優(yōu)秀法律的畢業(yè)論文(模板16篇)

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    法律的畢業(yè)論文篇一
    前言
    一,法學(xué)畢業(yè)論文提綱(1):超期羈押的界定
    二,法學(xué)畢業(yè)論文提綱(1):超期羈押的危害性
    (一)超期羈押嚴(yán)重侵犯犯罪嫌疑人,被告人的人身自由權(quán)
    (二)超期羈押嚴(yán)重妨害了刑事司法程序公正的實(shí)現(xiàn)
    (三)超期羈押妨礙了刑事訴訟的效率,增加訴訟成本
    (四)超期羈押嚴(yán)重?fù)p害了法律的嚴(yán)肅性
    法律的畢業(yè)論文篇二
    當(dāng)前解決法院執(zhí)行難若干問題及對策。
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    引言:論文摘要。
    一、法院執(zhí)行局民事執(zhí)行的現(xiàn)狀。
    二、關(guān)于法院“執(zhí)行難”的危害性。
    (一)執(zhí)行難對當(dāng)事人損害。
    (二)執(zhí)行難對企業(yè)機(jī)關(guān)單位損害。
    三、法院執(zhí)行局難以執(zhí)行具體成因。
    (一)執(zhí)行立法滯后。
    (二)法律意識單薄。
    1、公民尊重、遵守法律的意識淡薄。
    2、地方黨政機(jī)關(guān)尊重、遵守法律的意識單薄。
    (三)地方保護(hù)主義干擾嚴(yán)重。
    (四)法院自身工作存在問題。
    1、執(zhí)行體制不健全。
    2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍存在的不足。
    3、執(zhí)行的期限過長,導(dǎo)致當(dāng)事人產(chǎn)生執(zhí)行無效率的失落感。
    四、執(zhí)行局執(zhí)行難和相關(guān)解決方法。
    (一)當(dāng)事人如何解決難與收取執(zhí)行款的問題。
    (二)制定統(tǒng)一的強(qiáng)制執(zhí)行法。
    (三)完善法院各項(xiàng)工作機(jī)制。
    1、提高執(zhí)法隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
    2、強(qiáng)化執(zhí)行方式改革。
    3、規(guī)定明確的執(zhí)行時限。
    4、形成有效的制約與監(jiān)督機(jī)制。
    5、充分發(fā)揮審判程序職能作用,為執(zhí)行工作提供有利的前提條件。
    (四)培養(yǎng)當(dāng)事人在執(zhí)行中的證據(jù)意識。
    (五)完善民事糾紛解決機(jī)制,擴(kuò)大民事糾紛解決方式。
    五、結(jié)語。
    六、參考文獻(xiàn)。
    當(dāng)前解決法院執(zhí)行難問題的對策。
    2014屆專升本法學(xué)陶志。
    摘要:文章分析了企業(yè)執(zhí)行力不高的原因,并闡明了如何提高執(zhí)行力使企業(yè)在激烈的市場競爭中立于不敗之地。民事執(zhí)行是實(shí)現(xiàn)民事權(quán)利的一種法律途徑。從執(zhí)行行為啟動的方式角度,民事執(zhí)行可以分為自覺執(zhí)行和強(qiáng)制執(zhí)行。
    關(guān)鍵詞:執(zhí)行力;現(xiàn)狀;途徑。
    一、法院執(zhí)行局民事執(zhí)行的現(xiàn)狀。
    執(zhí)行難是指人民法院對已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書,有條件執(zhí)行,但由于主觀、客觀方面因素的存在,無法使之實(shí)現(xiàn)或難以實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)象。當(dāng)前“執(zhí)行難”的主要表現(xiàn)可以概括為四句話:“被執(zhí)行人難找,執(zhí)行財產(chǎn)難查,協(xié)助執(zhí)行人難求,應(yīng)該執(zhí)行的財產(chǎn)難動”。法院“執(zhí)行難”是社會各界普遍關(guān)注的焦點(diǎn),也是法院審判工作中存在的難點(diǎn)。當(dāng)人民法院裁判送達(dá)當(dāng)事人后,因種種原因致使該生效裁判規(guī)定的權(quán)利、義務(wù)內(nèi)容難以實(shí)現(xiàn)。
    民事執(zhí)行是實(shí)現(xiàn)民事權(quán)利的一種法律途徑。從執(zhí)行行為啟動的方式角度,民事執(zhí)行可以分為自覺執(zhí)行和強(qiáng)制執(zhí)行。前者是被執(zhí)行人在生效的法律文書所規(guī)定的期限內(nèi)主動執(zhí)行的行為,是民事訴訟終結(jié)前的一種正常程序狀態(tài),具有成本低、效率高的特點(diǎn);后者是被執(zhí)行人在生效的法律文書所規(guī)定的期限屆滿后經(jīng)申請執(zhí)行人啟動執(zhí)行申請程序之后的一種被動執(zhí)行行為,是民事訴訟終結(jié)前的一種非正常程序狀態(tài),需要付出比自覺執(zhí)行更高的成本,是不自覺執(zhí)行的法律后果。一般來說,法治化程度越高的國家,其自覺執(zhí)行案件在整個民事執(zhí)行案件中所占的比例應(yīng)越大。然而,就我國目前的民事執(zhí)行現(xiàn)狀來說,盡管法治在不斷向前推進(jìn),但自覺執(zhí)行率并不盡如人意,給執(zhí)行工作帶來諸多不便,是造成“執(zhí)行難”社會現(xiàn)象的重要因素。
    二、關(guān)于法院“執(zhí)行難”的危害性。
    在法治國家里,法律乃是一國的最高行為規(guī)范。一方面,能否確保法律得到有效執(zhí)行是衡量一個政府治理國家事務(wù)能力的最重要的尺度,所以法律得不到執(zhí)行應(yīng)視為政府的莫大恥辱;另一方面,國民是否遵守法律也是區(qū)分一個國家,一個民族文明與野蠻的分水嶺,因此不執(zhí)行法律判決有損國家和民族的整體形象。
    生效法律判決得不到有效執(zhí)行的危害性的后果必然是法律白條越來越多和應(yīng)對失措。事實(shí)證明,法律判決得不到有效執(zhí)行的危害性是多方面的和多層次的。
    (一)執(zhí)行難對當(dāng)事人損害。
    法律判決得不到執(zhí)行對當(dāng)事人來說不僅是有案件表的或案值的量度的直接損失,還包括以下幾方面的損失:第一,討債的直接成本;第二,因討債而影響其他活動的“機(jī)會損失”;第三,因浪費(fèi)時間和精力產(chǎn)生的疲勞和厭煩,已經(jīng)因目標(biāo)實(shí)現(xiàn)不了情緒失落等形成的精神損害。
    (二)執(zhí)行難對企業(yè)機(jī)關(guān)單位損害。
    對權(quán)力機(jī)關(guān)而言,不僅因人們指責(zé)執(zhí)法機(jī)關(guān)效率低下而受到損害,還包括:第一,因敗訴方拒絕執(zhí)行判決,執(zhí)法機(jī)關(guān)的權(quán)威和尊嚴(yán)受到的損害,同時也損害了司法公正和法院的形象;第二,受到腐敗無能的懷疑和責(zé)難;第三,整個權(quán)力機(jī)關(guān)面臨監(jiān)督不力的責(zé)難;第四,對法律的不信任會轉(zhuǎn)嫁為對黨和政府的失望。在市場經(jīng)濟(jì)條件下,每個自然人或法人的經(jīng)濟(jì)角色是多重的,他可能是債權(quán)人,又可能是債務(wù)人。如果他作為債權(quán)人的權(quán)利得不到保護(hù),就很難指望他會心悅誠服的承擔(dān)債務(wù)人的義務(wù),于是賴債就會向傳染病一樣很快蔓延,甚至?xí)l(fā)惡性暴力事件,影響社會穩(wěn)定的大局。
    由此可見,法院執(zhí)行工作不僅是一個法律問題,也是一個社會問題,解決得不好,將直接影響國家改革、發(fā)展、穩(wěn)定的政治局面。
    三、法院執(zhí)行局難以執(zhí)行具體成因。
    (一)執(zhí)行立法滯后。
