用有了更加清晰的認識。
第二段:刑法的基本原則(200字)。
刑法是犯罪與刑罰的法律規(guī)范,它是保護社會公共利益、維護社會秩序的一種手段。刑法的基本原則如法無授權不可刑、罪刑相適應、不偏不倚等,體現(xiàn)了刑法在保護公民權利方面的重要性和正義性。刑法通過明確刑罰的程度和范圍,使犯罪人員意識到其行為的后果,從而達到威懾犯罪的作用。刑法作為一種法律規(guī)范,體現(xiàn)了法治社會的基本原則,為社會提供一個公平公正的環(huán)境。
第三段:刑法的衡量標準(300字)。
刑法對犯罪行為的衡量標準有三個方面,即行為要件、過程要件和結(jié)果要件。行為要件指的是必須具備一定的主觀和客觀要素,才能構成犯罪行為;過程要件指的是犯罪的完整過程,包括犯罪的策劃、準備、實施和結(jié)束等環(huán)節(jié);結(jié)果要件指的是犯罪行為的結(jié)果,即犯罪造成的實際后果。通過對這三個方面的綜合考量,刑法能夠較為準確地認定犯罪行為及其后果,從而為刑罰的適用提供了依據(jù)。
第四段:刑法的適用原則(300字)。
刑法的適用原則主要包括罪刑法定原則、適用最有利原則和適用溫和原則。罪刑法定原則指的是任何刑罰都必須有法律規(guī)定,法無授權不可刑。適用最有利原則是指在適用刑法時,法院應選擇犯罪人員利益最大化的刑罰適用方式。適用溫和原則是指在量刑時,應盡量減輕對犯罪行為人的刑罰,同時也要兼顧對社會的威懾作用。這些適用原則能夠確保刑法的公正性和合理性,使刑罰的實施更加科學有效。
第五段:刑法學習的重要性和效果(200字)。
通過學習刑法,我不僅對刑法的基本概念和原則有了更加深入的了解,也對犯罪行為的要件和后果有了較為清晰的認識。刑法學習不僅培養(yǎng)了我的法律素養(yǎng)和司法思維,也提高了我的法律文書寫作和分析問題能力。刑法作為法學中的一門重要學科,對我的專業(yè)發(fā)展和人生道德觀的培養(yǎng)起到了積極的影響。通過學習刑法,我深深地感受到了刑法學科的重要性和學習的必要性。
結(jié)論(100字)。
刑法作為一門重要的法律學科,對于維護社會公共利益、保護人民安全具有重要意義。通過學習刑法,我深刻體會到了刑法的基本原則、衡量標準和適用原則等方面的重要性。刑法學習不僅提高了我的法律素養(yǎng)和執(zhí)法能力,也對我的人生觀和價值觀產(chǎn)生了積極的影響。我相信,在今后的學習和實踐中,我將繼續(xù)努力,以更高的標準要求自己,發(fā)揮刑法知識的應用和創(chuàng)新能力,為社會的繁榮和進步做出自己的貢獻。
刑法小論文篇十一
【案情】:2010年5月,濱海市工商局副局長李強與其妻張曉麗(濱海市工商局工作人員)為在濱海市工商局團購住房中能多得一套住房,辦理了協(xié)議離婚手續(xù),但既未分割財產(chǎn)也未分居。7月,張曉麗高中同學王寧找到張曉麗,請求幫助其子進市工商局工作,并表示事成后一定給予感謝,張曉麗答應。后張曉麗未告訴李強,直接找到市工商局人事處處長趙鵬,要求其錄用王寧之子。趙鵬向李強匯報了張曉麗打招呼的情況,并提出可用點錄的方式解決,李強表示同意。9月,王寧之子在市工商局正式上班。為表示感謝,王寧到李強的辦公室送5萬元,李強以自己馬上要退休了,不能受影響為由拒絕,王寧說那就等退休以后再說,李強未置可否。3個月后李強正式退休。王寧以6萬元從移動公司拍得尾號為666666的手機號碼送給張曉麗,說:“這是個吉利的手機號,要值6萬元,感謝你和李局長解決了我兒子的工作?!睆垥喳悓⒋耸赂嬖V李強,李強說:“就一個手機號,哪值那么多錢?”后該號一直由張曉麗使用。
【分析】:本案中,主要有以下幾個行為需要運用刑法的思維加以分析和認定,一是李強和張曉麗嫁接離婚多騙取團購房行為的性質(zhì);二是張曉麗幫助其同學王寧的兒子進入工商局行為的性質(zhì);三是李強在張曉麗幫助其同學兒子進入工商局工作的過程中其行為的性質(zhì)如何認定;四是王寧的行為如何認定,下面我們來一一分析。
首先,對于王寧行為的性質(zhì)比較容易認定,其行為完全符合行賄罪的構成要件,由于此行為不存在任何爭議,此處不再贅述。
