新聞是一種通過報道事實和觀點來傳遞信息和引起公眾關注的媒體形式??偨Y要經常反思和修正,力求越寫越好。接下來將呈現(xiàn)一些具體實例,希望能夠為您提供一些思路和參考。
證據的論文篇一
我國民事訴訟在證據的提出方式上,最初實行的是最廣泛意義上的隨時提出主義,亦即在民事訴訟程序開始和庭審辯論終結前當事人都可以實施舉證行為。但因為當事人法律意識的參差不齊和一些當事人對訴訟技巧的濫用,致使這種做法在司法實踐中產生了一系列難以克服的弊端,例如證據突襲和訴訟拖延。因此,為解決這一問題《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》出臺后設置了證據失權制度,明確規(guī)定了當事人舉證時間的臨界點,防止當事人舉證的遲延。證據失權主要包括兩方面內容:一是舉證期限,二是超過舉證期限的后果。證據失權制度是舉證責任制度的有機組成部分,是舉證責任的重要保障。證據失權制度與舉證時限制度有著密切的聯(lián)系,這種聯(lián)系在實踐中體現(xiàn)為證據失權制度的運作以舉證時限制度的落實為前提條件。
(一)證據失權的概念和構成要件。
所謂民事訴訟證據失權,指的就是負有提交證據責任的一方訴訟當事人如果未能按照約定或者法律規(guī)定,或法院指定的期限內向法庭提交證據,將依法視為放棄舉證權利,其提交的證據不再予以組織質證,也不能作為認定案件事實的依據,當事人因此而喪失證據提出權和證明權。其構成要件包括以下幾點:(1)證據失權的主體。我國證據失權制度的主體是民事訴訟中的當事人,且是負有提交證據責任的一方訴訟當事人。至于民事訴訟中的第三人是否也受到證據失權的約束?這一點在立法中未見明示,從字面來看似乎該制度也僅僅是對當事人進行約束。但我們認為,第三人作為民事訴訟程序的參與人,其舉證行為同樣與當事人的利益和程序的順暢密切相關,因此,在相應的失權告知保障的前提下,將民事訴訟中的第三人列入證據失權的對象也是尤為必要的。(2)證據失權的期限。我國證據失權制度的期限是在舉證期限內。這一舉證期限可由當事人約定,也可由法官指定不少于30天的一個期間。實務中若當事人約定期限過長,法官一般都會依職權進行指導,促使其從新約定合理的期限或為其指定相應期限。在舉證限期內,當事人應就其負舉證責任的事實所收集到的證據進行舉證。(3)證據失權的原因。證據失權的原因是當事人在約定或規(guī)定的舉證期限內怠于向法院提交證據,從而因其行為不再認定該證據的可使用性及證明意義。這種“怠于舉證”的行為應當理解為具有可歸責性的主觀懈怠,故意和重大過失的主觀因素可以視為證據失權的主觀原因,但一般過失以下或有正當理由逾期舉證的情況則應區(qū)別對待。這一問題在證據失權的例外部分有所涉及。(4)證據失權的后果。我國證據失權制度的后果是喪失證據的提出權利和證明權利。當事人承擔證明不能乃至敗訴的不利法律后果。當然,證據未能按時提交而喪失證明權利只是程序上的一種制裁,當事人的實體權利并未因此而喪失。(5)證據失權的例外。為了靈活化處理實踐中的證據失權問題《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》也規(guī)定了不受證據失權規(guī)制的例外情形,主要包括以下幾方面:(a)對方當事人同意質證的,不發(fā)生失權后果。(b)當事人主張的法律關系的性質或民事行為的效力與人民法院根據案件事實做出的認定不一致,人民法院通知當事人變更訴訟請求的,不發(fā)生證據失權后果,相應的人民法院應當重新指定舉證期限。(c)當事人在舉證期限內提交證據材料確有困難的,可以向人民法院申請延期舉證,是否準許由人民法院決定。人民法院準許延期舉證的,不發(fā)生證據失權后果。(d)當事人在舉證期限屆滿后所提交的是新的證據的,人民法院應當通知當事人在合理的期限內提出意見或者舉證。(e)當事人在延長的舉證期限內因客觀原因不能提交的不是新的證據,但不審理該證據可能導致裁判明顯不公的,應當作為新證據予以審理。
二、民事訴訟證據失權制度具體適用中存在的問題。
1.證據失權的取舍。是否要實行證據失權制度?這要從兩個方面來講。第一是民事訴訟中是否必須要有證據失權制度。這個問題似乎己經毋庸置疑。更為重要的是第二個問題,那么就是證據失權是否適合我國當下的國情?一方面,當前中國法制建設還不完善,在這種情況下推行證據失權制度確實存在著一定的阻力。對于法官來說,雖然有的法官可以嚴格依照規(guī)定將逾期證據拒絕,但是也有相當一部分的法官極不情愿用失權來制裁逾期舉證的當事人。即便如此,筆者認為,在中國實行證據失權仍然是有必要的。證據失權制度是舉證時限制度重要組成部分,如果沒有證據失權或者其他類似制度,那么舉證時限制度就等于一紙空文。因為這對于當事人來說,即使不按照法定或者約定的舉證時限舉證,也不會有任何不利后果,那么這一規(guī)定對他就毫無約束力可言,一旦遇到了需要使用拖延戰(zhàn)術或者證據突襲來獲得勝訴的時候,當事人就會毫不猶豫的使用那些手段,因為沒有任何不利后果。
2.證據失權審查程序的缺失《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第三十四條第一款規(guī)定“對于當事人逾期提交的證據材料,人民法院審理時不組織質證,但對方當事人同意質證的除外”。同時第四十三條第一款又規(guī)定“當事人舉證期限屆滿后提供的證據不是新的證據,人民法院不予采納”。人民法院組織質證,除對證據的內容進行質證外,還要對證據的形式,包括證據來源、產生的時間、證人的資格等進行質證。雖然面對一方當事人逾期提交的.證據,對方當事人持什么態(tài)度這一因素對于是否科以失權的制裁或效果具有決定性意義,但是第三十四條第二款規(guī)定逾期提交的證據不組織質證,試問不組織質證,如何能知曉該證據是否為“新證據”?可能有人會說《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》同樣對新證據的種類進行了界定,根據界定的范圍可確定是否為新證據。但是,不組織質證如何知道該證據是否為舉證期屆滿后新發(fā)現(xiàn)的證據,又怎么知道當事人在期限內沒有舉證的客觀原因呢?可見,在制度上,缺少一種認定證據失權的審查機制,由雙方當事人來對逾期提交的證據進行質證,由法官來居中裁判,對逾期的證據是否為新證據,是否失權做出裁決。這里可以借鑒美國立法的經驗,即采用審前程序的模式來作為證據失權的審查程序。
3.原被告救濟途徑不對等在我國當前的訴訟體制下,法院準許原告撤回起訴將使原告得以輕易規(guī)避證據失權制度所確定的不利后果。當原告有了一份超過舉證時效而失權的證據時,原告可以選擇撤訴,在法院做出準予撤訴的裁定后重新起訴,此時那份證據仍然具有證據效力,即使它曾經因為逾期舉證喪失了證據效力。也就是說,在民事訴訟中,原告在舉證期限內既沒提交證據,又沒有申請延期舉證,為了避免產生對自己不利的后果,可以選擇撤回起訴后重新起訴來進行救濟,其損失不過是有限的訴訟費及相關費用。可一旦被告在舉證期限內未舉證而且未提出延期申請,且其證據又不屬新證據時,該如何尋求同等程度的法律救濟呢?從《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》的規(guī)定來看,是沒有辦法的。
4.證據失權的效力不明晰證據失權按照效力分為相對失權和絕對失權。從我國的立法規(guī)定中很難看出證據失權效力是相對失權還是絕對失權。對此,筆者認為將證據失權規(guī)定為絕對失權是不妥當的,因為證據失權與民事訴訟中的其他失權諸如答辯失權、上訴失權、申請再審失權、提出管轄權異議失權有很大不同。其他失權有一個共同的特點是法律給當事人規(guī)定了一個合理的期限,當事人在這個期限里可以自主的決定是否行使某項權利,也不依賴于他人的配合。但是證據失權則不同。首先當事人提出證據,不論是否超出舉證時限,都說明了當事人有證明的意愿。然而證據并不同于其他文書,證據不是現(xiàn)成的,證據會隨著訴訟發(fā)展而產生新的需要。即便是在民事訴訟中有較大的主動權的原告,有時面臨被告提出的新的抗辯,可能也需要去尋找證據進行反擊,更不用說比較被動的被告了。而且證據失權的后果對當事人來說是相當嚴重的,提供證據的權利存在與否,很可能關系到最后訴訟的勝負。僅僅因為超過時間而讓木來可能勝訴的一方敗訴,似乎也略顯殘酷了。因此,證據失權規(guī)定的不明晰,將有可能被解讀為絕對失權,如此一來適用中必然會阻礙法官發(fā)現(xiàn)客觀真實,對那些缺少訴訟技巧的當事人也會造成實質上的損害,這有違法律的公平與正義。
基于以上論述,筆者認為對我國民事訴訟證據失權應做相應完善。在宏觀上,應當以修改民事訴訟法的方式將證據失權制度確定下來。微觀上,為使該制度更具操作性,宜從以下幾方面進行完善。
1.構建遲延證據的救濟性審查程序對于逾期提交的證據,筆者建議不要當即發(fā)動失權制裁,可以考慮引入一個當事人雙方圍繞應否失權進行辯論的程序,并在法官根據雙方辯論做出是否失權的裁決之后,對此再賦以當事人到一審程序終結時一并或單獨提起上訴的權利。一般來講,法官適用失權的效果或制裁有三個方面的因素必須或可以考慮衡量。首先必須判斷逾期提交證據的當事人一方是否存在延誤的故意或重大過失:其次是應該權衡當事人在程序上的過錯程度與可能給案件實體內容處理帶來的影響孰輕孰重:最后在一定情形下,還可以考慮當事人逾期提交證據的行為是否確實造成了訴訟的延誤。
2.完善庭前準備程序證據失權制度的適用要以當事人有充分的舉證條件為前提,否則就有失公正。因此應完善庭前準備程序,讓盡量多的證據在開庭前就進行交換,使當事人之間在庭前在法官的主持和引導下,就證據情況進行充分的交流和溝通,使其明晰雙方的訴訟力量,盡可能多地壓縮證據突襲的空間。給予了當事人充分的舉證時間和空間后,證據失權制度才會不顯得那么殘酷。
3.限制原告的不當撤訴原告的撤訴是規(guī)避證據失權制裁的手段,但這無形中將加大被告的訴訟負擔。因此,原告撤回起訴應以被告接受為條件,方能在該問題上達到雙方的平衡。建議現(xiàn)行法撤訴制度的規(guī)定修改為“原告撤回起訴,一般情況下要以被告同意為要件”。但是,如果法官認為被告沒有任何正當理由拒絕原告撤訴時,可以強制被告接受撤訴,被告不接受,則是濫用權利。但是,在原告提出撤訴要求時,如果被告還沒有采取任何實體上的防御行為,那么原告撤訴就不必以被告接受為要件。
4.構建民事訴訟失權制度的相關配套措施(1)充分行使法官釋明權。(2)除案情簡單、當事人沒有爭議的案件外,其他案件一般應實行證據交換,使雙方當事人對對方的證據心中有數,如需補充證據的,可以在證據交換后申請延期舉證,以窮盡其舉證手段。(3)對案件事實復雜、當事人分歧較大的,人民法院應當舉行庭前會議,以固定爭執(zhí)焦點,并要求當事人圍繞爭執(zhí)焦點舉證。(4)加強制度間的銜接性,修改增加、變更訴訟請求的規(guī)定,合理安排其與證據失權間的制度緩沖,使二者在民事訴訟立法的框架中能夠互不矛盾地發(fā)揮作用。
證據的論文篇二
摘要:數據挖掘學科的出現(xiàn),是對計算機領域的補充,在計算機領域的發(fā)展下發(fā)展迅速,引起了國內的重視,并在國家的大力促進下不斷發(fā)展,取得了階段性的成就,但是發(fā)展現(xiàn)狀仍然不容樂觀,本篇文章將針對數據挖掘的定義以及國內的現(xiàn)狀進行分析,并對其發(fā)展趨勢進行預測,目的在于加快我國的數據挖掘技術研究進程。
關鍵詞:數據挖掘;中國;現(xiàn)狀;發(fā)展;。
0引言。
隨著計算機的發(fā)展與數據量的增加,其對于數據的處理技術如生成、收集、儲存數據等的水平要求越來越高,因此新型的數據挖掘技術的出現(xiàn)是必然趨勢,替代了傳統(tǒng)落后的數據處理技術。我國對于數據挖掘技術的研究已經取得矚目的效果,但是應用程度不高,提高數據挖掘技術的實際應用成為了主要的問題,需要采取必要措施加快數據挖掘技術應用進程。
1數據挖掘的定義。
數據挖掘(dm)是一個新興的學科,學名叫做數據庫中發(fā)現(xiàn)知識(kdd),其出現(xiàn)在20世紀90年代,并在這三十年間發(fā)展迅速,它的主要工作領域為數據庫系統(tǒng)以及數據庫應用領域,其作用在于能夠從應用數據中提取隱藏的關鍵信息與知識,應用數據的范圍廣泛,不管是不完整的數據,還是受干擾的數據,數據挖掘技術都能夠通過對其數據的轉換分析或者模塊化處理進行識別與篩選,并提取和處理其中的有用信息。數據挖掘的目的在于通過對數據中信息的處理,篩選關鍵數據,發(fā)現(xiàn)被忽略的數據,從而尋找數據中的規(guī)律,為決策者提供合理科學的數據分析報告,幫助其作出最優(yōu)化的決策。
數據挖掘技術學科的本質在于加深對數據的使用層次,挖掘數據的內在含義并進行抽象化的概括,改變了以往數據只能簡單查詢的低級層次。數據挖掘具有先知性、實用性以及科學性的特點,同時數據挖掘的發(fā)展依賴于數據庫、人工智能統(tǒng)計學等計算機學科的快速發(fā)展,因此吸引了一大批專業(yè)人才加入到其的研發(fā)過程中,加快了其的研究發(fā)展進程。
證據的論文篇三
摘要:教育培養(yǎng)人以及如何培養(yǎng)人的問題,一直是古今中外人們探討的重點。工業(yè)革命以后,面向一般民眾的教育形成了現(xiàn)代意義的職業(yè)教育。這一時期,由于工業(yè)革命造就了大量的貧民,資產階級根據需要對貧民及其子女進行職業(yè)教育,主要形式是舉辦慈善學校、學徒學校、改造普通學校等,也就是說現(xiàn)代職業(yè)教育是伴隨著工業(yè)革命的產生而產生的。而職業(yè)化教育演變到今天,職業(yè)教育培養(yǎng)的人更接近于“器”而非獨立精神意義上的“人”,職業(yè)教育的弊病越來越凸顯。
關鍵詞:專業(yè)教育;自由教育;教育本質。
教育培養(yǎng)人以及如何培養(yǎng)人的問題,一直是古今中外人們探討的重點。要想更好地回答這一問題,我們不得不從教育觀的源頭說起。古希臘哲學家亞里士多德提出了“自由教育”(liberaleducation)的觀點,西方經典人文主義教育研究者們正是在這一教育理念下對教育本質提出了精辟的見解。而教育演變到今天,特別是大學教育階段,對人的培養(yǎng)越來越偏離了其本源,現(xiàn)在的教育更像一個個了無生氣的工廠,而我們所培養(yǎng)出來的人也像工廠流水線上生產出來的無精神內核的、統(tǒng)一模式的“器具”。以下從羅伯特·m·赫欽斯和莫蒂默·阿德勒對教育本質的探討,來揭示教育應該如何培養(yǎng)人的問題。
一、關于自由教育的淵源。
自由教育最早的提出者是亞里士多德,涂艷國對自由教育的解釋是“自由教育就是自由人的教育,是適應自由人的自由的教育”。[1]在亞里士多德那個時代,整個社會是由自由人和奴隸兩大部分人組成的。奴隸承擔著整個社會全部物質生活資料的生產任務,使得作為自由民的奴隸主階級可以不參加體力勞動而不必為衣食擔憂,從而可以把大量的時間和精力用于滿足精神方面的需要——學習知識、發(fā)展智慧。他們學習知識、發(fā)展智慧的目的既不是為了個人生存的需要,也不是為了社會的政治和經濟發(fā)展的需要,而是為了滿足他們個人精神生活的需要,或者像哲學家所說的是處于人作為理性的存在物對知識和理智生活的天然向往和愛好。可見,亞里士多德所指的“自由人”,是那些“不為衣食所困,無需參加體力勞動,有大量時間學習知識、發(fā)展智慧以滿足他們個人精神生活需要的人”。
自由教育應該是非常廣泛的普通教育,而不是狹隘的專門教育。自由教育的理想意味著個體的身體、道德和智慧的和諧發(fā)展。由此我們不難推斷,自由教育強調的是人們不出于功利目的,對精神的追求,對自我的提高和完善。
二、羅伯特·m·赫欽斯對教育目的和自由教育的探討。
羅伯特·m·赫欽斯對教育的探討主要涉及教育基礎和自由教育兩方面。
1.教育的基礎。
以上教育目標應如何實現(xiàn)呢?赫欽斯接下來作了回答,即通過自由教育來培養(yǎng)。
2.自由教育。
羅伯特·m·赫欽斯通過對自由教育的解讀來揭示自由教育的內涵,以及自由教育理念在美國的實踐,得出自由教育的目的是幫助人學會作為人的自我思考;發(fā)展人作為人的最高能力;賦予人智慧,而文明的達成是需要全人類的充分自由的發(fā)展。
三、莫蒂默·阿德勒對教育本質的重新認識。
莫蒂默·阿德勒提倡的是公平的基礎教育,對教育本質的重新認識主要體現(xiàn)在以下兩方面。
1.基礎學校教育的基本目標。
在莫蒂默·阿德勒看來,“基礎教育的目標對整個受學校教育者都應該是統(tǒng)一的”。[3]具體而言包括三重目的:第一,我們的社會提供給所有的孩子充分的個人發(fā)展機會。第二,所有的孩子達到一定年齡后,將成為有充分資格的、選舉權和其他政治職責的.公民。第三,當他們成年以后,所有或者絕大部分的孩子會從事某種職業(yè)以安身立命。[3]而以上目的的達成是通過基礎學校一般和自由教育實現(xiàn)的。根據以上的理念,莫蒂默·阿德勒將基礎學校的課程分為三部分:第一課程是知識教育;第二課程是心智技能培養(yǎng);第三課程是使學生達成一種對價值觀的理解。以上課程是相互遞進和相互補充的,是一種一般性的和自由的教育。
2.精華部分。
四、自由教育對我國當代教育的啟示。
從教育目的的角度,我們可以從以下三方面來理解自由教育。
1.自由教育是后續(xù)學習的基礎性教育。
從以上羅伯特·m·赫欽斯和莫蒂默·阿德勒對自由教育的定義中,我們看出他們都強調非專業(yè)性的特征,認為自由教育是一種基礎性教育,是為后續(xù)學習做準備的,并認為所有的更高深的、專業(yè)的知識都擁有一個共通的知識基礎,而這一共通的知識基礎就是自由教育。它是學生進行任何專業(yè)學習的準備,為學生提供所有知識分支的教學,這將使得學生在致力于學習一種特殊的、專門的知識之前對知識的總體狀況有一個綜合、全面的了解。
2.自由教育是社會生活的預備性教育。
從以上羅伯特·m·赫欽斯和莫蒂默·阿德勒對自由教育的探討中,我們可以看到社會民主生活和教育的密切關系。美國在二戰(zhàn)后特別重視民主主義社會秩序的構建,強調教育的目的是培養(yǎng)健全的公民,而這項任務的達成靠的是教育培養(yǎng)的“真正的人”——在生活中所應具備的知識、技能和態(tài)度來達成。因此自由教育是指非職業(yè)性和非專業(yè)性的教育,其目的在于培養(yǎng)健全的個人和自由社會中健全的公民。
教育作為一種社會性活動,其目的無法規(guī)避和漠視社會的需求。一定的教育目的作為人們關于教育對象應有教養(yǎng)的預想,植根于社會生活的需要。而現(xiàn)實中人們往往過于強調教育對生活的適應性,用功利性的眼光來看待教育,將學校教育變成職業(yè)訓練的場所,忽視學生內在的發(fā)展需求和學習的內在動機。
3.自由教育是人格發(fā)展完善的教育。
因此,自由教育的目的應該指向其活動的內部,即發(fā)展個體的智力潛能和陶冶個體的道德性格。而這種智力和道德的發(fā)展不是為了滿足外部需求,而是要滿足個體自我實現(xiàn)的需求。根據內在目的的自我補償性,推論出自由教育的動機和興趣是可以來自其過程本身的,不需要借助外界因素的推動,因此能排除功利的價值取向。
新中國成立以來,我國的大學教育一直以專業(yè)教育為主。特別是受蘇聯(lián)模式的影響,1952年的院系調整,在強調專業(yè)教育的基調下,進行了全國范圍的大學重組,取消多科性、綜合性大學,成立單科專業(yè)學院。雖然也有人指出院系調整為當時培養(yǎng)出許多社會急需的科技人才和干部,在歷史上功不可沒。但是不可否認在此后的數十年里,專業(yè)教育被不斷強化,實用主義大肆泛濫,甚至于文科專業(yè)大量削減,理科教育界提倡“理向工靠”,造成重工輕文的狀態(tài)。改革開放以后,雖然專業(yè)口徑有所拓寬,但是重視專業(yè)教育的風氣依然較濃,長期過分重視專業(yè)教育的結果,使大學教育存在嚴重的結構性缺陷。20世紀80年代的大學教育強調“學好數理化,走遍天下都不怕”。目前,我國大學仍有近半數的在校生在學習理工科專業(yè)。我們培養(yǎng)的人更接近于“器”,而非獨立精神意義上的“人”。
自由教育是一種理念,它的出發(fā)點與專業(yè)教育是不同的。自由教育理念的基礎是“人”,它的一切教育活動都應該圍繞著“人”這個主題而展開,如人的發(fā)展、人的社會化、人格的完善等,因此在對知識的篩選中人的因素是最為突出的,也就是一切有利于人類或個體生存、發(fā)展的知識,由于人的發(fā)展體現(xiàn)“和諧”的精神,因此知識具有廣泛性和綜合性的要求。專業(yè)教育的基礎是專業(yè)和職業(yè),它的一切活動都應該圍繞著專業(yè)、職業(yè)而展開,如知識的精深、專業(yè)知識的體系、專業(yè)的分化等,因此在對知識的篩選時專業(yè)的因素是最為突出的,也就是一切有利于本專業(yè)發(fā)展的知識,由于專業(yè)的發(fā)展有“專、精”的要求,因此必須對知識進行體系化的分類,只選擇與本專業(yè)有關的知識,進而忽視其他方面的知識。這是專業(yè)化所必需的對知識精深化的要求。
自由教育和專業(yè)教育的出發(fā)點雖然不一樣,但是兩者之間不應該是對立的關系。自由教育和專業(yè)教育是屬于不同層次的,自由教育是基礎,將人培養(yǎng)為“完整的人”,在此基礎上再對“完整的人”進行專業(yè)教育,而不會使人偏離“人”的軌跡,成為無思想的工具。如果一味對人實施專業(yè)教育,缺乏人文關懷的大學教育,忽略對學生理性的培養(yǎng)和思想的啟發(fā)。不平衡的引導,導致高等學府問題頻發(fā),“高分低能現(xiàn)象”、“大學生賣豬肉現(xiàn)象”代表了讀書與實踐的脫離;“未婚同居現(xiàn)象”、“木子美現(xiàn)象”代表了反倫理道德的價值淪喪;“硫酸潑熊現(xiàn)象”、“馬加爵現(xiàn)象”代表了極端的心理失衡。而這些現(xiàn)象實質上也是自由教育與職業(yè)教育失衡的一種表征。隨著中國產業(yè)結構升級和勞動分工日新月異的變化,大量淺易的技術性問題早已解決,未解決的科學問題需要更廣闊的知識作為借鑒,這就要求人才具有更強的獨立思維和思維遷移能力,而不是一味地效仿國外??茖W不斷深入,技術不斷交叉、融合的趨勢,使得各行業(yè)之間的界限日趨模糊,高校所培養(yǎng)的人才不僅需要具備某些專門知識,而且還必須具備更為寬廣的知識背景。只有如此,才能適應21世紀世界科學技術和整個社會的發(fā)展。而這一目標的實現(xiàn),依賴于走自由教育和職業(yè)教育相結合的道路?,F(xiàn)代高級專門人才除了是所在科學領域的專家,還應該是和諧發(fā)展、人格完善的人。近一個世紀以來,教育的目的主要是培養(yǎng)人們認識、適應、掌握、發(fā)展物質世界,忽視了讓人們從人生的意義、生存的價值等根本問題上去認識自己和改變自己。在人的和諧發(fā)展及完整人格的形成中,自由教育和職業(yè)教育的結合是非常重要的。自由教育不是為了某一特定的或偶然的具體目的,不是為了某種特定的職業(yè)或專業(yè),是為了訓練人的智慧,是使智慧能夠感知其合適的對象,是為了最高級的文明。而恰恰是這種文明能促使人才處于一個更高的智力狀態(tài),從而能夠從事任何一種職業(yè)并將這種職業(yè)深入化。自由教育與職業(yè)教育二者相輔相成,互為補充,互相促進。
參考文獻:
[1]涂艷國.試論古典自由教育的含義[j].教育研究與實踐,,(3).
[2]戴本博,張法琨.外國教育史(上)[m].北京:人民教育出版社,:121.
[3]snotableselectionsineducation[m].thedushkinpublishinggroup,inc,1995.
[5]夏正江.教育理論哲學基礎的反思[m].上海:上海教育出版社,2001:125.