    執(zhí)行工作目前主要依靠民事訴訟法和最高人民法院關(guān)于執(zhí)行工作的規(guī)定開展。而民事訴訟法中,關(guān)于執(zhí)行的條文僅有三十多條,如此少的容量必然導(dǎo)致規(guī)定過于原則化,缺乏操作性,也必然導(dǎo)致強(qiáng)制執(zhí)行制度的不完備和執(zhí)行中的無法可依。最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定》也是規(guī)定的少且原則性的多,確定性的內(nèi)容少,對一些問題并沒有作出具體詳細(xì)的規(guī)定和有效的措施。如對執(zhí)行當(dāng)事人,協(xié)助執(zhí)行人和執(zhí)行程序一些環(huán)節(jié)上缺乏法律約束力,對干涉、阻撓、妨礙法院執(zhí)行工作的行為,沒有規(guī)定明確的處罰措施,對執(zhí)行措施,執(zhí)行方式,執(zhí)行期限,申請人舉證,執(zhí)行協(xié)助,拒不履行的制裁,也尚需具體明確的規(guī)定和完善。
    總的來說,現(xiàn)行的執(zhí)行立法的效率精神乏弱,沒有認(rèn)識到執(zhí)行工作與審判工作相比所具有的特殊性,有關(guān)的執(zhí)行規(guī)范還不能滿足提高執(zhí)行工作效率的需要。目前,我國尚未制定出一部較完善的強(qiáng)制執(zhí)行法!而多年來,全國法院有待執(zhí)行的案件不少于二、三百萬件,而且情況千差萬別,所以,把執(zhí)行程序規(guī)范作為民事訴訟法的部分,這種立法體例本身就限制了執(zhí)行規(guī)范的完善。盡管現(xiàn)在有些相關(guān)的規(guī)定和司法解釋,但仍未改變內(nèi)容過于概括,原則抽象,可操作性差的狀況,立法滯后是造成執(zhí)行難的不可忽視的原因。
    (二)法律意識單薄。
    1、公民尊重、遵守法律的意識淡薄。
    突出表現(xiàn)在:不少有履行能力的被執(zhí)行人采取拖、賴、躲、逃等手段違法阻礙、抗拒執(zhí)行;相當(dāng)一部分被執(zhí)行人無視法律尊嚴(yán),有的甚至圍攻、毆打執(zhí)行人員,對執(zhí)行人員進(jìn)行非法拘禁,毀損執(zhí)行公務(wù)車輛等。
    2、地方黨政機(jī)關(guān)尊重、遵守法律的意識單薄。
    我國人治的理念深厚,有幾千年的封建歷史,法治自古弱于人治。而且地方黨政機(jī)關(guān)為了提高自己的政績,對那些屬于地方政府主要財源和利稅大戶的骨干企業(yè)給予重點(diǎn)保護(hù),所以常常以權(quán)壓法,以言代法,非法干預(yù)司法執(zhí)行工作。
    (三)地方保護(hù)主義干擾嚴(yán)重。
    當(dāng)前我國的法院和法官的管理體制還存在一些問題,法院隸屬于地方,由地方人民代表大會選舉產(chǎn)生,對其負(fù)責(zé),受其監(jiān)督,法院直接受地方黨委的領(lǐng)導(dǎo),在用人方面應(yīng)經(jīng)其核準(zhǔn)同意,法院經(jīng)費(fèi)由地方財政直接撥與,在財物上受制約,地方法院還不是“國家設(shè)在地方的法院”而是地方的法院,執(zhí)行工作在某些方面確實(shí)很難擺脫地方和部門的干擾。而且區(qū)域經(jīng)濟(jì)的存在決定了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)狀況與其利益直接相關(guān),也與當(dāng)?shù)乩习傩盏那猩砝婷懿豢煞?。而?dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)也自然要維護(hù)當(dāng)?shù)氐睦?。地方法院的人、財、物都屬于地方,它不受地方的敢于是不可能的,保護(hù)地方利益也在所難免。一些地方和部門的領(lǐng)導(dǎo)干部法制觀念淡薄,無視社會主義法制統(tǒng)一和尊嚴(yán),濫用權(quán)力,以言代法,以權(quán)代法,肆意干涉人民法院的執(zhí)行工作,案件的執(zhí)行直接涉及財物的,有些地方和部門缺乏全全局觀念,往往為了避免損失,保住既得利益,片面的從維護(hù)本地區(qū)本部門的經(jīng)濟(jì)利益出發(fā),對法院執(zhí)行工作設(shè)置種種障礙,這些都阻撓執(zhí)行工作的正常發(fā)展。
    (四)執(zhí)行局執(zhí)行難具體分析和相關(guān)解決方法。
    1、執(zhí)行體制不健全。
    人民法院的執(zhí)行工作是隨著近十幾年來民商事案件有大量增加而發(fā)展起來的,執(zhí)行工作發(fā)展之始,就沒有形成一套符合執(zhí)行規(guī)律的執(zhí)行工作體制。其內(nèi)部沒有形成分權(quán)制約機(jī)制,外部沒有形成整體合力,執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限不清,在一定程度上加劇了執(zhí)行難現(xiàn)象的發(fā)生。具體表現(xiàn)在:第一,執(zhí)行機(jī)構(gòu)和審判機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)劃分不明確而相互扯皮、引起爭端的現(xiàn)象時有發(fā)生,而且還存在“重審輕執(zhí)”的現(xiàn)象;第二,執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部的執(zhí)行命令權(quán)、執(zhí)行實(shí)施權(quán)、執(zhí)行裁決權(quán)三種權(quán)能,往往是由同一執(zhí)行員統(tǒng)一行使,缺少有效的監(jiān)督制約;第三,橫向的同級執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間關(guān)系松散,相互配合協(xié)調(diào)不夠,相互牽制的情況經(jīng)常發(fā)生;第四,縱向的上下級執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間監(jiān)督制約乏力、集中統(tǒng)一不夠。
    2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍存在的不足。
    大批力量投入審判,而執(zhí)行力量不足,執(zhí)行案件堆積,少數(shù)執(zhí)行人員無暇顧及,當(dāng)事人權(quán)利遲遲得不到法院的強(qiáng)制保護(hù)。同時在執(zhí)行工作崗位上,執(zhí)行人員法律知識不熟,遇到問題不知道如何處理,往往簡單地認(rèn)為,執(zhí)行就是拿著判決書、調(diào)解書向被執(zhí)行人討賬,這是一種普遍的錯誤觀念。執(zhí)行干警綜合素質(zhì)不能適應(yīng)執(zhí)行工作的客觀要求,也造成了當(dāng)今的執(zhí)行難。
    3、執(zhí)行的期限過長,導(dǎo)致當(dāng)事人產(chǎn)生執(zhí)行無效率的失落感。
    眾所周知,法院辦案大量的時間集中在審理,執(zhí)行的期限應(yīng)當(dāng)比審理的期限短,當(dāng)事人才沒有失落感。而現(xiàn)在,許多案件法院都是采用簡易程序的,采用三個月(簡易程序)審理完畢的案件,卻需要六個月才會執(zhí)行完畢,明顯加重了當(dāng)事人的失落感。
    四、民事執(zhí)行難問題的解決方法。
    (一)當(dāng)事人如何解決難與收取執(zhí)行款的問題。
    當(dāng)事人可以通過公開懸賞的方式,借助社會的力量,通過合法的途徑使判決確定的權(quán)利得到實(shí)現(xiàn)。具體方法有以下兩種:第一,懸賞他人提供被執(zhí)行人的財產(chǎn)線索;第二,懸賞他人居中進(jìn)行調(diào)解,說服債務(wù)人履行判決確定義務(wù)。
    當(dāng)事人在訴訟過程中或訴訟前如果發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人有轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、揮霍財物等逃避債務(wù)的行為時,可以向人民法院申請財產(chǎn)保全。根據(jù)《民事訴訟法》第92和93條的規(guī)定:人民法院在受理訴訟前或訴訟過程中,根據(jù)利害關(guān)系人或當(dāng)事人的提出或申請,可對當(dāng)事人的財產(chǎn)或爭議標(biāo)的物做出強(qiáng)制性的保護(hù)措施,以保證將來做出的判決能夠得到有效的執(zhí)行。