其次,針對李強和張曉麗假接離婚多騙取團購房行為是否可以定為詐騙罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,詐騙罪是指是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。李強和張曉麗主觀上是不是具有非法占有公有財產(chǎn)的目的,客觀上是不是實施了以虛構事實或者隱瞞真相的方法騙取公共財產(chǎn)的行為,是判斷其是否構成詐騙罪的兩個關鍵要素。在此種情況下,我們必須對二人離婚的客觀效力和法律效力進行評判。我國婚姻法規(guī)定,婚姻自由,既包括結(jié)婚自由,也包括離婚自由。但離婚畢竟關系到婚姻家庭關系的鞏固和社會關系的穩(wěn)定,所以離婚自由也要受到一定的限制。盡管我國婚姻法對協(xié)議離婚當事人沒有用“感情確已破裂”加以限制,允許雙方自愿合意到婚姻登記機關辦理,但無論是從客觀事實上講還是從法律的立法目的上講,協(xié)議離婚的實質(zhì)要件依然應當為夫妻感情破裂。如果不牽涉到公共財產(chǎn)的所有權,那么根本不需要對二人的協(xié)議離婚是否真實進行評價,這是他們二人之間的問題,如果二人的離婚行為已經(jīng)直接影響公共財產(chǎn)的所有權,影響到國家房改政策的落實,就必須對二人離婚的真實用意進行了解,對其客觀效力進行評判。筆者認為,如果二人的離婚雖經(jīng)過了婚姻登記機關的認可,但二人并未分家,依舊以夫妻名義生活,夫妻關系并未發(fā)生實質(zhì)改變,則二人的行為屬于以合法手段掩蓋非法目的。從主觀上講,二人離婚的真實目的并不是源于“感情確已破裂”,而是為了多分一套團購房,即李強和張曉麗是為達到多分得一套團購房的目的,偽造離婚手續(xù),最終騙取了一套團購房,因此對他們離婚這一“合法行為”背后所掩蓋的非法目的應當給予適當?shù)奶幜P。所以,通過對客觀事實的判斷,可以認定二人的協(xié)議離婚只不過是非法侵吞公共財產(chǎn)的一種手段,是詐騙罪中虛構事實和隱瞞真相的具體表觀。因此根據(jù)二人的主觀意圖和客觀行為方式,二人的行為完全符合詐騙罪的主客觀要件,應當按詐騙罪定罪處罰。
再次,針對張曉麗和其丈夫在幫助其同學兒子進入工商局工作的行為應當如何認定的問題,主要涉及到利用影響力受賄罪與受賄罪共犯的辨析。根據(jù)《刑法》第25條的規(guī)定:成立共同犯罪,行為人應當具有共同的犯罪故意和共同的犯罪行為。基于此,國家工作人員與特定關系人構成受賄罪共同犯罪需要同時滿足共同的受賄故意和共同的受賄犯罪行為兩個條件。
《全國法院審理經(jīng)濟犯罪案件工作座談會紀要》(以下稱《紀要》)和最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下稱《意見》)分別對受賄罪共同犯罪進行了明確的規(guī)定。其中,《紀要》規(guī)定:非國家工作人員與國家工作人員勾結(jié),伙同受賄的,應當以受賄罪的共犯追究刑事責任。國家工作人員的近親屬向國家工作人員代為轉(zhuǎn)達請托事項,收受請托人財物并告知該國家工作人員,或者國家工作人員明知其近親屬收受了他人財物,仍按照近親屬的要求利用職權為他人謀取利益的,對該國家工作人員應認定為受賄罪,其近親屬以受賄罪共犯論處。近親屬以外的其他人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,收受請托人財物后雙方共同占有的,構成受賄罪共犯。國家工作人員利用職務上的便利為他人謀取利益,并指定他人將財物送給其他人,構成犯罪的,應以受賄罪定罪處罰。
《意見》指出:特定關系人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,同時授意請托人將有關財物給予特定關系人的,構成受賄罪共犯。特定關系人以外的其他人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,收受請托人財物后雙方共同占有的,以受賄罪的共犯論處。