證據的論文篇四
(西南民族大學法學院03級2班杜百軒)。
內容摘要:視聽資料在我國是一種獨立的證據種類,錄像證據是視聽資料中一項重要內容。
在我國,視聽資料是作為一種獨立的證據種類使用的,這與世界大多數國家將視聽資料納入書證之列的分類法相比可謂獨樹一幟。從外部表象來看,視聽資料兼有物證和書證的特征,同時又具有其他證據種類無與能及的特性。物證是憑物的外部特征證明案件,而錄像證據是以聲音、圖像等再現(xiàn)案件的發(fā)生過程,它不僅可以記錄物證的外部特征而且更能再現(xiàn)該物證運動的過程。書證雖是以載體上的文字、符號、圖案說明案件,但是以靜態(tài)的方式說明案件,而錄像證據則是以“流動”的聲音和畫面反映案件的情況,是以動態(tài)方式呈現(xiàn)案件的發(fā)生過程。由此,可以說,視聽資料是集書證、物證之優(yōu)點于一體的獨立證據形式,而錄像證據是視聽資料的重要內容。
與其他錄像證據相比,錄像證據有自己的顯著特點:
首先,準確、客觀。錄像證據是采用現(xiàn)代科技手段與設備記載的案件的原始材料,或使用高精技術設備提供的與案件有關的信息和資料,與證人證言、當事人陳述等言詞證據相比,在記錄、儲存和反映案件情況的過程中,因受各種主客觀因素的影響而失真的可能性較小,一旦形成,比較準確、客觀。
其次,形象、直觀。錄像證據不僅以所表達的思想內容證明案件情況,而且以原聲原貌再現(xiàn)一定的法律行為或案件事實,望之有形,聞之有聲,給人們直感的、生動的感受。這顯然有利于司法人員準確認定案情。
再次,動態(tài)、連續(xù)。錄像證據能夠動態(tài)地連續(xù)性地反映案件情況,較之其他物證、書證、痕跡等以靜態(tài)的方式反映案件情況的證據來說,更有利于司法人員全面分析認定案情。
最后,偽造方便,真假難辨。錄像證據與其他證據種類相比,具有其優(yōu)點,但也存在著弱點,即偽造方便。如錄像帶容易被沖洗、消除、剪輯;錄制、儲存錄像證據的設備裝置出現(xiàn)技術故障或問題等,都可能造成資料的虛假。并且錄像被偽造后,僅憑人的感官往往難以發(fā)現(xiàn),必須借助科技手段去檢測。因此,在運用時應引起高度重視。
錄像證據的形成,從時間上看,有的可能是犯罪行為人實施犯罪的同時制作的,有的可能是案發(fā)后,偵查人員提取或制作的;有的可能是某個單位、當事人送交或提供給偵查機關的。
其形成的主要途徑:1.舉報人(單位或當事人)制作的,主動送交司法機關的2.偵查人員勘察現(xiàn)場、搜查、扣押犯罪分子自行制作的;3.偵查人員在偵查犯罪的同時制作的;4.案發(fā)后,偵查人員制作的再生證據,如銷贓、窩贓、串供、訂立攻守同盟的錄像;5.偵查人員提取的有關單位監(jiān)控設備制作的;6.偵查機關指派有關人員制作的;7.司法機關制作的反映勘察現(xiàn)場、搜查、傳訊、詢問等工作過程的錄像,等等。
錄像證據形象、直觀、具體,但又是稍縱即逝,不便保存。錄像證據管理人員應具備一定的專業(yè)知識和熟練的操作技能,對錄像制作、復制中可能出現(xiàn)的故障能及時排除,如果管理不當,就會出現(xiàn)故障,甚至損壞或報廢。
錄像證據其自身包含著易被篡改、偽造等缺陷,瑕疵錄像證據一旦被法官誤斷為真實而予以采信,將出現(xiàn)不公正甚至錯誤的判決。因此,對錄像證據的采信必須持謹慎態(tài)度,應綜合、全面地對其“三性”進行審查。
在證據的采信過程中,對錄像證據來源的審查主要包括如下兩個方面:第一,查明證據的來源必須是客觀存在的,排除臆造出來的可能性,也就是說要有客觀的制作主體存在;第二,確定證據來源的真實可靠性,根據錄像證據的形成時間、地點、制作人等情況,明確錄像證據所反映的情況是否真實可靠,有無偽造和篡改的可能。在審查錄像證據來源之際,首先要弄清楚其制作主體,因為不同的制作主體其制作的目的和動機是各不相同的,其次要弄清錄像證據的形成時間。以訴訟為時界,一般而言,訴訟前形成的錄像證據的可信度要高于訴訟后所形成的。因為,在當事人間未發(fā)生糾紛前所錄制的錄像證據,其目的是起預防或證明之功效。而訴訟之后所形成的錄像證據其目的是為了獲得“訴訟戰(zhàn)爭”的勝利。因此,訴訟后形成的錄像證據中誘導性內容或斷章取義的情況較多。因而,弄清錄像證據的形成時間對其判斷、采信具有很強的現(xiàn)實意義。
根據公眾場合無隱私的原則,一般而言,未經對方當事人同意私錄其在公眾場合的言行,所形成的錄像證據是可以作為證據使用的。而在私人場所如在他人家中私錄的錄像證據的證據能力遠不及在公眾場所所形成的。因此,錄像證據的形成地也是判斷錄像證據是否可以采信的重要因素之一。
違反法定程序收集的證據,其虛假的可能性比合法收集的證據要大得多。因此,在審查判斷視聽證據時,要弄清證據資料是以何種手段、在什么情況下取得的,是否違背了法定的程序、是否采用了法律明確禁止的手段、方法等,這在判斷錄像證據是否擁有證據能力是非常重要的。如果向法庭提交的錄像證據是明顯采用不正當手段或通過約束證人精神、人身自由等侵害其人格權方法而獲得的話,其行為本身就系違法,否定其證據能力是無可非議的。
4.審查錄像證據與事實的聯(lián)系―――關聯(lián)性之審查。
基于證據“三性”之一的關聯(lián)性的要求,應結合本案的其他證據來查明錄像證據所反映的事實和行為同案件有無關聯(lián),如審查錄像證據所反映的`事實同相關書證、物證、證人證言等是否吻合,有無矛盾之處。對于與本案其他證據有不一致或載體內容前后自相矛盾的錄像證據,應嚴格審查。只有與案件相關的事實或邏輯上是相關的事實才有可能轉化為證據。
5.審查錄像證據的內容―――客觀性之審查。
由于錄像證據生來就具有易被偽造和易被篡改的缺陷,在對錄像證據的合法性進行審查之后,對其內容的真實性即客觀性的審查也是必不可少的環(huán)節(jié)。根據《證據規(guī)則》第22條之規(guī)定,錄音、錄相等錄像證據應提交資料的原始載體,提供原始載體確有困難的,可以提供復制件。提供復制件的,調查人員應當在調查筆錄中說明其來源和制作經過。調查人員在審查錄像證據內容是否真實之際,應借助現(xiàn)代科學技術或專家的力量,查明該資料的載體是否有被裁剪、拼湊、篡改等情形,一旦發(fā)現(xiàn)錄像證據的載體有被裁剪、篡改的,應當即取消其證據資格。
6.通過證據展示制度及庭審質證審查判斷錄像證據。
盡快發(fā)現(xiàn)真實具有非常積極的意義。包括錄像證據在內的所有證據材料通過在法庭上的展示和原、被告雙方的口槍舌戰(zhàn),錄像證據的形成地點、背景、方法等便清楚地展現(xiàn)在法官的面前,和其他證據所構成的一個證據鏈條便可以查明錄像證據的真實性,據此探求出事實真相。
運用錄像證據能給犯罪嫌疑人強大的威懾力和情感效力。錄像證據以原聲、原貌來再現(xiàn)一定的案件事實,使證據變成聞之有聲、望之有形、查之有據的東西,給人以感性的認識。錄像能再現(xiàn)當事人的語調、表情、動作、周圍的環(huán)境背景等。這樣一來,一方面,辦案人員可以借助這生動、形象、直觀的感性認識,對案件作出準確的判斷;另一方面,犯罪嫌疑人所看到的和聽到的都是自己所親身經理或熟悉的人或事,能對犯罪嫌疑人產生強大的威懾力。可見,錄像證據所具有的這種以原聲原貌再現(xiàn)案情,讓人直觀地作出判斷的證明效力,是其他證據所無法比擬和替代的。
運用錄像證據提高訴訟效率和辦案質量。如銀行營業(yè)場所所設置的電視監(jiān)控裝置攝取的犯罪分子搶劫銀行的現(xiàn)場錄像資料,通過映示,就能直觀地證明放生了搶劫犯罪事實,指明搶劫犯罪嫌疑人的容貌特征,各犯罪嫌疑人在搶劫過程中具體實施的行為。這些案件事實如果運用其他種類的證據證明,不僅需要大量的時間調查、收集多種類型、相當數量的證據材料,而且需要一個復雜的證明過程。
運用錄像證據認定案件關鍵情節(jié),準確定性。就某一個具體證據來講,通常其證明程度和證明的范圍都有一定的限度,錄像證據也不例外。但不容忽視的是,有的錄像證據能夠反映決定案情的關鍵事實,以達到準確性,這種對案情有獨立證明作用,不以來于其他證據來證明案情是有錄像證據本身的特點所決定的。
審訊過程中,將訊問活動的全過程攝錄下來,可防止嫌疑人翻供和供經驗交流和事后檢查。我國許多公安機關的訊問室已裝備了這些設備,將一些重大、疑難案件的訊問過程攝錄下來,這樣可保留較長時間,既可作為訴訟證據使用,又可作為成功的辦案經驗進行交流。另外還可全面準確地收集訊問中所有的信息和情況,彌補訊問筆錄擇要而記,忽略細節(jié),遺漏某些重要情節(jié)和線索的缺陷。
參考文獻:
[1]郭美松《視聽資料的證據能力及采信規(guī)則》,《現(xiàn)代法學》01期。
[2]張月滿呂翠娟《淺談視聽資料的運用》,《山東法學》第4期。
[3]張永明《論視聽資料證據》,《政法論叢》第3期。
[4]畢惜茜姚健《論視聽資料在偵察訊問中的運用》,《公安大學學報》19第4期。
證據的論文篇五
摘要:企業(yè)的成功經營需要真實、可靠的會計信息作為支撐。但是我國較多數企業(yè)存在著會計信息失實的情況,虛假的會計信息不僅影響著企業(yè)的決策,而且擾亂了市場經濟秩序。本文旨在通過分析會計信息失實存在的問題,提出一些建設性意見。
關鍵詞:會計信息;對策;失實。
一、引言。
隨著企業(yè)間競爭的加劇,提升企業(yè)的競爭力,改善企業(yè)經營狀況是企業(yè)迫切需要解決的問題。從企業(yè)的經營權與財產所有權被分割開來后,會計信息由于各種因素的綜合影響,其失真情況不斷惡化。目前企業(yè)會計工作的不規(guī)范性導致企業(yè)中出現(xiàn)了虛假、歪曲的會計信息,使得企業(yè)對經濟活動的監(jiān)督失效以及最終導致投資者的利益受損。據統(tǒng)計,企業(yè)會計信息在整個經濟信息總量的比例超過了70%,會計信息的失真使得企業(yè)的經營面臨了巨大的風險,嚴重影響了企業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展?!稌嫹ā返念C布使得企業(yè)的信息質量有了一定幅度的提高,但由于技術的發(fā)展、企業(yè)內部經營缺乏系統(tǒng)性等原因,會計信息不實現(xiàn)象在企業(yè)仍屢見不鮮。因此對企業(yè)而言,加強企業(yè)會計信息監(jiān)管,提高會計信息質量已迫在眉睫。
(一)企業(yè)受到相關利益的驅使。
自改革開放以來,我國企業(yè)得到了快速發(fā)展。但是由于我國的特殊國情,出現(xiàn)了多種類型的企業(yè)。企業(yè)的經營者自主經營,自負盈虧,各職能部門、各崗位人員開展工作時,其自身的利益與所帶來的經濟效益直接掛鉤。我國經濟體制改革的思路也即是將企業(yè)的`業(yè)績與經營者的所得聯(lián)系在一起。我國煤炭企業(yè)受經濟、政策影響比較嚴重,因此當企業(yè)由于受到以上而使得經營業(yè)績低于預期時,為了達到預定績效,管理者會讓會計人員修飾會計報表,制造虛假會計信息,借助會計技術處理來調節(jié)盈利水平,進而達到預定的經營目標。
(二)技術的應用可能帶來會計信息失實的風險。
隨著社會信息化、網絡化的快速發(fā)展,企業(yè)的經營逐漸與技術進行掛鉤。技術的采用使得企業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生了巨大變化,企業(yè)經營開始向規(guī)?;?、集約化、虛擬化轉變。但是由于技術的雙刃性,網絡信息開放的環(huán)境會加劇企業(yè)會計信息的失真。由于會計人員缺乏專業(yè)的計算機水平,財務軟件在安全、可靠性方面仍存在著很大漏洞,這些缺陷也會影響會計信息的真實性。
(三)企業(yè)會計信息缺乏完善的監(jiān)督機制。
企業(yè)進行財務活動并未獲得相關部門的有效監(jiān)督。對我國很多煤炭企業(yè)而言,由于其內部缺乏系統(tǒng)的、完善的內部會計管控制度,使得會計核算出現(xiàn)混亂,導致會計信息雜而無章。由于監(jiān)督人員的薪酬是由企業(yè)的經營者支付,內部監(jiān)督部門失去了其獨立性,監(jiān)督工作失效。同樣,企業(yè)的外部監(jiān)督部門由于缺乏專業(yè)性、合作性,起的作用非常有限,難以綜合運用各方資源對會計信息進行有效的審計監(jiān)督。
三、治理企業(yè)會計信息失實的對策分析。
(一)建立新的考核機制。
為了預防企業(yè)受到相關利益的驅使而使得會計信息失真,我國對企業(yè)的經營應首先從考核機制做起,摒棄原有的僅僅將盈利多少、收入增長幅度大小與企業(yè)利益掛鉤的考核方法,建立起一套完善的考核體系。以“三個均衡”即企業(yè)短期利益與長期利益相均衡、社會效益與經濟效益相均衡、投入與產出相均衡來對企業(yè)的經營業(yè)績進行綜合評價。再者,政府應當規(guī)范職業(yè)經理人人才市場,引入良性的競爭機制,通過股權激勵等手段避免企業(yè)經營者的捏造會計信息的活動,使經營者目標與所有者目標趨于一致,從而減少利益沖突。
(二)加強網絡環(huán)境下保證信息真實有效的控制。
隨著科技的發(fā)展,企業(yè)的經營不可避免地進入到數據時代。但是由于技術是一把雙刃劍,因此企業(yè)要加強網絡、信息環(huán)境下的風險防范、控制。首先,企業(yè)要健全內部網絡系統(tǒng),建立覆蓋企業(yè)經營各環(huán)節(jié)的信息平臺,通過對比各類票據以及信息,確保企業(yè)數據的真實有效完整。對輸入的會計信息要進行核實,力爭從信息源頭遏制虛假的會計信息。再次,由于信息被授權予各個部門,但是由于企業(yè)各部門之間的利益背反原理,部門私下可能會對財務信息予以捏造。因此企業(yè)應該通過網絡在信息共享的同時,提高系統(tǒng)的權限,對信息的產生、儲存、傳輸、應用等每一個環(huán)節(jié)都應加強其安全控制。第三,應加強對會計工作人員在道德素質、技能方面的教育。工作人員在會計信息的真實有效中起著主導作用。企業(yè)在會計人員中應當建立有效的激勵以及相互監(jiān)督機制,防止會計信息操作人員受到他人影響篡改或由于不當操作使得會計信息失真。
(三)完善內外監(jiān)督機制。
健全的會計活動監(jiān)督機制是能夠保證會計信息真實有效的前提。企業(yè)應當加強內部管控,按照不相容職務相分離原則,明確企業(yè)各部門的職責權限,使得部門之間相互制約與監(jiān)督。為了使企業(yè)經營獲得真實有效的會計信息,企業(yè)的內部監(jiān)督部門應當保持其相對獨立性,企業(yè)管理者也要對其進行合理授權。企業(yè)的會計信息僅有內部監(jiān)督是遠遠不夠的,國家相關的監(jiān)督部門應當加強合作,引進高水平的注冊會計師并保持其獨立性,合力對企業(yè)的會計信息進行監(jiān)督。
四、結論。
會計信息的真實對企業(yè)的經營以及市場經濟的良性發(fā)展有著重要作用。導致企業(yè)會計信息失實的原因很多,因此對企業(yè)而言,治理會計信息失真,必須從企業(yè)經營涉及到的各方面做到統(tǒng)籌兼顧,從根本上根除會計信息失實。
參考文獻:
[1]張雙麗。會計信息失真及治理途徑[j]?,F(xiàn)代商業(yè),(08)。
[2]李冀飛。論會計信息失真的原因及對策[j]?,F(xiàn)代經濟信息,(11)。
證據的論文篇六
我國民事訴訟法第一百零八條規(guī)定,起訴必須符合下列條件:(一)原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的訴訟請求和事實、理由;(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。這是我國法院審查起訴的條件,其實質就是法院審判權審查當事人有無訴權的程序。
訴權是當事人發(fā)動訴訟的基本權能。訴權是當事人作為人所當然享有的權利之一,是當事人維護自身的獨立人格和意志自由所必然擁有的權利,屬于人權的范圍,它既不是實體權利的附庸,也不是一般的程序權利。訴權人權觀表達的是“任何人都可以自主決定是否提起訴訟?!边@是法治社會的必然要求,是訴訟制度發(fā)展的必然結果,是訴訟從審判權本位到訴權本位的進步。正確認識訴權的人權性質,有助于我們正確確定訴權的地位,乃至真正確立當事人在訴訟法律關系中的主體地位,厘清訴權與審判權的關系。
首先,訴權具有主動性,審判權具有被動性。它包含兩層含義:1,先有訴權后有審判權。訴權是每一個公民與生俱來的,而審判權是基于對訴權的救濟的需要而產生的。人們沒有必要先尋找實體法和訴訟法的根據來確定訴權的有無,法院也無權審查當事人在起訴應訴時是否享有訴權。以實體法的規(guī)定來考查訴權之有無,實際上是用法定權利來框架社會權利??隙ㄔV權主動性的積極意義在于,賦予公民通過法律途徑保衛(wèi)自己的合法權益以有力武器。2、當事人行使訴權是法院行使審判權的前提,即“無訴即無審判”,法院裁判對象必須嚴格限制在當事人的訴訟標的范圍之內。
其次,審判權對于訴權具有應答性――對于訴權有求必應、有問必答,承認訴權是當事人發(fā)動訴訟的基本權能,就應當承認訴訟是當事人行使訴權的結果。換句話說,只要當事人行使訴權,訴訟就應當發(fā)生。只要當事人起訴,法院就應當受理。對于當事人提出的'訴訟請求,法院必須一一作出裁判。民事訴訟的目的是解決糾紛,當事人選擇訴訟也是為了解決糾紛。對于當事人而言,訴訟是解決糾紛的最后的選擇也是最有效的途徑,法院無權以任何理由拒絕當事人的請求。
第三,訴權與審判權相互制衡。理想的訴訟程序應當是無需外力推動的具備自治機制的結構過程。訴訟程序正是通過訴訟主體角色地位的分派,以不同訴訟主體的權利(權力)之間的相互制約為動力,推動訴訟程序自主發(fā)展的。相反,如果某個訴訟主體的權力(權利)的進程依賴于單方權利(權力)推動,訴訟法律關系呈現(xiàn)“一頭重”的不均衡狀態(tài),而缺乏制衡的權利(權力),尤其是缺乏制衡的權力最容易被濫用,如任意附加起訴條件、自由解釋受案范圍等;甚至滋生司法腐敗。
訴權是當事人發(fā)動訴訟的基本權能,意味著訴訟是當事人行使訴權的必然結果;訴權的主動性與審判權的被動性和應答性,決定了法院必須受理當事人的起訴。據此,我國現(xiàn)行的法院審查起訴決定當事人訴權之有無的制度是不合理的,比如審查起訴人是否與本案有直接的利害關系,就是判斷起訴人是否為本案訴訟標的的主體;審查起訴人請求事項是否屬于法院的受案范圍,就是要判斷糾紛的性質和可能適用的實體法律,審查訴訟請求的事實和理由,更是實體的審查范圍,這樣的審查是在沒有程序保障的情況下作出的。從程序保障的要求看,正當程序也不允許法院在非實體審查程序中對實體問題作出認定。程序保障原則要求,在對案件進行實體審查,可能對案件事實和實體權利作出處理時,必須保障當事人充分行使訴訟權利,保障當事人切實參與自己案件的審理的全過程,行使陳述、舉證、辯論并得到聆聽等等權利。只有在享受到充分的程序保障的前提下,當事人才承擔起承認所經過程序發(fā)生的效力的責任。確定裁判的強制執(zhí)行力來源于程序效力,來源于當事人基于程序保障而承擔起的接受所經過程序的拘束力的責任,而不是什么“實體權利的強制性”。
確立審查起訴制度是必要的,但該制度。
[1][2]。
證據的論文篇七
民事訴訟離不開證據,證據制度是民事訴訟制度的核心。而舉證時限是證據制度的重要組成部分,是訴訟中是否承擔不利裁判風險的一個分水嶺。一般認為,舉證時限制度,是指負有舉證責任的當事人應當在法律規(guī)定和法院指定的期限內提出證明其主張的相應證據,逾期不舉證則承擔證據失效法律后果的一項民事訴訟期間制度。這個定義揭示了舉證時限的兩層含義:其一是限定的期間,其二是法律后果,包括逾期不舉證時一方當事人應承擔的不利后果和另一方當事人相應獲得的有利后果。我們認為,第一層含義是形式上的,第二層含義為實質上的,只有以法律后果為支撐,限定期間才不致落空。
《最高人民法院〈關于民事訴訟證據的若干規(guī)定〉》(以下簡稱《規(guī)定》)出臺前,《民事訴訟法》關于舉證時限的規(guī)定處于虛無狀態(tài),只有在《海事訴訟特別程序法》第八十四條規(guī)定,“當事人應當在開庭審理前完成舉證”。因此,理論界和實務界普遍認為,我國民訴法對當事人舉證采取“證據隨時提出主義”,當事人在法庭審理的各個階段均可提出新的證據。審判實踐中,當事人往往利用民訴法的漏洞,庭前不提供證據,在庭審中搞突然襲擊,或一審時不提供證據,在二審或再審中提出證據,達到拖延訴訟的目的。這種情況,不僅違反了誠實信用原則,嚴重地干擾了訴訟活動的正常進行,既給法院造成人力、物力和精力的浪費,也給對方當事人增加了負擔。更為嚴重的是使法院的裁判一直處于不穩(wěn)定狀態(tài),是妨礙法院審判效率提高的重要原因,亦不利于規(guī)范當事人的訴訟行為和提高當事人的舉證意識。本文將對舉證時限做一理論上的探討,并對《最高人民法院〈關于民事訴訟證據若干規(guī)定〉》提出自己幾點粗淺的看法,以求教于大方。
對于舉證時限制度的理論基礎,是一個無法回避的問題,是體現(xiàn)舉證時限制度的價值追求和考慮的深層依據。作者試從以下四個方面進行討論:
(一)程序安定理論。所謂程序安定,是指民事訴訟的運作應依法定的時間先后和空間結構展開并作出終局決定,從而使訴訟保持有條不紊的穩(wěn)定狀態(tài)。程序運作的安定必須貫穿于整個訴訟過程中。庭審是訴訟的中心環(huán)節(jié),而證據是庭審的核心,當事人的訟爭須圍繞證據而展開,法官的裁判也須依據證據作出。如果證據的提出沒有時限規(guī)定,它可以一審、二審和再審中隨時提出,也可以被任意地推倒重來,那么,法院的終局裁決就具有了明顯的不確定性,雙方當事人最終的權利義務就處于懸而未決的狀態(tài)。在訴訟中忽視程序安定而追求實體真實的做法,往往是傳統(tǒng)的“重實體輕程序”觀念在作祟。舉證時限制度的目的在于通過限定舉證的有效期間,盡量減少或杜絕程序的回復和重新啟動,保證程序的有序性和穩(wěn)定性,避免隨時提出證據帶來的程序動蕩。隨時提出證據的一種典型情形就是有蓄謀的“突然襲擊”。這種突襲策略不但違背平等訴訟原則,而且造成訟爭焦點不明,程序動蕩不定,既判軟弱無力,嚴重影響了裁判的權威性。程序的安定性,作為訴訟的基本價值,應當成為訴訟過程的價值取向之一,受到法院的重視,有時甚至要犧牲其它的便利。
(二)誠實信用原則。當事人在合理期限內不舉證而逾期提出了新證據,有時可能是當事人有正當理由不能提出新證據,但更可能是當事人出于惡意,故意不提出證據而把它當作“秘密武器”,期待出奇制勝。法律不能約束純粹的道德,但可以通過約束其意圖取得的法律上的利益而加以規(guī)制?;诒Wo另一方當事人對預期行為的信賴,可以不再允許該當事人行使此項權能,即禁止逾期提出新證據。通過規(guī)定超過舉證時限規(guī)定而提出的證據失權這一法律后果,誠實信用原則在此發(fā)揮了一種對當事人誠信,及時行使權利進行督促的作用。
(三)舉證責任。舉證責任是指訴訟上無法確定的某種事實的存在時,對當事人產生的不利后果。在認識和理解舉證責任的問題上不僅應當把握舉證責任的形式,還應當從舉證責任的內容和后果上來認識。即使法律規(guī)定當事人對自已提出的主張有責任提供證據,但如果對提供證據的時間及逾期舉證的后果沒有做出明確的規(guī)定,舉證責任也就形同虛設了。舉證時限制度正是為了克服這一缺陷而設計的。它規(guī)定了當事人若不在限定的期限內舉證,將失去證據的提出權和證明權,即承當舉證責任的敗訴風險,由此舉證責任才得以真正貫徹和落實。而且舉證時限制度給負有舉證責任的當事人一種外來的時間上的和不利后果上的壓力,能夠敦促當事人積極履行舉證責任,為求得勝訴而主動調查收集證據并及時向法院提出其所有擁有的全部訴訟證據,為法院順利開庭集中審理提供了充分條件。所以可以說舉證責任是舉證時限制度的應有之意和必然要求。這正符合當前司法改革的趨勢――當事人主義。
(四)形式真實主義。民事訴訟法中對案件事實的證明,是對已以發(fā)生事件的回溯,雖然從哲學意義上說,人的認識能力是無限的,但訴訟不可能無限期的拖延,因此,證據的調查收集會受時間、空間及探知手段的限制,庭審認定的事實依據只能是擬制的“真實”,而非原始狀態(tài)的實際的“真實”,它必須符合法律的形式規(guī)定,并且受制于法律的評價。正是在這種意義上說,“審判所能達到的只能是形式真實而不可能是實質真實?!绷硪环矫妫捎诿袷略V訟法所要求的標準遠低于刑事訴訟法所要求的“確實和充分”的證據標準,因此,以“形式真實”或由“法律真實”作為民事訴訟證明標準模式之選擇并無不妥。在西方,一般把訴訟看成是一種競技,那么在訴訟這場體育比賽中,雙方當事人作為平等的參賽選手,法官作為公平執(zhí)法的裁判,一切都必須遵循比賽規(guī)則。在特定的時間和特定的地點,雙方當事人以全部的精力參與競爭,并且共同接受裁判,事后即使再有實力再優(yōu)秀也不能改變這一結果。雖然,這種形式真實有可能與客觀真實存在誤差,甚至導致人們所說的“錯案”。但這種犧牲應該被認為是保證程序整體公正的必要代價。
二、《規(guī)定》關于舉證時限的規(guī)定。
《規(guī)定》專門設立“舉證時限與證據交換”一章共十五條,具體包括了舉證時限的一般規(guī)定、證據交換問題及新證據問題,在一定程度上解決了法律法規(guī)對舉證時限沒有明確規(guī)定與對審理時限存在嚴格規(guī)定的矛盾,確保案件在審限內審結,保護了當事人合法權益,維護法院的威信,保證法律事實的效果。下面作者將就《規(guī)定》中關于舉證時限的規(guī)定提出自己的幾點看法:
第一,條款規(guī)定不明確?!兑?guī)定》第三十三條明確規(guī)定法院在送達案件受理通知書和應訴通知書時,可以根據案件情況制定舉證時限及逾期提供證據的法律后果,由人民法院指定舉證時限的,指定的時限不少于三十日。第八十一條規(guī)定,法院適用簡易程序審理案件,不受本解釋中第三十二條、三十三條第一款和第七十九條規(guī)定的限制。即適用簡易程序審理案件,舉證時限不受三十日的約束,法院指定的舉證時限,可以在三十日以內,也可以在三十日外。本規(guī)定的立法目的應在于發(fā)揮簡易程序審理案件的優(yōu)勢,提高司法效率。但卻不利于對舉證時限的統(tǒng)一規(guī)范??赡茉斐赏环ㄔ?、同一審判庭、不同審判人員的用意,單從當事人方面來看,這就容易造成當事人對法官的公正性產生合理懷疑。而且《規(guī)定》中的三十三條第三款規(guī)定,指定的期限不得少于三十日,即只規(guī)定舉證時限下限,而未規(guī)定上限。這是否意味著法官可以指定當事人在審限內的任何時候舉證。如果是這樣的.話,就可能造成案件承辦法官惡意地拖延案件的審理。
第二,條款間存在矛盾?!兑?guī)定》第三十四條規(guī)定,當事人在舉證期限內不提交證據的,視為放棄舉證權利,其中“不提交”概念范疇不清,學理上,“不提交”應包括以下幾方面的情形:一、當事人在舉證期限內有能力提交而不提交。二、當事人在舉證期限內因不能提交而不提交。三、當事人在舉證期限內因不知道證據的存在而不提交。是否這三種情形的“不提交”都視為當事人放棄舉證權利。很明顯答案是否定的。如果回答是肯定的話,那就不存在“新的證據”問題。但《規(guī)定》中卻沒有明確地將以上三種情形區(qū)分開。就第一種情形而言,當事人在舉證期限內能提交而不提交,當然應視為放棄舉證權利,這就不存在庭審中將其作為“新的證據”而組織質證;如果是第二、第三情形,則存在庭審中當事人提出“新的證據”。針對以上三種情形,《規(guī)定》第四十一條第一款規(guī)定,當事人在一審舉證期限屆滿后新發(fā)現(xiàn)的證據,應屬上述的第二、三這兩種情形,即當事人在舉證期限內因不能或不知道證據的存在而不提交證據的,導致在期限屆滿后發(fā)現(xiàn)才提交。既然當事人在舉證期限內不提交證據的,視為放棄舉證權利,就不存在在庭審中再提交新的證據的問題??梢?,《規(guī)定》對“不提交”的范疇未加以區(qū)分,直接導致《規(guī)定》條款第三十四條第一款與第四十一條相矛盾。
三、對《規(guī)定》的幾點建議。
第一,具體規(guī)定適用簡易程序審理案件由法院指定舉證期限的具體時限,確定一定的限度。既然適用了簡易程序,目的很明顯就在于提高司法效率,而要提高司法效率,則不能單方面地強調對當事人的約束,同時應該對審判人員自由裁量權給予一定程度的制約,否則不但不能完全發(fā)揮適用簡易程序的作用,而且易造成當事人對審判人員產生合理的懷疑。