    當(dāng)事人可以委托代理人去申請執(zhí)行及收取執(zhí)行款。根據(jù)《試行規(guī)定》第18條和22條的相關(guān)規(guī)定:當(dāng)事人可以委托別人代為其向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行及代為其收取執(zhí)行款。這樣當(dāng)事人就可避免介入繁瑣、復(fù)雜的執(zhí)行程序。
    當(dāng)事人可借助司法機(jī)關(guān)將有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行的對方當(dāng)事人繩之于法。根據(jù)《刑事訴訟法》第84條和《刑法》第313條的相關(guān)規(guī)定:當(dāng)事人發(fā)覺被執(zhí)行人有能力執(zhí)行機(jī)而拒不執(zhí)行的,可以向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或舉報,對已構(gòu)成犯罪的,司法機(jī)關(guān)應(yīng)立案偵查,并給予刑罰處置。
    (二)制定統(tǒng)一的強(qiáng)制執(zhí)行法。
    制約執(zhí)行工作的因素,無論是法院內(nèi)的因素,還是法院外的因素,在法律規(guī)范層次上都有反映。要解決“執(zhí)行難”的問題,應(yīng)從立法的理念上去考慮。強(qiáng)制執(zhí)行立法的滯后已經(jīng)引起了理論界、司法實(shí)際部門與國家立法機(jī)關(guān)的重視。強(qiáng)制執(zhí)行法的改革完善應(yīng)當(dāng)以解決實(shí)踐中的“執(zhí)行難”為其出發(fā)點(diǎn)。
    我國應(yīng)制定一部統(tǒng)一的強(qiáng)制執(zhí)行法,規(guī)定審執(zhí)分立,對執(zhí)行機(jī)構(gòu)和人員的法律地位、執(zhí)行機(jī)構(gòu)體制的建立、執(zhí)行原則、執(zhí)行范圍、執(zhí)行管理、執(zhí)行程序、執(zhí)行措施、執(zhí)行費(fèi)用的負(fù)擔(dān)、協(xié)助執(zhí)行義務(wù)以及妨礙執(zhí)行的法律后果等問題做出具體明確的規(guī)定,使執(zhí)行工作有法可依,保障執(zhí)行工作的順利進(jìn)行。
    (三)完善法院各項(xiàng)工作機(jī)制。
    1、提高執(zhí)法隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
    著重從下兩個方面人手:第一,不斷加強(qiáng)執(zhí)行干警的思想、政治、組織、紀(jì)律,提高干警法律知識和業(yè)務(wù)技能,使其成為能勝任執(zhí)行工作的全面型人才;第二,走精英化執(zhí)行之路,逐步提高執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。樹立新的執(zhí)行理念,深化執(zhí)行改革。擯棄不符合現(xiàn)代法治要求,制約執(zhí)行工作的陳舊作法,深化執(zhí)行改革,創(chuàng)建符合執(zhí)行工作規(guī)律的新體制與新模式,包括執(zhí)行體制,執(zhí)行機(jī)構(gòu),執(zhí)行權(quán)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和執(zhí)行方式與方法四個層面。
    2、強(qiáng)化執(zhí)行方式改革。
    加大執(zhí)行工作力度,按照“全面公開、強(qiáng)化監(jiān)督、嚴(yán)格規(guī)范”的要求進(jìn)行執(zhí)行方式改革,以取得社會各界對執(zhí)行工作的理解和支持,為推動執(zhí)行工作的發(fā)展,解決“執(zhí)行難”問題提供新的動力。完善執(zhí)行立法,加快強(qiáng)制執(zhí)行法的出臺,為執(zhí)行工作提供法律依據(jù)和保障?,F(xiàn)行的執(zhí)行立法已落后于執(zhí)行工作的需要,缺乏效率精神,應(yīng)盡快出臺強(qiáng)制執(zhí)行法,為執(zhí)行工作提供法律保障。
    3、規(guī)定明確的執(zhí)行時限。
    依現(xiàn)行執(zhí)行制度,執(zhí)行案件沒有期限,而在實(shí)務(wù)中,案件在一個人手里辦,短則數(shù)月,長則數(shù)年,決定執(zhí)行時間長短往往取決于外在因素的干預(yù),也許領(lǐng)導(dǎo)過問或當(dāng)事人反映就能及時執(zhí)結(jié),何種案件何時結(jié)案沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),為了杜絕這一現(xiàn)象,執(zhí)行程序必須對執(zhí)行的過程規(guī)定明確的時限。
    4、形成有效的制約與監(jiān)督機(jī)制。
    “執(zhí)行難”也暴露出執(zhí)行權(quán)在運(yùn)行過程中的腐敗現(xiàn)象,為此,應(yīng)建立執(zhí)行工作的內(nèi)部制約和外部監(jiān)督機(jī)制。
    我國目前的監(jiān)督制度還不夠完善,在監(jiān)督力度、標(biāo)準(zhǔn)、程序等方面規(guī)定都不具體、明確。如執(zhí)行監(jiān)督指上級人民法院對下級人民法院、最高人民法院對各級人民法院和專門人民法院的執(zhí)行工作依法監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時糾正。但是立法上并沒有對錯誤的種類、性質(zhì)、怎樣糾正已發(fā)生的錯誤等有關(guān)問題,做出具有針對性的規(guī)定。
    人民檢察院作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)無權(quán)對人民法院的執(zhí)行工作進(jìn)行監(jiān)督,這無疑是人民法院負(fù)責(zé)執(zhí)行工作的部分人員和領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生腐敗,進(jìn)而影響司法公正的根源之一。所以,必須加強(qiáng)國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)對執(zhí)行權(quán)的制約和監(jiān)督。強(qiáng)制執(zhí)行更接近行政行為,執(zhí)行程序由于其強(qiáng)制性的特征而較少受到來自另一種公權(quán)力的干預(yù),因此必須以強(qiáng)制執(zhí)行救濟(jì)制度來保護(hù)公民的權(quán)利。它不僅是受侵害人的一種權(quán)利,更是對執(zhí)行機(jī)關(guān)的監(jiān)督。
    嚴(yán)密的內(nèi)部制約機(jī)制也相當(dāng)重要。要加強(qiáng)執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè),對執(zhí)法隊(duì)伍進(jìn)行科學(xué)管理,嚴(yán)肅執(zhí)行紀(jì)律,進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高執(zhí)法水平。各級法院積極探索,將執(zhí)行權(quán)分立行使,改變了過去執(zhí)行權(quán)集于執(zhí)行員一人的手中,易于獨(dú)斷專行,暗箱操作的弊端,有效地整治了亂執(zhí)行的行為。
    5、充分發(fā)揮審判程序職能作用,為執(zhí)行工作提供有利的前提條件。
    審判程序是執(zhí)行程序的前提和基礎(chǔ),執(zhí)行程序是審判程序的繼續(xù)和完善。由此看出審判程序與執(zhí)行程序是密切聯(lián)系的,充分運(yùn)用審判程序的職能作用,正確引導(dǎo)債權(quán)人主張權(quán)利,及時采取保全措施,給以后的執(zhí)行工作打下良好基礎(chǔ),避免重復(fù)勞動,有效遏制各種逃債、躲債行為,有利于執(zhí)行工作的順利開展。然而,現(xiàn)實(shí)是:在審判階段,該做疏導(dǎo)工作的不做;該保全的不保全;該先予執(zhí)行的不先予執(zhí)行。而是以“我”只管下判,執(zhí)行是下一階段另一部門的任務(wù)為由,把案子甩在一邊,隨著時間的推移,也就弱化了司法權(quán)威,從而錯過了案件圓滿解決的良好時機(jī)。