綜合以上法律文件,筆者認為以下四種情形構成受賄罪共同犯罪:(1)特定關系人向國家工作人員代為轉(zhuǎn)達請托事項,收受請托人財物并告知該國家工作人員;(2)國家工作人員明知特定關系人收受了他人財物,仍按照其要求利用職權為他人謀取利益;(3)特定關系人以外的其他人與國家工作人員通謀,由國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,收受請托人財物后雙方共同占有;(4)國家工作人員與特定關系人通謀,國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益,并授意請托人將財物給予特定關系人。
利用影響力受賄罪是《刑法修正案
(七)》規(guī)定的新罪名,是指與國家工作人員關系密切的人,通過該國家工作人員職務上的行為,或者利用該國家工作人員職權或者地位形成的便利條件,通過其他國家工作人員職務上的行為,為請托人謀取不正當利益,索取請托人財物或者收受請托人財物,數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的行為。利用影響力受賄罪的立法旨在于彌補法律漏洞,懲處那些利用國家工作人員職權和地位收受賄賂的與國家工作人員關系密切的人。這些人主要指與國家工作人員有血緣、親屬、情人、同學、同事、朋友、戰(zhàn)友等關系或者其他特殊利益關系的人。正因為這種密切的關系,行為人可以輕而易舉地對國家工作人員施以影響,令其在不知情的情況下利用職務便利為他人謀取不正當利益;或者不必直接通過該國家工作人員的職權便利,而只要利用其身份和地位便足可以影響其他國家工作人員,直接利用他們的職權便利為請托人謀取不正當利益。利用影響力受賄罪中,與行為人關系密切的國家工作人員在不知情的情況下,其身份、地位及職權成為了行為人獲取非法利益的工具。
綜合以上分析,我們可以看出,與國家工作人員關系密切的人員收受請托人財物,利用國家工作人員的職權和地位,為請托人謀取不正當利益的行為,既可能構成受賄罪的共犯,也可能構成利用影響力受賄罪。區(qū)分的關鍵在于國家工作人員與特定關系人之間是否存在共同的受賄故意和共同的受賄行為,即通謀。如果存在通謀,那么屬于受賄罪的共同犯罪;如果沒有通謀,只是特定關系人利用國家工作人員的地位和職權實施行為,那么該國家工作人員因為沒有犯罪故意和犯罪行為而不構成犯罪,特定關系人不構成受賄罪的共犯,而應當以利用影響力受賄罪論處。本案中,張曉麗利用其丈夫李強工商局副局長的身份和地位,為了幫助其同學的兒子進入工商局工作,令市工商局人事處處長趙鵬幫助辦妥此事,張曉麗行為的定性取決于其與李強之間是否存在通謀,如果存在,那么二人構成受賄罪的共同犯罪;如果不存在,則邵某因為缺乏犯罪故意和犯罪行為而不構成犯罪。李某單獨構成利用影響力受賄罪。根據(jù)案情可知,張曉麗與李強之間并沒有通謀,雖然人事處處長將張曉麗打招呼的事情告知了工商局副局長李強,但是這并非是張曉麗主觀上的要求,因此此處不構成張曉麗與其丈夫李強的通謀,故在本案中張曉麗的行為應當認定為利用影響力受賄罪,而非受賄罪的共犯,其丈夫應當認定為受賄罪,同時,工商局人事處主任應當認定為受賄罪的共犯。
綜上所述,本案中張曉麗應當以詐騙罪和利用影響力受賄罪二罪并罰定罪處罰;李強應以詐騙罪和受賄罪二罪并罰定罪處罰;王寧應當以行賄罪定罪處罰;工商局人事處主任應當以受賄罪共犯定罪處罰。
刑法小論文篇十二
時間、空間、物質(zhì)和能量構成了這個宇宙和物質(zhì)的世界,時間與空間是一個整體,這兩者之間存在著密不可分的相互作用。法律存在于時空中,應當隨著時空的改變而靈活地應對不同的刑事問題。因為法律具有強大的威嚴性與實踐性,那么要想實現(xiàn)法律真正的效力就必須得在時空表達上滿足精準性的需要,但是達到這種精準性會對法律的機械性做出極大的挑戰(zhàn)。所以,我們首先要能夠在法律的時空上進一步了解、熟悉法律,以哲學的視角來進行合理的思考和改變,這樣會非常有利于我們加深對法律的認識以及更好地促進法律本身的改善和進步。法律的制定要想與時空保持著相對運動,還得要從時間上對其實施的前景進行預測,這也是法律立法前需要考慮在內(nèi)的潛在時空。
二、刑法的時間效力與空間效力。