第二,應明確規(guī)定當事人在舉證期限屆滿后不提交證據中“不提交”的具體范疇,區(qū)分不提交與不能提交。從舉證責任和程序安定的角度來考慮,當事人在舉證期限內有能力提交證據而惡意不提交,理應視為其放棄舉證權利,當事人確因不能而無法及時提交證據的,則不能一概視為放棄舉證權利,而應給予其彌補的機會。
最后,規(guī)定申請當事人出庭作證的期限為舉證期限屆滿前,而非舉證期限屆滿后十日前。
證據的論文篇八
于6月在中國學術期刊數據庫(cnki)中以主題詞(“循證”與“教育”)或(“循證”與“教學”)或(“循證”與“培訓”)或(“循證”與“培養(yǎng)”)進行檢索,命中文獻1031篇。同時在medline數據庫中以(“exp*evidence-basedmedcine/”與“exp*education”)或“.”進行檢索,命中文獻3024篇。統(tǒng)計文獻的關鍵詞頻、作者和單位,提取高頻關鍵詞和高發(fā)文量作者信息,對詞頻在6以上的中文關鍵詞和詞頻100以上的英文關鍵詞建立共詞矩陣,對發(fā)文數在3以上的中文作者和發(fā)文數在5以上的英文作者建立共詞矩陣使用ucinet等繪制軟件建立可視化分布圖。共詞分析法利用文獻集合中關鍵詞共同出現(xiàn)的情況,確定該文獻集合所代表的學科中各關鍵詞之間的關系。并采用秩和檢驗來研究關鍵詞的發(fā)展變化情況。一般認為詞對在同一篇文獻中出現(xiàn)的次數越多,則代表這兩個關鍵詞的關系越緊密[5]。由此,便可形成一個由這些關鍵詞所組成的共詞網絡,網絡內節(jié)點之間的遠近即可以反映主題內容的親疏關系[6]。
2結果。
2.1核心關鍵詞研究。
通過對于關鍵詞提取和研究,最終選定中文詞頻數為6,命中關鍵詞57個,英文詞頻數為100,命中關鍵詞60個。在循證教育研究領域,醫(yī)學和護理在國內外都是研究重點,教育內容也主要與兩方面相關。通過核心關鍵詞共詞矩陣的構建,得到中文和英文核心關鍵詞的可視化結構圖。共詞分析之后,形成的網絡結構圖,將國內和國外的循證教育以可視化的方式展現(xiàn)出來??梢郧逦目闯?,目前而言,國內和國外的循證教育都主要分為了4大類。國內分為“:循證醫(yī)學”、“護理”、“教育”、“教學”。國外的可分為“:evidence-basedmedicine”、“nurs-ing”、“education”、“organization&administration”。一直以來醫(yī)學的兩個主要方面為醫(yī)療和護理,在循證醫(yī)學的各個方面都會成為研究的中心,因此教育方面,也投入了很大的精力來完善這兩個方面的研究。同時,在國內和國外的可視化圖表中顯示,循證醫(yī)學和護理兩大類都包含了許多不同類型的關鍵詞。概括起來包括教育中所面對的主要矛盾,所面對的主要對象,以及所采用的方式。同樣,在兩個可視化的圖表中,都有一大類屬于教育(education)類,通過仔細比較不難看出國內外教育類中的關鍵詞基本屬于教育所面對的受眾,以及所研究的教育階段。通過多年來眾多專家學者們的不懈努力,循證教育已經細化到不同的受眾和不同的教育階段。這樣細化方式會是教育更加具有針對性和側重點,使每個參與教育的個體各道最合適的教育。在這兩個圖表中,出現(xiàn)了一個不同的大類——“教學”和“organization&administration”。但仔細關注這兩大類所包含的關鍵詞,描述的為在教育過程中所使用的方式和方法。并且國內在教學方式上與國外接軌較好,注重實踐、問題分析和交流。
2.2核心作者研究。
國內關于循證教育研究,最高作者發(fā)文量較國外稍多,但在高發(fā)文量作者列表中,國內研究的發(fā)文數最后取到3篇,較國外的5篇較低。同時,國內的研究以李幼平為突出代表,而國外雖然guyattg發(fā)文數多,但沒有和第2名之間有很大的差距。在列表排名靠前的學者,國內基本上均為循證醫(yī)學在我國發(fā)展和實踐的先驅者們,通過其不懈的努力,使我國在循證醫(yī)學上取得較快發(fā)展,同時也起到了帶動作用。通過核心作者共現(xiàn)矩陣的`建立,建立合作網絡圖,得到可視化結果。國內研究出現(xiàn)研究中心的集中化,可見國內的循證教育研究主要以李幼平為核心,也就是四川大學華西醫(yī)院及中國循證醫(yī)學中心。循證醫(yī)學主要是由華西醫(yī)院的李幼平的研究團隊著力普及,故其研究量很大,處于中國循證醫(yī)學教育的中心位置,并且通過影響和帶動一批其余的研究單位參與到相關研究中來,使其合作的關系網絡進一步擴大。此外,國內許多高校都已經開始注意循證教育的問題,并有些形成了相對獨立的合作關系。對于國外的合作網絡而言,相比之下由于研究者分布在許多國家之中,沒有形成優(yōu)勢性的集中網絡。在可視化圖表中呈現(xiàn)多合作網絡共存,繼而形成多中心的態(tài)勢。
2.3核心期刊和研究機構研究。
循證醫(yī)學教育的前10位期刊見表2。國內以循證醫(yī)學類期刊為主,其中《中國循證醫(yī)學雜志》發(fā)文量較多,其次為教育類和護理類雜志。說明護理在循證教育類的研究已經取得了較大成果,并且在臨床工作中也得到了良好的運用。同時也反映出在該學科的研究中,我國西部地區(qū)處于領先地位。北美在循證教育的研究依然處于領先地位,并且排名靠前的國家的高等教育水平和研究水平都處于世界前列,北美和歐洲依然處于該學術領域的中心。對于國內研究現(xiàn)狀而言,四川大學由于有中國循證醫(yī)學中心的存在,開展了大量的研究工作,并且作為傳播推廣循證概念的主要力量,近來取得了巨大的成功。相對而言,國內的研究中心目前處于西部和南部地區(qū)。
3討論。
醫(yī)學教育是培養(yǎng)臨床醫(yī)生的基礎,始終受到各國學者們的關注,隨著新技術和新思想的不斷發(fā)展,最近一段時間在教學模式、教育方法上都有了較大的突破[7-9]。循證醫(yī)學作為一門遵循證據的學科,起源于上個時期90年代初的北美,并在90年代末有四川大學華西醫(yī)院的學者們引入國內,并建立了中國循證醫(yī)學中心[10,11]。通過近來的發(fā)展,循證醫(yī)學已經得到了廣泛的認可,并在北美學者們的推動下,得到了全球范圍內的發(fā)展。隨著循證思想的不斷發(fā)展,在教育發(fā)面學者們也在整理、收集、產生相關證據[12,13]。循證醫(yī)學包括兩個方面:在教育中遵循循證理念和在醫(yī)學生中開展循證醫(yī)學的教育。通過關鍵詞的網絡可以看到,國內與國外循證教育的發(fā)展基本相同,都分為了4個領域,分別是“循證醫(yī)學”、“護理”、“教育”、“教學”和“evidence-basedmedicine”、“nursing”、“education”、“organization&ad-ministration”。循證教育的相關研究,都緊扣主體,以醫(yī)院和醫(yī)學院為基本研究對象。在核心關鍵詞中,國內的研究更主要是偏向于教育的方法,強調方法的改革和創(chuàng)新。而國外研究更加偏向于教育階段的研究,關于不同的教育水平和教育階段的關鍵詞都有出現(xiàn)。國內外在教育方面都注重學生的實踐能力和臨床水平,同時國內外研究的高頻關鍵詞中都出現(xiàn)了基于問題的教學方法(problembasedlearning,pbl)教學。
同時,國內的核心關鍵詞分布也反映了國內研究的特色,如“中西醫(yī)結合”的出現(xiàn),說明了中醫(yī)藥方面的研究依然在國內各個學科的研究中都有重要的地位“;糖尿病”、“傳染病”、“骨科”的高頻現(xiàn)象,也基本符合我國目前的疾病譜。由聯(lián)系緊密的關鍵詞形成的4個研究聚類所包含內容也基本相同,“循證醫(yī)學”聚類中主要是在循證教育中所面向的受眾和循證教育中的基本原則等?!白o理”聚類中所包含的關鍵詞結構也相同,在整個關系網絡中所處位置也相同。循證護理作為循證醫(yī)學中一個重要的分支,不論在國內和國外都得到了廣泛的關注,并且在護理學科的快速發(fā)展中起到了十分重要的作用[14,15]。在其余兩個聚類中,主要包含了教育所面向的類別和在教育中所使用的方法。同時,國內的教育模式正在從傳統(tǒng)的灌輸式向新時期的多元化教學轉變,在整個關系網絡中,可以看到基于實踐和證據的教學方法,通過引入國外新的教學理念,并且結合循證思想,使我國的醫(yī)學教育水平快速提高。但是從整個關系網絡中不難看出,在國內的關系網絡中“循證醫(yī)學”處于核心位置,而國外的關系網絡中“educa-tion”則處于核心位置,說明在循證教育領域國內更加偏重于循證醫(yī)學的教育研究,而國外則是更加注重在醫(yī)學生的教育中遵循循證理念。并且部分關鍵詞所歸屬的類型也不相同,這也反映了國內外學者對于概念的不同理解方式。
在作者的合作網絡中可以看出,北美地區(qū)依然在循證教育的研究中處于核心地位,并且各個作者合作關系發(fā)展較好。研究團體向著多中心化發(fā)展。雖然國內的研究在最近一段時間內得到快速的推廣和普及,四川大學華西醫(yī)院中國循證醫(yī)學中心的研究依然在引領國內的發(fā)展方向。北京、上海、重慶和廣州研究團隊也已逐漸形成。國內的循證醫(yī)學教育研究正在向著多極化和更加均衡的方向發(fā)展。相信在經過一段時間的發(fā)展,我國的醫(yī)學教育中將更加遵循循證理念,選擇最佳方法育人,進一步提高我國醫(yī)學教育水平。通過關鍵詞共現(xiàn)技術對循證教育進行研究,通過網絡關系圖的建立實現(xiàn)可視化。試圖通過可視化研究的方式來展現(xiàn)國內和國外在該領域的發(fā)展,并通過對比找出我們和國外先進水平的差距,以及我們在近10年來的收獲。并通過圖表的分析找出目前循證教育發(fā)展和研究的熱點內容,提示相關學者對可能忽視的問題加以深入討論。由于cnki數據庫沒有相應的主題詞檢索,故所選取的主題檢索可能有部分遺漏,為此我們將在以后的研究做進一步分析。循證醫(yī)學作為一門新興的學科已經推廣到了醫(yī)學中的各個領域,為了是使更多的有效的證據來指導臨床工作。我們應在平時的教學和實踐中,應加大對于循證概念的灌輸,在循證教育領域出現(xiàn)更多的創(chuàng)新。
證據的論文篇九
隨著計算機技術的迅猛發(fā)展以及信息網絡的建立和完善,以電子數據形式出現(xiàn)的文字、圖片、音像等正以日新月異的態(tài)勢,沖擊著原有的社會生活。由于網絡的虛擬性和開放性,使得建立在網絡基礎上的電子郵件與傳統(tǒng)證據相比有許多迥然不同的地方,這無疑對傳統(tǒng)法律制度提出了新的挑戰(zhàn)。就證據法律制度而言,電子郵件的證據屬性問題,值得我們研究與探討。
一、電子郵件及其特點。
電子郵件是通過internet或intranet等網絡進行互傳信息的數字化通訊方式。作為信息世界的產物,其高效、便捷和經濟性得到了人們的首肯。人們從終端機輸入文件、圖像或聲音等,就可以通過郵件服務器將電子郵件傳達到另一終端機上。從證據的本質上講,電子郵件并不是傳統(tǒng)意義的“原件”,它只是計算機能夠識別的由“0”和“1”組成的一系列二進制編碼,即“字符串”。只有通過一定的輸出設備,電子郵件才能被顯示觀看。因此,與傳統(tǒng)證據相比,電子郵件有以下特點:
1.易破壞性。電子郵件是用二進制數據“0”和“1”來表示的,并以數字編碼的形式儲存于介質之中。因此,如果人為地對電子郵件進行刪除、篡改,從技術角度上講,不僅僅輕松、容易而且不留痕跡,很難查清。輕易一個指令的鍵入,完全可以使其面目全非而且一經發(fā)件人從其“發(fā)件箱”,“回收站”中將文件刪除,電子郵件便不見蹤影。這表明電子郵件具有易破壞性。
2.隱敝性。在計算機內部,一切信息都被數字化了。計算機通過二進制編碼的形式將電子郵件中包含的圖像、文字、聲音等信息轉化為一系列的電脈沖從而實現(xiàn)某種功能。由此可見,電子郵件都是以無形的編碼來傳遞的,如果沒有一定的輸出設備,電子郵件就看不見、摸不著,因而具有隱蔽性。
3.唯一性。電子郵件的一個顯著特點就是每一個電子郵箱均對應一個唯一的注冊用戶,其用戶名、帳戶名、密碼均是唯一的。任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會導致無法開啟郵箱,收發(fā)電子郵件。這對于證明案件事實意義重大。在網絡犯罪中,電子郵件往往是證明案件真實情況的唯一依據。
此外,與傳統(tǒng)證據相比,電子郵件還有收集迅速、易于保存、占用空間小、傳輸方便、可反復重現(xiàn)的特點??梢?,作為一種信息資源,電子郵件無疑符合了當今信息時代的發(fā)展要求。它已被現(xiàn)代經濟社會報接受并且在立法上有新體現(xiàn)。1999年3月15日通過的《中華人民共和國合同法》第11條規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件、數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據和電子郵件)等有形地表現(xiàn)所載內容的形式?!边@就是說在民事訴訟中,e-mail可以作為證明合同關系成立與否的一種有效證據。而我國《刑事訴訟法》中,法定證據種類有物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人被告人供述和辯解、鑒定結論、勘驗筆錄和視聽資料等七種電子郵件尚未被納入法定的證據形式當中。然而,由于電子郵件與傳統(tǒng)證據形式相比,具有許多優(yōu)越性,它已成為犯罪分子進行網絡犯罪的首選工具,有關暴力、欺詐和色情等情況,無時不在網絡空間恣意橫行。因此,就電子郵件是否應納入刑事訴訟中作為認定案情的依據,理論界和實踐部門的專家學者展開了熱烈的討論。大多數專家學者的意見趨于一致,認為電子郵件盡快以一個新的證據種類納入到刑事訴訟證據清單范疇中。筆者亦持該觀點。
刑事訴訟發(fā)展的需要迫切要求電子郵件應盡早納入法定證據種類之中,然而由于電子郵件特殊性,其能否滿足證據一般屬性,是一個仍然爭議的問題,值得深入探討。本文擬從證據的客觀性、關聯(lián)性和合法性來對電子郵件的證據屬性進行分析。
二、電子郵件的證據屬性。
1.客觀性。所謂證據的客觀性是指“作為案件證據的客觀物質、痕跡和主觀知覺痕跡都是已發(fā)生的案件的事實的客觀遺留,是不以人們的主觀意志為轉移的客觀存在?!弊鳛榕c國際互聯(lián)網絡連接而產生的一種新型通信方式,電子郵件與傳統(tǒng)通信方式的最大區(qū)別在于,它把人們所表達的意思轉化為數字信號,并通過網絡傳輸呈現(xiàn)在對方的電腦屏幕上,因此互無“真跡”,充其量也只是在電腦上打印件,輕易一個指令可以將電子郵件修改甚至面目全非。因而許多學者對電子郵件的客觀性提出質疑。然而筆者認為,極易刪改和偽造的特性并不能否定電子郵件的客觀性,能夠證明案件真實情況的數字化形式的電子郵件毫無疑問是客觀存在,不是無法感知的虛幻的東西。對于郵件的極易刪改性和偽造性,我們可以通過嚴格的證據收集、采信制度來彌補。電子郵件的客觀性的實質在于其內容的可靠性。因此,只要能保證其來源的.可靠性的郵件本身的完整性的電子郵件就可以作為認定案件的根據。怎樣才能保證電子郵件的來源可靠呢?筆者以為必須對電子郵件的創(chuàng)制者、創(chuàng)制時間、創(chuàng)制地點、創(chuàng)制對象及創(chuàng)制過程都要進行全面地審查,只有這樣才能確定電子郵件所反映內容是否客觀真實、是否有被刪除、篡改可能。對于電子郵件的完整性的確定,筆者以為必須做到電子郵件必須完整地向信息的接受人發(fā)送,信息在傳輸過程中未被修改、重組;在電子郵件發(fā)送時,一般應將其作備份處理,由于電子郵件是通過網絡傳輸的,網絡服務者將為傳輸的電子郵件負儲存義務以便于電子郵件的創(chuàng)制人與接受人的信息對比,從而達到檢驗電子郵件是否完整的目的。另外,電子郵件在傳輸過程中,網絡的安全運行也是保證信息完全的一個前提。
2.關聯(lián)性。證據的關聯(lián)性,是指“證據必須與案件事實材料有實質性聯(lián)系并對案件事實有證明作用?!睂﹄娮余]件的關聯(lián)性,學界一般都認可,爭議不大。在人們收發(fā)郵件的過程中,電子郵件服務商都會在服務計算機中自動記錄使用的情況,并保持一定的時間。此外,由于電子郵件具有唯一性的特征,每一個電子郵箱只對應一個注冊用戶。這樣一來,電子郵件與案件事實材料的關聯(lián)性就更加有保障,對案件事實證明作用也更加讓人信賴。
同法》第11條明確規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形表現(xiàn)的新載內容的形式?!爆F(xiàn)在的問題是,社會生活已經發(fā)生了變化,法律還未來得及做出相應的調整。我國《刑事訴訟法》沒有規(guī)定電子郵件是訴訟證據。在這種情況,我們應該怎么辦?如果依照第一意見,即使由權威部門認證了電子郵件的真實性,它仍不能作為定案證據,因為電子郵件不是適格的證據,不產生訴訟上的證據效力。如此一來,我們完全可以說我們維護了法律形式上的定義。但我們不得不承認我們犧牲了實質上的公平。第二種意見則對法律作相對廣義的解釋,筆者贊同這一觀點,理由如下:
第一,這種觀點并未違背法律,沒有與形式正義相抵觸。對某一條文作相對廣義的解釋,有一本前提是不與法律的明文規(guī)定相抵觸,我國法律也的確未明文禁止電子郵件作為證據。因此,這一解釋并未違背法律的明文規(guī)定。同時,采取這種解釋也符合法律的精神。為了保證法律的連續(xù)性和權威性,要動輒修改法律是不可能的,而社會生活又是日日更新的,為了減少法律脫離社會實際生活的可能性,我們應該在一定限度內給法律本身可自由伸縮的彈性。作這樣解釋,認為電子郵件可以作為定案的證據,符合法律的精神。
第二,我們目前商業(yè)上已經廣泛運用電子郵件,如果不將其作為訴訟證據,會限制電子郵件在商業(yè)領域中的應用,降低商事交易效率,不利于促進經濟發(fā)展。
第三,現(xiàn)在國際間的交易越來越多,越來越多國家在努力使電子郵件具有證據效力。聯(lián)合國1996年《電子貿易示范法》的第9條明確肯定數據電文的證據價值;美國在其司法程序中也肯定e-mail的復印材料可作為證據加以接受。1998年華盛頓前檢察長就以e-mail為直接證據對侵權者提起刑事訴訟;面對網絡世界的混亂,德國于1997年8月1日開始實施《為信息與電信服務確定基本規(guī)范的聯(lián)邦法》(又稱《多媒體法》),在該法中就對電子證據做出了規(guī)定。
由以上分析得知,電子郵件具備了證據的基本特征并且也符合將電子郵件作為證據的國際潮流。筆者因此有理由認為我國應盡快對電子郵件進行深入研究,盡早將其納入法定證據種類范疇內以順應e-mail作為訴訟證據的國際潮流。
證據的論文篇十
建設一個好的數字博物館,其結構是尤為重要的。就像我們平時選擇住房,沒有好的結構住進去并不舒服,無論房子用了怎樣的建筑材料和新技術,都不能滿足人們對于舒適感覺的重視。數字博物館的建設也是這樣,我們大可以將它想象為現(xiàn)實的博物館來研究它的結構。
一、數字博物館系統(tǒng)結構定義。
通常實體博物館有這樣幾個基本結構:導航及外觀(包括博物館的整體感覺,包括裝飾和陳列所形成的氣氛),展品陳列區(qū),瀏覽者休息及交流區(qū),瀏覽者留言區(qū),咨詢服務區(qū)(包括觸摸屏等科技元素),所有展品收藏區(qū)(或者檔案收藏區(qū))。
虛擬博物館與傳統(tǒng)博物館有很多共通和可以借鑒的地方。數字博物館總結起來大致也可以分為六個部分:用戶界面、展示區(qū)、互動游戲區(qū)、檢索區(qū)、討論區(qū)、資源庫。
1.用戶界面:它是每一個數字博物館必不可少的元素,是數字博物館的導航,以直觀引導用戶尋找自己需要的內容,是數字博物館視覺藝術的體現(xiàn),也是對于整個博物館藝術氛圍的視覺載體。
2.展示區(qū):是具體展示數字博物館內容的區(qū)域。相當于實體博物館中的展品陳列區(qū),也是博物館中的重要部分。展示區(qū)還可以分為普通展示區(qū)和主題性展示區(qū)。普通展示區(qū)是進行長期展示的區(qū)域,專題展示區(qū)則需要定期更換領域新的動向或者用戶和受眾感興趣的主題,形式比較自由。
3.互動游戲區(qū):這個區(qū)域在數字博物館中是一個娛樂性的區(qū)域,通過游戲加深對博物館內容的理解,起到增加趣味性的作用?,F(xiàn)在,無論是何種載體的數字博物館都開始重視這個區(qū)域。
4.檢索區(qū):當用戶面對著龐大的博物館系統(tǒng),有目的地想要尋找某個內容的資料時,利用導航進入非常不方便。這時需要發(fā)揮博物館的檢索功能,快速準確地找到對應信息。而一個高效率的信息檢索系統(tǒng)對于數字博物館來說是很重要的。檢索需要具備完善的檢索系統(tǒng)。一方面是檢索內容,如文字資料檢索、圖片資料檢索、視頻資料檢索等;另一方面是檢索方式,如關鍵字檢索;內容檢索;資料信息檢索等手段。
5.討論區(qū):用于用戶實時瀏覽過后的交流與意見反饋。對于以網絡為載體的數字博物館,討論區(qū)是必不可少的結構。
6.資源庫:它是整個數字博物館的倉庫。用戶通過導航系統(tǒng)或檢索區(qū)來調用數據庫中的內容。
圖1:數字博物館系統(tǒng)板塊。
二、數字博物館各系統(tǒng)結構中的藝術表現(xiàn)及文化創(chuàng)意。
了解了數字博物館的結構及其作用,接下來就是怎樣去把握各個結構的藝術表現(xiàn)以及文化創(chuàng)意。
(一)用戶界面:用戶界面中包含著幾大元素:界面背景、交互熱區(qū)、標題文字以及界面動畫。用戶界面設計往往是設計者藝術手法最直觀的表現(xiàn)。由于用戶界面不僅帶給人視覺上的感受同時也充當著導航的作用,所以藝術與功能之爭同樣存在于用戶界面的設計上。既要體現(xiàn)數字博物館的文化藝術氛圍和交互的趣味性,又要最大限度地實現(xiàn)人機交互,使用者可以方便地進行瀏覽和操作。這并非是簡單的多媒體界面設計。數字博物館的任務決定了它的功能性是至關重要的。所以可以說數字博物館用戶界面設計中的功能與藝術是基礎和上層建筑的關系,兩者并非是沖突的。
以剛剛奪得莫比斯大賽全場大獎的“盛世鐘韻”(大鐘寺博物館)為例,大鐘寺博物館的界面設計在取材上采用的是中國古紋樣以及鐘的形象,用戶第一印象就知道博物館的內容。其次,在設計手法上多用曲線,突出了古典的韻味。顏色上采用純度較高的藍色、黃色和紅色,是中國的古典用色;界面大面積采用勻染手法的背景,靈感來自于恢宏的中國畫法,給人濕潤與和諧的視覺感覺;在交互動畫上采用了光效,更增加了東方神秘氣氛;風格上采用了古典與現(xiàn)代折衷的路線,較多地利用了自然的元素。
編鐘奏樂游戲《盛世鐘韻》用戶界面。
盛世鐘韻主界面泥范法鑄鐘場景。
(二)展示區(qū):如果說用戶界面更多地體現(xiàn)了藝術手法,那么展示區(qū)就需要有更多的文化創(chuàng)意在其中。中國的文化藝術非常地龐雜,很多藝術形式甚至比較相近或是互相關聯(lián)。要抓住最具特色的一點,使其成為一條線索。例如,濰坊楊家埠年畫、武強年畫以及天津楊柳青年畫同是年畫,楊家埠的特色就在于線條粗獷,色澤明快,用色鮮艷以紅、綠、藍、黃為主,對比強烈,主題突出。畫中人物質樸大方,散發(fā)著濃郁的鄉(xiāng)土氣息。年畫不僅是祈福時張貼,也具有一定的故事性,完全來源于生活,真實而又充滿趣味。所以在展示楊家埠年畫時也以他的藝術特色作為出發(fā)點,多用鮮艷的顏色來表現(xiàn)。
在“盛世鐘韻”這個數字博物館作品中也體現(xiàn)了很好的文化創(chuàng)意。每一個國家都有各自的鐘文化,中國的鐘與世界其他國家的鐘有什么區(qū)別,在作品中的體現(xiàn)就顯得很重要。這個作品不僅要滿足中國人對于鐘文化的好奇更要滿足外國懷著比較心態(tài)的瀏覽者的探究。所以,在作品中突出展現(xiàn)了“編鐘”這一部分。編鐘文化是中國獨有的類別,其制鐘技藝與眾不同,古代勞動人民的智慧使其還具備了樂器的功能,這更增加了編鐘的傳奇色彩。這是展示“展品”特色的需要,更是能夠更好詮釋作品的創(chuàng)意點。
除此之外,視頻的大量運用也能為數字博物館增色不少。舞蹈博物館也屬于無形文化數字博物館。有很多口傳心授的傳播方式不能通過實體的展示實現(xiàn),在數字博物館中可以大量運用視頻以及動態(tài)捕捉技術實現(xiàn)。舞蹈屬于瞬間的動作,可以用攝像機將其復制和保存。除了影像的錄制,很多時候采用動態(tài)捕捉器,將專門的點固定在關節(jié)上,舞蹈者舉手投足,手擺動與身體所呈現(xiàn)的角度和距離,頭扭動的頻率與節(jié)奏都可以詳細準確地記錄成為動畫,運用到數字博物館中。視頻以及動畫技術在很多無形文化遺產類的數字博物館中都占據了很重要的作用。解決了由無形文化遺產活動性、瞬間性的特點所制造的難題。
文化創(chuàng)意的方式除了結構上的創(chuàng)意,表現(xiàn)形式上的創(chuàng)意還有文字上的創(chuàng)意。以多媒體光盤“吳橋雜技”為例。我國的雜技種類繁多,分布也比較分散,“吳橋雜技”在制作時也頗費了一番功夫,怎樣找創(chuàng)新點,挖掘興趣點成為了這個作品首要解決的問題。通過實地的考察和總結,創(chuàng)作者們發(fā)現(xiàn)了吳橋雜技一個很有趣的特點,這也正是吳橋雜技區(qū)別于其他雜技的重點所在。那就是在吳橋人人都會雜技,雜技是人們生活的一部分,是茶余飯后的娛樂休閑活動。甚至還流傳著一句順口溜“上到九十九,下到剛會走,吳橋雜技人人拿手”。這句順口溜簡潔準確地體現(xiàn)了吳橋雜技的特點,那就是人人都會雜技并且玩兒的都是身邊的生活用品。用筷子頂起滾燙的茶壺;用嘴含著桌子一角把它叼起來;蹬小孩兒等雜技信手拈來。就是這一句話成為了整個作品的創(chuàng)意點,使吳橋雜技的特點一下子深入人心。此外還有很多板塊的標題別有意味,講面食的博物館以帶“面”字的四字成語總結既簡練又巧妙地突出了文化內涵。
的興趣,紛紛嘗試。此外,在展示區(qū)還有一個比較引人注意的內容就是還原鐘的'制作過程。用3d技術制作的虛擬動畫還原了當時人們澆灌鑄鐘的勞動場景以及工序。那一段歷史誰也無法回去重新目睹,但是模擬的動畫卻打破了時空的界限,讓每一個瀏覽者重溫了鑄鐘的工序,仿佛身在其中,更增添了博物館的歷史氛圍。
(四)檢索區(qū):檢索區(qū)相對于內容較為復雜的大型數字博物館是非常實用的。由于在數字博物館中展示了大量有關的文字信息以及圖片和視頻,這些資料本身又具有一定的信息描述,因此可以成為檢索的手段。如果單獨陳列出文字、圖片和視頻資料的檢索,將會大大增加數字博物館的交互優(yōu)勢,更加人性化。在這里以一個多媒體光盤作為實例,將來可以應用到數字博物館建設中。多媒體光盤“天行健”中有一個別具特色的視頻導航。將視頻集中在一個頁面進行展示。由于人們可能對視頻感興趣而需要單獨觀看視頻所設計的視頻導航更增加了人性化成分。
《天行健》視頻導航。
(五)討論區(qū):討論區(qū)的建立源于“博客”文化的興起?,F(xiàn)代人樂于表現(xiàn)自己,發(fā)表自己的看法與見解。討論區(qū)的建立可以形成博物館管理員與瀏覽者的互動,并且可以收集建議便于更新和了解民意及時作出反應。博客的興起在一個側面反映出人人希望參與的心情,所以討論區(qū)的建立可以帶動數字博物館的互動,吸引更多的人來參與博物館建設,形成活躍的氣氛也算創(chuàng)意的一個方面。
(六)資源庫:資源庫屬于數字博物館的后臺系統(tǒng),承載整個博物館的信息。由于它的作用,并不需要將它藝術化或者創(chuàng)意化。人們在檢索時資源庫就起到了非常關鍵的作用。
【參考文獻】。
[1]王文章.非物質文化遺產概論[m].北京:文化藝術出版社,2006.
[2]許鵬.新媒體藝術論[m].北京:高等教育出版社,2006.
[3]理查德·布賴斯.多媒體與虛擬現(xiàn)實工程[m].北京:中國電影出版社,2000.
[4]王虎.走向“個性化”——與美國虹軟公司總裁兼ceo鄧輝談數字圖像技術應用前景[n].每周電腦報,1998,(38).
[5]吳偉波,曹文君.對于數字化博物館實現(xiàn)中的一些關鍵技術的研究與實踐[n].復旦學報(自然科學版),2001,(6).
[6]李勛祥.虛擬現(xiàn)實技術與美學研究[m].武漢:武漢理工大學出版社,2003.
[7]王磊.基于web3d技術的虛擬博物館的設計與實現(xiàn)[j].遠程教育雜志,2006,(5).