    (四)培養(yǎng)當(dāng)事人在執(zhí)行中的證據(jù)意識。
    審判方式改革取得豐碩成果,在舉證的方式和責(zé)任分配方面,通過審判人員的指導(dǎo)得到較好發(fā)揮,對自己的主張,都能提供證據(jù)加以證明。而在執(zhí)行程序中,要求當(dāng)事人舉證,有的當(dāng)事人不理解,認(rèn)為通過訴訟程序,民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系已經(jīng)確認(rèn),人民法院應(yīng)根據(jù)已經(jīng)發(fā)生效力的法律文書,強(qiáng)制責(zé)令義務(wù)人履行義務(wù),不再負(fù)有舉證責(zé)任。認(rèn)為執(zhí)行中的調(diào)查取證應(yīng)當(dāng)由人民法院承擔(dān)。在這種情況下,人民法院應(yīng)通過各種渠道加大宣傳力度,引導(dǎo)當(dāng)事人走出不承擔(dān)舉證責(zé)任的誤區(qū),使其明確執(zhí)行中的舉證是一項(xiàng)重要義務(wù),是實(shí)現(xiàn)自己權(quán)利的有力保障。
    線人舉報制,是針對那些人難尋、隱匿財產(chǎn)的被執(zhí)行人,由法院在其經(jīng)?;顒拥膱鏊椭槿酥邪l(fā)展線人,要求線人對被執(zhí)行人及其財產(chǎn)狀況進(jìn)行舉報,對舉報屬實(shí)的,視其情況給予線人一定數(shù)量金錢獎勵的制度。
    執(zhí)行公開可以保障當(dāng)事人的知情權(quán);使執(zhí)行權(quán)的運(yùn)行過程有透明度。執(zhí)行程序應(yīng)該對這些方面做出明確規(guī)定。增加執(zhí)行案件的透明度,特別是通過對敏感環(huán)節(jié)的公開,減少當(dāng)事人因?yàn)閷Ψㄔ旱牟恍湃嗡a(chǎn)生的不接受執(zhí)行結(jié)果、進(jìn)而抱怨法院“空調(diào)白判”、“打法律白條”的情況,使當(dāng)事人能及時了解執(zhí)行案件的進(jìn)展情況、所遇到的困難以及法官行使權(quán)力的法律依據(jù),爭取得到當(dāng)事人乃至全社會的理解與支持,樹立人民法院公正司法的良好形象。
    所謂被執(zhí)行人財產(chǎn)申報制度是指被執(zhí)行人在人民法院執(zhí)行通知指定的期限內(nèi)未能履行生效法律文書確定的義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院申報其所有的財產(chǎn)狀況,包括動產(chǎn)、不動產(chǎn)、各種債權(quán)和其它財產(chǎn)權(quán)及其抵押情況等。
    (五)完善民事糾紛解決機(jī)制,擴(kuò)大民事糾紛解決方式。
    多發(fā)揮私力救濟(jì)的優(yōu)勢,完善訴訟保障制度,減輕當(dāng)事人的訴訟成本,保障當(dāng)事人的基本合法權(quán)益。而我們知道,在民事案件當(dāng)中,當(dāng)事人采用訴訟這種方式來解決糾紛,是基于對法院的充分信任,而其訴訟目的是請求法院判令對方當(dāng)事人履行一定的義務(wù),但在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中法院并沒有很好地保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。法院的執(zhí)行并不到位,判決書就成了一紙白條,得不到有效的執(zhí)行。勝訴方不但為訴訟花去了大量的金錢,還為此付出大量的精力,最終落了個判決執(zhí)行不了的局面,人力、物力喪失殆盡。其實(shí)在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中,當(dāng)事人進(jìn)行訴訟不但是為了獲得程序上的權(quán)利,更重要的是為了獲得實(shí)體上的權(quán)益。另一方面,應(yīng)當(dāng)完善我國訴訟費(fèi)用的收取制度,建立訴訟費(fèi)用保障制度。當(dāng)前我國訴訟費(fèi)用一般都在案件審判前收取,執(zhí)行費(fèi)用在法院施行執(zhí)行程序前收取。且費(fèi)用收取又按訴訟標(biāo)的收取,這是相當(dāng)不合理的。我認(rèn)為國家應(yīng)該減少訴訟費(fèi)用和執(zhí)行費(fèi)用收取或應(yīng)在當(dāng)事人的權(quán)益確實(shí)取得保障之后收取訴訟費(fèi)用和執(zhí)行費(fèi)用。
    五、結(jié)語。
    解決執(zhí)行難問題是一個系統(tǒng)工程,是一個長期而艱巨的任務(wù),其關(guān)鍵則在于強(qiáng)制執(zhí)行程序的完善與健全。只要我們根本轉(zhuǎn)變“重審輕執(zhí)”的觀念,正確認(rèn)識執(zhí)行程序的價值,加強(qiáng)執(zhí)行立法,健全執(zhí)行機(jī)制,相信我們一定能夠解決“執(zhí)行難”的問題,執(zhí)行工作必定會走出困境??傊朔?zhí)行難,必須處理好審判與執(zhí)行的關(guān)系,充分發(fā)揮審判程序的職能作用,明確申請執(zhí)行人、被執(zhí)行人的舉證責(zé)任,建立和完善以“執(zhí)行線人制度”為代表的強(qiáng)有力的執(zhí)行措施,從而降低執(zhí)行成本,提高執(zhí)行效率,樹立司法權(quán)威,切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益不受侵害。
    六、參考文獻(xiàn)。
    [1]江偉:《民事訴訟法》(第2版),高等教育出版社2004版第28頁。
    [[2]]江偉:《民事訴訟法原理》,中國人民大學(xué)出版社1999版第65頁。
    [[5]]方蓅芳.“民事訴訟收費(fèi)考”,載《中國社會科學(xué)》1999年第3期。
    [[6]]楊榮馨.《民事訴訟原理》,法律出版社2003年,第536頁。
    法律的畢業(yè)論文篇三
    立法存在著一些明顯缺陷
    缺乏行之有效的監(jiān)督,救濟(jì)機(jī)制
    落后的偵查手段和模式的制約
    四,解決超期羈押的對策
    轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念,提高執(zhí)法人員素質(zhì)
    轉(zhuǎn)變重實(shí)體,輕程序的觀念
    轉(zhuǎn)變重懲罰,輕人權(quán)的觀念
    填補(bǔ)現(xiàn)行法律漏洞,完善羈押立法規(guī)定
    完善《刑事訴訟法》關(guān)于審前羈押的規(guī)定
    完善《國家賠償法》中關(guān)于超期羈押發(fā)生后的國家賠償?shù)囊?guī)定
    完善對超期羈押的監(jiān)督機(jī)制和救濟(jì)程序
    完善檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督機(jī)制
    建立超期羈押的救濟(jì)程序
    建立羈押的替代措施
    結(jié)束語
    參考文獻(xiàn)
    法律的畢業(yè)論文篇四
    法律是由享有立法權(quán)的立法機(jī)關(guān),依照法定程序制定、修改并頒布,并由國家強(qiáng)制力保證實(shí)施的規(guī)范總稱。包括基本法律、普通法律。
    一、法律畢業(yè)論文選題原則
    法律畢業(yè)論文題目過大,操作起來內(nèi)容面太寬而把握不住中心,論述深入不下去;法律畢業(yè)論文題目過小,又展不開論述,不成其為論文。對此:
    第一,法律畢業(yè)論文選題時選擇自己認(rèn)為比較熟悉的部門法。幾年來法律課程的學(xué)習(xí),同學(xué)們各自在不同的部門法領(lǐng)域里肯定會各有千秋。有的同學(xué)民法部門的問題體會較深;有的同學(xué)程序法的學(xué)習(xí)、思考更為全面細(xì)致;還有的同學(xué)基礎(chǔ)理論的學(xué)習(xí)可能想法更多。那么法律畢業(yè)論文選題時就首先明確大方向,選擇自己平時看書比較多的,手頭資料比較充足,思考問題有一定深度的部門法,這樣寫起來就比較得心應(yīng)手,平時積攢的資料也派上了用場,常考慮的一些問題也容易深化一步了。法律畢業(yè)論文在很大程度上考查學(xué)生幾年來法律課程學(xué)習(xí)的綜合性、思考問題的邏輯思路。對一個問題,在寫法律畢業(yè)論文時,能夠綜合考慮,從立法、執(zhí)法的角度考慮,并把平時碰到的問題站在不同的方位深入進(jìn)一步學(xué)習(xí)、探討,也就達(dá)到我們完成畢業(yè)論文的目的了。