1.刑法的時間效力。我國刑法上的“時間效力”,簡稱為“時效”。顧名思義,也就是說效力的存在是有起止年限制約的,是將追訴權和行刑權的有效期限限定在法定期間之內(nèi)的規(guī)章制度。如果你在法定的時間內(nèi)沒有行使上述權力,那么你的這些權力便已經(jīng)喪失了,法定期限后不能再行駛。總而言之,刑法的時間效力,就是規(guī)定了刑法在時間上的適用范圍,即刑法開始生效時間、終止生效時間以及對刑法生效前的行為是否適用即是否存在溯及力。
2.刑法的空間效力。刑法的空間效力就是指刑法對地域和人群的管轄,也就是要解決刑事管轄權的范圍問題。刑法的空間效力范圍應該遵循以下四個基本原則:(1)屬地原則。也就是說按照地域為標準,只要你在現(xiàn)今所生活的領域內(nèi)犯了罪,無論是國人還是外國人,都得遵循法律。(2)屬人原則。以人的國籍為基本參考標準。(3)保護原則。(4)普遍管轄原則。以保護國際組織的整體利益為原則,只要是侵犯了規(guī)定的侵害國際社會共同利益的犯罪,不管你是哪國人,也不管你在哪兒犯的罪,都得遵循本國刑法??偟膩碚f,刑法的空間效力即刑法適用的地域范圍,用來解決什么地方的犯罪以及什么人犯罪的復雜問題。
三、刑法時空效力沖突的協(xié)調(diào)。
1.沖突規(guī)范的模式選擇――來自國際私法學的參照?,F(xiàn)今大部分的國家刑法時空效力所在的法律體系較為機械、單一,都是明顯地僅僅針對自己國家的刑法,這實際上也就是沖突法理論上所謂的單邊沖突規(guī)范。所以當不同的.國家針對相同的涉外犯罪案件時,會不由自主地維護自己國家的主權,即會爭相地采用本國刑法的去解決問題,刑法空間效力上的矛盾也因此產(chǎn)生。各國刑法上的規(guī)章制度難免存在較大差異,這就使得使用哪個國家的刑法規(guī)定來處理國際案件成為至關重要的關注點,這也正是各國對于刑事管轄權的搶占達到白熱化的原因所在。那么,我們可以參照國際私法學,將刑法空間效力的規(guī)定歸結(jié)為沖突規(guī)范,在沖突法的道路上尋找方向和出路,爭取解決類似的國際刑法犯罪案件。
2.指引外國刑法適用之理由論證。如果刑法空間效力的規(guī)定能夠指引外國刑法的適用,那么國家間刑法空間效力的沖突就能在很大程度上得到緩和。承認可以適用外國刑法,可以增強人們在各國間往來的信心,減少因不了解他國刑法而對可能在他國遭到的無妄之災的擔憂,特別是還有利于保障犯罪人的人權。
3.重疊適用的沖突規(guī)范與輕法原則。雖然現(xiàn)在仍有一些人認為在我們自己主權的國家領域范圍內(nèi)適用外國的刑法,是令人驚訝、匪夷所思的舉措。主要原因存在于國民們腦海中根深蒂固的主權思維的阻礙以及要想適用外國刑法,本國在立法技術上仍存在很大的屏障,并且難以跨越。但是,我們認為重疊適用外國刑法目前來說對于協(xié)調(diào)刑法的空間效力上的矛盾與沖突來說是一個比較合理的方法。這樣做,不僅有利于本國利益的發(fā)展,又能照顧到外國刑法的效力。
四、結(jié)語。
現(xiàn)如今,隨著科技的進步和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,刑法的時間效力與空間效力出現(xiàn)了很多的局限性,讓很多違法犯罪分子有機可趁,鉆了刑法效力漏洞的空子。本文主要為我們介紹了刑法立法的時空效力現(xiàn)狀,并提出了合理、全面的改善措施。法律具有強大的威嚴性與實踐性,那么要想實現(xiàn)法律真正的效力就必須得在時空表達上滿足精準性的需要,但是達到這種精準性會對法律的機械性做出極大的挑戰(zhàn)。所以,我們首先要能夠在法律的時空上進一步了解、熟悉法律,以哲學的視角出來來進行合理的思考和改變,這樣會非常有利于我們加深對法律的認識以及更好地促進法律本身的改善和進步。法律的制定要想與時空保持著相對運動,還得要從時間上對其實施的前景進行預測,這也是法律立法前需要考慮在內(nèi)的潛在時空。
刑法小論文篇十三
論安樂死合法化
姓名:劉雅婷
班級:2013級會計學系專科三班
學號:130322339
上課時間:周一9 10節(jié)
序號:107
論安樂死合法化