證據的論文篇十一
最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定第四十一條規(guī)定:一審程序中新的證據包括:當事人在一審舉證期限屆滿后發(fā)現(xiàn)新的證據,當事人確因客觀原因無法在舉證期限內提供。經人民法院準許,在延長的期限內仍無法提供的證據。該條規(guī)定從兩個方面對《民事訴訟法》第一百二十五條第一款中新的證據作了具體規(guī)定,為審判實踐中如何確定新的證據提供了依據,對進一步深化審判方式改革,提高審判工作效率起到了積極的作用?!兑?guī)定》第三十四條規(guī)定:“當事人應當在舉證期限內向人民法院提交證據材料,當事人在舉證期限內不提交的,視為放棄舉證權利。對當事人逾期不提交的證據材料,人民法院審理時不組織質證。但對方當事人同意質證的除外?!钡谒氖龡l規(guī)定:“當事人舉證期限屆滿后提供的證據不是新的證據,人民法院不予采信?!比松鲜鲆?guī)定來看,當事人在舉證期限屆滿之后所提交的證據如果不是新的證據,將視為放棄舉證權利,只有新的證據才有可能被人民法院采信。為此,如何認定當事人在舉證期限屆滿之后提交的證據材料是否新的證據,對審判工作有著重要意義,現(xiàn)筆者就新的證據的認定問題談一下自己的粗淺看法。
《規(guī)定》中規(guī)定的第一方面新的證據是當事人在一審舉證期限屆滿后新發(fā)現(xiàn)的證據,但這里為什么是新發(fā)現(xiàn)的證據沒有作具體解釋?!鞍l(fā)現(xiàn)”一詞在漢語中的詞意為:第一次看到或知道,經過探索研究認識或找到前人沒有認識或看到的事物或規(guī)定。因此,新的證據應該是當事人在一審舉證期限屆滿后才知道或才認識到的證據,也就是說,是當事人在舉證期限屆滿前所不知道或沒有認識到的證據。這類新的證據應包括:1、在舉證期限屆滿前已經存在,當事人在舉證期限屆滿后才知道的證據;2、在舉證期限屆滿前已經存在,當事人在舉證期限屆滿后才認識到的證據;3、在舉證期限屆滿后才形成的證據。對于在舉證期限屆滿之前已經存在,當事人在舉證期限屆滿后作為新發(fā)現(xiàn)的證據向人民法院提交,如何確定當事提交的是否是新的'證據,是我們在審判實踐中應當解決的問題。在審判實踐中,有的當事人可能明知該證據已經存在,并應當在舉證期限內向人民法院提交,但在舉證期限內故意不提交或因為疏忽大意沒有提交,在舉證期限屆滿后為給對方當事人造成措手不及或為補救舉證期限內的失誤,謊稱是新發(fā)現(xiàn)的證據向人民法院提交;也可能有的當事人歷文化水平、法律素質問題,雖然知道該事物的存在,但未認識到應該作為證據提交,在舉證期限屆滿后,才意識到該證據,才向人民法院提交。對于這些情況,能否按新的證據對待,本人認為,應鄭重從當事人在舉證期限屆滿前是否知道,應當知道該證據或者是否應當認識到該證據進行審核,應從以下幾個方面判斷:
1、從一般常理上進行判斷。如果在本地區(qū)一般人都知道或應當知道該類糾紛應提供哪些證據,都能認識到哪些材料和事物應當作為證據提交,而當一事人卻推說自己在舉證期內不知道或沒有認識到,明顯不合常理,對其在舉證期限屆滿后才提交的證據不應作為新的證據。
2、從當事人的文化水平、法律知識、社會閱歷等方面判斷。一般文化程序較高,具有一定的法律知識,社會閱歷廣的人,對事物的認識水平和理解能力也相對較高,這一類當事人在訴訟中應當知道或應當認識到應提供哪些證據,哪些材料應作為證據。對于這類當事人明顯應當知道或應當認識到的證據,其不在舉證期限內提交,在舉證期限屆滿后再向人民法院提交,不應作為新的證據。
3、從當事人是否有律師作為代理人進行判斷。作為訴訟代理人的律師,本身是專門進行法律服務工作的,法律知識比較全面,除特殊情況外,不會有在舉證期限內不知道或未認識到的證據。有律師作為訴訟代理人的當事人,以在舉證期限內不知道或從未認識到為理由,在舉證期限屆滿后才向人民法院提供的證據,除特殊情況外,一般不應作為新的證據。
4、從人民法院舉證通知書上是否有明確要求進行判斷。人民法院舉證通知書已經明確了當事人的舉證責任,已提醒了當事人應當提交的證據內容,當事人還推說在舉證期限內不知道或未認識到,不在舉證期限內向人民法院提供,在舉證期限屆滿后才向人民法院提交的,一般也不應作為新的證據。
對于在舉證期限屆滿之后才形成的證據來說,在舉證期限屆滿之前還未形成,當事人不可能在舉證期限內提供,在舉證期限屆滿后提交,當然應作為新的證據對待,但值得指出的是,在舉證期限屆滿后才形成的證據不是在舉證期限屆滿后才收集到的證據,兩者應當區(qū)別開來,前者是在舉證期限屆滿前該證據還不存在,所以當事人無法提供,而后者是在舉證期限屆滿前已經存在,只是當事人在舉證期限內未收集到的證據。
《規(guī)定》中規(guī)定的第二方面新的證據是當事人確因客觀。
[1][2]。
證據的論文篇十二
刑事證據展示,在西方稱為證據開示或證據發(fā)現(xiàn),是指案件提起公訴后到法院正式開庭審判之前,公訴人與辯護律師之間互相出示擬在法庭審判中出示的案件證據的一種活動。
刑事證據展示,可以實現(xiàn)控、辯雙方的對等性,突出庭審重點,使控、辯雙方在庭審前掌握對方證據,提高訴訟效率,節(jié)約司法資源,從而更好地懲治犯罪,保護人民,維護社會穩(wěn)定,確保司法訴訟公正。
我國庭審制度的改革,由過去的糾問式向現(xiàn)代的控辯式方式轉換是司法進步的需要,是司法文明的標志。但由于與之相配套的證據展示制度沒有實現(xiàn),形成控辯雙方的不對等性,偵查起訴機關擁有廣泛的偵查權和先進的技術裝備,可以廣泛收集證據,并以國家為其強大后盾,而辯護方則顯得勢單力薄,這就使控辯雙方在訴訟中的重要環(huán)節(jié)上形成了不對等性,動搖了控辯式庭審方式賴以存在的公平基礎,妨礙了控辯式庭審方式的健康發(fā)展。由于我國沒有實行庭審前控辯雙方證據展示制度,從而使控辯雙方在庭審前盡可能少地讓對方知道自已的'證據及重要證據,而在法庭上卻突拋秘密“武器”奇襲對方,導致庭審的無序和混亂,從而影響庭審效益,造成不必要的休庭和重復開庭。既降低了訴訟效率,也影響了訴訟公正,因此實行刑事證據展示制度是訴訟歷史發(fā)展的必然,是司法改革的必然。
證據展示是與控辯式審判方式相配套的一種程序,現(xiàn)在已被世界上許多國家采用,我國的證據展示現(xiàn)處于摸索階段,因為要實現(xiàn)證據展示制度,現(xiàn)在還沒有具體的模式參考,而證據展示的實現(xiàn),不是司法機關哪一家就可以確定的,需要檢、法、律師三家經過協(xié)商,共同完成。作為一項與審判方式相配套的良好制度,為了充分發(fā)揮其優(yōu)越性,應對證據展示的程序予以完善并依法予以確定,使操作起來可以有法可依,對違反規(guī)定的做到違法必究,使之保持良性健康運行。
結合實踐,筆者認為,我國刑事證據展示應包括以下方面內容:
一、證據展示的時間。
證據展示的時間十分關鍵和重要,什么時間進行證據展示十分講究,證據在什么時間進行展示效果最好呢?總的說來,證據展示時間是在檢察機關提起公訴以后,法院開庭審理之前這段時間,時間過早,律師有些情況未調查,不利于全部證據的展示,過晚則造成時間倉促,證據得不到充分展示。因此應在開庭審理前2-3天進行證據展示比較適宜,依據《刑事訴訟法》的規(guī)定,法院開庭時間在開庭三日以前通知人民檢察院,通知辯護人出庭通知書至遲在開庭三日以前送達,也就是說開庭的三日前,公訴人、辯護人都已明確開庭時間,且距開庭時間已近,案件接手已經歷了一段時間,該調取的材料都應調取完畢,這時進行證據展示,有利于全部證據的展示,可防止雙方在庭審中使用“秘密武器”搞突然襲擊,造成不良效果。
二、證據展示的地點。
證據展示的地點,根據現(xiàn)狀,選擇在檢察機關比較可行。公訴人的工作環(huán)境相對固定,而律師由于工作關系,會東奔西跑,行跡不易固定,而且律師事務所人多混雜,不利于案件的保密工作。而檢察院則有比較寬松的環(huán)境,實踐中檢察院的刑檢部門大都設有“律師會見室”,可以將“律師會見室”同時用作“證據展示室”。此外,有關的案卷材料和相關證據也都存放于檢察院,因此證據展示的地點應選擇在檢察機關。
三、證據展示的范圍。
[1][2][3]。
證據的論文篇十三
隨著計算機技術的迅猛發(fā)展以及信息網絡的建立和完善,以電子數據形式出現(xiàn)的文字、圖片、音像等正以日新月異的態(tài)勢,沖擊著原有的社會生活。由于網絡的虛擬性和開放性,使得建立在網絡基礎上的電子郵件與傳統(tǒng)證據相比有許多迥然不同的地方,這無疑對傳統(tǒng)法律制度提出了新的挑戰(zhàn)。就證據法律制度而言,電子郵件的證據屬性問題,值得我們研究與探討。
一、電子郵件及其特點。
電子郵件是通過internet或intranet等網絡進行互傳信息的數字化通訊方式。作為信息世界的產物,其高效、便捷和經濟性得到了人們的首肯。人們從終端機輸入文件、圖像或聲音等,就可以通過郵件服務器將電子郵件傳達到另一終端機上。從證據的本質上講,電子郵件并不是傳統(tǒng)意義的“原件”,它只是計算機能夠識別的由“0”和“1”組成的一系列二進制編碼,即“字符串”。只有通過一定的輸出設備,電子郵件才能被顯示觀看。因此,與傳統(tǒng)證據相比,電子郵件有以下特點:
1.易破壞性。電子郵件是用二進制數據“0”和“1”來表示的,并以數字編碼的形式儲存于介質之中。因此,如果人為地對電子郵件進行刪除、篡改,從技術角度上講,不僅僅輕松、容易而且不留痕跡,很難查清。輕易一個指令的鍵入,完全可以使其面目全非而且一經發(fā)件人從其“發(fā)件箱”,“回收站”中將文件刪除,電子郵件便不見蹤影。這表明電子郵件具有易破壞性。
2.隱敝性。在計算機內部,一切信息都被數字化了。計算機通過二進制編碼的形式將電子郵件中包含的圖像、文字、聲音等信息轉化為一系列的電脈沖從而實現(xiàn)某種功能。由此可見,電子郵件都是以無形的編碼來傳遞的,如果沒有一定的輸出設備,電子郵件就看不見、摸不著,因而具有隱蔽性。
3.唯一性。電子郵件的一個顯著特點就是每一個電子郵箱均對應一個唯一的注冊用戶,其用戶名、帳戶名、密碼均是唯一的。任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會導致無法開啟郵箱,收發(fā)電子郵件。這對于證明案件事實意義重大。在網絡犯罪中,電子郵件往往是證明案件真實情況的唯一依據。
此外,與傳統(tǒng)證據相比,電子郵件還有收集迅速、易于保存、占用空間小、傳輸方便、可反復重現(xiàn)的特點??梢?,作為一種信息資源,電子郵件無疑符合了當今信息時代的發(fā)展要求。它已被現(xiàn)代經濟社會報接受并且在立法上有新體現(xiàn)。193月15日通過的《中華人民共和國合同法》第11條規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件、數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據和電子郵件)等有形地表現(xiàn)所載內容的形式?!边@就是說在民事訴訟中,e-mail可以作為證明合同關系成立與否的一種有效證據。而我國《刑事訴訟法》中,法定證據種類有物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人被告人供述和辯解、鑒定結論、勘驗筆錄和視聽資料等七種電子郵件尚未被納入法定的證據形式當中。然而,由于電子郵件與傳統(tǒng)證據形式相比,具有許多優(yōu)越性,它已成為犯罪分子進行網絡犯罪的首選工具,有關暴力、欺詐和色情等情況,無時不在網絡空間恣意橫行。因此,就電子郵件是否應納入刑事訴訟中作為認定案情的依據,理論界和實踐部門的專家學者展開了熱烈的討論。大多數專家學者的意見趨于一致,認為電子郵件盡快以一個新的證據種類納入到刑事訴訟證據清單范疇中。筆者亦持該觀點。
刑事訴訟發(fā)展的需要迫切要求電子郵件應盡早納入法定證據種類之中,然而由于電子郵件特殊性,其能否滿足證據一般屬性,是一個仍然爭議的問題,值得深入探討。本文擬從證據的客觀性、關聯(lián)性和合法性來對電子郵件的證據屬性進行分析。
二、電子郵件的證據屬性。
1.客觀性。所謂證據的客觀性是指“作為案件證據的客觀物質、痕跡和主觀知覺痕跡都是已發(fā)生的案件的事實的客觀遺留,是不以人們的主觀意志為轉移的客觀存在。”作為與國際互聯(lián)網絡連接而產生的一種新型通信方式,電子郵件與傳統(tǒng)通信方式的最大區(qū)別在于,它把人們所表達的意思轉化為數字信號,并通過網絡傳輸呈現(xiàn)在對方的電腦屏幕上,因此互無“真跡”,充其量也只是在電腦上打印件,輕易一個指令可以將電子郵件修改甚至面目全非。因而許多學者對電子郵件的客觀性提出質疑。然而筆者認為,極易刪改和偽造的特性并不能否定電子郵件的客觀性,能夠證明案件真實情況的數字化形式的電子郵件毫無疑問是客觀存在,不是無法感知的虛幻的東西。對于郵件的極易刪改性和偽造性,我們可以通過嚴格的證據收集、采信制度來彌補。電子郵件的客觀性的實質在于其內容的可靠性。因此,只要能保證其來源的.可靠性的郵件本身的完整性的電子郵件就可以作為認定案件的根據。怎樣才能保證電子郵件的來源可靠呢?筆者以為必須對電子郵件的創(chuàng)制者、創(chuàng)制時間、創(chuàng)制地點、創(chuàng)制對象及創(chuàng)制過程都要進行全面地審查,只有這樣才能確定電子郵件所反映內容是否客觀真實、是否有被刪除、篡改可能。對于電子郵件的完整性的確定,筆者以為必須做到電子郵件必須完整地向信息的接受人發(fā)送,信息在傳輸過程中未被修改、重組;在電子郵件發(fā)送時,一般應將其作備份處理,由于電子郵件是通過網絡傳輸的,網絡服務者將為傳輸的電子郵件負儲存義務以便于電子郵件的創(chuàng)制人與接受人的信息對比,從而達到檢驗電子郵件是否完整的目的。另外,電子郵件在傳輸過程中,網絡的安全運行也是保證信息完全的一個前提。
2.關聯(lián)性。證據的關聯(lián)性,是指“證據必須與案件事實材料有實質性聯(lián)系并對案件事實有證明作用?!睂﹄娮余]件的關聯(lián)性,學界一般都認可,爭議不大。在人們收發(fā)郵件的過程中,電子郵件服務商都會在服務計算機中自動記錄使用的情況,并保持一定的時間。此外,由于電子郵件具有唯一性的特征,每一個電子郵箱只對應一個注冊用戶。這樣一來,電子郵件與案件事實材料的關聯(lián)性就更加有保障,對案件事實證明作用也更加讓人信賴。
同法》第11條明確規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形表現(xiàn)的新載內容的形式?!爆F(xiàn)在的問題是,社會生活已經發(fā)生了變化,法律還未來得及做出相應的調整。我國《刑事訴訟法》沒有規(guī)定電子郵件是訴訟證據。在這種情況,我們應該怎么辦?如果依照第一意見,即使由權威部門認證了電子郵件的真實性,它仍不能作為定案證據,因為電子郵件不是適格的證據,不產生訴訟上的證據效力。如此一來,我們完全可以說我們維護了法律形式上的定義。但我們不得不承認我們犧牲了實質上的公平。第二種意見則對法律作相對廣義的解釋,筆者贊同這一觀點,理由如下:
第一,這種觀點并未違背法律,沒有與形式正義相抵觸。對某一條文作相對廣義的解釋,有一本前提是不與法律的明文規(guī)定相抵觸,我國法律也的確未明文禁止電子郵件作為證據。因此,這一解釋并未違背法律的明文規(guī)定。同時,采取這種解釋也符合法律的精神。為了保證法律的連續(xù)性和權威性,要動輒修改法律是不可能的,而社會生活又是日日更新的,為了減少法律脫離社會實際生活的可能性,我們應該在一定限度內給法律本身可自由伸縮的彈性。作這樣解釋,認為電子郵件可以作為定案的證據,符合法律的精神。
第二,我們目前商業(yè)上已經廣泛運用電子郵件,如果不將其作為訴訟證據,會限制電子郵件在商業(yè)領域中的應用,降低商事交易效率,不利于促進經濟發(fā)展。
第三,現(xiàn)在國際間的交易越來越多,越來越多國家在努力使電子郵件具有證據效力。聯(lián)合國19《電子貿易示范法》的第9條明確肯定數據電文的證據價值;美國在其司法程序中也肯定e-mail的復印材料可作為證據加以接受。華盛頓前檢察長就以e-mail為直接證據對侵權者提起刑事訴訟;面對網絡世界的混亂,德國于8月1日開始實施《為信息與電信服務確定基本規(guī)范的聯(lián)邦法》(又稱《多媒體法》),在該法中就對電子證據做出了規(guī)定。
由以上分析得知,電子郵件具備了證據的基本特征并且也符合將電子郵件作為證據的國際潮流。筆者因此有理由認為我國應盡快對電子郵件進行深入研究,盡早將其納入法定證據種類范疇內以順應e-mail作為訴訟證據的國際潮流。
【參考文獻】。
[1]徐靜村.《刑事訴訟法學》[m].北京:法律出版社,
[2]高樹輝,冷元潮.淺談數碼影像及照片的證據地位感光材料,(6)。
[3]劉強.試論網絡司法中的電子證據[j].貴州公安干部學院學報,(3)[4]趙冬燕,范德月,于麗萍.論e-mail證據能力[j].經濟與法,(3)。
證據的論文篇十四
提要:如何運用證據查明案件事實或有關法律事項,是正確處理案件的首要問題,也是審判人員必須掌握的基本功。本文所論述的民事訴訟證據的采信,只是龐大的訴訟制度之冰山一角。證據問題是全部訴訟活動的核心問題,目前,我國的證據立法可以說相對滯后,最高人民法院根據審判工作的實際需要,以司法解釋的形式先后出臺了民事、行政訴訟證據規(guī)定,摒棄了以客觀真實作為證明標準的提法,代之以法律真實-證據能夠證明的事實作為裁判的依據,邁出了歷史性的艱難的一步。這,更符合理性、人性,更符合馬克思主義的認識論,更符合訴訟活動的客觀規(guī)律。法官,不再為沒有再現(xiàn)已經成為過去的“客觀真相”而被橫加指責“裁判不公”,不堪重負。以證據能夠證明的事實作為裁判的依據,也使當事人對自己的訴訟行為的后果具有可預測性,更加理性地看待勝訴與敗訴,從而樹立司法的權威,維護社會秩序的穩(wěn)定。
《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第六十三條規(guī)定:“人民法院應當以證據能夠證明的案件事實為依據依法作出裁判?!睆亩_立了證據裁判主義。民事訴訟證據成為認定案件事實的唯一載體,法官認定案件事實的根據僅限于擺在眼前的“呈堂”證據,再不能從其他渠道獲取案件事實的相關信息,更不能因為證據不足而拒絕裁判。因此,民事訴訟證據的采信問題在整個審判活動中顯得尤為重要。對證據的采信直接關系到對案件事實的認定和法律的適用,是法院裁判的“基石”。
一、民事訴訟證據的概念和分類。
(一)概念。
什么是民事訴訟證據?這個問題,在民事訴訟法中沒有作出明確規(guī)定。有學者認為,民事訴訟證據,是指在民事訴訟中,能夠證明案件真實情況的根據。亦有學者認為,在民事訴訟中,證據是指用以確認案件客觀事實的根據。凡是能夠證明案件客觀真實情況的事實材料,都是民事訴訟證據。
筆者認為,以上定義都是從世界可知論的角度出發(fā)的,都沒有離開“客觀真實”的證明標準的束縛,因而不能準確反映民事訴訟證據的本質特征。世界是可以認識的,但這是說世界最終是可以被認識的,并不是說人的認識可以無所不能的,特別是訴訟活動,本身具有較強的時間性,法官不可能窮盡一切辦法無限期地調查取證,以恢復事物的本來面目。所以,以“客觀真實”作為證據的證明標準,與訴訟活動的客觀規(guī)律是不相符合的,實際上也不可能完全達到。《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第六十三條所規(guī)定的“證據能夠證明的.案件事實”即法律真實。所謂法律真實,是指訴訟中依據證據證明的事實即為真實的事實。這種法律上認定為真實的事實,它可能與案件的客觀事實相一致,也可能比較接近,也可能與客觀事實相反。
故筆者認為,對民事訴訟證據應當下這樣一個定義:民事訴訟證據是指在民事訴訟活動中,訴訟當事人及人民法院用以證明案件事實的根據。
(二)分類。
1、理論上的分類。
(1)本證和反證:負有舉證責任的當事人提出的用以證明其訴訟主張的的證據,稱為本證;為了推翻對方所主張的事實而舉出的證據,稱為反證。
(2)原始證據和派生證據:原始證據是指直接來源于案件事實的證據,即“第一手材料”;派生證據是指傳述轉抄、不是直接來源于案件事實的證據,又叫傳來證據。
(3)直接證據和間接證據:凡是能夠直接單獨證明案件主要事實的證據叫做直接證據;間接證據是指不能單獨直接證明案件主要事實,必須與其他證據結合組成一個排除一切合理懷疑、得出唯一結論的完整的證據體系才能證明案件主要事實的證據。
(4)言詞證據與實物證據:言詞證據是以人的陳述(包括口頭陳述和書面陳述)為表現(xiàn)形式的證據(俗稱人證);實物證據是指能夠以之查明案件事實的一切物品和痕跡(俗稱物證)。
理論界對民事訴訟證據還有其他一些分類,不再贅述。明確上述分類,對于證據的審查判斷有必不可少的作用。比如,在證據的證明力大小的判斷上,原始證據一般大于派生證據,直接證據一般大于間接證據,實物證據一般大于言詞證據,等等。
2、法律上的分類。
民事訴訟證據在法律上的分類通常稱為民事訴訟證據法定種類。民事訴訟法以證據的外在表現(xiàn)形式為標準,將民事訴訟證據分為七類:
(1)書證。表現(xiàn)形式為。
[1][2][3][4]。
證據的論文篇十五
菲律賓的《電子證據規(guī)則》、加拿大的《統(tǒng)一電子證據法》、美國的《統(tǒng)一電子交易法》、英國政府的《電子通信法案》、新加坡的《電子交易法》乃至聯(lián)合國的《電子商務示范法》均無一例外地采用了“電子”一詞。另外,歐盟的《電子商務動議》、美國的《〈全球電子商務框架》等文件,雖無法律效力,卻也在為數字化交易的實際應用提供著規(guī)范和標準。那么,為什么這些國家和國際組織不采用“數字”一詞呢?這倒是一件非常奇怪的事。
二、“電子”觀念滲透與人類社會的各個領域。
三、“電子”觀念上的“共識”成為理論研究的基礎。
從近幾年有關電子證據研究的文章來看,對電子證據的本質的認識并未達成一致(達成一致未必是一件好事情)。電子證據的廣義解釋和狹義解釋為研究提供了更為廣闊的空間和回旋余地;正如我們提到刑事訴訟時,往往會有廣義說和狹義說。在證據立法前景尚不明朗時,百家爭鳴的態(tài)勢使得電子證據的研究范圍只能是概然性的;同時信息技術發(fā)展的非預期性也不容許我們對其進行精確的、缺乏拓展空間的限定。觀念上的共識是交流與探討的基礎,而這種觀念是不能不考慮象牙塔外的情勢的。從事物的外形去定義事物,并不必然導致用外形的觀察結果去解釋事物的.實質。世界廣泛接受的“火山”一詞,并沒有影響有關專家對其本質的探求。因此從事物的外形去定義事物沒有錯,糟糕的是僅憑外形的觀察結果去解釋事物的實質。新觀念有時確實掌握在少數人手里,但是通常情況下觀念并不背棄多數人的認識。正因為如此,人們才可以在觀念的共識下,尋本探源。
從目前國內外的法律文件及相關研究成果看,盡管對電子證據的理解不盡相同,但電子證據一詞已被廣泛接受則是不爭的事實;觀念是非常奇怪的東西,它竟不以個人的意志為轉移,皆因為其從眾的特性使然。人們寧愿觀念下的意義發(fā)生變遷,也不原舍棄名義上的東西;這樣的觀念說它堅強也好,說它頑固也罷,都不影響人們對事物本質的探求。
證據的論文篇十六
[摘要]在科技不斷發(fā)展的今天,電子產業(yè)逐漸興起作為科技發(fā)展中的代表產業(yè)之一,電子通信具備了技術密集和資本密集雙重特征。作為最大的發(fā)展中國家,電子通信產業(yè)的科學、規(guī)范發(fā)展,對我國更好更快地發(fā)展具有十分重要的意義。下文從電子通信產業(yè)競爭力入手,主要探討了影響電子通信產業(yè)競爭力發(fā)展的因素,并提出了一些提升電子通信產業(yè)競爭力發(fā)展的有效策略,以供參考。
[關鍵詞]電子通信產業(yè);競爭力;發(fā)展;策略。
引言。
隨著我國科學技術的不斷發(fā)展,當前社會的發(fā)展與競爭已經是科學技術方面的競爭,一個國家科學技術的先進性是衡量現(xiàn)代化發(fā)展的重要指標。我國的電子通信技術包含電子技術、通信技術、數字模擬技術等多項技術,它們對于促進我國社會發(fā)展起著十分重要的作用。當前的電子通信技術已經應用到了我國社會的很多領域,但是面對當前電子通信產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,我們還要認識到其中存在的不足,認真分析原因,努力實現(xiàn)未來電子通信產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
1電子通信產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與問題。
近年來,我國電子通信技術實現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展,行業(yè)體現(xiàn)了生產精品的綜合能力,無論是固定通信還是移動通信、光通信均具備了較強的技術研發(fā)實力,同時漸漸與國際先進水平接軌。然而,我國當前電子通信產業(yè)發(fā)展卻呈現(xiàn)出了明顯的不均衡性,沿海城市發(fā)展相對較快,創(chuàng)新實力較強,然而其他區(qū)域則發(fā)展較為滯后,整體創(chuàng)新實力較為薄弱。另外,電子通信領域欠缺軟件以及集成電路專業(yè)的高級人才,專利項目量有限,欠缺高質量的技術創(chuàng)新。軟件產業(yè)層面則欠缺核心技術,在設計集成電路領域實力稍顯遜色。現(xiàn)階段,電子通信領域技術創(chuàng)新主要表現(xiàn)為集成創(chuàng)新、消化再創(chuàng)新,而自主創(chuàng)新發(fā)展上則有所欠缺,因此核心技術始終無法趕上發(fā)達地區(qū)。雖然,我國已有通信技術較為完善,然而各個環(huán)節(jié)競爭水平卻不盡相同。無論是設備基礎技術、核心技術、系統(tǒng)、芯片或是終端均欠缺競爭力,因此令電子通信產業(yè)存在較多瓶頸,影響了我國電子通信產業(yè)競爭力的發(fā)展和提升。
2影響電子通信產業(yè)競爭力的主體因素。