    第二,選好部門法后,注意自己平時知識的積累,看看這一方面還有哪些欠缺的地方。幾年的學(xué)習(xí),某一部門法的所有問題不一定都能搞通,這個時候,需要回憶一下,看看所選部門法有些什么基本理論問題,與所選法律畢業(yè)論文題目相近相通的一些理論問題是不是還不太清楚,掃清動筆前的一些障礙,非常必要。對于自己運(yùn)用起來還不太得心應(yīng)手的一些知識,趕快抓緊時間去給予更多的關(guān)注。理清思路,多閱讀一些課外的有關(guān)書籍也是非常重要的。例如:想寫刑法的罪刑法定原則,在弄清基本理論問題時,相關(guān)的刑事訴訟法的無罪推定原則。我國新舊刑法關(guān)于此問題的觀點(diǎn),國際上各國的基本觀點(diǎn),法律規(guī)定,司法解釋的基本資料是否齊全,還有些什么問題需要和老師、同學(xué)們再作進(jìn)一步的探討。這樣,宏觀上、微觀上你都有了進(jìn)一步的考慮、思索,拿起筆的時候不至于為一些基本的問題而再影響你寫作時的思路了。
    二、法律畢業(yè)論文應(yīng)重視法律、法規(guī)的變化
    幾年法律課程的學(xué)習(xí),學(xué)生們感到特別棘手的一個問題就是我國目前正處于一個社會飛速發(fā)展的時期,不管是政治、經(jīng)濟(jì),還是人們的思想無時無刻不處在翻天覆地的變革之中。與此相應(yīng),作為上層建筑的法律隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、變化,更是日新月異。法律條文的修改不斷變化,給法律的學(xué)習(xí)增加了很大的難度,但同時給我們法律畢業(yè)論文的完成又提供了許多好的機(jī)會。新的、重新探索的問題層出不窮,法律中有許多的課題迫切需要去探討。學(xué)員在完成法律畢業(yè)論文時,對很多問題都有自己獨(dú)到的見解。這樣,在法律畢業(yè)論文選題時,就要注意適時、適度的去把握。切記知識的更新,關(guān)注國家法律的變化、發(fā)展。另外司法實(shí)踐也會不斷有新的問題出現(xiàn)。法律畢業(yè)論文要注意把握法律發(fā)展變化的大方向,在平時理論學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步的深入研究、探討。如果主題把握不好,就很容易使自己的論文偏離方向,導(dǎo)致前功盡棄,事倍功半。
    三、把握理論研究動向是法律畢業(yè)論文的核心
    眾所周知我們處在一個信息飛速發(fā)展的時代,在選好法律畢業(yè)論文題目后就要圍繞題目廣泛關(guān)注我國法學(xué)理論方面的動態(tài),司法實(shí)踐中存在的有關(guān)問題,從而理論聯(lián)系實(shí)際。通過查閱有關(guān)的學(xué)術(shù)期刊、報紙雜志、資料索引,了解理論界進(jìn)展的程度,使自己的思路更開闊、更活躍。借鑒別人的研究成果來武裝理清自己的思路,加深自己的理論功底。這樣,論文會更上一層樓,寫起來也會妙筆生花的。另外司法實(shí)踐的關(guān)注必不可少。抽象的思維結(jié)合具體的實(shí)踐,會更加清晰、流暢。
    上面的工作完成以后,就會感覺到畢業(yè)論文的完成已經(jīng)胸有成竹、穩(wěn)操勝券了,不會再象剛開始那樣老虎吃天,無從下口了。在此基礎(chǔ)上理順?biāo)悸?,資料準(zhǔn)備充足,再動筆開始寫就會水到渠成了。
    四、法律畢業(yè)論文寫作技巧
    第一,擬好法律畢業(yè)論文提綱,明確自己的論點(diǎn),再圍繞自己的論點(diǎn),把準(zhǔn)備好的材料分門別類,從正反兩方面、以不同的角度去選擇有力的論據(jù),用大量的材料去分析、論證自己的觀點(diǎn)。論點(diǎn)、論據(jù)、論證是寫作過程必不可少的環(huán)節(jié),按照自己的思路,經(jīng)過去粗取精,去偽存真,由此及彼、由表及里地去把自己的觀點(diǎn)闡述清楚,達(dá)到自己的寫作目的。
    第二,擬法律畢業(yè)論文提綱時要掌握好各種各樣的表達(dá)方式和語言文字,具體問題具體分析。哪個問題、哪個方面用哪種表達(dá)方式更加貼切,更能用恰當(dāng)?shù)奈淖中问椒从匙约悍治鰡栴}、解決問題的能力。這樣你的論文骨架就會搭的更好了。在讓自己的論文提綱愈來愈細(xì)、愈來愈具體的同時,始終要圍繞自己的觀點(diǎn),主張什么?反對什么?肯定什么?否定什么?明明確確。有時還要用一些分論點(diǎn)、小論點(diǎn)來支持中心論點(diǎn),從而作到條理清楚、論述明確、具體。
    第三,法律畢業(yè)論文要注意論文材料的另一個特點(diǎn),司法實(shí)踐中的一些具體、生動的案例,根據(jù)自己的畢業(yè)論文題目在司法實(shí)踐中選擇一些生動的案例充實(shí)自己的論文。這樣論文的骨架、脈絡(luò)、血肉之軀就全有了。最后不要忘記反復(fù)潤色,法律畢業(yè)論文的質(zhì)量才會不斷得到提高。
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    法律的畢業(yè)論文篇五
    姓名:宋寶君。
    學(xué)號:1313001263263。
    學(xué)校:海軍指揮學(xué)院。
    指導(dǎo)老師:
    目錄。
    一、我國民事執(zhí)行的現(xiàn)狀。
    二、民事“執(zhí)行難”的危害性。
    (一)對當(dāng)事人的損害(二)對權(quán)力機(jī)關(guān)的損害。
    (三)對整個社會“廣普性”的損害。
    三、民事執(zhí)行難的主要原因。
    (一)執(zhí)行立法滯后。
    (二)法律意識單薄。
    1、公民尊重、遵守法律的意識淡薄。
    2、地方黨政機(jī)關(guān)尊重、遵守法律的意識單薄。
    (三)地方保護(hù)主義干擾嚴(yán)重。
    (四)法院自身工作存在問題。
    1、執(zhí)行體制不健全。
    2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍存在的不足。
    3、執(zhí)行的期限過長,導(dǎo)致當(dāng)事人產(chǎn)生執(zhí)行無效率的失落感。
    四、民事執(zhí)行難問題的解決方法。
    (一)當(dāng)事人如何解決難與收取執(zhí)行款的問題。
    (二)制定統(tǒng)一的強(qiáng)制執(zhí)行法。
    (三)完善法院各項(xiàng)工作機(jī)制。
    1、提高執(zhí)法隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
    2、強(qiáng)化執(zhí)行方式改革。
    3、規(guī)定明確的執(zhí)行時限。
    4、形成有效的制約與監(jiān)督機(jī)制。
    5、充分發(fā)揮審判程序職能作用,為執(zhí)行工作提供有利的前提條件。
    (四)培養(yǎng)當(dāng)事人在執(zhí)行中的證據(jù)意識。
    (五)完善民事糾紛解決機(jī)制,擴(kuò)大民事糾紛解決方式。
    五、結(jié)語。
    六、參考文獻(xiàn)。
    民事執(zhí)行是實(shí)現(xiàn)民事權(quán)利的一種法律途徑。從執(zhí)行行為啟動的方式角度,民事執(zhí)行可以分為自覺執(zhí)行和強(qiáng)制執(zhí)行。
    一、我國民事執(zhí)行的現(xiàn)狀。
    執(zhí)行難是指人民法院對已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書,有條件執(zhí)行,但由于主觀、客觀方面因素的存在,無法使之實(shí)現(xiàn)或難以實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)象。當(dāng)前“執(zhí)行難”的主要表現(xiàn)可以概括為四句話:“被執(zhí)行人難找,執(zhí)行財產(chǎn)難查,協(xié)助執(zhí)行人難求,應(yīng)該執(zhí)行的財產(chǎn)難動”。法院“執(zhí)行難”是社會各界普遍關(guān)注的焦點(diǎn),也是法院審判工作中存在的難點(diǎn)。當(dāng)人民法院裁判送達(dá)當(dāng)事人后,因種種原因致使該生效裁判規(guī)定的權(quán)利、義務(wù)內(nèi)容難以實(shí)現(xiàn)。