安樂死,亦稱尊嚴死,源于希臘文“euthanasia”一詞,原意是指“快樂地死亡”、“尊嚴地死亡”,它是在西方文明中殺死那些身患不治之癥、年老或者身體嚴重畸形者的社會政策下產(chǎn)生的一個專門術語。安樂死以特定的方式剝奪了特定對象的生命權利,無論在主觀罪過上,還是在客觀表現(xiàn)形式上,乃至在侵害的客體對象上都與故意殺人罪的構成要件完全一致。任何故意剝奪他人生命的行為都構成犯罪,安樂死也不能例外。
一:安樂死的起源與發(fā)展
早在古斯巴達,就有可予處死不健康嬰兒的安樂死記錄.在古羅馬和古希臘,殺死嬰兒、自殺和各種安樂死行為更是廣為人們接受。縱觀各國安樂死立法的進程,最早出現(xiàn)的是1906年美國俄亥俄州的安樂死法案。30年后,英國于1936年成立了自愿安樂死協(xié)會,且于同年向英國國會提出了安樂死法案.該年美國也發(fā)起成立了“自愿安樂死協(xié)會”,但由于有披著“合法殺人”外衣的嫌疑,遭到了民眾的紛紛反對。1938年,希特勒借口實施安樂死,建立了安樂死中心,殺死20多萬人,這使安樂死籠罩上恐怖的陰影,阻礙了安樂死的蓬勃發(fā)展。到1976年9月30日,加利福尼亞州州長簽署了第一個《自然死亡法》[3](加利福尼亞州健康安全法),規(guī)定“任何成年人可執(zhí)行一個指令,旨在臨終條件下中止維持生命的措施”。是年,在日本東京舉行了“國際安樂死的討論會”,會議宣稱要尊重人的“尊嚴的死”的權利.1993年2月4日,英國最高法院裁定英國第一例安樂死的案件,同意了年僅21歲患者的父母和醫(yī)生的申請,停止給他輸入營養(yǎng)液。1993年2 月9 日荷蘭參議院通過了關于“沒有希望治愈的病人有權要求結(jié)束自己的生命”的法案,成為世界上第一個通過安樂死立法的國家。受此影響,澳大利亞北部地區(qū)議會于1995年也通過了“安樂死法”(但實施不到兩年即廢止)。2000年10月26日,瑞士蘇黎世市政府通過決定,自2001年1月1日起允許為養(yǎng)老院中選擇以“安樂死”方式自行結(jié)束生命的老人提供協(xié)助。2001年4月10日,荷蘭議會上議院以46票贊成,28票反對的結(jié)果通過了安樂死法案。為了避免濫用安樂死,造成非正常的死亡,法案本身規(guī)定了非常嚴格的條件:患者的病情必須是不可治愈的、患者遭受的是難以忍受的無限折磨、患者必須在意識清醒的情況下,經(jīng)過深思熟慮后,完全自愿地接受安樂死。荷蘭醫(yī)生并沒有決定安樂死的權利,他們必須嚴格按照法律程序辦事,否則將受到起訴;同時,實施安樂死的醫(yī)生必須咨詢另一名負責醫(yī)生的意見。[4]于是荷蘭成為了當今世界上第一個將安樂死合法化的國家,安樂死運動在一國已徹底取得了勝利。比利時眾議院于2002年5月16日通過了“安樂死法案”,允許醫(yī)生在特殊情況下對病人實行安樂死,從而成為繼荷蘭之后第二個使安樂死合法化的國家。西班牙也正在醞釀就此問題立法.從以上國外對安樂死立法可以看出:無論是哪一個國家的安樂死法案其安樂死的對象都主要是那些患了絕癥,目前無法救治,或是一直處于人為條件下維持心跳、呼吸或意識已處于昏迷狀態(tài),雖生猶死的病人,且均規(guī)定了必須是處于自愿的還要經(jīng)過嚴格的審查及一定的程序后才予以實施.這實際也是對生命權予以保障的一種方式。
其實在我國,學者也曾多次提出了安樂死的立法需要,并于1998年,由山東省中醫(yī)藥大學課題組經(jīng)過20年的研究,提出了《安樂死暫行條例(草案)》,[5]但目前,我國法律還沒有關于安樂死的成文法,也就是說,法律沒有授權個任何機構和個人實施安樂死的權利。但是從1992年起我國全國人大提案組每年都會收到要求使安樂死合法化的提案.而在1986年陜西省一名叫王明成的男子為身患絕癥的母親實施了安樂死的首例案件到現(xiàn)在無數(shù)身患絕癥的人請求政府給予安樂死來看,安樂死在我國被國人在意識和心理上所接受,并且默許這種行為。雖然各界人士及群眾均普遍認同了安樂死,但由于安樂死是涉及醫(yī)學、哲學、倫理學和法學的綜合命題,對于安樂死的各種爭論仍在繼續(xù)進行著。
二:安樂死是否合理