2.1企業(yè)市場因素。
在我國政府的倡導和企業(yè)自主努力下,一些企業(yè)從國外引進先進的企業(yè)管理技術,對自己企業(yè)的內部結構組織進行優(yōu)化調整完善,使得我國電子產業(yè)類企業(yè)初具規(guī)模,部分企業(yè)也因此實力逐漸壯大,成為了大型企業(yè)。這些企業(yè)的發(fā)展,對企業(yè)所處地區(qū)的經濟發(fā)展起到了極大的促進作用,同時也成為了海內外投資商投資的焦點,企業(yè)有了名聲和投資,電子通信產業(yè)的競爭力和綜合實力便會有很大的提升。同時,與外企相比,我國人口眾多,消費能力強,這將推動我國電子通信產業(yè)的快速發(fā)展。
2.2科技發(fā)展因素。
電子通信產業(yè)科技發(fā)展主要從以下三個方面來體現(xiàn),(1)影響科技發(fā)展程度的裝備水平;(2)電子通信產業(yè)發(fā)展的關鍵技術水平;(3)電子通信產業(yè)銷售率。由于我國電子通信產業(yè)還處于起步階段,其裝備和技術大部分依靠國外引進,但是由于我國消費群體眾多,使得電子通信行業(yè)在國內有很大的發(fā)展,也正因如此,我國電子通信產業(yè)開發(fā)產品的創(chuàng)新能力才能有所提升。但是,我國電子通信產業(yè)核心技術的掌握與國際上相比相差甚遠,部分設備關鍵零件依然靠高價從國外進口,這便使競爭力大大降低。
2.3資源因素。
我國地大物博,自然資源與其他國家相比較為豐富,這為我國電子通信產業(yè)的發(fā)展打下了堅實的資源基礎,大大提升了我國電子通信產業(yè)的國際競爭力。但在客觀上存在一些問題,首先,我國資源豐富,但是為了保護生態(tài)環(huán)境,一些資源的開采受到限制;其次,我國電子產業(yè)的發(fā)展依然不夠發(fā)達,所以再利用資源時常常會導致資源利用率低下的情況,使得成本增加;最后,我國對于高端技術人員較少,從而在很大程度上影響了我國電子通信產業(yè)競爭力的發(fā)展。
2.4產業(yè)鏈因素。
在我國,由于電子通信產業(yè)起步相對較晚,我國的電子通信產業(yè)鏈仍存在很多的不足。由于產業(yè)鏈獨特的生產合作模式,使得電子通信產業(yè)在產業(yè)鏈中得到迅速的發(fā)展。然而,雖然我國電子通信產業(yè)鏈生產水平被國際所認可,但是仍欠缺自我創(chuàng)新能力,如不努力改變現(xiàn)狀,所做的一切生產對可持續(xù)發(fā)展來說將毫無意義。因此,產業(yè)鏈的優(yōu)化成為提高工業(yè)競爭力的一個重要因素。只有優(yōu)化產業(yè)鏈,我國電信產業(yè)產品科技含量才能提高,競爭力才能隨之增強。
證據的論文篇一
我國民事訴訟在證據的提出方式上,最初實行的是最廣泛意義上的隨時提出主義,亦即在民事訴訟程序開始和庭審辯論終結前當事人都可以實施舉證行為。但因為當事人法律意識的參差不齊和一些當事人對訴訟技巧的濫用,致使這種做法在司法實踐中產生了一系列難以克服的弊端,例如證據突襲和訴訟拖延。因此,為解決這一問題《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》出臺后設置了證據失權制度,明確規(guī)定了當事人舉證時間的臨界點,防止當事人舉證的遲延。證據失權主要包括兩方面內容:一是舉證期限,二是超過舉證期限的后果。證據失權制度是舉證責任制度的有機組成部分,是舉證責任的重要保障。證據失權制度與舉證時限制度有著密切的聯(lián)系,這種聯(lián)系在實踐中體現(xiàn)為證據失權制度的運作以舉證時限制度的落實為前提條件。
(一)證據失權的概念和構成要件。
所謂民事訴訟證據失權,指的就是負有提交證據責任的一方訴訟當事人如果未能按照約定或者法律規(guī)定,或法院指定的期限內向法庭提交證據,將依法視為放棄舉證權利,其提交的證據不再予以組織質證,也不能作為認定案件事實的依據,當事人因此而喪失證據提出權和證明權。其構成要件包括以下幾點:(1)證據失權的主體。我國證據失權制度的主體是民事訴訟中的當事人,且是負有提交證據責任的一方訴訟當事人。至于民事訴訟中的第三人是否也受到證據失權的約束?這一點在立法中未見明示,從字面來看似乎該制度也僅僅是對當事人進行約束。但我們認為,第三人作為民事訴訟程序的參與人,其舉證行為同樣與當事人的利益和程序的順暢密切相關,因此,在相應的失權告知保障的前提下,將民事訴訟中的第三人列入證據失權的對象也是尤為必要的。(2)證據失權的期限。我國證據失權制度的期限是在舉證期限內。這一舉證期限可由當事人約定,也可由法官指定不少于30天的一個期間。實務中若當事人約定期限過長,法官一般都會依職權進行指導,促使其從新約定合理的期限或為其指定相應期限。在舉證限期內,當事人應就其負舉證責任的事實所收集到的證據進行舉證。(3)證據失權的原因。證據失權的原因是當事人在約定或規(guī)定的舉證期限內怠于向法院提交證據,從而因其行為不再認定該證據的可使用性及證明意義。這種“怠于舉證”的行為應當理解為具有可歸責性的主觀懈怠,故意和重大過失的主觀因素可以視為證據失權的主觀原因,但一般過失以下或有正當理由逾期舉證的情況則應區(qū)別對待。這一問題在證據失權的例外部分有所涉及。(4)證據失權的后果。我國證據失權制度的后果是喪失證據的提出權利和證明權利。當事人承擔證明不能乃至敗訴的不利法律后果。當然,證據未能按時提交而喪失證明權利只是程序上的一種制裁,當事人的實體權利并未因此而喪失。(5)證據失權的例外。為了靈活化處理實踐中的證據失權問題《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》也規(guī)定了不受證據失權規(guī)制的例外情形,主要包括以下幾方面:(a)對方當事人同意質證的,不發(fā)生失權后果。(b)當事人主張的法律關系的性質或民事行為的效力與人民法院根據案件事實做出的認定不一致,人民法院通知當事人變更訴訟請求的,不發(fā)生證據失權后果,相應的人民法院應當重新指定舉證期限。(c)當事人在舉證期限內提交證據材料確有困難的,可以向人民法院申請延期舉證,是否準許由人民法院決定。人民法院準許延期舉證的,不發(fā)生證據失權后果。(d)當事人在舉證期限屆滿后所提交的是新的證據的,人民法院應當通知當事人在合理的期限內提出意見或者舉證。(e)當事人在延長的舉證期限內因客觀原因不能提交的不是新的證據,但不審理該證據可能導致裁判明顯不公的,應當作為新證據予以審理。
二、民事訴訟證據失權制度具體適用中存在的問題。
1.證據失權的取舍。是否要實行證據失權制度?這要從兩個方面來講。第一是民事訴訟中是否必須要有證據失權制度。這個問題似乎己經毋庸置疑。更為重要的是第二個問題,那么就是證據失權是否適合我國當下的國情?一方面,當前中國法制建設還不完善,在這種情況下推行證據失權制度確實存在著一定的阻力。對于法官來說,雖然有的法官可以嚴格依照規(guī)定將逾期證據拒絕,但是也有相當一部分的法官極不情愿用失權來制裁逾期舉證的當事人。即便如此,筆者認為,在中國實行證據失權仍然是有必要的。證據失權制度是舉證時限制度重要組成部分,如果沒有證據失權或者其他類似制度,那么舉證時限制度就等于一紙空文。因為這對于當事人來說,即使不按照法定或者約定的舉證時限舉證,也不會有任何不利后果,那么這一規(guī)定對他就毫無約束力可言,一旦遇到了需要使用拖延戰(zhàn)術或者證據突襲來獲得勝訴的時候,當事人就會毫不猶豫的使用那些手段,因為沒有任何不利后果。
2.證據失權審查程序的缺失《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第三十四條第一款規(guī)定“對于當事人逾期提交的證據材料,人民法院審理時不組織質證,但對方當事人同意質證的除外”。同時第四十三條第一款又規(guī)定“當事人舉證期限屆滿后提供的證據不是新的證據,人民法院不予采納”。人民法院組織質證,除對證據的內容進行質證外,還要對證據的形式,包括證據來源、產生的時間、證人的資格等進行質證。雖然面對一方當事人逾期提交的.證據,對方當事人持什么態(tài)度這一因素對于是否科以失權的制裁或效果具有決定性意義,但是第三十四條第二款規(guī)定逾期提交的證據不組織質證,試問不組織質證,如何能知曉該證據是否為“新證據”?可能有人會說《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》同樣對新證據的種類進行了界定,根據界定的范圍可確定是否為新證據。但是,不組織質證如何知道該證據是否為舉證期屆滿后新發(fā)現(xiàn)的證據,又怎么知道當事人在期限內沒有舉證的客觀原因呢?可見,在制度上,缺少一種認定證據失權的審查機制,由雙方當事人來對逾期提交的證據進行質證,由法官來居中裁判,對逾期的證據是否為新證據,是否失權做出裁決。這里可以借鑒美國立法的經驗,即采用審前程序的模式來作為證據失權的審查程序。
3.原被告救濟途徑不對等在我國當前的訴訟體制下,法院準許原告撤回起訴將使原告得以輕易規(guī)避證據失權制度所確定的不利后果。當原告有了一份超過舉證時效而失權的證據時,原告可以選擇撤訴,在法院做出準予撤訴的裁定后重新起訴,此時那份證據仍然具有證據效力,即使它曾經因為逾期舉證喪失了證據效力。也就是說,在民事訴訟中,原告在舉證期限內既沒提交證據,又沒有申請延期舉證,為了避免產生對自己不利的后果,可以選擇撤回起訴后重新起訴來進行救濟,其損失不過是有限的訴訟費及相關費用。可一旦被告在舉證期限內未舉證而且未提出延期申請,且其證據又不屬新證據時,該如何尋求同等程度的法律救濟呢?從《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》的規(guī)定來看,是沒有辦法的。
4.證據失權的效力不明晰證據失權按照效力分為相對失權和絕對失權。從我國的立法規(guī)定中很難看出證據失權效力是相對失權還是絕對失權。對此,筆者認為將證據失權規(guī)定為絕對失權是不妥當的,因為證據失權與民事訴訟中的其他失權諸如答辯失權、上訴失權、申請再審失權、提出管轄權異議失權有很大不同。其他失權有一個共同的特點是法律給當事人規(guī)定了一個合理的期限,當事人在這個期限里可以自主的決定是否行使某項權利,也不依賴于他人的配合。但是證據失權則不同。首先當事人提出證據,不論是否超出舉證時限,都說明了當事人有證明的意愿。然而證據并不同于其他文書,證據不是現(xiàn)成的,證據會隨著訴訟發(fā)展而產生新的需要。即便是在民事訴訟中有較大的主動權的原告,有時面臨被告提出的新的抗辯,可能也需要去尋找證據進行反擊,更不用說比較被動的被告了。而且證據失權的后果對當事人來說是相當嚴重的,提供證據的權利存在與否,很可能關系到最后訴訟的勝負。僅僅因為超過時間而讓木來可能勝訴的一方敗訴,似乎也略顯殘酷了。因此,證據失權規(guī)定的不明晰,將有可能被解讀為絕對失權,如此一來適用中必然會阻礙法官發(fā)現(xiàn)客觀真實,對那些缺少訴訟技巧的當事人也會造成實質上的損害,這有違法律的公平與正義。
基于以上論述,筆者認為對我國民事訴訟證據失權應做相應完善。在宏觀上,應當以修改民事訴訟法的方式將證據失權制度確定下來。微觀上,為使該制度更具操作性,宜從以下幾方面進行完善。
1.構建遲延證據的救濟性審查程序對于逾期提交的證據,筆者建議不要當即發(fā)動失權制裁,可以考慮引入一個當事人雙方圍繞應否失權進行辯論的程序,并在法官根據雙方辯論做出是否失權的裁決之后,對此再賦以當事人到一審程序終結時一并或單獨提起上訴的權利。一般來講,法官適用失權的效果或制裁有三個方面的因素必須或可以考慮衡量。首先必須判斷逾期提交證據的當事人一方是否存在延誤的故意或重大過失:其次是應該權衡當事人在程序上的過錯程度與可能給案件實體內容處理帶來的影響孰輕孰重:最后在一定情形下,還可以考慮當事人逾期提交證據的行為是否確實造成了訴訟的延誤。
2.完善庭前準備程序證據失權制度的適用要以當事人有充分的舉證條件為前提,否則就有失公正。因此應完善庭前準備程序,讓盡量多的證據在開庭前就進行交換,使當事人之間在庭前在法官的主持和引導下,就證據情況進行充分的交流和溝通,使其明晰雙方的訴訟力量,盡可能多地壓縮證據突襲的空間。給予了當事人充分的舉證時間和空間后,證據失權制度才會不顯得那么殘酷。
3.限制原告的不當撤訴原告的撤訴是規(guī)避證據失權制裁的手段,但這無形中將加大被告的訴訟負擔。因此,原告撤回起訴應以被告接受為條件,方能在該問題上達到雙方的平衡。建議現(xiàn)行法撤訴制度的規(guī)定修改為“原告撤回起訴,一般情況下要以被告同意為要件”。但是,如果法官認為被告沒有任何正當理由拒絕原告撤訴時,可以強制被告接受撤訴,被告不接受,則是濫用權利。但是,在原告提出撤訴要求時,如果被告還沒有采取任何實體上的防御行為,那么原告撤訴就不必以被告接受為要件。
4.構建民事訴訟失權制度的相關配套措施(1)充分行使法官釋明權。(2)除案情簡單、當事人沒有爭議的案件外,其他案件一般應實行證據交換,使雙方當事人對對方的證據心中有數,如需補充證據的,可以在證據交換后申請延期舉證,以窮盡其舉證手段。(3)對案件事實復雜、當事人分歧較大的,人民法院應當舉行庭前會議,以固定爭執(zhí)焦點,并要求當事人圍繞爭執(zhí)焦點舉證。(4)加強制度間的銜接性,修改增加、變更訴訟請求的規(guī)定,合理安排其與證據失權間的制度緩沖,使二者在民事訴訟立法的框架中能夠互不矛盾地發(fā)揮作用。
證據的論文篇二
摘要:數據挖掘學科的出現(xiàn),是對計算機領域的補充,在計算機領域的發(fā)展下發(fā)展迅速,引起了國內的重視,并在國家的大力促進下不斷發(fā)展,取得了階段性的成就,但是發(fā)展現(xiàn)狀仍然不容樂觀,本篇文章將針對數據挖掘的定義以及國內的現(xiàn)狀進行分析,并對其發(fā)展趨勢進行預測,目的在于加快我國的數據挖掘技術研究進程。
關鍵詞:數據挖掘;中國;現(xiàn)狀;發(fā)展;。
0引言。
隨著計算機的發(fā)展與數據量的增加,其對于數據的處理技術如生成、收集、儲存數據等的水平要求越來越高,因此新型的數據挖掘技術的出現(xiàn)是必然趨勢,替代了傳統(tǒng)落后的數據處理技術。我國對于數據挖掘技術的研究已經取得矚目的效果,但是應用程度不高,提高數據挖掘技術的實際應用成為了主要的問題,需要采取必要措施加快數據挖掘技術應用進程。
1數據挖掘的定義。
數據挖掘(dm)是一個新興的學科,學名叫做數據庫中發(fā)現(xiàn)知識(kdd),其出現(xiàn)在20世紀90年代,并在這三十年間發(fā)展迅速,它的主要工作領域為數據庫系統(tǒng)以及數據庫應用領域,其作用在于能夠從應用數據中提取隱藏的關鍵信息與知識,應用數據的范圍廣泛,不管是不完整的數據,還是受干擾的數據,數據挖掘技術都能夠通過對其數據的轉換分析或者模塊化處理進行識別與篩選,并提取和處理其中的有用信息。數據挖掘的目的在于通過對數據中信息的處理,篩選關鍵數據,發(fā)現(xiàn)被忽略的數據,從而尋找數據中的規(guī)律,為決策者提供合理科學的數據分析報告,幫助其作出最優(yōu)化的決策。
數據挖掘技術學科的本質在于加深對數據的使用層次,挖掘數據的內在含義并進行抽象化的概括,改變了以往數據只能簡單查詢的低級層次。數據挖掘具有先知性、實用性以及科學性的特點,同時數據挖掘的發(fā)展依賴于數據庫、人工智能統(tǒng)計學等計算機學科的快速發(fā)展,因此吸引了一大批專業(yè)人才加入到其的研發(fā)過程中,加快了其的研究發(fā)展進程。
證據的論文篇三
摘要:教育培養(yǎng)人以及如何培養(yǎng)人的問題,一直是古今中外人們探討的重點。工業(yè)革命以后,面向一般民眾的教育形成了現(xiàn)代意義的職業(yè)教育。這一時期,由于工業(yè)革命造就了大量的貧民,資產階級根據需要對貧民及其子女進行職業(yè)教育,主要形式是舉辦慈善學校、學徒學校、改造普通學校等,也就是說現(xiàn)代職業(yè)教育是伴隨著工業(yè)革命的產生而產生的。而職業(yè)化教育演變到今天,職業(yè)教育培養(yǎng)的人更接近于“器”而非獨立精神意義上的“人”,職業(yè)教育的弊病越來越凸顯。
關鍵詞:專業(yè)教育;自由教育;教育本質。
教育培養(yǎng)人以及如何培養(yǎng)人的問題,一直是古今中外人們探討的重點。要想更好地回答這一問題,我們不得不從教育觀的源頭說起。古希臘哲學家亞里士多德提出了“自由教育”(liberaleducation)的觀點,西方經典人文主義教育研究者們正是在這一教育理念下對教育本質提出了精辟的見解。而教育演變到今天,特別是大學教育階段,對人的培養(yǎng)越來越偏離了其本源,現(xiàn)在的教育更像一個個了無生氣的工廠,而我們所培養(yǎng)出來的人也像工廠流水線上生產出來的無精神內核的、統(tǒng)一模式的“器具”。以下從羅伯特·m·赫欽斯和莫蒂默·阿德勒對教育本質的探討,來揭示教育應該如何培養(yǎng)人的問題。
一、關于自由教育的淵源。
自由教育最早的提出者是亞里士多德,涂艷國對自由教育的解釋是“自由教育就是自由人的教育,是適應自由人的自由的教育”。[1]在亞里士多德那個時代,整個社會是由自由人和奴隸兩大部分人組成的。奴隸承擔著整個社會全部物質生活資料的生產任務,使得作為自由民的奴隸主階級可以不參加體力勞動而不必為衣食擔憂,從而可以把大量的時間和精力用于滿足精神方面的需要——學習知識、發(fā)展智慧。他們學習知識、發(fā)展智慧的目的既不是為了個人生存的需要,也不是為了社會的政治和經濟發(fā)展的需要,而是為了滿足他們個人精神生活的需要,或者像哲學家所說的是處于人作為理性的存在物對知識和理智生活的天然向往和愛好。可見,亞里士多德所指的“自由人”,是那些“不為衣食所困,無需參加體力勞動,有大量時間學習知識、發(fā)展智慧以滿足他們個人精神生活需要的人”。
自由教育應該是非常廣泛的普通教育,而不是狹隘的專門教育。自由教育的理想意味著個體的身體、道德和智慧的和諧發(fā)展。由此我們不難推斷,自由教育強調的是人們不出于功利目的,對精神的追求,對自我的提高和完善。
二、羅伯特·m·赫欽斯對教育目的和自由教育的探討。
羅伯特·m·赫欽斯對教育的探討主要涉及教育基礎和自由教育兩方面。
1.教育的基礎。
以上教育目標應如何實現(xiàn)呢?赫欽斯接下來作了回答,即通過自由教育來培養(yǎng)。
2.自由教育。
羅伯特·m·赫欽斯通過對自由教育的解讀來揭示自由教育的內涵,以及自由教育理念在美國的實踐,得出自由教育的目的是幫助人學會作為人的自我思考;發(fā)展人作為人的最高能力;賦予人智慧,而文明的達成是需要全人類的充分自由的發(fā)展。
三、莫蒂默·阿德勒對教育本質的重新認識。
莫蒂默·阿德勒提倡的是公平的基礎教育,對教育本質的重新認識主要體現(xiàn)在以下兩方面。
1.基礎學校教育的基本目標。
在莫蒂默·阿德勒看來,“基礎教育的目標對整個受學校教育者都應該是統(tǒng)一的”。[3]具體而言包括三重目的:第一,我們的社會提供給所有的孩子充分的個人發(fā)展機會。第二,所有的孩子達到一定年齡后,將成為有充分資格的、選舉權和其他政治職責的.公民。第三,當他們成年以后,所有或者絕大部分的孩子會從事某種職業(yè)以安身立命。[3]而以上目的的達成是通過基礎學校一般和自由教育實現(xiàn)的。根據以上的理念,莫蒂默·阿德勒將基礎學校的課程分為三部分:第一課程是知識教育;第二課程是心智技能培養(yǎng);第三課程是使學生達成一種對價值觀的理解。以上課程是相互遞進和相互補充的,是一種一般性的和自由的教育。
2.精華部分。
四、自由教育對我國當代教育的啟示。
從教育目的的角度,我們可以從以下三方面來理解自由教育。
1.自由教育是后續(xù)學習的基礎性教育。
從以上羅伯特·m·赫欽斯和莫蒂默·阿德勒對自由教育的定義中,我們看出他們都強調非專業(yè)性的特征,認為自由教育是一種基礎性教育,是為后續(xù)學習做準備的,并認為所有的更高深的、專業(yè)的知識都擁有一個共通的知識基礎,而這一共通的知識基礎就是自由教育。它是學生進行任何專業(yè)學習的準備,為學生提供所有知識分支的教學,這將使得學生在致力于學習一種特殊的、專門的知識之前對知識的總體狀況有一個綜合、全面的了解。
2.自由教育是社會生活的預備性教育。
從以上羅伯特·m·赫欽斯和莫蒂默·阿德勒對自由教育的探討中,我們可以看到社會民主生活和教育的密切關系。美國在二戰(zhàn)后特別重視民主主義社會秩序的構建,強調教育的目的是培養(yǎng)健全的公民,而這項任務的達成靠的是教育培養(yǎng)的“真正的人”——在生活中所應具備的知識、技能和態(tài)度來達成。因此自由教育是指非職業(yè)性和非專業(yè)性的教育,其目的在于培養(yǎng)健全的個人和自由社會中健全的公民。
教育作為一種社會性活動,其目的無法規(guī)避和漠視社會的需求。一定的教育目的作為人們關于教育對象應有教養(yǎng)的預想,植根于社會生活的需要。而現(xiàn)實中人們往往過于強調教育對生活的適應性,用功利性的眼光來看待教育,將學校教育變成職業(yè)訓練的場所,忽視學生內在的發(fā)展需求和學習的內在動機。
3.自由教育是人格發(fā)展完善的教育。
因此,自由教育的目的應該指向其活動的內部,即發(fā)展個體的智力潛能和陶冶個體的道德性格。而這種智力和道德的發(fā)展不是為了滿足外部需求,而是要滿足個體自我實現(xiàn)的需求。根據內在目的的自我補償性,推論出自由教育的動機和興趣是可以來自其過程本身的,不需要借助外界因素的推動,因此能排除功利的價值取向。
新中國成立以來,我國的大學教育一直以專業(yè)教育為主。特別是受蘇聯(lián)模式的影響,1952年的院系調整,在強調專業(yè)教育的基調下,進行了全國范圍的大學重組,取消多科性、綜合性大學,成立單科專業(yè)學院。雖然也有人指出院系調整為當時培養(yǎng)出許多社會急需的科技人才和干部,在歷史上功不可沒。但是不可否認在此后的數十年里,專業(yè)教育被不斷強化,實用主義大肆泛濫,甚至于文科專業(yè)大量削減,理科教育界提倡“理向工靠”,造成重工輕文的狀態(tài)。改革開放以后,雖然專業(yè)口徑有所拓寬,但是重視專業(yè)教育的風氣依然較濃,長期過分重視專業(yè)教育的結果,使大學教育存在嚴重的結構性缺陷。20世紀80年代的大學教育強調“學好數理化,走遍天下都不怕”。目前,我國大學仍有近半數的在校生在學習理工科專業(yè)。我們培養(yǎng)的人更接近于“器”,而非獨立精神意義上的“人”。
自由教育是一種理念,它的出發(fā)點與專業(yè)教育是不同的。自由教育理念的基礎是“人”,它的一切教育活動都應該圍繞著“人”這個主題而展開,如人的發(fā)展、人的社會化、人格的完善等,因此在對知識的篩選中人的因素是最為突出的,也就是一切有利于人類或個體生存、發(fā)展的知識,由于人的發(fā)展體現(xiàn)“和諧”的精神,因此知識具有廣泛性和綜合性的要求。專業(yè)教育的基礎是專業(yè)和職業(yè),它的一切活動都應該圍繞著專業(yè)、職業(yè)而展開,如知識的精深、專業(yè)知識的體系、專業(yè)的分化等,因此在對知識的篩選時專業(yè)的因素是最為突出的,也就是一切有利于本專業(yè)發(fā)展的知識,由于專業(yè)的發(fā)展有“專、精”的要求,因此必須對知識進行體系化的分類,只選擇與本專業(yè)有關的知識,進而忽視其他方面的知識。這是專業(yè)化所必需的對知識精深化的要求。
自由教育和專業(yè)教育的出發(fā)點雖然不一樣,但是兩者之間不應該是對立的關系。自由教育和專業(yè)教育是屬于不同層次的,自由教育是基礎,將人培養(yǎng)為“完整的人”,在此基礎上再對“完整的人”進行專業(yè)教育,而不會使人偏離“人”的軌跡,成為無思想的工具。如果一味對人實施專業(yè)教育,缺乏人文關懷的大學教育,忽略對學生理性的培養(yǎng)和思想的啟發(fā)。不平衡的引導,導致高等學府問題頻發(fā),“高分低能現(xiàn)象”、“大學生賣豬肉現(xiàn)象”代表了讀書與實踐的脫離;“未婚同居現(xiàn)象”、“木子美現(xiàn)象”代表了反倫理道德的價值淪喪;“硫酸潑熊現(xiàn)象”、“馬加爵現(xiàn)象”代表了極端的心理失衡。而這些現(xiàn)象實質上也是自由教育與職業(yè)教育失衡的一種表征。隨著中國產業(yè)結構升級和勞動分工日新月異的變化,大量淺易的技術性問題早已解決,未解決的科學問題需要更廣闊的知識作為借鑒,這就要求人才具有更強的獨立思維和思維遷移能力,而不是一味地效仿國外??茖W不斷深入,技術不斷交叉、融合的趨勢,使得各行業(yè)之間的界限日趨模糊,高校所培養(yǎng)的人才不僅需要具備某些專門知識,而且還必須具備更為寬廣的知識背景。只有如此,才能適應21世紀世界科學技術和整個社會的發(fā)展。而這一目標的實現(xiàn),依賴于走自由教育和職業(yè)教育相結合的道路?,F(xiàn)代高級專門人才除了是所在科學領域的專家,還應該是和諧發(fā)展、人格完善的人。近一個世紀以來,教育的目的主要是培養(yǎng)人們認識、適應、掌握、發(fā)展物質世界,忽視了讓人們從人生的意義、生存的價值等根本問題上去認識自己和改變自己。在人的和諧發(fā)展及完整人格的形成中,自由教育和職業(yè)教育的結合是非常重要的。自由教育不是為了某一特定的或偶然的具體目的,不是為了某種特定的職業(yè)或專業(yè),是為了訓練人的智慧,是使智慧能夠感知其合適的對象,是為了最高級的文明。而恰恰是這種文明能促使人才處于一個更高的智力狀態(tài),從而能夠從事任何一種職業(yè)并將這種職業(yè)深入化。自由教育與職業(yè)教育二者相輔相成,互為補充,互相促進。
參考文獻:
[1]涂艷國.試論古典自由教育的含義[j].教育研究與實踐,,(3).
[2]戴本博,張法琨.外國教育史(上)[m].北京:人民教育出版社,:121.
[3]snotableselectionsineducation[m].thedushkinpublishinggroup,inc,1995.
[5]夏正江.教育理論哲學基礎的反思[m].上海:上海教育出版社,2001:125.