    民事執(zhí)行是實(shí)現(xiàn)民事權(quán)利的一種法律途徑。從執(zhí)行行為啟動的方式角度,民事執(zhí)行可以分為自覺執(zhí)行和強(qiáng)制執(zhí)行。前者是被執(zhí)行人在生效的法律文書所規(guī)定的期限內(nèi)主動執(zhí)行的行為,是民事訴訟終結(jié)前的一種正常程序狀態(tài),具有成本低、效率高的特點(diǎn);后者是被執(zhí)行人在生效的法律文書所規(guī)定的期限屆滿后經(jīng)申請執(zhí)行人啟動執(zhí)行申請程序之后的一種被動執(zhí)行行為,是民事訴訟終結(jié)前的一種非正常程序狀態(tài),需要付出比自覺執(zhí)行更高的成本,是不自覺執(zhí)行的法律后果。一般來說,法治化程度越高的國家,其自覺執(zhí)行案件在整個民事執(zhí)行案件中所占的比例應(yīng)越大。然而,就我國目前的民事執(zhí)行現(xiàn)狀來說,盡管法治在不斷向前推進(jìn),但自覺執(zhí)行率并不盡如人意,給執(zhí)行工作帶來諸多不便,是造成“執(zhí)行難”社會現(xiàn)象的重要因素。
    二、民事“執(zhí)行難”的危害性。
    在法治國家里,法律乃是一國的最高行為規(guī)范。一方面,能否確保法律得到有效執(zhí)行是衡量一個政府治理國家事務(wù)能力的最重要的尺度,所以法律得不到執(zhí)行應(yīng)視為政府的莫大恥辱;另一方面,國民是否遵守法律也是區(qū)分一個國家,一個民族文明與野蠻的分水嶺,因此不執(zhí)行法律判決有損國家和民族的整體形象。
    生效法律判決得不到有效執(zhí)行的危害性的后果必然是法律白條越來越多和應(yīng)對失措。事實(shí)證明,法律判決得不到有效執(zhí)行的危害性是多方面的和多層次的。
    (一)對當(dāng)事人的損害。
    法律判決得不到執(zhí)行對當(dāng)事人來說不僅是有案件表的或案值的量度的直接損失,還包括以下幾方面的損失:第一,討債的直接成本;第二,因討債而影響其他活動的“機(jī)會損失”;第三,因浪費(fèi)時間和精力產(chǎn)生的疲勞和厭煩,已經(jīng)因目標(biāo)實(shí)現(xiàn)不了情緒失落等形成的精神損害。
    (二)對權(quán)力機(jī)關(guān)的損害。
    對權(quán)力機(jī)關(guān)而言,不僅因人們指責(zé)執(zhí)法機(jī)關(guān)效率低下而受到損害,還包括:第一,因敗訴方拒絕執(zhí)行判決,執(zhí)法機(jī)關(guān)的權(quán)威和尊嚴(yán)受到的損害,同時也損害了司法公正和法院的形象;第二,受到腐敗無能的懷疑和責(zé)難;第三,整個權(quán)力機(jī)關(guān)面臨監(jiān)督不力的責(zé)難;第四,對法律的不信任會轉(zhuǎn)嫁為對黨和政府的失望。
    (三)對整個社會“廣普性”的損害。
    在市場經(jīng)濟(jì)條件下,每個自然人或法人的經(jīng)濟(jì)角色是多重的,他可能是債權(quán)人,又可能是債務(wù)人。如果他作為債權(quán)人的權(quán)利得不到保護(hù),就很難指望他會心悅誠服的承擔(dān)債務(wù)人的義務(wù),于是賴債就會向傳染病一樣很快蔓延,甚至?xí)l(fā)惡性暴力事件,影響社會穩(wěn)定的大局。
    由此可見,法院執(zhí)行工作不僅是一個法律問題,也是一個社會問題,解決得不好,將直接影響國家改革、發(fā)展、穩(wěn)定的政治局面。
    三、民事執(zhí)行難的主要原因。
    (一)執(zhí)行立法滯后。
    執(zhí)行工作目前主要依靠民事訴訟法和最高人民法院關(guān)于執(zhí)行工作的規(guī)定開展。而民事訴訟法中,關(guān)于執(zhí)行的條文僅有三十多條,如此少的容量必然導(dǎo)致規(guī)定過于原則化,缺乏操作性,也必然導(dǎo)致強(qiáng)制執(zhí)行制度的不完備和執(zhí)行中的無法可依。最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定》也是規(guī)定的少且原則性的多,確定性的內(nèi)容少,對一些問題并沒有作出具體詳細(xì)的規(guī)定和有效的措施。如對執(zhí)行當(dāng)事人,協(xié)助執(zhí)行人和執(zhí)行程序一些環(huán)節(jié)上缺乏法律約束力,對干涉、阻撓、妨礙法院執(zhí)行工作的行為,沒有規(guī)定明確的處罰措施,對執(zhí)行措施,執(zhí)行方式,執(zhí)行期限,申請人舉證,執(zhí)行協(xié)助,拒不履行的制裁,也尚需具體明確的規(guī)定和完善。
    總的來說,現(xiàn)行的執(zhí)行立法的效率精神乏弱,沒有認(rèn)識到執(zhí)行工作與審判工作相比所具有的特殊性,有關(guān)的執(zhí)行規(guī)范還不能滿足提高執(zhí)行工作效率的需要。目前,我國尚未制定出一部較完善的強(qiáng)制執(zhí)行法!而多年來,全國法院有待執(zhí)行的案件不少于二、三百萬件,而且情況千差萬別,所以,把執(zhí)行程序規(guī)范作為民事訴訟法的部分,這種立法體例本身就限制了執(zhí)行規(guī)范的完善。盡管現(xiàn)在有些相關(guān)的規(guī)定和司法解釋,但仍未改變內(nèi)容過于概括,原則抽象,可操作性差的狀況,立法滯后是造成執(zhí)行難的不可忽視的原因。
    (二)法律意識單薄。
    1、公民尊重、遵守法律的意識淡薄。
    突出表現(xiàn)在:不少有履行能力的被執(zhí)行人采取拖、賴、躲、逃等手段違法阻礙、抗拒執(zhí)行;相當(dāng)一部分被執(zhí)行人無視法律尊嚴(yán),有的甚至圍攻、毆打執(zhí)行人員,對執(zhí)行人員進(jìn)行非法拘禁,毀損執(zhí)行公務(wù)車輛等。
    2、地方黨政機(jī)關(guān)尊重、遵守法律的意識單薄。
    我國人治的理念深厚,有幾千年的封建歷史,法治自古弱于人治。而且地方黨政機(jī)關(guān)為了提高自己的政績,對那些屬于地方政府主要財源和利稅大戶的骨干企業(yè)給予重點(diǎn)保護(hù),所以常常以權(quán)壓法,以言代法,非法干預(yù)司法執(zhí)行工作。
    (三)地方保護(hù)主義干擾嚴(yán)重。
    當(dāng)前我國的法院和法官的管理體制還存在一些問題,法院隸屬于地方,由地方人民代表大會選舉產(chǎn)生,對其負(fù)責(zé),受其監(jiān)督,法院直接受地方黨委的領(lǐng)導(dǎo),在用人方面應(yīng)經(jīng)其核準(zhǔn)同意,法院經(jīng)費(fèi)由地方財政直接撥與,在財物上受制約,地方法院還不是“國家設(shè)在地方的法院”而是地方的法院,執(zhí)行工作在某些方面確實(shí)很難擺脫地方和部門的干擾。而且區(qū)域經(jīng)濟(jì)的存在決定了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)狀況與其利益直接相關(guān),也與當(dāng)?shù)乩习傩盏那猩砝婷懿豢煞?。而?dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)也自然要維護(hù)當(dāng)?shù)氐睦?。地方法院的人、財、物都屬于地方,它不受地方的敢于是不可能的,保護(hù)地方利益也在所難免。一些地方和部門的領(lǐng)導(dǎo)干部法制觀念淡薄,無視社會主義法制統(tǒng)一和尊嚴(yán),濫用權(quán)力,以言代法,以權(quán)代法,肆意干涉人民法院的執(zhí)行工作,案件的執(zhí)行直接涉及財物的,有些地方和部門缺乏全全局觀念,往往為了避免損失,保住既得利益,片面的從維護(hù)本地區(qū)本部門的經(jīng)濟(jì)利益出發(fā),對法院執(zhí)行工作設(shè)置種種障礙,這些都阻撓執(zhí)行工作的正常發(fā)展。
    (四)法院自身工作存在問題。
    1、執(zhí)行體制不健全。