客觀地說,在我國刑法學界,長期占據(jù)著學術權威地位的學者們主觀觀點一直傾向于安樂死行為是犯罪行為,而司法實務部門在處理這類案件時也同樣持肯定的態(tài)度。但是,值得注意的是,安樂死這種特殊的行為尤其是其中的消極安樂死幾乎從人類社會發(fā)軔之初就已經(jīng)存在,并且社會越發(fā)達,人類文明水平越高,社會對安樂死行為就越寬容、越支持。同時,反對安樂死合法化的意見在當今世界也不絕于耳。支持者與反對者的觀點相互對立。
儒家思想中認為死亡是一種自然規(guī)律,不可抗拒,《論語》中也有“生死有命”的說法。儒家對于死亡應該秉持一種順其自然的態(tài)度。但是在生與死的問題上,儒家特別重視生命的生的質(zhì)量。《老子·二十五章》中說:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”道家家認為,天地人皆在道法之中,道即是自然規(guī)律,人由生到死的過程是自然界中的客觀規(guī)律。從這一點上說,道家與儒家的生死觀是相同,都尊重死亡的是自然規(guī)律的結(jié)果。安樂死是違反生老病死自然規(guī)律的反自然行為,削弱了人類戰(zhàn)勝災難的力量和勇氣。同時,確定患者是否真正愿意安樂死很困難,安樂死有被濫用的危險。雖經(jīng)病人的同意,也不能阻卻其殺人的違法性。他們覺得生命是神圣的和至高無上的,醫(yī)學倫理要求醫(yī)生必須盡一切可能救助病人的生命。醫(yī)療行為的目的是盡其所能,力求使病人的病情好轉(zhuǎn),而安樂死則要提前結(jié)束人的生命,不能認為是醫(yī)療行為。不可逆的診斷未必準確,不僅醫(yī)學的發(fā)展可以使絕癥可治,現(xiàn)實中更有許多病例是醫(yī)學無法解釋的奇跡(如植物人數(shù)年后蘇醒),應該給病人以這樣的機會。法律允許安樂死可能會被別有用心的人利用來犯罪,歷史上更有過納粹借安樂死來進行屠殺的教訓。
但我認為安樂死是處于絕癥無望的病人自覺自愿的選擇生死的一種行為,沒有遭受到任何外力的強迫,是病人內(nèi)心真實的意思表示,這種行為是有道德責任和價值的。人們(包括病人本身)選擇安樂死均是由于病痛的折磨已是無法言語,并且死亡也是不可避免,為了減輕病人及其家屬的各種來自肉體和精神上的折磨才產(chǎn)生安樂死的想法.這時的安樂死已不再是“死亡”這個冷漠的詞匯所能反映的,就像戰(zhàn)場上有的人為了讓無法救治的受重傷的心愛的戰(zhàn)友免受痛苦或敵人的折磨,會在此戰(zhàn)友的懇求下?lián)]淚結(jié)束他的生命一樣。當我們用心去體會的時候,我們會發(fā)現(xiàn)安樂死帶給戰(zhàn)友或病人的是找到歸家的路途,這時在人們的內(nèi)心深處總會有同情之心產(chǎn)生,對于死者是惋惜,對于生者是憐憫,而絕不會去責備生存下來的人。追求生命質(zhì)量是實現(xiàn)生命價值的重要目標,當一個人的生命只具有純粹生物學意義上的存在或是只能在巨大痛苦中等待死亡時(生命質(zhì)量已大大降低),醫(yī)生卻硬要拖延以使他承受痛苦,實際上是對病人的虐待,恰恰是一種不人道。病人身患不治之癥,瀕臨死亡,痛苦難當,希望早日擺脫痛苦,對其實施安樂死,符合人道主義精神。社會資源是有限的,對一個無望挽救的絕癥患者投入大量的醫(yī)療力量實際上是浪費,應當將這些寶貴而有限的醫(yī)療資源節(jié)省下來用于救助那些可能治好的病人。死亡并非永遠是人類的敵人,應正確看待死亡。生和死都是宇宙萬物的基本問題,死亡不過是事物的自然序列中的一環(huán)。
三:安樂死在中國合法化的可行性 安樂死的行為不構成故意殺人罪 安樂死非罪化是安樂死合法化首先要解決的問題。只有先解決它,才能幫助司法機關正確斷案,不被形式上的假象所蒙蔽,以避免公民(主要是醫(yī)生)因?qū)Σ∪藢嵤┤说赖陌矘匪蓝诲e誤追究刑事責任,從而有利于實現(xiàn)對公民人權的保護。