證據的論文篇四
(西南民族大學法學院03級2班杜百軒)。
內容摘要:視聽資料在我國是一種獨立的證據種類,錄像證據是視聽資料中一項重要內容。
在我國,視聽資料是作為一種獨立的證據種類使用的,這與世界大多數國家將視聽資料納入書證之列的分類法相比可謂獨樹一幟。從外部表象來看,視聽資料兼有物證和書證的特征,同時又具有其他證據種類無與能及的特性。物證是憑物的外部特征證明案件,而錄像證據是以聲音、圖像等再現(xiàn)案件的發(fā)生過程,它不僅可以記錄物證的外部特征而且更能再現(xiàn)該物證運動的過程。書證雖是以載體上的文字、符號、圖案說明案件,但是以靜態(tài)的方式說明案件,而錄像證據則是以“流動”的聲音和畫面反映案件的情況,是以動態(tài)方式呈現(xiàn)案件的發(fā)生過程。由此,可以說,視聽資料是集書證、物證之優(yōu)點于一體的獨立證據形式,而錄像證據是視聽資料的重要內容。
與其他錄像證據相比,錄像證據有自己的顯著特點:
首先,準確、客觀。錄像證據是采用現(xiàn)代科技手段與設備記載的案件的原始材料,或使用高精技術設備提供的與案件有關的信息和資料,與證人證言、當事人陳述等言詞證據相比,在記錄、儲存和反映案件情況的過程中,因受各種主客觀因素的影響而失真的可能性較小,一旦形成,比較準確、客觀。
其次,形象、直觀。錄像證據不僅以所表達的思想內容證明案件情況,而且以原聲原貌再現(xiàn)一定的法律行為或案件事實,望之有形,聞之有聲,給人們直感的、生動的感受。這顯然有利于司法人員準確認定案情。
再次,動態(tài)、連續(xù)。錄像證據能夠動態(tài)地連續(xù)性地反映案件情況,較之其他物證、書證、痕跡等以靜態(tài)的方式反映案件情況的證據來說,更有利于司法人員全面分析認定案情。
最后,偽造方便,真假難辨。錄像證據與其他證據種類相比,具有其優(yōu)點,但也存在著弱點,即偽造方便。如錄像帶容易被沖洗、消除、剪輯;錄制、儲存錄像證據的設備裝置出現(xiàn)技術故障或問題等,都可能造成資料的虛假。并且錄像被偽造后,僅憑人的感官往往難以發(fā)現(xiàn),必須借助科技手段去檢測。因此,在運用時應引起高度重視。
錄像證據的形成,從時間上看,有的可能是犯罪行為人實施犯罪的同時制作的,有的可能是案發(fā)后,偵查人員提取或制作的;有的可能是某個單位、當事人送交或提供給偵查機關的。
其形成的主要途徑:1.舉報人(單位或當事人)制作的,主動送交司法機關的2.偵查人員勘察現(xiàn)場、搜查、扣押犯罪分子自行制作的;3.偵查人員在偵查犯罪的同時制作的;4.案發(fā)后,偵查人員制作的再生證據,如銷贓、窩贓、串供、訂立攻守同盟的錄像;5.偵查人員提取的有關單位監(jiān)控設備制作的;6.偵查機關指派有關人員制作的;7.司法機關制作的反映勘察現(xiàn)場、搜查、傳訊、詢問等工作過程的錄像,等等。
錄像證據形象、直觀、具體,但又是稍縱即逝,不便保存。錄像證據管理人員應具備一定的專業(yè)知識和熟練的操作技能,對錄像制作、復制中可能出現(xiàn)的故障能及時排除,如果管理不當,就會出現(xiàn)故障,甚至損壞或報廢。
錄像證據其自身包含著易被篡改、偽造等缺陷,瑕疵錄像證據一旦被法官誤斷為真實而予以采信,將出現(xiàn)不公正甚至錯誤的判決。因此,對錄像證據的采信必須持謹慎態(tài)度,應綜合、全面地對其“三性”進行審查。
在證據的采信過程中,對錄像證據來源的審查主要包括如下兩個方面:第一,查明證據的來源必須是客觀存在的,排除臆造出來的可能性,也就是說要有客觀的制作主體存在;第二,確定證據來源的真實可靠性,根據錄像證據的形成時間、地點、制作人等情況,明確錄像證據所反映的情況是否真實可靠,有無偽造和篡改的可能。在審查錄像證據來源之際,首先要弄清楚其制作主體,因為不同的制作主體其制作的目的和動機是各不相同的,其次要弄清錄像證據的形成時間。以訴訟為時界,一般而言,訴訟前形成的錄像證據的可信度要高于訴訟后所形成的。因為,在當事人間未發(fā)生糾紛前所錄制的錄像證據,其目的是起預防或證明之功效。而訴訟之后所形成的錄像證據其目的是為了獲得“訴訟戰(zhàn)爭”的勝利。因此,訴訟后形成的錄像證據中誘導性內容或斷章取義的情況較多。因而,弄清錄像證據的形成時間對其判斷、采信具有很強的現(xiàn)實意義。
根據公眾場合無隱私的原則,一般而言,未經對方當事人同意私錄其在公眾場合的言行,所形成的錄像證據是可以作為證據使用的。而在私人場所如在他人家中私錄的錄像證據的證據能力遠不及在公眾場所所形成的。因此,錄像證據的形成地也是判斷錄像證據是否可以采信的重要因素之一。
違反法定程序收集的證據,其虛假的可能性比合法收集的證據要大得多。因此,在審查判斷視聽證據時,要弄清證據資料是以何種手段、在什么情況下取得的,是否違背了法定的程序、是否采用了法律明確禁止的手段、方法等,這在判斷錄像證據是否擁有證據能力是非常重要的。如果向法庭提交的錄像證據是明顯采用不正當手段或通過約束證人精神、人身自由等侵害其人格權方法而獲得的話,其行為本身就系違法,否定其證據能力是無可非議的。
4.審查錄像證據與事實的聯(lián)系―――關聯(lián)性之審查。
基于證據“三性”之一的關聯(lián)性的要求,應結合本案的其他證據來查明錄像證據所反映的事實和行為同案件有無關聯(lián),如審查錄像證據所反映的`事實同相關書證、物證、證人證言等是否吻合,有無矛盾之處。對于與本案其他證據有不一致或載體內容前后自相矛盾的錄像證據,應嚴格審查。只有與案件相關的事實或邏輯上是相關的事實才有可能轉化為證據。
5.審查錄像證據的內容―――客觀性之審查。
由于錄像證據生來就具有易被偽造和易被篡改的缺陷,在對錄像證據的合法性進行審查之后,對其內容的真實性即客觀性的審查也是必不可少的環(huán)節(jié)。根據《證據規(guī)則》第22條之規(guī)定,錄音、錄相等錄像證據應提交資料的原始載體,提供原始載體確有困難的,可以提供復制件。提供復制件的,調查人員應當在調查筆錄中說明其來源和制作經過。調查人員在審查錄像證據內容是否真實之際,應借助現(xiàn)代科學技術或專家的力量,查明該資料的載體是否有被裁剪、拼湊、篡改等情形,一旦發(fā)現(xiàn)錄像證據的載體有被裁剪、篡改的,應當即取消其證據資格。
6.通過證據展示制度及庭審質證審查判斷錄像證據。
盡快發(fā)現(xiàn)真實具有非常積極的意義。包括錄像證據在內的所有證據材料通過在法庭上的展示和原、被告雙方的口槍舌戰(zhàn),錄像證據的形成地點、背景、方法等便清楚地展現(xiàn)在法官的面前,和其他證據所構成的一個證據鏈條便可以查明錄像證據的真實性,據此探求出事實真相。
運用錄像證據能給犯罪嫌疑人強大的威懾力和情感效力。錄像證據以原聲、原貌來再現(xiàn)一定的案件事實,使證據變成聞之有聲、望之有形、查之有據的東西,給人以感性的認識。錄像能再現(xiàn)當事人的語調、表情、動作、周圍的環(huán)境背景等。這樣一來,一方面,辦案人員可以借助這生動、形象、直觀的感性認識,對案件作出準確的判斷;另一方面,犯罪嫌疑人所看到的和聽到的都是自己所親身經理或熟悉的人或事,能對犯罪嫌疑人產生強大的威懾力。可見,錄像證據所具有的這種以原聲原貌再現(xiàn)案情,讓人直觀地作出判斷的證明效力,是其他證據所無法比擬和替代的。
運用錄像證據提高訴訟效率和辦案質量。如銀行營業(yè)場所所設置的電視監(jiān)控裝置攝取的犯罪分子搶劫銀行的現(xiàn)場錄像資料,通過映示,就能直觀地證明放生了搶劫犯罪事實,指明搶劫犯罪嫌疑人的容貌特征,各犯罪嫌疑人在搶劫過程中具體實施的行為。這些案件事實如果運用其他種類的證據證明,不僅需要大量的時間調查、收集多種類型、相當數量的證據材料,而且需要一個復雜的證明過程。
運用錄像證據認定案件關鍵情節(jié),準確定性。就某一個具體證據來講,通常其證明程度和證明的范圍都有一定的限度,錄像證據也不例外。但不容忽視的是,有的錄像證據能夠反映決定案情的關鍵事實,以達到準確性,這種對案情有獨立證明作用,不以來于其他證據來證明案情是有錄像證據本身的特點所決定的。
審訊過程中,將訊問活動的全過程攝錄下來,可防止嫌疑人翻供和供經驗交流和事后檢查。我國許多公安機關的訊問室已裝備了這些設備,將一些重大、疑難案件的訊問過程攝錄下來,這樣可保留較長時間,既可作為訴訟證據使用,又可作為成功的辦案經驗進行交流。另外還可全面準確地收集訊問中所有的信息和情況,彌補訊問筆錄擇要而記,忽略細節(jié),遺漏某些重要情節(jié)和線索的缺陷。
參考文獻:
[1]郭美松《視聽資料的證據能力及采信規(guī)則》,《現(xiàn)代法學》01期。
[2]張月滿呂翠娟《淺談視聽資料的運用》,《山東法學》第4期。
[3]張永明《論視聽資料證據》,《政法論叢》第3期。
[4]畢惜茜姚健《論視聽資料在偵察訊問中的運用》,《公安大學學報》19第4期。
證據的論文篇五
摘要:企業(yè)的成功經營需要真實、可靠的會計信息作為支撐。但是我國較多數企業(yè)存在著會計信息失實的情況,虛假的會計信息不僅影響著企業(yè)的決策,而且擾亂了市場經濟秩序。本文旨在通過分析會計信息失實存在的問題,提出一些建設性意見。
關鍵詞:會計信息;對策;失實。
一、引言。
隨著企業(yè)間競爭的加劇,提升企業(yè)的競爭力,改善企業(yè)經營狀況是企業(yè)迫切需要解決的問題。從企業(yè)的經營權與財產所有權被分割開來后,會計信息由于各種因素的綜合影響,其失真情況不斷惡化。目前企業(yè)會計工作的不規(guī)范性導致企業(yè)中出現(xiàn)了虛假、歪曲的會計信息,使得企業(yè)對經濟活動的監(jiān)督失效以及最終導致投資者的利益受損。據統(tǒng)計,企業(yè)會計信息在整個經濟信息總量的比例超過了70%,會計信息的失真使得企業(yè)的經營面臨了巨大的風險,嚴重影響了企業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展?!稌嫹ā返念C布使得企業(yè)的信息質量有了一定幅度的提高,但由于技術的發(fā)展、企業(yè)內部經營缺乏系統(tǒng)性等原因,會計信息不實現(xiàn)象在企業(yè)仍屢見不鮮。因此對企業(yè)而言,加強企業(yè)會計信息監(jiān)管,提高會計信息質量已迫在眉睫。
(一)企業(yè)受到相關利益的驅使。
自改革開放以來,我國企業(yè)得到了快速發(fā)展。但是由于我國的特殊國情,出現(xiàn)了多種類型的企業(yè)。企業(yè)的經營者自主經營,自負盈虧,各職能部門、各崗位人員開展工作時,其自身的利益與所帶來的經濟效益直接掛鉤。我國經濟體制改革的思路也即是將企業(yè)的`業(yè)績與經營者的所得聯(lián)系在一起。我國煤炭企業(yè)受經濟、政策影響比較嚴重,因此當企業(yè)由于受到以上而使得經營業(yè)績低于預期時,為了達到預定績效,管理者會讓會計人員修飾會計報表,制造虛假會計信息,借助會計技術處理來調節(jié)盈利水平,進而達到預定的經營目標。
(二)技術的應用可能帶來會計信息失實的風險。
隨著社會信息化、網絡化的快速發(fā)展,企業(yè)的經營逐漸與技術進行掛鉤。技術的采用使得企業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生了巨大變化,企業(yè)經營開始向規(guī)?;?、集約化、虛擬化轉變。但是由于技術的雙刃性,網絡信息開放的環(huán)境會加劇企業(yè)會計信息的失真。由于會計人員缺乏專業(yè)的計算機水平,財務軟件在安全、可靠性方面仍存在著很大漏洞,這些缺陷也會影響會計信息的真實性。
(三)企業(yè)會計信息缺乏完善的監(jiān)督機制。
企業(yè)進行財務活動并未獲得相關部門的有效監(jiān)督。對我國很多煤炭企業(yè)而言,由于其內部缺乏系統(tǒng)的、完善的內部會計管控制度,使得會計核算出現(xiàn)混亂,導致會計信息雜而無章。由于監(jiān)督人員的薪酬是由企業(yè)的經營者支付,內部監(jiān)督部門失去了其獨立性,監(jiān)督工作失效。同樣,企業(yè)的外部監(jiān)督部門由于缺乏專業(yè)性、合作性,起的作用非常有限,難以綜合運用各方資源對會計信息進行有效的審計監(jiān)督。
三、治理企業(yè)會計信息失實的對策分析。
(一)建立新的考核機制。
為了預防企業(yè)受到相關利益的驅使而使得會計信息失真,我國對企業(yè)的經營應首先從考核機制做起,摒棄原有的僅僅將盈利多少、收入增長幅度大小與企業(yè)利益掛鉤的考核方法,建立起一套完善的考核體系。以“三個均衡”即企業(yè)短期利益與長期利益相均衡、社會效益與經濟效益相均衡、投入與產出相均衡來對企業(yè)的經營業(yè)績進行綜合評價。再者,政府應當規(guī)范職業(yè)經理人人才市場,引入良性的競爭機制,通過股權激勵等手段避免企業(yè)經營者的捏造會計信息的活動,使經營者目標與所有者目標趨于一致,從而減少利益沖突。
(二)加強網絡環(huán)境下保證信息真實有效的控制。
隨著科技的發(fā)展,企業(yè)的經營不可避免地進入到數據時代。但是由于技術是一把雙刃劍,因此企業(yè)要加強網絡、信息環(huán)境下的風險防范、控制。首先,企業(yè)要健全內部網絡系統(tǒng),建立覆蓋企業(yè)經營各環(huán)節(jié)的信息平臺,通過對比各類票據以及信息,確保企業(yè)數據的真實有效完整。對輸入的會計信息要進行核實,力爭從信息源頭遏制虛假的會計信息。再次,由于信息被授權予各個部門,但是由于企業(yè)各部門之間的利益背反原理,部門私下可能會對財務信息予以捏造。因此企業(yè)應該通過網絡在信息共享的同時,提高系統(tǒng)的權限,對信息的產生、儲存、傳輸、應用等每一個環(huán)節(jié)都應加強其安全控制。第三,應加強對會計工作人員在道德素質、技能方面的教育。工作人員在會計信息的真實有效中起著主導作用。企業(yè)在會計人員中應當建立有效的激勵以及相互監(jiān)督機制,防止會計信息操作人員受到他人影響篡改或由于不當操作使得會計信息失真。
(三)完善內外監(jiān)督機制。
健全的會計活動監(jiān)督機制是能夠保證會計信息真實有效的前提。企業(yè)應當加強內部管控,按照不相容職務相分離原則,明確企業(yè)各部門的職責權限,使得部門之間相互制約與監(jiān)督。為了使企業(yè)經營獲得真實有效的會計信息,企業(yè)的內部監(jiān)督部門應當保持其相對獨立性,企業(yè)管理者也要對其進行合理授權。企業(yè)的會計信息僅有內部監(jiān)督是遠遠不夠的,國家相關的監(jiān)督部門應當加強合作,引進高水平的注冊會計師并保持其獨立性,合力對企業(yè)的會計信息進行監(jiān)督。
四、結論。
會計信息的真實對企業(yè)的經營以及市場經濟的良性發(fā)展有著重要作用。導致企業(yè)會計信息失實的原因很多,因此對企業(yè)而言,治理會計信息失真,必須從企業(yè)經營涉及到的各方面做到統(tǒng)籌兼顧,從根本上根除會計信息失實。
參考文獻:
[1]張雙麗。會計信息失真及治理途徑[j]?,F(xiàn)代商業(yè),(08)。
[2]李冀飛。論會計信息失真的原因及對策[j]?,F(xiàn)代經濟信息,(11)。
證據的論文篇六
我國民事訴訟法第一百零八條規(guī)定,起訴必須符合下列條件:(一)原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的訴訟請求和事實、理由;(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。這是我國法院審查起訴的條件,其實質就是法院審判權審查當事人有無訴權的程序。
訴權是當事人發(fā)動訴訟的基本權能。訴權是當事人作為人所當然享有的權利之一,是當事人維護自身的獨立人格和意志自由所必然擁有的權利,屬于人權的范圍,它既不是實體權利的附庸,也不是一般的程序權利。訴權人權觀表達的是“任何人都可以自主決定是否提起訴訟?!边@是法治社會的必然要求,是訴訟制度發(fā)展的必然結果,是訴訟從審判權本位到訴權本位的進步。正確認識訴權的人權性質,有助于我們正確確定訴權的地位,乃至真正確立當事人在訴訟法律關系中的主體地位,厘清訴權與審判權的關系。
首先,訴權具有主動性,審判權具有被動性。它包含兩層含義:1,先有訴權后有審判權。訴權是每一個公民與生俱來的,而審判權是基于對訴權的救濟的需要而產生的。人們沒有必要先尋找實體法和訴訟法的根據來確定訴權的有無,法院也無權審查當事人在起訴應訴時是否享有訴權。以實體法的規(guī)定來考查訴權之有無,實際上是用法定權利來框架社會權利??隙ㄔV權主動性的積極意義在于,賦予公民通過法律途徑保衛(wèi)自己的合法權益以有力武器。2、當事人行使訴權是法院行使審判權的前提,即“無訴即無審判”,法院裁判對象必須嚴格限制在當事人的訴訟標的范圍之內。
其次,審判權對于訴權具有應答性――對于訴權有求必應、有問必答,承認訴權是當事人發(fā)動訴訟的基本權能,就應當承認訴訟是當事人行使訴權的結果。換句話說,只要當事人行使訴權,訴訟就應當發(fā)生。只要當事人起訴,法院就應當受理。對于當事人提出的'訴訟請求,法院必須一一作出裁判。民事訴訟的目的是解決糾紛,當事人選擇訴訟也是為了解決糾紛。對于當事人而言,訴訟是解決糾紛的最后的選擇也是最有效的途徑,法院無權以任何理由拒絕當事人的請求。
第三,訴權與審判權相互制衡。理想的訴訟程序應當是無需外力推動的具備自治機制的結構過程。訴訟程序正是通過訴訟主體角色地位的分派,以不同訴訟主體的權利(權力)之間的相互制約為動力,推動訴訟程序自主發(fā)展的。相反,如果某個訴訟主體的權力(權利)的進程依賴于單方權利(權力)推動,訴訟法律關系呈現(xiàn)“一頭重”的不均衡狀態(tài),而缺乏制衡的權利(權力),尤其是缺乏制衡的權力最容易被濫用,如任意附加起訴條件、自由解釋受案范圍等;甚至滋生司法腐敗。
訴權是當事人發(fā)動訴訟的基本權能,意味著訴訟是當事人行使訴權的必然結果;訴權的主動性與審判權的被動性和應答性,決定了法院必須受理當事人的起訴。據此,我國現(xiàn)行的法院審查起訴決定當事人訴權之有無的制度是不合理的,比如審查起訴人是否與本案有直接的利害關系,就是判斷起訴人是否為本案訴訟標的的主體;審查起訴人請求事項是否屬于法院的受案范圍,就是要判斷糾紛的性質和可能適用的實體法律,審查訴訟請求的事實和理由,更是實體的審查范圍,這樣的審查是在沒有程序保障的情況下作出的。從程序保障的要求看,正當程序也不允許法院在非實體審查程序中對實體問題作出認定。程序保障原則要求,在對案件進行實體審查,可能對案件事實和實體權利作出處理時,必須保障當事人充分行使訴訟權利,保障當事人切實參與自己案件的審理的全過程,行使陳述、舉證、辯論并得到聆聽等等權利。只有在享受到充分的程序保障的前提下,當事人才承擔起承認所經過程序發(fā)生的效力的責任。確定裁判的強制執(zhí)行力來源于程序效力,來源于當事人基于程序保障而承擔起的接受所經過程序的拘束力的責任,而不是什么“實體權利的強制性”。
確立審查起訴制度是必要的,但該制度。
[1][2]。
證據的論文篇七
民事訴訟離不開證據,證據制度是民事訴訟制度的核心。而舉證時限是證據制度的重要組成部分,是訴訟中是否承擔不利裁判風險的一個分水嶺。一般認為,舉證時限制度,是指負有舉證責任的當事人應當在法律規(guī)定和法院指定的期限內提出證明其主張的相應證據,逾期不舉證則承擔證據失效法律后果的一項民事訴訟期間制度。這個定義揭示了舉證時限的兩層含義:其一是限定的期間,其二是法律后果,包括逾期不舉證時一方當事人應承擔的不利后果和另一方當事人相應獲得的有利后果。我們認為,第一層含義是形式上的,第二層含義為實質上的,只有以法律后果為支撐,限定期間才不致落空。
《最高人民法院〈關于民事訴訟證據的若干規(guī)定〉》(以下簡稱《規(guī)定》)出臺前,《民事訴訟法》關于舉證時限的規(guī)定處于虛無狀態(tài),只有在《海事訴訟特別程序法》第八十四條規(guī)定,“當事人應當在開庭審理前完成舉證”。因此,理論界和實務界普遍認為,我國民訴法對當事人舉證采取“證據隨時提出主義”,當事人在法庭審理的各個階段均可提出新的證據。審判實踐中,當事人往往利用民訴法的漏洞,庭前不提供證據,在庭審中搞突然襲擊,或一審時不提供證據,在二審或再審中提出證據,達到拖延訴訟的目的。這種情況,不僅違反了誠實信用原則,嚴重地干擾了訴訟活動的正常進行,既給法院造成人力、物力和精力的浪費,也給對方當事人增加了負擔。更為嚴重的是使法院的裁判一直處于不穩(wěn)定狀態(tài),是妨礙法院審判效率提高的重要原因,亦不利于規(guī)范當事人的訴訟行為和提高當事人的舉證意識。本文將對舉證時限做一理論上的探討,并對《最高人民法院〈關于民事訴訟證據若干規(guī)定〉》提出自己幾點粗淺的看法,以求教于大方。
對于舉證時限制度的理論基礎,是一個無法回避的問題,是體現(xiàn)舉證時限制度的價值追求和考慮的深層依據。作者試從以下四個方面進行討論:
(一)程序安定理論。所謂程序安定,是指民事訴訟的運作應依法定的時間先后和空間結構展開并作出終局決定,從而使訴訟保持有條不紊的穩(wěn)定狀態(tài)。程序運作的安定必須貫穿于整個訴訟過程中。庭審是訴訟的中心環(huán)節(jié),而證據是庭審的核心,當事人的訟爭須圍繞證據而展開,法官的裁判也須依據證據作出。如果證據的提出沒有時限規(guī)定,它可以一審、二審和再審中隨時提出,也可以被任意地推倒重來,那么,法院的終局裁決就具有了明顯的不確定性,雙方當事人最終的權利義務就處于懸而未決的狀態(tài)。在訴訟中忽視程序安定而追求實體真實的做法,往往是傳統(tǒng)的“重實體輕程序”觀念在作祟。舉證時限制度的目的在于通過限定舉證的有效期間,盡量減少或杜絕程序的回復和重新啟動,保證程序的有序性和穩(wěn)定性,避免隨時提出證據帶來的程序動蕩。隨時提出證據的一種典型情形就是有蓄謀的“突然襲擊”。這種突襲策略不但違背平等訴訟原則,而且造成訟爭焦點不明,程序動蕩不定,既判軟弱無力,嚴重影響了裁判的權威性。程序的安定性,作為訴訟的基本價值,應當成為訴訟過程的價值取向之一,受到法院的重視,有時甚至要犧牲其它的便利。
(二)誠實信用原則。當事人在合理期限內不舉證而逾期提出了新證據,有時可能是當事人有正當理由不能提出新證據,但更可能是當事人出于惡意,故意不提出證據而把它當作“秘密武器”,期待出奇制勝。法律不能約束純粹的道德,但可以通過約束其意圖取得的法律上的利益而加以規(guī)制?;诒Wo另一方當事人對預期行為的信賴,可以不再允許該當事人行使此項權能,即禁止逾期提出新證據。通過規(guī)定超過舉證時限規(guī)定而提出的證據失權這一法律后果,誠實信用原則在此發(fā)揮了一種對當事人誠信,及時行使權利進行督促的作用。
(三)舉證責任。舉證責任是指訴訟上無法確定的某種事實的存在時,對當事人產生的不利后果。在認識和理解舉證責任的問題上不僅應當把握舉證責任的形式,還應當從舉證責任的內容和后果上來認識。即使法律規(guī)定當事人對自已提出的主張有責任提供證據,但如果對提供證據的時間及逾期舉證的后果沒有做出明確的規(guī)定,舉證責任也就形同虛設了。舉證時限制度正是為了克服這一缺陷而設計的。它規(guī)定了當事人若不在限定的期限內舉證,將失去證據的提出權和證明權,即承當舉證責任的敗訴風險,由此舉證責任才得以真正貫徹和落實。而且舉證時限制度給負有舉證責任的當事人一種外來的時間上的和不利后果上的壓力,能夠敦促當事人積極履行舉證責任,為求得勝訴而主動調查收集證據并及時向法院提出其所有擁有的全部訴訟證據,為法院順利開庭集中審理提供了充分條件。所以可以說舉證責任是舉證時限制度的應有之意和必然要求。這正符合當前司法改革的趨勢――當事人主義。
(四)形式真實主義。民事訴訟法中對案件事實的證明,是對已以發(fā)生事件的回溯,雖然從哲學意義上說,人的認識能力是無限的,但訴訟不可能無限期的拖延,因此,證據的調查收集會受時間、空間及探知手段的限制,庭審認定的事實依據只能是擬制的“真實”,而非原始狀態(tài)的實際的“真實”,它必須符合法律的形式規(guī)定,并且受制于法律的評價。正是在這種意義上說,“審判所能達到的只能是形式真實而不可能是實質真實?!绷硪环矫妫捎诿袷略V訟法所要求的標準遠低于刑事訴訟法所要求的“確實和充分”的證據標準,因此,以“形式真實”或由“法律真實”作為民事訴訟證明標準模式之選擇并無不妥。在西方,一般把訴訟看成是一種競技,那么在訴訟這場體育比賽中,雙方當事人作為平等的參賽選手,法官作為公平執(zhí)法的裁判,一切都必須遵循比賽規(guī)則。在特定的時間和特定的地點,雙方當事人以全部的精力參與競爭,并且共同接受裁判,事后即使再有實力再優(yōu)秀也不能改變這一結果。雖然,這種形式真實有可能與客觀真實存在誤差,甚至導致人們所說的“錯案”。但這種犧牲應該被認為是保證程序整體公正的必要代價。
二、《規(guī)定》關于舉證時限的規(guī)定。
《規(guī)定》專門設立“舉證時限與證據交換”一章共十五條,具體包括了舉證時限的一般規(guī)定、證據交換問題及新證據問題,在一定程度上解決了法律法規(guī)對舉證時限沒有明確規(guī)定與對審理時限存在嚴格規(guī)定的矛盾,確保案件在審限內審結,保護了當事人合法權益,維護法院的威信,保證法律事實的效果。下面作者將就《規(guī)定》中關于舉證時限的規(guī)定提出自己的幾點看法:
第一,條款規(guī)定不明確?!兑?guī)定》第三十三條明確規(guī)定法院在送達案件受理通知書和應訴通知書時,可以根據案件情況制定舉證時限及逾期提供證據的法律后果,由人民法院指定舉證時限的,指定的時限不少于三十日。第八十一條規(guī)定,法院適用簡易程序審理案件,不受本解釋中第三十二條、三十三條第一款和第七十九條規(guī)定的限制。即適用簡易程序審理案件,舉證時限不受三十日的約束,法院指定的舉證時限,可以在三十日以內,也可以在三十日外。本規(guī)定的立法目的應在于發(fā)揮簡易程序審理案件的優(yōu)勢,提高司法效率。但卻不利于對舉證時限的統(tǒng)一規(guī)范??赡茉斐赏环ㄔ?、同一審判庭、不同審判人員的用意,單從當事人方面來看,這就容易造成當事人對法官的公正性產生合理懷疑。而且《規(guī)定》中的三十三條第三款規(guī)定,指定的期限不得少于三十日,即只規(guī)定舉證時限下限,而未規(guī)定上限。這是否意味著法官可以指定當事人在審限內的任何時候舉證。如果是這樣的.話,就可能造成案件承辦法官惡意地拖延案件的審理。
第二,條款間存在矛盾?!兑?guī)定》第三十四條規(guī)定,當事人在舉證期限內不提交證據的,視為放棄舉證權利,其中“不提交”概念范疇不清,學理上,“不提交”應包括以下幾方面的情形:一、當事人在舉證期限內有能力提交而不提交。二、當事人在舉證期限內因不能提交而不提交。三、當事人在舉證期限內因不知道證據的存在而不提交。是否這三種情形的“不提交”都視為當事人放棄舉證權利。很明顯答案是否定的。如果回答是肯定的話,那就不存在“新的證據”問題。但《規(guī)定》中卻沒有明確地將以上三種情形區(qū)分開。就第一種情形而言,當事人在舉證期限內能提交而不提交,當然應視為放棄舉證權利,這就不存在庭審中將其作為“新的證據”而組織質證;如果是第二、第三情形,則存在庭審中當事人提出“新的證據”。針對以上三種情形,《規(guī)定》第四十一條第一款規(guī)定,當事人在一審舉證期限屆滿后新發(fā)現(xiàn)的證據,應屬上述的第二、三這兩種情形,即當事人在舉證期限內因不能或不知道證據的存在而不提交證據的,導致在期限屆滿后發(fā)現(xiàn)才提交。既然當事人在舉證期限內不提交證據的,視為放棄舉證權利,就不存在在庭審中再提交新的證據的問題??梢?,《規(guī)定》對“不提交”的范疇未加以區(qū)分,直接導致《規(guī)定》條款第三十四條第一款與第四十一條相矛盾。
三、對《規(guī)定》的幾點建議。
第一,具體規(guī)定適用簡易程序審理案件由法院指定舉證期限的具體時限,確定一定的限度。既然適用了簡易程序,目的很明顯就在于提高司法效率,而要提高司法效率,則不能單方面地強調對當事人的約束,同時應該對審判人員自由裁量權給予一定程度的制約,否則不但不能完全發(fā)揮適用簡易程序的作用,而且易造成當事人對審判人員產生合理的懷疑。