    人民法院的執(zhí)行工作是隨著近十幾年來民商事案件有大量增加而發(fā)展起來的,執(zhí)行工作發(fā)展之始,就沒有形成一套符合執(zhí)行規(guī)律的執(zhí)行工作體制。其內(nèi)部沒有形成分權(quán)制約機(jī)制,外部沒有形成整體合力,執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限不清,在一定程度上加劇了執(zhí)行難現(xiàn)象的發(fā)生。具體表現(xiàn)在:第一,執(zhí)行機(jī)構(gòu)和審判機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)劃分不明確而相互扯皮、引起爭端的現(xiàn)象時有發(fā)生,而且還存在“重審輕執(zhí)”的現(xiàn)象;第二,執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部的執(zhí)行命令權(quán)、執(zhí)行實(shí)施權(quán)、執(zhí)行裁決權(quán)三種權(quán)能,往往是由同一執(zhí)行員統(tǒng)一行使,缺少有效的監(jiān)督制約;第三,橫向的同級執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間關(guān)系松散,相互配合協(xié)調(diào)不夠,相互牽制的情況經(jīng)常發(fā)生;第四,縱向的上下級執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間監(jiān)督制約乏力、集中統(tǒng)一不夠。
    2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍存在的不足。
    大批力量投入審判,而執(zhí)行力量不足,執(zhí)行案件堆積,少數(shù)執(zhí)行人員無暇顧及,當(dāng)事人權(quán)利遲遲得不到法院的強(qiáng)制保護(hù)。同時在執(zhí)行工作崗位上,執(zhí)行人員法律知識不熟,遇到問題不知道如何處理,往往簡單地認(rèn)為,執(zhí)行就是拿著判決書、調(diào)解書向被執(zhí)行人討賬,這是一種普遍的錯誤觀念。執(zhí)行干警綜合素質(zhì)不能適應(yīng)執(zhí)行工作的客觀要求,也造成了當(dāng)今的執(zhí)行難。
    3、執(zhí)行的期限過長,導(dǎo)致當(dāng)事人產(chǎn)生執(zhí)行無效率的失落感。
    眾所周知,法院辦案大量的時間集中在審理,執(zhí)行的期限應(yīng)當(dāng)比審理的期限短,當(dāng)事人才沒有失落感。而現(xiàn)在,許多案件法院都是采用簡易程序的,采用三個月(簡易程序)審理完畢的案件,卻需要六個月才會執(zhí)行完畢,明顯加重了當(dāng)事人的失落感。
    四、民事執(zhí)行難問題的解決方法。
    (一)當(dāng)事人如何解決難與收取執(zhí)行款的問題。
    當(dāng)事人可以通過公開懸賞的方式,借助社會的力量,通過合法的途徑使判決確定的權(quán)利得到實(shí)現(xiàn)。具體方法有以下兩種:第一,懸賞他人提供被執(zhí)行人的財產(chǎn)線索;第二,懸賞他人居中進(jìn)行調(diào)解,說服債務(wù)人履行判決確定義務(wù)。
    當(dāng)事人在訴訟過程中或訴訟前如果發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人有轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、揮霍財物等逃避債務(wù)的行為時,可以向人民法院申請財產(chǎn)保全。根據(jù)《民事訴訟法》第92和93條的規(guī)定:人民法院在受理訴訟前或訴訟過程中,根據(jù)利害關(guān)系人或當(dāng)事人的提出或申請,可對當(dāng)事人的財產(chǎn)或爭議標(biāo)的物做出強(qiáng)制性的保護(hù)措施,以保證將來做出的判決能夠得到有效的執(zhí)行。
    當(dāng)事人可以委托代理人去申請執(zhí)行及收取執(zhí)行款。根據(jù)《試行規(guī)定》第18條和22條的相關(guān)規(guī)定:當(dāng)事人可以委托別人代為其向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行及代為其收取執(zhí)行款。這樣當(dāng)事人就可避免介入繁瑣、復(fù)雜的執(zhí)行程序。
    當(dāng)事人可借助司法機(jī)關(guān)將有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行的對方當(dāng)事人繩之于法。根據(jù)《刑事訴訟法》第84條和《刑法》第313條的相關(guān)規(guī)定:當(dāng)事人發(fā)覺被執(zhí)行人有能力執(zhí)行機(jī)而拒不執(zhí)行的,可以向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或舉報,對已構(gòu)成犯罪的,司法機(jī)關(guān)應(yīng)立案偵查,并給予刑罰處置。
    (二)制定統(tǒng)一的強(qiáng)制執(zhí)行法。
    制約執(zhí)行工作的因素,無論是法院內(nèi)的因素,還是法院外的因素,在法律規(guī)范層次上都有反映。要解決“執(zhí)行難”的問題,應(yīng)從立法的理念上去考慮。強(qiáng)制執(zhí)行立法的滯后已經(jīng)引起了理論界、司法實(shí)際部門與國家立法機(jī)關(guān)的重視。強(qiáng)制執(zhí)行法的改革完善應(yīng)當(dāng)以解決實(shí)踐中的“執(zhí)行難”為其出發(fā)點(diǎn)。
    我國應(yīng)制定一部統(tǒng)一的強(qiáng)制執(zhí)行法,規(guī)定審執(zhí)分立,對執(zhí)行機(jī)構(gòu)和人員的法律地位、執(zhí)行機(jī)構(gòu)體制的建立、執(zhí)行原則、執(zhí)行范圍、執(zhí)行管理、執(zhí)行程序、執(zhí)行措施、執(zhí)行費(fèi)用的負(fù)擔(dān)、協(xié)助執(zhí)行義務(wù)以及妨礙執(zhí)行的法律后果等問題做出具體明確的規(guī)定,使執(zhí)行工作有法可依,保障執(zhí)行工作的順利進(jìn)行。
    (三)完善法院各項(xiàng)工作機(jī)制。
    1、提高執(zhí)法隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
    著重從下兩個方面人手:第一,不斷加強(qiáng)執(zhí)行干警的思想、政治、組織、紀(jì)律,提高干警法律知識和業(yè)務(wù)技能,使其成為能勝任執(zhí)行工作的全面型人才;第二,走精英化執(zhí)行之路,逐步提高執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。樹立新的執(zhí)行理念,深化執(zhí)行改革。擯棄不符合現(xiàn)代法治要求,制約執(zhí)行工作的陳舊作法,深化執(zhí)行改革,創(chuàng)建符合執(zhí)行工作規(guī)律的新體制與新模式,包括執(zhí)行體制,執(zhí)行機(jī)構(gòu),執(zhí)行權(quán)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和執(zhí)行方式與方法四個層面。
    2、強(qiáng)化執(zhí)行方式改革。
    加大執(zhí)行工作力度,按照“全面公開、強(qiáng)化監(jiān)督、嚴(yán)格規(guī)范”的要求進(jìn)行執(zhí)行方式改革,以取得社會各界對執(zhí)行工作的理解和支持,為推動執(zhí)行工作的發(fā)展,解決“執(zhí)行難”問題提供新的動力。完善執(zhí)行立法,加快強(qiáng)制執(zhí)行法的出臺,為執(zhí)行工作提供法律依據(jù)和保障?,F(xiàn)行的執(zhí)行立法已落后于執(zhí)行工作的需要,缺乏效率精神,應(yīng)盡快出臺強(qiáng)制執(zhí)行法,為執(zhí)行工作提供法律保障。
    3、規(guī)定明確的執(zhí)行時限。
    依現(xiàn)行執(zhí)行制度,執(zhí)行案件沒有期限,而在實(shí)務(wù)中,案件在一個人手里辦,短則數(shù)月,長則數(shù)年,決定執(zhí)行時間長短往往取決于外在因素的干預(yù),也許領(lǐng)導(dǎo)過問或當(dāng)事人反映就能及時執(zhí)結(jié),何種案件何時結(jié)案沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),為了杜絕這一現(xiàn)象,執(zhí)行程序必須對執(zhí)行的過程規(guī)定明確的時限。