根據(jù)我國刑法理論對犯罪本質(zhì)的規(guī)定,任何一種犯罪都必須具備三個特征:社會危害性、刑事違法性及應受刑罰性。這三個特征具有刑法意義上的因果關系。而社會危害性是三個特征中最基本的特征,也是犯罪最本質(zhì)的特征,故一個不具備社會危害性的行為當然不具備犯罪的其余兩個特征。我認為以安樂死是“排除社會危害性”的行為。因為如果說安樂死行為是犯罪的話,則根據(jù)在于說它侵犯了人的生命權。安樂死不是對生命的處置,而是對生命終結(jié)的處置,是行為人依病人承諾對病人死亡方式采取的人工調(diào)控。它不是對生命權的侵犯,相反,它是在尊重病人生命權的基礎上的對病人死亡方式采取的優(yōu)化處置。采取這種優(yōu)化處置,不但可以解除絕癥患者的痛苦,保持其人格尊嚴,而且可以減輕社會與其家屬的物質(zhì)、精神負擔。從這個意義上說,實行安樂死不但不具有社會危害性,反而對社會有益?;诖?,實行安樂死的行為因不具備社會危害性,也就當然不具備刑事違法性和應受刑罰性。因此,實施安樂死的行為不是犯罪。最后,根據(jù)故意殺人罪的具體犯罪構成要件來看,安樂死-特別是采用作為方式實施的安樂死-雖然與故意殺人罪的客觀方面有某些相似,但在本質(zhì)上二者是兩個不同性質(zhì)的行為,不能混為一談。第一,二者客體不同。故意殺人罪侵犯的客體是人的生命權。即使是出于同情等動機而實施的幫助自殺行為也侵犯了他人的生命權。因為被害人非必然死亡之人(不是指終極意義上的死亡),行為人可以采取規(guī)勸或其它措施去避免死亡的發(fā)生,但行為人不但沒有采取措施去避免,反而主動促使其發(fā)生,故其行為侵犯了他人的生命權。安樂死則沒有侵犯病人的生命權。因為安樂死的適用對象都是特定的患有不治之癥的垂危病人。他們的生命在短期內(nèi)已確定將終結(jié)。這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。故實施安樂死只是遵守這一法則而對病人的生命終結(jié)方式進行人工優(yōu)化。因此,安樂死不侵犯人的生命權;第二,二者主觀方面不同。故意殺人的行為不論其殺人的動機是為情為仇或其他,其直接目的都是非法剝奪他人的生命,行為人都具備主上的罪過,而實施安樂死的行為人往往是在病人主動請求下,出于同情、憐憫等心理,按嚴格條件和程序?qū)ζ鋵嵤┌矘匪溃渲苯幽康膬H是解除絕癥病人不堪忍受之痛苦,因而主觀上無罪過,因此,從犯罪構成的角度講,實施安樂死的行為不構成故意殺人罪。
綜上所述,我認為實施安樂死不構成故意殺人罪,也不應當將其作為其他任何名義下的犯罪來處理。因此,除刑法理論上應對其正名以外,司法機關在實踐中應該停止將其作為犯罪來處理,以避免錯誤地使有關當事人承擔刑事責任。
刑法小論文篇十四
刑法作為法治國家的一個重要組成部分,對維護社會秩序、保護公民權益起著重要作用。在學習和研究刑法的過程中,我深感刑法對于社會和個人的意義和影響。在此分享我對刑法的心得體會,以期能夠?qū)π谭ǖ膽煤瓦\用有更深入的理解。
第二段:刑法的意義與價值。
刑法作為法律制度的組成部分,具有深遠的意義與價值。首先,刑法可以維護社會秩序。刑法通過明確的法律規(guī)定,規(guī)范人們的行為,約束其不合法的行為,從而維護社會的正常運行。其次,刑法可以保護公民的合法權益。刑法規(guī)定了公民的基本權利,同時也規(guī)定了違法行為所應承擔的法律責任,保護了公民的人身和財產(chǎn)安全。再次,刑法有利于犯罪的預防和打擊。刑法的存在和應用可以起到震懾作用,使犯罪分子對違法行為望而卻步。
第三段:刑法的原則與規(guī)范。
刑法的核心是依法治國,因此有一系列的原則和規(guī)范。首先,刑法的原則是罪刑相當。刑法規(guī)定了犯罪與刑罰之間的必然聯(lián)系,對不同的犯罪行為規(guī)定了相應的刑罰。這體現(xiàn)了法律的公正和平等原則,保證了刑罰的公正性和合理性。其次,刑法規(guī)定了犯罪的成立和犯罪人的責任。刑法規(guī)定了不同犯罪行為的構成要件和構成要素,明確了犯罪行為的認定標準。此外,刑法還規(guī)定了犯罪人的責任和法律后果。再次,刑法對刑罰的執(zhí)行提出了規(guī)定。刑法規(guī)定了刑罰的執(zhí)行方式和執(zhí)行程序,保障了刑罰的合法性和透明性。
第四段:刑法的局限與不足。