第二,應明確規(guī)定當事人在舉證期限屆滿后不提交證據中“不提交”的具體范疇,區(qū)分不提交與不能提交。從舉證責任和程序安定的角度來考慮,當事人在舉證期限內有能力提交證據而惡意不提交,理應視為其放棄舉證權利,當事人確因不能而無法及時提交證據的,則不能一概視為放棄舉證權利,而應給予其彌補的機會。
最后,規(guī)定申請當事人出庭作證的期限為舉證期限屆滿前,而非舉證期限屆滿后十日前。
證據的論文篇八
于6月在中國學術期刊數據庫(cnki)中以主題詞(“循證”與“教育”)或(“循證”與“教學”)或(“循證”與“培訓”)或(“循證”與“培養(yǎng)”)進行檢索,命中文獻1031篇。同時在medline數據庫中以(“exp*evidence-basedmedcine/”與“exp*education”)或“.”進行檢索,命中文獻3024篇。統(tǒng)計文獻的關鍵詞頻、作者和單位,提取高頻關鍵詞和高發(fā)文量作者信息,對詞頻在6以上的中文關鍵詞和詞頻100以上的英文關鍵詞建立共詞矩陣,對發(fā)文數在3以上的中文作者和發(fā)文數在5以上的英文作者建立共詞矩陣使用ucinet等繪制軟件建立可視化分布圖。共詞分析法利用文獻集合中關鍵詞共同出現(xiàn)的情況,確定該文獻集合所代表的學科中各關鍵詞之間的關系。并采用秩和檢驗來研究關鍵詞的發(fā)展變化情況。一般認為詞對在同一篇文獻中出現(xiàn)的次數越多,則代表這兩個關鍵詞的關系越緊密[5]。由此,便可形成一個由這些關鍵詞所組成的共詞網絡,網絡內節(jié)點之間的遠近即可以反映主題內容的親疏關系[6]。
2結果。
2.1核心關鍵詞研究。
通過對于關鍵詞提取和研究,最終選定中文詞頻數為6,命中關鍵詞57個,英文詞頻數為100,命中關鍵詞60個。在循證教育研究領域,醫(yī)學和護理在國內外都是研究重點,教育內容也主要與兩方面相關。通過核心關鍵詞共詞矩陣的構建,得到中文和英文核心關鍵詞的可視化結構圖。共詞分析之后,形成的網絡結構圖,將國內和國外的循證教育以可視化的方式展現(xiàn)出來??梢郧逦目闯?,目前而言,國內和國外的循證教育都主要分為了4大類。國內分為“:循證醫(yī)學”、“護理”、“教育”、“教學”。國外的可分為“:evidence-basedmedicine”、“nurs-ing”、“education”、“organization&administration”。一直以來醫(yī)學的兩個主要方面為醫(yī)療和護理,在循證醫(yī)學的各個方面都會成為研究的中心,因此教育方面,也投入了很大的精力來完善這兩個方面的研究。同時,在國內和國外的可視化圖表中顯示,循證醫(yī)學和護理兩大類都包含了許多不同類型的關鍵詞。概括起來包括教育中所面對的主要矛盾,所面對的主要對象,以及所采用的方式。同樣,在兩個可視化的圖表中,都有一大類屬于教育(education)類,通過仔細比較不難看出國內外教育類中的關鍵詞基本屬于教育所面對的受眾,以及所研究的教育階段。通過多年來眾多專家學者們的不懈努力,循證教育已經細化到不同的受眾和不同的教育階段。這樣細化方式會是教育更加具有針對性和側重點,使每個參與教育的個體各道最合適的教育。在這兩個圖表中,出現(xiàn)了一個不同的大類——“教學”和“organization&administration”。但仔細關注這兩大類所包含的關鍵詞,描述的為在教育過程中所使用的方式和方法。并且國內在教學方式上與國外接軌較好,注重實踐、問題分析和交流。
2.2核心作者研究。
國內關于循證教育研究,最高作者發(fā)文量較國外稍多,但在高發(fā)文量作者列表中,國內研究的發(fā)文數最后取到3篇,較國外的5篇較低。同時,國內的研究以李幼平為突出代表,而國外雖然guyattg發(fā)文數多,但沒有和第2名之間有很大的差距。在列表排名靠前的學者,國內基本上均為循證醫(yī)學在我國發(fā)展和實踐的先驅者們,通過其不懈的努力,使我國在循證醫(yī)學上取得較快發(fā)展,同時也起到了帶動作用。通過核心作者共現(xiàn)矩陣的`建立,建立合作網絡圖,得到可視化結果。國內研究出現(xiàn)研究中心的集中化,可見國內的循證教育研究主要以李幼平為核心,也就是四川大學華西醫(yī)院及中國循證醫(yī)學中心。循證醫(yī)學主要是由華西醫(yī)院的李幼平的研究團隊著力普及,故其研究量很大,處于中國循證醫(yī)學教育的中心位置,并且通過影響和帶動一批其余的研究單位參與到相關研究中來,使其合作的關系網絡進一步擴大。此外,國內許多高校都已經開始注意循證教育的問題,并有些形成了相對獨立的合作關系。對于國外的合作網絡而言,相比之下由于研究者分布在許多國家之中,沒有形成優(yōu)勢性的集中網絡。在可視化圖表中呈現(xiàn)多合作網絡共存,繼而形成多中心的態(tài)勢。
2.3核心期刊和研究機構研究。
循證醫(yī)學教育的前10位期刊見表2。國內以循證醫(yī)學類期刊為主,其中《中國循證醫(yī)學雜志》發(fā)文量較多,其次為教育類和護理類雜志。說明護理在循證教育類的研究已經取得了較大成果,并且在臨床工作中也得到了良好的運用。同時也反映出在該學科的研究中,我國西部地區(qū)處于領先地位。北美在循證教育的研究依然處于領先地位,并且排名靠前的國家的高等教育水平和研究水平都處于世界前列,北美和歐洲依然處于該學術領域的中心。對于國內研究現(xiàn)狀而言,四川大學由于有中國循證醫(yī)學中心的存在,開展了大量的研究工作,并且作為傳播推廣循證概念的主要力量,近來取得了巨大的成功。相對而言,國內的研究中心目前處于西部和南部地區(qū)。
3討論。
醫(yī)學教育是培養(yǎng)臨床醫(yī)生的基礎,始終受到各國學者們的關注,隨著新技術和新思想的不斷發(fā)展,最近一段時間在教學模式、教育方法上都有了較大的突破[7-9]。循證醫(yī)學作為一門遵循證據的學科,起源于上個時期90年代初的北美,并在90年代末有四川大學華西醫(yī)院的學者們引入國內,并建立了中國循證醫(yī)學中心[10,11]。通過近來的發(fā)展,循證醫(yī)學已經得到了廣泛的認可,并在北美學者們的推動下,得到了全球范圍內的發(fā)展。隨著循證思想的不斷發(fā)展,在教育發(fā)面學者們也在整理、收集、產生相關證據[12,13]。循證醫(yī)學包括兩個方面:在教育中遵循循證理念和在醫(yī)學生中開展循證醫(yī)學的教育。通過關鍵詞的網絡可以看到,國內與國外循證教育的發(fā)展基本相同,都分為了4個領域,分別是“循證醫(yī)學”、“護理”、“教育”、“教學”和“evidence-basedmedicine”、“nursing”、“education”、“organization&ad-ministration”。循證教育的相關研究,都緊扣主體,以醫(yī)院和醫(yī)學院為基本研究對象。在核心關鍵詞中,國內的研究更主要是偏向于教育的方法,強調方法的改革和創(chuàng)新。而國外研究更加偏向于教育階段的研究,關于不同的教育水平和教育階段的關鍵詞都有出現(xiàn)。國內外在教育方面都注重學生的實踐能力和臨床水平,同時國內外研究的高頻關鍵詞中都出現(xiàn)了基于問題的教學方法(problembasedlearning,pbl)教學。
同時,國內的核心關鍵詞分布也反映了國內研究的特色,如“中西醫(yī)結合”的出現(xiàn),說明了中醫(yī)藥方面的研究依然在國內各個學科的研究中都有重要的地位“;糖尿病”、“傳染病”、“骨科”的高頻現(xiàn)象,也基本符合我國目前的疾病譜。由聯(lián)系緊密的關鍵詞形成的4個研究聚類所包含內容也基本相同,“循證醫(yī)學”聚類中主要是在循證教育中所面向的受眾和循證教育中的基本原則等?!白o理”聚類中所包含的關鍵詞結構也相同,在整個關系網絡中所處位置也相同。循證護理作為循證醫(yī)學中一個重要的分支,不論在國內和國外都得到了廣泛的關注,并且在護理學科的快速發(fā)展中起到了十分重要的作用[14,15]。在其余兩個聚類中,主要包含了教育所面向的類別和在教育中所使用的方法。同時,國內的教育模式正在從傳統(tǒng)的灌輸式向新時期的多元化教學轉變,在整個關系網絡中,可以看到基于實踐和證據的教學方法,通過引入國外新的教學理念,并且結合循證思想,使我國的醫(yī)學教育水平快速提高。但是從整個關系網絡中不難看出,在國內的關系網絡中“循證醫(yī)學”處于核心位置,而國外的關系網絡中“educa-tion”則處于核心位置,說明在循證教育領域國內更加偏重于循證醫(yī)學的教育研究,而國外則是更加注重在醫(yī)學生的教育中遵循循證理念。并且部分關鍵詞所歸屬的類型也不相同,這也反映了國內外學者對于概念的不同理解方式。
在作者的合作網絡中可以看出,北美地區(qū)依然在循證教育的研究中處于核心地位,并且各個作者合作關系發(fā)展較好。研究團體向著多中心化發(fā)展。雖然國內的研究在最近一段時間內得到快速的推廣和普及,四川大學華西醫(yī)院中國循證醫(yī)學中心的研究依然在引領國內的發(fā)展方向。北京、上海、重慶和廣州研究團隊也已逐漸形成。國內的循證醫(yī)學教育研究正在向著多極化和更加均衡的方向發(fā)展。相信在經過一段時間的發(fā)展,我國的醫(yī)學教育中將更加遵循循證理念,選擇最佳方法育人,進一步提高我國醫(yī)學教育水平。通過關鍵詞共現(xiàn)技術對循證教育進行研究,通過網絡關系圖的建立實現(xiàn)可視化。試圖通過可視化研究的方式來展現(xiàn)國內和國外在該領域的發(fā)展,并通過對比找出我們和國外先進水平的差距,以及我們在近10年來的收獲。并通過圖表的分析找出目前循證教育發(fā)展和研究的熱點內容,提示相關學者對可能忽視的問題加以深入討論。由于cnki數據庫沒有相應的主題詞檢索,故所選取的主題檢索可能有部分遺漏,為此我們將在以后的研究做進一步分析。循證醫(yī)學作為一門新興的學科已經推廣到了醫(yī)學中的各個領域,為了是使更多的有效的證據來指導臨床工作。我們應在平時的教學和實踐中,應加大對于循證概念的灌輸,在循證教育領域出現(xiàn)更多的創(chuàng)新。
證據的論文篇九
隨著計算機技術的迅猛發(fā)展以及信息網絡的建立和完善,以電子數據形式出現(xiàn)的文字、圖片、音像等正以日新月異的態(tài)勢,沖擊著原有的社會生活。由于網絡的虛擬性和開放性,使得建立在網絡基礎上的電子郵件與傳統(tǒng)證據相比有許多迥然不同的地方,這無疑對傳統(tǒng)法律制度提出了新的挑戰(zhàn)。就證據法律制度而言,電子郵件的證據屬性問題,值得我們研究與探討。
一、電子郵件及其特點。
電子郵件是通過internet或intranet等網絡進行互傳信息的數字化通訊方式。作為信息世界的產物,其高效、便捷和經濟性得到了人們的首肯。人們從終端機輸入文件、圖像或聲音等,就可以通過郵件服務器將電子郵件傳達到另一終端機上。從證據的本質上講,電子郵件并不是傳統(tǒng)意義的“原件”,它只是計算機能夠識別的由“0”和“1”組成的一系列二進制編碼,即“字符串”。只有通過一定的輸出設備,電子郵件才能被顯示觀看。因此,與傳統(tǒng)證據相比,電子郵件有以下特點:
1.易破壞性。電子郵件是用二進制數據“0”和“1”來表示的,并以數字編碼的形式儲存于介質之中。因此,如果人為地對電子郵件進行刪除、篡改,從技術角度上講,不僅僅輕松、容易而且不留痕跡,很難查清。輕易一個指令的鍵入,完全可以使其面目全非而且一經發(fā)件人從其“發(fā)件箱”,“回收站”中將文件刪除,電子郵件便不見蹤影。這表明電子郵件具有易破壞性。
2.隱敝性。在計算機內部,一切信息都被數字化了。計算機通過二進制編碼的形式將電子郵件中包含的圖像、文字、聲音等信息轉化為一系列的電脈沖從而實現(xiàn)某種功能。由此可見,電子郵件都是以無形的編碼來傳遞的,如果沒有一定的輸出設備,電子郵件就看不見、摸不著,因而具有隱蔽性。
3.唯一性。電子郵件的一個顯著特點就是每一個電子郵箱均對應一個唯一的注冊用戶,其用戶名、帳戶名、密碼均是唯一的。任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會導致無法開啟郵箱,收發(fā)電子郵件。這對于證明案件事實意義重大。在網絡犯罪中,電子郵件往往是證明案件真實情況的唯一依據。
此外,與傳統(tǒng)證據相比,電子郵件還有收集迅速、易于保存、占用空間小、傳輸方便、可反復重現(xiàn)的特點??梢?,作為一種信息資源,電子郵件無疑符合了當今信息時代的發(fā)展要求。它已被現(xiàn)代經濟社會報接受并且在立法上有新體現(xiàn)。1999年3月15日通過的《中華人民共和國合同法》第11條規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件、數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據和電子郵件)等有形地表現(xiàn)所載內容的形式?!边@就是說在民事訴訟中,e-mail可以作為證明合同關系成立與否的一種有效證據。而我國《刑事訴訟法》中,法定證據種類有物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人被告人供述和辯解、鑒定結論、勘驗筆錄和視聽資料等七種電子郵件尚未被納入法定的證據形式當中。然而,由于電子郵件與傳統(tǒng)證據形式相比,具有許多優(yōu)越性,它已成為犯罪分子進行網絡犯罪的首選工具,有關暴力、欺詐和色情等情況,無時不在網絡空間恣意橫行。因此,就電子郵件是否應納入刑事訴訟中作為認定案情的依據,理論界和實踐部門的專家學者展開了熱烈的討論。大多數專家學者的意見趨于一致,認為電子郵件盡快以一個新的證據種類納入到刑事訴訟證據清單范疇中。筆者亦持該觀點。
刑事訴訟發(fā)展的需要迫切要求電子郵件應盡早納入法定證據種類之中,然而由于電子郵件特殊性,其能否滿足證據一般屬性,是一個仍然爭議的問題,值得深入探討。本文擬從證據的客觀性、關聯(lián)性和合法性來對電子郵件的證據屬性進行分析。
二、電子郵件的證據屬性。
1.客觀性。所謂證據的客觀性是指“作為案件證據的客觀物質、痕跡和主觀知覺痕跡都是已發(fā)生的案件的事實的客觀遺留,是不以人們的主觀意志為轉移的客觀存在?!弊鳛榕c國際互聯(lián)網絡連接而產生的一種新型通信方式,電子郵件與傳統(tǒng)通信方式的最大區(qū)別在于,它把人們所表達的意思轉化為數字信號,并通過網絡傳輸呈現(xiàn)在對方的電腦屏幕上,因此互無“真跡”,充其量也只是在電腦上打印件,輕易一個指令可以將電子郵件修改甚至面目全非。因而許多學者對電子郵件的客觀性提出質疑。然而筆者認為,極易刪改和偽造的特性并不能否定電子郵件的客觀性,能夠證明案件真實情況的數字化形式的電子郵件毫無疑問是客觀存在,不是無法感知的虛幻的東西。對于郵件的極易刪改性和偽造性,我們可以通過嚴格的證據收集、采信制度來彌補。電子郵件的客觀性的實質在于其內容的可靠性。因此,只要能保證其來源的.可靠性的郵件本身的完整性的電子郵件就可以作為認定案件的根據。怎樣才能保證電子郵件的來源可靠呢?筆者以為必須對電子郵件的創(chuàng)制者、創(chuàng)制時間、創(chuàng)制地點、創(chuàng)制對象及創(chuàng)制過程都要進行全面地審查,只有這樣才能確定電子郵件所反映內容是否客觀真實、是否有被刪除、篡改可能。對于電子郵件的完整性的確定,筆者以為必須做到電子郵件必須完整地向信息的接受人發(fā)送,信息在傳輸過程中未被修改、重組;在電子郵件發(fā)送時,一般應將其作備份處理,由于電子郵件是通過網絡傳輸的,網絡服務者將為傳輸的電子郵件負儲存義務以便于電子郵件的創(chuàng)制人與接受人的信息對比,從而達到檢驗電子郵件是否完整的目的。另外,電子郵件在傳輸過程中,網絡的安全運行也是保證信息完全的一個前提。
2.關聯(lián)性。證據的關聯(lián)性,是指“證據必須與案件事實材料有實質性聯(lián)系并對案件事實有證明作用?!睂﹄娮余]件的關聯(lián)性,學界一般都認可,爭議不大。在人們收發(fā)郵件的過程中,電子郵件服務商都會在服務計算機中自動記錄使用的情況,并保持一定的時間。此外,由于電子郵件具有唯一性的特征,每一個電子郵箱只對應一個注冊用戶。這樣一來,電子郵件與案件事實材料的關聯(lián)性就更加有保障,對案件事實證明作用也更加讓人信賴。
同法》第11條明確規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形表現(xiàn)的新載內容的形式?!爆F(xiàn)在的問題是,社會生活已經發(fā)生了變化,法律還未來得及做出相應的調整。我國《刑事訴訟法》沒有規(guī)定電子郵件是訴訟證據。在這種情況,我們應該怎么辦?如果依照第一意見,即使由權威部門認證了電子郵件的真實性,它仍不能作為定案證據,因為電子郵件不是適格的證據,不產生訴訟上的證據效力。如此一來,我們完全可以說我們維護了法律形式上的定義。但我們不得不承認我們犧牲了實質上的公平。第二種意見則對法律作相對廣義的解釋,筆者贊同這一觀點,理由如下:
第一,這種觀點并未違背法律,沒有與形式正義相抵觸。對某一條文作相對廣義的解釋,有一本前提是不與法律的明文規(guī)定相抵觸,我國法律也的確未明文禁止電子郵件作為證據。因此,這一解釋并未違背法律的明文規(guī)定。同時,采取這種解釋也符合法律的精神。為了保證法律的連續(xù)性和權威性,要動輒修改法律是不可能的,而社會生活又是日日更新的,為了減少法律脫離社會實際生活的可能性,我們應該在一定限度內給法律本身可自由伸縮的彈性。作這樣解釋,認為電子郵件可以作為定案的證據,符合法律的精神。
第二,我們目前商業(yè)上已經廣泛運用電子郵件,如果不將其作為訴訟證據,會限制電子郵件在商業(yè)領域中的應用,降低商事交易效率,不利于促進經濟發(fā)展。
第三,現(xiàn)在國際間的交易越來越多,越來越多國家在努力使電子郵件具有證據效力。聯(lián)合國1996年《電子貿易示范法》的第9條明確肯定數據電文的證據價值;美國在其司法程序中也肯定e-mail的復印材料可作為證據加以接受。1998年華盛頓前檢察長就以e-mail為直接證據對侵權者提起刑事訴訟;面對網絡世界的混亂,德國于1997年8月1日開始實施《為信息與電信服務確定基本規(guī)范的聯(lián)邦法》(又稱《多媒體法》),在該法中就對電子證據做出了規(guī)定。
由以上分析得知,電子郵件具備了證據的基本特征并且也符合將電子郵件作為證據的國際潮流。筆者因此有理由認為我國應盡快對電子郵件進行深入研究,盡早將其納入法定證據種類范疇內以順應e-mail作為訴訟證據的國際潮流。
證據的論文篇十
建設一個好的數字博物館,其結構是尤為重要的。就像我們平時選擇住房,沒有好的結構住進去并不舒服,無論房子用了怎樣的建筑材料和新技術,都不能滿足人們對于舒適感覺的重視。數字博物館的建設也是這樣,我們大可以將它想象為現(xiàn)實的博物館來研究它的結構。
一、數字博物館系統(tǒng)結構定義。
通常實體博物館有這樣幾個基本結構:導航及外觀(包括博物館的整體感覺,包括裝飾和陳列所形成的氣氛),展品陳列區(qū),瀏覽者休息及交流區(qū),瀏覽者留言區(qū),咨詢服務區(qū)(包括觸摸屏等科技元素),所有展品收藏區(qū)(或者檔案收藏區(qū))。
虛擬博物館與傳統(tǒng)博物館有很多共通和可以借鑒的地方。數字博物館總結起來大致也可以分為六個部分:用戶界面、展示區(qū)、互動游戲區(qū)、檢索區(qū)、討論區(qū)、資源庫。
1.用戶界面:它是每一個數字博物館必不可少的元素,是數字博物館的導航,以直觀引導用戶尋找自己需要的內容,是數字博物館視覺藝術的體現(xiàn),也是對于整個博物館藝術氛圍的視覺載體。
2.展示區(qū):是具體展示數字博物館內容的區(qū)域。相當于實體博物館中的展品陳列區(qū),也是博物館中的重要部分。展示區(qū)還可以分為普通展示區(qū)和主題性展示區(qū)。普通展示區(qū)是進行長期展示的區(qū)域,專題展示區(qū)則需要定期更換領域新的動向或者用戶和受眾感興趣的主題,形式比較自由。
3.互動游戲區(qū):這個區(qū)域在數字博物館中是一個娛樂性的區(qū)域,通過游戲加深對博物館內容的理解,起到增加趣味性的作用?,F(xiàn)在,無論是何種載體的數字博物館都開始重視這個區(qū)域。
4.檢索區(qū):當用戶面對著龐大的博物館系統(tǒng),有目的地想要尋找某個內容的資料時,利用導航進入非常不方便。這時需要發(fā)揮博物館的檢索功能,快速準確地找到對應信息。而一個高效率的信息檢索系統(tǒng)對于數字博物館來說是很重要的。檢索需要具備完善的檢索系統(tǒng)。一方面是檢索內容,如文字資料檢索、圖片資料檢索、視頻資料檢索等;另一方面是檢索方式,如關鍵字檢索;內容檢索;資料信息檢索等手段。
5.討論區(qū):用于用戶實時瀏覽過后的交流與意見反饋。對于以網絡為載體的數字博物館,討論區(qū)是必不可少的結構。
6.資源庫:它是整個數字博物館的倉庫。用戶通過導航系統(tǒng)或檢索區(qū)來調用數據庫中的內容。
圖1:數字博物館系統(tǒng)板塊。
二、數字博物館各系統(tǒng)結構中的藝術表現(xiàn)及文化創(chuàng)意。
了解了數字博物館的結構及其作用,接下來就是怎樣去把握各個結構的藝術表現(xiàn)以及文化創(chuàng)意。
(一)用戶界面:用戶界面中包含著幾大元素:界面背景、交互熱區(qū)、標題文字以及界面動畫。用戶界面設計往往是設計者藝術手法最直觀的表現(xiàn)。由于用戶界面不僅帶給人視覺上的感受同時也充當著導航的作用,所以藝術與功能之爭同樣存在于用戶界面的設計上。既要體現(xiàn)數字博物館的文化藝術氛圍和交互的趣味性,又要最大限度地實現(xiàn)人機交互,使用者可以方便地進行瀏覽和操作。這并非是簡單的多媒體界面設計。數字博物館的任務決定了它的功能性是至關重要的。所以可以說數字博物館用戶界面設計中的功能與藝術是基礎和上層建筑的關系,兩者并非是沖突的。
以剛剛奪得莫比斯大賽全場大獎的“盛世鐘韻”(大鐘寺博物館)為例,大鐘寺博物館的界面設計在取材上采用的是中國古紋樣以及鐘的形象,用戶第一印象就知道博物館的內容。其次,在設計手法上多用曲線,突出了古典的韻味。顏色上采用純度較高的藍色、黃色和紅色,是中國的古典用色;界面大面積采用勻染手法的背景,靈感來自于恢宏的中國畫法,給人濕潤與和諧的視覺感覺;在交互動畫上采用了光效,更增加了東方神秘氣氛;風格上采用了古典與現(xiàn)代折衷的路線,較多地利用了自然的元素。
編鐘奏樂游戲《盛世鐘韻》用戶界面。
盛世鐘韻主界面泥范法鑄鐘場景。
(二)展示區(qū):如果說用戶界面更多地體現(xiàn)了藝術手法,那么展示區(qū)就需要有更多的文化創(chuàng)意在其中。中國的文化藝術非常地龐雜,很多藝術形式甚至比較相近或是互相關聯(lián)。要抓住最具特色的一點,使其成為一條線索。例如,濰坊楊家埠年畫、武強年畫以及天津楊柳青年畫同是年畫,楊家埠的特色就在于線條粗獷,色澤明快,用色鮮艷以紅、綠、藍、黃為主,對比強烈,主題突出。畫中人物質樸大方,散發(fā)著濃郁的鄉(xiāng)土氣息。年畫不僅是祈福時張貼,也具有一定的故事性,完全來源于生活,真實而又充滿趣味。所以在展示楊家埠年畫時也以他的藝術特色作為出發(fā)點,多用鮮艷的顏色來表現(xiàn)。
在“盛世鐘韻”這個數字博物館作品中也體現(xiàn)了很好的文化創(chuàng)意。每一個國家都有各自的鐘文化,中國的鐘與世界其他國家的鐘有什么區(qū)別,在作品中的體現(xiàn)就顯得很重要。這個作品不僅要滿足中國人對于鐘文化的好奇更要滿足外國懷著比較心態(tài)的瀏覽者的探究。所以,在作品中突出展現(xiàn)了“編鐘”這一部分。編鐘文化是中國獨有的類別,其制鐘技藝與眾不同,古代勞動人民的智慧使其還具備了樂器的功能,這更增加了編鐘的傳奇色彩。這是展示“展品”特色的需要,更是能夠更好詮釋作品的創(chuàng)意點。
除此之外,視頻的大量運用也能為數字博物館增色不少。舞蹈博物館也屬于無形文化數字博物館。有很多口傳心授的傳播方式不能通過實體的展示實現(xiàn),在數字博物館中可以大量運用視頻以及動態(tài)捕捉技術實現(xiàn)。舞蹈屬于瞬間的動作,可以用攝像機將其復制和保存。除了影像的錄制,很多時候采用動態(tài)捕捉器,將專門的點固定在關節(jié)上,舞蹈者舉手投足,手擺動與身體所呈現(xiàn)的角度和距離,頭扭動的頻率與節(jié)奏都可以詳細準確地記錄成為動畫,運用到數字博物館中。視頻以及動畫技術在很多無形文化遺產類的數字博物館中都占據了很重要的作用。解決了由無形文化遺產活動性、瞬間性的特點所制造的難題。
文化創(chuàng)意的方式除了結構上的創(chuàng)意,表現(xiàn)形式上的創(chuàng)意還有文字上的創(chuàng)意。以多媒體光盤“吳橋雜技”為例。我國的雜技種類繁多,分布也比較分散,“吳橋雜技”在制作時也頗費了一番功夫,怎樣找創(chuàng)新點,挖掘興趣點成為了這個作品首要解決的問題。通過實地的考察和總結,創(chuàng)作者們發(fā)現(xiàn)了吳橋雜技一個很有趣的特點,這也正是吳橋雜技區(qū)別于其他雜技的重點所在。那就是在吳橋人人都會雜技,雜技是人們生活的一部分,是茶余飯后的娛樂休閑活動。甚至還流傳著一句順口溜“上到九十九,下到剛會走,吳橋雜技人人拿手”。這句順口溜簡潔準確地體現(xiàn)了吳橋雜技的特點,那就是人人都會雜技并且玩兒的都是身邊的生活用品。用筷子頂起滾燙的茶壺;用嘴含著桌子一角把它叼起來;蹬小孩兒等雜技信手拈來。就是這一句話成為了整個作品的創(chuàng)意點,使吳橋雜技的特點一下子深入人心。此外還有很多板塊的標題別有意味,講面食的博物館以帶“面”字的四字成語總結既簡練又巧妙地突出了文化內涵。
的興趣,紛紛嘗試。此外,在展示區(qū)還有一個比較引人注意的內容就是還原鐘的'制作過程。用3d技術制作的虛擬動畫還原了當時人們澆灌鑄鐘的勞動場景以及工序。那一段歷史誰也無法回去重新目睹,但是模擬的動畫卻打破了時空的界限,讓每一個瀏覽者重溫了鑄鐘的工序,仿佛身在其中,更增添了博物館的歷史氛圍。
(四)檢索區(qū):檢索區(qū)相對于內容較為復雜的大型數字博物館是非常實用的。由于在數字博物館中展示了大量有關的文字信息以及圖片和視頻,這些資料本身又具有一定的信息描述,因此可以成為檢索的手段。如果單獨陳列出文字、圖片和視頻資料的檢索,將會大大增加數字博物館的交互優(yōu)勢,更加人性化。在這里以一個多媒體光盤作為實例,將來可以應用到數字博物館建設中。多媒體光盤“天行健”中有一個別具特色的視頻導航。將視頻集中在一個頁面進行展示。由于人們可能對視頻感興趣而需要單獨觀看視頻所設計的視頻導航更增加了人性化成分。
《天行健》視頻導航。
(五)討論區(qū):討論區(qū)的建立源于“博客”文化的興起?,F(xiàn)代人樂于表現(xiàn)自己,發(fā)表自己的看法與見解。討論區(qū)的建立可以形成博物館管理員與瀏覽者的互動,并且可以收集建議便于更新和了解民意及時作出反應。博客的興起在一個側面反映出人人希望參與的心情,所以討論區(qū)的建立可以帶動數字博物館的互動,吸引更多的人來參與博物館建設,形成活躍的氣氛也算創(chuàng)意的一個方面。
(六)資源庫:資源庫屬于數字博物館的后臺系統(tǒng),承載整個博物館的信息。由于它的作用,并不需要將它藝術化或者創(chuàng)意化。人們在檢索時資源庫就起到了非常關鍵的作用。
【參考文獻】。
[1]王文章.非物質文化遺產概論[m].北京:文化藝術出版社,2006.
[2]許鵬.新媒體藝術論[m].北京:高等教育出版社,2006.
[3]理查德·布賴斯.多媒體與虛擬現(xiàn)實工程[m].北京:中國電影出版社,2000.
[4]王虎.走向“個性化”——與美國虹軟公司總裁兼ceo鄧輝談數字圖像技術應用前景[n].每周電腦報,1998,(38).
[5]吳偉波,曹文君.對于數字化博物館實現(xiàn)中的一些關鍵技術的研究與實踐[n].復旦學報(自然科學版),2001,(6).
[6]李勛祥.虛擬現(xiàn)實技術與美學研究[m].武漢:武漢理工大學出版社,2003.
[7]王磊.基于web3d技術的虛擬博物館的設計與實現(xiàn)[j].遠程教育雜志,2006,(5).