雖然刑法有非常重要的意義和價值,但也存在一些局限和不足之處。首先,刑法的反應性有一定局限性。刑法常常是針對已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為制定的規(guī)范,對于可能發(fā)生的犯罪行為的預防有一定難度。其次,刑法的應用存在主觀性。刑法的應用往往需要法官根據(jù)特定情況做出判決,而法官的主觀因素可能會對判決結(jié)果產(chǎn)生影響,導致刑法的適用存在一定的不確定性。再次,刑法作為一門學科,存在一定的復雜性。刑法的學習和理解需要具備一定的法律知識和思辨能力,對普通公民來說可能比較難以理解和應用。
第五段:個人的學習體會。
在學習刑法過程中,我深感刑法的剛性與溫情并存。刑法有堅強的底線,對嚴重違法犯罪行為給予了相應的嚴厲刑罰,保障了社會正常運行。但同時,刑法也注重對于被告人的人權保護和個別情況的適用。學習刑法使我更加理性地看待社會問題和個人行為,對法律的尊重和遵守有了更深入的認識。
總結(jié):
刑法作為法治社會的基石,對于維護社會秩序和保護公民權益起著重要作用。刑法的意義和價值體現(xiàn)在維護社會秩序、保護公民權益和打擊犯罪;刑法的原則和規(guī)范包括罪刑相當、犯罪的構成和后果、刑罰的執(zhí)行;刑法存在反應性和主觀性的局限,學習刑法需要具備一定的法律知識和思辨能力;在學習刑法的過程中,我感受到了刑法的剛性與溫情,并對法律的尊重和遵守有了更深入的認識。刑法的學習與理解需要不斷地積累和思考,希望通過對刑法的研究和實踐,能夠更好地應用刑法,維護社會的正常秩序和公民的合法權益。
刑法小論文篇十五
刑法作為一門法律學科,旨在維護社會秩序、保護公民權益、懲治罪犯。學習和研究刑法,我深深地感受到了刑法的嚴謹性和社會正義的追求。在這個過程中,我通過學習理論知識和實踐經(jīng)驗,逐漸體會到了刑法的真諦和應用的實際意義。本文將以五段式的連貫結(jié)構,分享我對刑法的心得體會。
首先,刑法是社會的一道防線。在整個學習過程中,我深刻體會到刑法將犯罪行為視為對社會的傷害,其目的在于恢復正義和保護社會秩序。刑法的基本原則是對犯罪行為實施法律制裁,這使得刑法具有了強制性和反社會性的特征。刑法的存在使人們不敢輕易違反法律規(guī)定,從而維護了社會的正常運行。刑法的威懾力和懲戒效果可以有效遏制犯罪行為的發(fā)生,促進社會的和諧發(fā)展。
其次,刑法是保護公民權益的工具。刑法的本質(zhì)是保護公民的合法權益和人身安全。通過對犯罪行為的審判和處罰,刑法可以為未受侵害的公民恢復正義,同時也可警示其他人不要侵犯他人的權益。在這個過程中,我領悟到了法律規(guī)范的重要性和權力的合理運用。刑法必須尊重公民的權利,確保審判過程的公正、平等和合法。
再次,刑法是人治理想的體現(xiàn)。刑法是法治社會的重要組成部分,它的目標是通過規(guī)范性法律來限制各類犯罪行為。刑法的刑罰種類繁多,不同的刑罰適用于不同的犯罪行為,這要求刑事司法機關嚴格依法辦案。在學習刑法的過程中,我深化了對法治社會的理解和對法律體系的認識。刑法的運用必須符合法律規(guī)定和程序,保護被告人的合法權益,確保司法公正。
此外,刑法的適用離不開實踐和理論相結(jié)合。刑法是一門實用的學科,它需要理論與實踐相結(jié)合,才能更好地實現(xiàn)其目標和任務。在實踐中,我深刻感受到了案件分析和罪名適用的復雜性。刑法的適用需要對案件的細節(jié)進行全面的分析和判斷,需要考慮到各種因素和情況,才能得出正確的判決結(jié)果。同時,理論的學習也為實踐提供了指導和支持,使我能夠更準確地理解和應用刑法的規(guī)定。
最后,刑法的進步需要持續(xù)的學習和研究。刑法是一個不斷發(fā)展的學科,隨著社會和國家的進步,刑法也在不斷更新和完善。作為刑法的學習者和從業(yè)者,我們需要不斷學習和研究最新的法律規(guī)定和最新的司法實踐,保持與時俱進。只有通過不斷地學習和實踐,才能更好地理解和應用刑法,為維護社會秩序和保護公民權益做出更大的貢獻。
總之,通過學習和研究刑法,我深刻體會到了刑法的重要性和實用價值。刑法不僅是社會的一道防線,也是保護公民權益的工具,更是人治理想的體現(xiàn)。刑法的學習需要理論與實踐相結(jié)合,持續(xù)的學習和研究也是刑法進步的動力。希望在今后的學習和實踐中,能夠不斷提高自己的刑法素養(yǎng)和應用能力,為刑法的發(fā)展和社會的進步做出自己的貢獻。