證據的論文篇十一
最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定第四十一條規(guī)定:一審程序中新的證據包括:當事人在一審舉證期限屆滿后發(fā)現(xiàn)新的證據,當事人確因客觀原因無法在舉證期限內提供。經人民法院準許,在延長的期限內仍無法提供的證據。該條規(guī)定從兩個方面對《民事訴訟法》第一百二十五條第一款中新的證據作了具體規(guī)定,為審判實踐中如何確定新的證據提供了依據,對進一步深化審判方式改革,提高審判工作效率起到了積極的作用?!兑?guī)定》第三十四條規(guī)定:“當事人應當在舉證期限內向人民法院提交證據材料,當事人在舉證期限內不提交的,視為放棄舉證權利。對當事人逾期不提交的證據材料,人民法院審理時不組織質證。但對方當事人同意質證的除外?!钡谒氖龡l規(guī)定:“當事人舉證期限屆滿后提供的證據不是新的證據,人民法院不予采信?!比松鲜鲆?guī)定來看,當事人在舉證期限屆滿之后所提交的證據如果不是新的證據,將視為放棄舉證權利,只有新的證據才有可能被人民法院采信。為此,如何認定當事人在舉證期限屆滿之后提交的證據材料是否新的證據,對審判工作有著重要意義,現(xiàn)筆者就新的證據的認定問題談一下自己的粗淺看法。
《規(guī)定》中規(guī)定的第一方面新的證據是當事人在一審舉證期限屆滿后新發(fā)現(xiàn)的證據,但這里為什么是新發(fā)現(xiàn)的證據沒有作具體解釋?!鞍l(fā)現(xiàn)”一詞在漢語中的詞意為:第一次看到或知道,經過探索研究認識或找到前人沒有認識或看到的事物或規(guī)定。因此,新的證據應該是當事人在一審舉證期限屆滿后才知道或才認識到的證據,也就是說,是當事人在舉證期限屆滿前所不知道或沒有認識到的證據。這類新的證據應包括:1、在舉證期限屆滿前已經存在,當事人在舉證期限屆滿后才知道的證據;2、在舉證期限屆滿前已經存在,當事人在舉證期限屆滿后才認識到的證據;3、在舉證期限屆滿后才形成的證據。對于在舉證期限屆滿之前已經存在,當事人在舉證期限屆滿后作為新發(fā)現(xiàn)的證據向人民法院提交,如何確定當事提交的是否是新的'證據,是我們在審判實踐中應當解決的問題。在審判實踐中,有的當事人可能明知該證據已經存在,并應當在舉證期限內向人民法院提交,但在舉證期限內故意不提交或因為疏忽大意沒有提交,在舉證期限屆滿后為給對方當事人造成措手不及或為補救舉證期限內的失誤,謊稱是新發(fā)現(xiàn)的證據向人民法院提交;也可能有的當事人歷文化水平、法律素質問題,雖然知道該事物的存在,但未認識到應該作為證據提交,在舉證期限屆滿后,才意識到該證據,才向人民法院提交。對于這些情況,能否按新的證據對待,本人認為,應鄭重從當事人在舉證期限屆滿前是否知道,應當知道該證據或者是否應當認識到該證據進行審核,應從以下幾個方面判斷:
1、從一般常理上進行判斷。如果在本地區(qū)一般人都知道或應當知道該類糾紛應提供哪些證據,都能認識到哪些材料和事物應當作為證據提交,而當一事人卻推說自己在舉證期內不知道或沒有認識到,明顯不合常理,對其在舉證期限屆滿后才提交的證據不應作為新的證據。
2、從當事人的文化水平、法律知識、社會閱歷等方面判斷。一般文化程序較高,具有一定的法律知識,社會閱歷廣的人,對事物的認識水平和理解能力也相對較高,這一類當事人在訴訟中應當知道或應當認識到應提供哪些證據,哪些材料應作為證據。對于這類當事人明顯應當知道或應當認識到的證據,其不在舉證期限內提交,在舉證期限屆滿后再向人民法院提交,不應作為新的證據。
3、從當事人是否有律師作為代理人進行判斷。作為訴訟代理人的律師,本身是專門進行法律服務工作的,法律知識比較全面,除特殊情況外,不會有在舉證期限內不知道或未認識到的證據。有律師作為訴訟代理人的當事人,以在舉證期限內不知道或從未認識到為理由,在舉證期限屆滿后才向人民法院提供的證據,除特殊情況外,一般不應作為新的證據。
4、從人民法院舉證通知書上是否有明確要求進行判斷。人民法院舉證通知書已經明確了當事人的舉證責任,已提醒了當事人應當提交的證據內容,當事人還推說在舉證期限內不知道或未認識到,不在舉證期限內向人民法院提供,在舉證期限屆滿后才向人民法院提交的,一般也不應作為新的證據。
對于在舉證期限屆滿之后才形成的證據來說,在舉證期限屆滿之前還未形成,當事人不可能在舉證期限內提供,在舉證期限屆滿后提交,當然應作為新的證據對待,但值得指出的是,在舉證期限屆滿后才形成的證據不是在舉證期限屆滿后才收集到的證據,兩者應當區(qū)別開來,前者是在舉證期限屆滿前該證據還不存在,所以當事人無法提供,而后者是在舉證期限屆滿前已經存在,只是當事人在舉證期限內未收集到的證據。
《規(guī)定》中規(guī)定的第二方面新的證據是當事人確因客觀。
[1][2]。
證據的論文篇十二
刑事證據展示,在西方稱為證據開示或證據發(fā)現(xiàn),是指案件提起公訴后到法院正式開庭審判之前,公訴人與辯護律師之間互相出示擬在法庭審判中出示的案件證據的一種活動。
刑事證據展示,可以實現(xiàn)控、辯雙方的對等性,突出庭審重點,使控、辯雙方在庭審前掌握對方證據,提高訴訟效率,節(jié)約司法資源,從而更好地懲治犯罪,保護人民,維護社會穩(wěn)定,確保司法訴訟公正。
我國庭審制度的改革,由過去的糾問式向現(xiàn)代的控辯式方式轉換是司法進步的需要,是司法文明的標志。但由于與之相配套的證據展示制度沒有實現(xiàn),形成控辯雙方的不對等性,偵查起訴機關擁有廣泛的偵查權和先進的技術裝備,可以廣泛收集證據,并以國家為其強大后盾,而辯護方則顯得勢單力薄,這就使控辯雙方在訴訟中的重要環(huán)節(jié)上形成了不對等性,動搖了控辯式庭審方式賴以存在的公平基礎,妨礙了控辯式庭審方式的健康發(fā)展。由于我國沒有實行庭審前控辯雙方證據展示制度,從而使控辯雙方在庭審前盡可能少地讓對方知道自已的'證據及重要證據,而在法庭上卻突拋秘密“武器”奇襲對方,導致庭審的無序和混亂,從而影響庭審效益,造成不必要的休庭和重復開庭。既降低了訴訟效率,也影響了訴訟公正,因此實行刑事證據展示制度是訴訟歷史發(fā)展的必然,是司法改革的必然。
證據展示是與控辯式審判方式相配套的一種程序,現(xiàn)在已被世界上許多國家采用,我國的證據展示現(xiàn)處于摸索階段,因為要實現(xiàn)證據展示制度,現(xiàn)在還沒有具體的模式參考,而證據展示的實現(xiàn),不是司法機關哪一家就可以確定的,需要檢、法、律師三家經過協(xié)商,共同完成。作為一項與審判方式相配套的良好制度,為了充分發(fā)揮其優(yōu)越性,應對證據展示的程序予以完善并依法予以確定,使操作起來可以有法可依,對違反規(guī)定的做到違法必究,使之保持良性健康運行。
結合實踐,筆者認為,我國刑事證據展示應包括以下方面內容:
一、證據展示的時間。
證據展示的時間十分關鍵和重要,什么時間進行證據展示十分講究,證據在什么時間進行展示效果最好呢?總的說來,證據展示時間是在檢察機關提起公訴以后,法院開庭審理之前這段時間,時間過早,律師有些情況未調查,不利于全部證據的展示,過晚則造成時間倉促,證據得不到充分展示。因此應在開庭審理前2-3天進行證據展示比較適宜,依據《刑事訴訟法》的規(guī)定,法院開庭時間在開庭三日以前通知人民檢察院,通知辯護人出庭通知書至遲在開庭三日以前送達,也就是說開庭的三日前,公訴人、辯護人都已明確開庭時間,且距開庭時間已近,案件接手已經歷了一段時間,該調取的材料都應調取完畢,這時進行證據展示,有利于全部證據的展示,可防止雙方在庭審中使用“秘密武器”搞突然襲擊,造成不良效果。
二、證據展示的地點。
證據展示的地點,根據現(xiàn)狀,選擇在檢察機關比較可行。公訴人的工作環(huán)境相對固定,而律師由于工作關系,會東奔西跑,行跡不易固定,而且律師事務所人多混雜,不利于案件的保密工作。而檢察院則有比較寬松的環(huán)境,實踐中檢察院的刑檢部門大都設有“律師會見室”,可以將“律師會見室”同時用作“證據展示室”。此外,有關的案卷材料和相關證據也都存放于檢察院,因此證據展示的地點應選擇在檢察機關。
三、證據展示的范圍。
[1][2][3]。
證據的論文篇十三
隨著計算機技術的迅猛發(fā)展以及信息網絡的建立和完善,以電子數據形式出現(xiàn)的文字、圖片、音像等正以日新月異的態(tài)勢,沖擊著原有的社會生活。由于網絡的虛擬性和開放性,使得建立在網絡基礎上的電子郵件與傳統(tǒng)證據相比有許多迥然不同的地方,這無疑對傳統(tǒng)法律制度提出了新的挑戰(zhàn)。就證據法律制度而言,電子郵件的證據屬性問題,值得我們研究與探討。
一、電子郵件及其特點。
電子郵件是通過internet或intranet等網絡進行互傳信息的數字化通訊方式。作為信息世界的產物,其高效、便捷和經濟性得到了人們的首肯。人們從終端機輸入文件、圖像或聲音等,就可以通過郵件服務器將電子郵件傳達到另一終端機上。從證據的本質上講,電子郵件并不是傳統(tǒng)意義的“原件”,它只是計算機能夠識別的由“0”和“1”組成的一系列二進制編碼,即“字符串”。只有通過一定的輸出設備,電子郵件才能被顯示觀看。因此,與傳統(tǒng)證據相比,電子郵件有以下特點:
1.易破壞性。電子郵件是用二進制數據“0”和“1”來表示的,并以數字編碼的形式儲存于介質之中。因此,如果人為地對電子郵件進行刪除、篡改,從技術角度上講,不僅僅輕松、容易而且不留痕跡,很難查清。輕易一個指令的鍵入,完全可以使其面目全非而且一經發(fā)件人從其“發(fā)件箱”,“回收站”中將文件刪除,電子郵件便不見蹤影。這表明電子郵件具有易破壞性。
2.隱敝性。在計算機內部,一切信息都被數字化了。計算機通過二進制編碼的形式將電子郵件中包含的圖像、文字、聲音等信息轉化為一系列的電脈沖從而實現(xiàn)某種功能。由此可見,電子郵件都是以無形的編碼來傳遞的,如果沒有一定的輸出設備,電子郵件就看不見、摸不著,因而具有隱蔽性。
3.唯一性。電子郵件的一個顯著特點就是每一個電子郵箱均對應一個唯一的注冊用戶,其用戶名、帳戶名、密碼均是唯一的。任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會導致無法開啟郵箱,收發(fā)電子郵件。這對于證明案件事實意義重大。在網絡犯罪中,電子郵件往往是證明案件真實情況的唯一依據。
此外,與傳統(tǒng)證據相比,電子郵件還有收集迅速、易于保存、占用空間小、傳輸方便、可反復重現(xiàn)的特點??梢?,作為一種信息資源,電子郵件無疑符合了當今信息時代的發(fā)展要求。它已被現(xiàn)代經濟社會報接受并且在立法上有新體現(xiàn)。193月15日通過的《中華人民共和國合同法》第11條規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件、數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據和電子郵件)等有形地表現(xiàn)所載內容的形式?!边@就是說在民事訴訟中,e-mail可以作為證明合同關系成立與否的一種有效證據。而我國《刑事訴訟法》中,法定證據種類有物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人被告人供述和辯解、鑒定結論、勘驗筆錄和視聽資料等七種電子郵件尚未被納入法定的證據形式當中。然而,由于電子郵件與傳統(tǒng)證據形式相比,具有許多優(yōu)越性,它已成為犯罪分子進行網絡犯罪的首選工具,有關暴力、欺詐和色情等情況,無時不在網絡空間恣意橫行。因此,就電子郵件是否應納入刑事訴訟中作為認定案情的依據,理論界和實踐部門的專家學者展開了熱烈的討論。大多數專家學者的意見趨于一致,認為電子郵件盡快以一個新的證據種類納入到刑事訴訟證據清單范疇中。筆者亦持該觀點。
刑事訴訟發(fā)展的需要迫切要求電子郵件應盡早納入法定證據種類之中,然而由于電子郵件特殊性,其能否滿足證據一般屬性,是一個仍然爭議的問題,值得深入探討。本文擬從證據的客觀性、關聯(lián)性和合法性來對電子郵件的證據屬性進行分析。
二、電子郵件的證據屬性。
1.客觀性。所謂證據的客觀性是指“作為案件證據的客觀物質、痕跡和主觀知覺痕跡都是已發(fā)生的案件的事實的客觀遺留,是不以人們的主觀意志為轉移的客觀存在。”作為與國際互聯(lián)網絡連接而產生的一種新型通信方式,電子郵件與傳統(tǒng)通信方式的最大區(qū)別在于,它把人們所表達的意思轉化為數字信號,并通過網絡傳輸呈現(xiàn)在對方的電腦屏幕上,因此互無“真跡”,充其量也只是在電腦上打印件,輕易一個指令可以將電子郵件修改甚至面目全非。因而許多學者對電子郵件的客觀性提出質疑。然而筆者認為,極易刪改和偽造的特性并不能否定電子郵件的客觀性,能夠證明案件真實情況的數字化形式的電子郵件毫無疑問是客觀存在,不是無法感知的虛幻的東西。對于郵件的極易刪改性和偽造性,我們可以通過嚴格的證據收集、采信制度來彌補。電子郵件的客觀性的實質在于其內容的可靠性。因此,只要能保證其來源的.可靠性的郵件本身的完整性的電子郵件就可以作為認定案件的根據。怎樣才能保證電子郵件的來源可靠呢?筆者以為必須對電子郵件的創(chuàng)制者、創(chuàng)制時間、創(chuàng)制地點、創(chuàng)制對象及創(chuàng)制過程都要進行全面地審查,只有這樣才能確定電子郵件所反映內容是否客觀真實、是否有被刪除、篡改可能。對于電子郵件的完整性的確定,筆者以為必須做到電子郵件必須完整地向信息的接受人發(fā)送,信息在傳輸過程中未被修改、重組;在電子郵件發(fā)送時,一般應將其作備份處理,由于電子郵件是通過網絡傳輸的,網絡服務者將為傳輸的電子郵件負儲存義務以便于電子郵件的創(chuàng)制人與接受人的信息對比,從而達到檢驗電子郵件是否完整的目的。另外,電子郵件在傳輸過程中,網絡的安全運行也是保證信息完全的一個前提。
2.關聯(lián)性。證據的關聯(lián)性,是指“證據必須與案件事實材料有實質性聯(lián)系并對案件事實有證明作用?!睂﹄娮余]件的關聯(lián)性,學界一般都認可,爭議不大。在人們收發(fā)郵件的過程中,電子郵件服務商都會在服務計算機中自動記錄使用的情況,并保持一定的時間。此外,由于電子郵件具有唯一性的特征,每一個電子郵箱只對應一個注冊用戶。這樣一來,電子郵件與案件事實材料的關聯(lián)性就更加有保障,對案件事實證明作用也更加讓人信賴。
同法》第11條明確規(guī)定:“書面形式是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形表現(xiàn)的新載內容的形式?!爆F(xiàn)在的問題是,社會生活已經發(fā)生了變化,法律還未來得及做出相應的調整。我國《刑事訴訟法》沒有規(guī)定電子郵件是訴訟證據。在這種情況,我們應該怎么辦?如果依照第一意見,即使由權威部門認證了電子郵件的真實性,它仍不能作為定案證據,因為電子郵件不是適格的證據,不產生訴訟上的證據效力。如此一來,我們完全可以說我們維護了法律形式上的定義。但我們不得不承認我們犧牲了實質上的公平。第二種意見則對法律作相對廣義的解釋,筆者贊同這一觀點,理由如下:
第一,這種觀點并未違背法律,沒有與形式正義相抵觸。對某一條文作相對廣義的解釋,有一本前提是不與法律的明文規(guī)定相抵觸,我國法律也的確未明文禁止電子郵件作為證據。因此,這一解釋并未違背法律的明文規(guī)定。同時,采取這種解釋也符合法律的精神。為了保證法律的連續(xù)性和權威性,要動輒修改法律是不可能的,而社會生活又是日日更新的,為了減少法律脫離社會實際生活的可能性,我們應該在一定限度內給法律本身可自由伸縮的彈性。作這樣解釋,認為電子郵件可以作為定案的證據,符合法律的精神。
第二,我們目前商業(yè)上已經廣泛運用電子郵件,如果不將其作為訴訟證據,會限制電子郵件在商業(yè)領域中的應用,降低商事交易效率,不利于促進經濟發(fā)展。
第三,現(xiàn)在國際間的交易越來越多,越來越多國家在努力使電子郵件具有證據效力。聯(lián)合國19《電子貿易示范法》的第9條明確肯定數據電文的證據價值;美國在其司法程序中也肯定e-mail的復印材料可作為證據加以接受。華盛頓前檢察長就以e-mail為直接證據對侵權者提起刑事訴訟;面對網絡世界的混亂,德國于8月1日開始實施《為信息與電信服務確定基本規(guī)范的聯(lián)邦法》(又稱《多媒體法》),在該法中就對電子證據做出了規(guī)定。
由以上分析得知,電子郵件具備了證據的基本特征并且也符合將電子郵件作為證據的國際潮流。筆者因此有理由認為我國應盡快對電子郵件進行深入研究,盡早將其納入法定證據種類范疇內以順應e-mail作為訴訟證據的國際潮流。
【參考文獻】。
[1]徐靜村.《刑事訴訟法學》[m].北京:法律出版社,
[2]高樹輝,冷元潮.淺談數碼影像及照片的證據地位感光材料,(6)。
[3]劉強.試論網絡司法中的電子證據[j].貴州公安干部學院學報,(3)[4]趙冬燕,范德月,于麗萍.論e-mail證據能力[j].經濟與法,(3)。
證據的論文篇十四
提要:如何運用證據查明案件事實或有關法律事項,是正確處理案件的首要問題,也是審判人員必須掌握的基本功。本文所論述的民事訴訟證據的采信,只是龐大的訴訟制度之冰山一角。證據問題是全部訴訟活動的核心問題,目前,我國的證據立法可以說相對滯后,最高人民法院根據審判工作的實際需要,以司法解釋的形式先后出臺了民事、行政訴訟證據規(guī)定,摒棄了以客觀真實作為證明標準的提法,代之以法律真實-證據能夠證明的事實作為裁判的依據,邁出了歷史性的艱難的一步。這,更符合理性、人性,更符合馬克思主義的認識論,更符合訴訟活動的客觀規(guī)律。法官,不再為沒有再現(xiàn)已經成為過去的“客觀真相”而被橫加指責“裁判不公”,不堪重負。以證據能夠證明的事實作為裁判的依據,也使當事人對自己的訴訟行為的后果具有可預測性,更加理性地看待勝訴與敗訴,從而樹立司法的權威,維護社會秩序的穩(wěn)定。
《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第六十三條規(guī)定:“人民法院應當以證據能夠證明的案件事實為依據依法作出裁判?!睆亩_立了證據裁判主義。民事訴訟證據成為認定案件事實的唯一載體,法官認定案件事實的根據僅限于擺在眼前的“呈堂”證據,再不能從其他渠道獲取案件事實的相關信息,更不能因為證據不足而拒絕裁判。因此,民事訴訟證據的采信問題在整個審判活動中顯得尤為重要。對證據的采信直接關系到對案件事實的認定和法律的適用,是法院裁判的“基石”。
一、民事訴訟證據的概念和分類。
(一)概念。
什么是民事訴訟證據?這個問題,在民事訴訟法中沒有作出明確規(guī)定。有學者認為,民事訴訟證據,是指在民事訴訟中,能夠證明案件真實情況的根據。亦有學者認為,在民事訴訟中,證據是指用以確認案件客觀事實的根據。凡是能夠證明案件客觀真實情況的事實材料,都是民事訴訟證據。
筆者認為,以上定義都是從世界可知論的角度出發(fā)的,都沒有離開“客觀真實”的證明標準的束縛,因而不能準確反映民事訴訟證據的本質特征。世界是可以認識的,但這是說世界最終是可以被認識的,并不是說人的認識可以無所不能的,特別是訴訟活動,本身具有較強的時間性,法官不可能窮盡一切辦法無限期地調查取證,以恢復事物的本來面目。所以,以“客觀真實”作為證據的證明標準,與訴訟活動的客觀規(guī)律是不相符合的,實際上也不可能完全達到。《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第六十三條所規(guī)定的“證據能夠證明的.案件事實”即法律真實。所謂法律真實,是指訴訟中依據證據證明的事實即為真實的事實。這種法律上認定為真實的事實,它可能與案件的客觀事實相一致,也可能比較接近,也可能與客觀事實相反。
故筆者認為,對民事訴訟證據應當下這樣一個定義:民事訴訟證據是指在民事訴訟活動中,訴訟當事人及人民法院用以證明案件事實的根據。
(二)分類。
1、理論上的分類。
(1)本證和反證:負有舉證責任的當事人提出的用以證明其訴訟主張的的證據,稱為本證;為了推翻對方所主張的事實而舉出的證據,稱為反證。
(2)原始證據和派生證據:原始證據是指直接來源于案件事實的證據,即“第一手材料”;派生證據是指傳述轉抄、不是直接來源于案件事實的證據,又叫傳來證據。
(3)直接證據和間接證據:凡是能夠直接單獨證明案件主要事實的證據叫做直接證據;間接證據是指不能單獨直接證明案件主要事實,必須與其他證據結合組成一個排除一切合理懷疑、得出唯一結論的完整的證據體系才能證明案件主要事實的證據。
(4)言詞證據與實物證據:言詞證據是以人的陳述(包括口頭陳述和書面陳述)為表現(xiàn)形式的證據(俗稱人證);實物證據是指能夠以之查明案件事實的一切物品和痕跡(俗稱物證)。
理論界對民事訴訟證據還有其他一些分類,不再贅述。明確上述分類,對于證據的審查判斷有必不可少的作用。比如,在證據的證明力大小的判斷上,原始證據一般大于派生證據,直接證據一般大于間接證據,實物證據一般大于言詞證據,等等。
2、法律上的分類。
民事訴訟證據在法律上的分類通常稱為民事訴訟證據法定種類。民事訴訟法以證據的外在表現(xiàn)形式為標準,將民事訴訟證據分為七類:
(1)書證。表現(xiàn)形式為。
[1][2][3][4]。
證據的論文篇十五
菲律賓的《電子證據規(guī)則》、加拿大的《統(tǒng)一電子證據法》、美國的《統(tǒng)一電子交易法》、英國政府的《電子通信法案》、新加坡的《電子交易法》乃至聯(lián)合國的《電子商務示范法》均無一例外地采用了“電子”一詞。另外,歐盟的《電子商務動議》、美國的《〈全球電子商務框架》等文件,雖無法律效力,卻也在為數字化交易的實際應用提供著規(guī)范和標準。那么,為什么這些國家和國際組織不采用“數字”一詞呢?這倒是一件非常奇怪的事。
二、“電子”觀念滲透與人類社會的各個領域。
三、“電子”觀念上的“共識”成為理論研究的基礎。
從近幾年有關電子證據研究的文章來看,對電子證據的本質的認識并未達成一致(達成一致未必是一件好事情)。電子證據的廣義解釋和狹義解釋為研究提供了更為廣闊的空間和回旋余地;正如我們提到刑事訴訟時,往往會有廣義說和狹義說。在證據立法前景尚不明朗時,百家爭鳴的態(tài)勢使得電子證據的研究范圍只能是概然性的;同時信息技術發(fā)展的非預期性也不容許我們對其進行精確的、缺乏拓展空間的限定。觀念上的共識是交流與探討的基礎,而這種觀念是不能不考慮象牙塔外的情勢的。從事物的外形去定義事物,并不必然導致用外形的觀察結果去解釋事物的.實質。世界廣泛接受的“火山”一詞,并沒有影響有關專家對其本質的探求。因此從事物的外形去定義事物沒有錯,糟糕的是僅憑外形的觀察結果去解釋事物的實質。新觀念有時確實掌握在少數人手里,但是通常情況下觀念并不背棄多數人的認識。正因為如此,人們才可以在觀念的共識下,尋本探源。
從目前國內外的法律文件及相關研究成果看,盡管對電子證據的理解不盡相同,但電子證據一詞已被廣泛接受則是不爭的事實;觀念是非常奇怪的東西,它竟不以個人的意志為轉移,皆因為其從眾的特性使然。人們寧愿觀念下的意義發(fā)生變遷,也不原舍棄名義上的東西;這樣的觀念說它堅強也好,說它頑固也罷,都不影響人們對事物本質的探求。
證據的論文篇十六
[摘要]在科技不斷發(fā)展的今天,電子產業(yè)逐漸興起作為科技發(fā)展中的代表產業(yè)之一,電子通信具備了技術密集和資本密集雙重特征。作為最大的發(fā)展中國家,電子通信產業(yè)的科學、規(guī)范發(fā)展,對我國更好更快地發(fā)展具有十分重要的意義。下文從電子通信產業(yè)競爭力入手,主要探討了影響電子通信產業(yè)競爭力發(fā)展的因素,并提出了一些提升電子通信產業(yè)競爭力發(fā)展的有效策略,以供參考。
[關鍵詞]電子通信產業(yè);競爭力;發(fā)展;策略。
引言。
隨著我國科學技術的不斷發(fā)展,當前社會的發(fā)展與競爭已經是科學技術方面的競爭,一個國家科學技術的先進性是衡量現(xiàn)代化發(fā)展的重要指標。我國的電子通信技術包含電子技術、通信技術、數字模擬技術等多項技術,它們對于促進我國社會發(fā)展起著十分重要的作用。當前的電子通信技術已經應用到了我國社會的很多領域,但是面對當前電子通信產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,我們還要認識到其中存在的不足,認真分析原因,努力實現(xiàn)未來電子通信產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
1電子通信產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與問題。
近年來,我國電子通信技術實現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展,行業(yè)體現(xiàn)了生產精品的綜合能力,無論是固定通信還是移動通信、光通信均具備了較強的技術研發(fā)實力,同時漸漸與國際先進水平接軌。然而,我國當前電子通信產業(yè)發(fā)展卻呈現(xiàn)出了明顯的不均衡性,沿海城市發(fā)展相對較快,創(chuàng)新實力較強,然而其他區(qū)域則發(fā)展較為滯后,整體創(chuàng)新實力較為薄弱。另外,電子通信領域欠缺軟件以及集成電路專業(yè)的高級人才,專利項目量有限,欠缺高質量的技術創(chuàng)新。軟件產業(yè)層面則欠缺核心技術,在設計集成電路領域實力稍顯遜色。現(xiàn)階段,電子通信領域技術創(chuàng)新主要表現(xiàn)為集成創(chuàng)新、消化再創(chuàng)新,而自主創(chuàng)新發(fā)展上則有所欠缺,因此核心技術始終無法趕上發(fā)達地區(qū)。雖然,我國已有通信技術較為完善,然而各個環(huán)節(jié)競爭水平卻不盡相同。無論是設備基礎技術、核心技術、系統(tǒng)、芯片或是終端均欠缺競爭力,因此令電子通信產業(yè)存在較多瓶頸,影響了我國電子通信產業(yè)競爭力的發(fā)展和提升。
2影響電子通信產業(yè)競爭力的主體因素。
2.1企業(yè)市場因素。
在我國政府的倡導和企業(yè)自主努力下,一些企業(yè)從國外引進先進的企業(yè)管理技術,對自己企業(yè)的內部結構組織進行優(yōu)化調整完善,使得我國電子產業(yè)類企業(yè)初具規(guī)模,部分企業(yè)也因此實力逐漸壯大,成為了大型企業(yè)。這些企業(yè)的發(fā)展,對企業(yè)所處地區(qū)的經濟發(fā)展起到了極大的促進作用,同時也成為了海內外投資商投資的焦點,企業(yè)有了名聲和投資,電子通信產業(yè)的競爭力和綜合實力便會有很大的提升。同時,與外企相比,我國人口眾多,消費能力強,這將推動我國電子通信產業(yè)的快速發(fā)展。
2.2科技發(fā)展因素。
電子通信產業(yè)科技發(fā)展主要從以下三個方面來體現(xiàn),(1)影響科技發(fā)展程度的裝備水平;(2)電子通信產業(yè)發(fā)展的關鍵技術水平;(3)電子通信產業(yè)銷售率。由于我國電子通信產業(yè)還處于起步階段,其裝備和技術大部分依靠國外引進,但是由于我國消費群體眾多,使得電子通信行業(yè)在國內有很大的發(fā)展,也正因如此,我國電子通信產業(yè)開發(fā)產品的創(chuàng)新能力才能有所提升。但是,我國電子通信產業(yè)核心技術的掌握與國際上相比相差甚遠,部分設備關鍵零件依然靠高價從國外進口,這便使競爭力大大降低。
2.3資源因素。
我國地大物博,自然資源與其他國家相比較為豐富,這為我國電子通信產業(yè)的發(fā)展打下了堅實的資源基礎,大大提升了我國電子通信產業(yè)的國際競爭力。但在客觀上存在一些問題,首先,我國資源豐富,但是為了保護生態(tài)環(huán)境,一些資源的開采受到限制;其次,我國電子產業(yè)的發(fā)展依然不夠發(fā)達,所以再利用資源時常常會導致資源利用率低下的情況,使得成本增加;最后,我國對于高端技術人員較少,從而在很大程度上影響了我國電子通信產業(yè)競爭力的發(fā)展。
2.4產業(yè)鏈因素。
在我國,由于電子通信產業(yè)起步相對較晚,我國的電子通信產業(yè)鏈仍存在很多的不足。由于產業(yè)鏈獨特的生產合作模式,使得電子通信產業(yè)在產業(yè)鏈中得到迅速的發(fā)展。然而,雖然我國電子通信產業(yè)鏈生產水平被國際所認可,但是仍欠缺自我創(chuàng)新能力,如不努力改變現(xiàn)狀,所做的一切生產對可持續(xù)發(fā)展來說將毫無意義。因此,產業(yè)鏈的優(yōu)化成為提高工業(yè)競爭力的一個重要因素。只有優(yōu)化產業(yè)鏈,我國電信產業(yè)產品科技含量才能提高,競爭力才能隨之增強。