    4、形成有效的制約與監(jiān)督機(jī)制。
    “執(zhí)行難”也暴露出執(zhí)行權(quán)在運(yùn)行過程中的腐敗現(xiàn)象,為此,應(yīng)建立執(zhí)行工作的內(nèi)部制約和外部監(jiān)督機(jī)制。
    我國目前的監(jiān)督制度還不夠完善,在監(jiān)督力度、標(biāo)準(zhǔn)、程序等方面規(guī)定都不具體、明確。如執(zhí)行監(jiān)督指上級人民法院對下級人民法院、最高人民法院對各級人民法院和專門人民法院的執(zhí)行工作依法監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時糾正。但是立法上并沒有對錯誤的種類、性質(zhì)、怎樣糾正已發(fā)生的錯誤等有關(guān)問題,做出具有針對性的規(guī)定。
    人民檢察院作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)無權(quán)對人民法院的執(zhí)行工作進(jìn)行監(jiān)督,這無疑是人民法院負(fù)責(zé)執(zhí)行工作的部分人員和領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生腐敗,進(jìn)而影響司法公正的根源之一。所以,必須加強(qiáng)國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)對執(zhí)行權(quán)的制約和監(jiān)督。強(qiáng)制執(zhí)行更接近行政行為,執(zhí)行程序由于其強(qiáng)制性的特征而較少受到來自另一種公權(quán)力的干預(yù),因此必須以強(qiáng)制執(zhí)行救濟(jì)制度來保護(hù)公民的權(quán)利。它不僅是受侵害人的一種權(quán)利,更是對執(zhí)行機(jī)關(guān)的監(jiān)督。
    嚴(yán)密的內(nèi)部制約機(jī)制也相當(dāng)重要。要加強(qiáng)執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè),對執(zhí)法隊(duì)伍進(jìn)行科學(xué)管理,嚴(yán)肅執(zhí)行紀(jì)律,進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高執(zhí)法水平。各級法院積極探索,將執(zhí)行權(quán)分立行使,改變了過去執(zhí)行權(quán)集于執(zhí)行員一人的手中,易于獨(dú)斷專行,暗箱操作的弊端,有效地整治了亂執(zhí)行的行為。
    5、充分發(fā)揮審判程序職能作用,為執(zhí)行工作提供有利的前提條件。
    審判程序是執(zhí)行程序的前提和基礎(chǔ),執(zhí)行程序是審判程序的繼續(xù)和完善。由此看出審判程序與執(zhí)行程序是密切聯(lián)系的,充分運(yùn)用審判程序的職能作用,正確引導(dǎo)債權(quán)人主張權(quán)利,及時采取保全措施,給以后的執(zhí)行工作打下良好基礎(chǔ),避免重復(fù)勞動,有效遏制各種逃債、躲債行為,有利于執(zhí)行工作的順利開展。然而,現(xiàn)實(shí)是:在審判階段,該做疏導(dǎo)工作的不做;該保全的不保全;該先予執(zhí)行的不先予執(zhí)行。而是以“我”只管下判,執(zhí)行是下一階段另一部門的任務(wù)為由,把案子甩在一邊,隨著時間的推移,也就弱化了司法權(quán)威,從而錯過了案件圓滿解決的良好時機(jī)。
    (四)培養(yǎng)當(dāng)事人在執(zhí)行中的證據(jù)意識。
    審判方式改革取得豐碩成果,在舉證的方式和責(zé)任分配方面,通過審判人員的指導(dǎo)得到較好發(fā)揮,對自己的主張,都能提供證據(jù)加以證明。而在執(zhí)行程序中,要求當(dāng)事人舉證,有的當(dāng)事人不理解,認(rèn)為通過訴訟程序,民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系已經(jīng)確認(rèn),人民法院應(yīng)根據(jù)已經(jīng)發(fā)生效力的法律文書,強(qiáng)制責(zé)令義務(wù)人履行義務(wù),不再負(fù)有舉證責(zé)任。認(rèn)為執(zhí)行中的調(diào)查取證應(yīng)當(dāng)由人民法院承擔(dān)。在這種情況下,人民法院應(yīng)通過各種渠道加大宣傳力度,引導(dǎo)當(dāng)事人走出不承擔(dān)舉證責(zé)任的誤區(qū),使其明確執(zhí)行中的舉證是一項(xiàng)重要義務(wù),是實(shí)現(xiàn)自己權(quán)利的有力保障。
    線人舉報制,是針對那些人難尋、隱匿財產(chǎn)的被執(zhí)行人,由法院在其經(jīng)?;顒拥膱鏊椭槿酥邪l(fā)展線人,要求線人對被執(zhí)行人及其財產(chǎn)狀況進(jìn)行舉報,對舉報屬實(shí)的,視其情況給予線人一定數(shù)量金錢獎勵的制度。
    執(zhí)行公開可以保障當(dāng)事人的知情權(quán);使執(zhí)行權(quán)的運(yùn)行過程有透明度。執(zhí)行程序應(yīng)該對這些方面做出明確規(guī)定。增加執(zhí)行案件的透明度,特別是通過對敏感環(huán)節(jié)的公開,減少當(dāng)事人因?yàn)閷Ψㄔ旱牟恍湃嗡a(chǎn)生的不接受執(zhí)行結(jié)果、進(jìn)而抱怨法院“空調(diào)白判”、“打法律白條”的情況,使當(dāng)事人能及時了解執(zhí)行案件的進(jìn)展情況、所遇到的困難以及法官行使權(quán)力的法律依據(jù),爭取得到當(dāng)事人乃至全社會的理解與支持,樹立人民法院公正司法的良好形象。
    所謂被執(zhí)行人財產(chǎn)申報制度是指被執(zhí)行人在人民法院執(zhí)行通知指定的期限內(nèi)未能履行生效法律文書確定的義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院申報其所有的財產(chǎn)狀況,包括動產(chǎn)、不動產(chǎn)、各種債權(quán)和其它財產(chǎn)權(quán)及其抵押情況等。
    (五)完善民事糾紛解決機(jī)制,擴(kuò)大民事糾紛解決方式。
    多發(fā)揮私力救濟(jì)的優(yōu)勢,完善訴訟保障制度,減輕當(dāng)事人的訴訟成本,保障當(dāng)事人的基本合法權(quán)益。而我們知道,在民事案件當(dāng)中,當(dāng)事人采用訴訟這種方式來解決糾紛,是基于對法院的充分信任,而其訴訟目的是請求法院判令對方當(dāng)事人履行一定的義務(wù),但在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中法院并沒有很好地保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。法院的執(zhí)行并不到位,判決書就成了一紙白條,得不到有效的執(zhí)行。勝訴方不但為訴訟花去了大量的金錢,還為此付出大量的精力,最終落了個判決執(zhí)行不了的局面,人力、物力喪失殆盡。其實(shí)在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中,當(dāng)事人進(jìn)行訴訟不但是為了獲得程序上的權(quán)利,更重要的是為了獲得實(shí)體上的權(quán)益。另一方面,應(yīng)當(dāng)完善我國訴訟費(fèi)用的收取制度,建立訴訟費(fèi)用保障制度。當(dāng)前我國訴訟費(fèi)用一般都在案件審判前收取,執(zhí)行費(fèi)用在法院施行執(zhí)行程序前收取。且費(fèi)用收取又按訴訟標(biāo)的收取,這是相當(dāng)不合理的。我認(rèn)為國家應(yīng)該減少訴訟費(fèi)用和執(zhí)行費(fèi)用收取或應(yīng)在當(dāng)事人的權(quán)益確實(shí)取得保障之后收取訴訟費(fèi)用和執(zhí)行費(fèi)用。
    五、結(jié)語。
    解決執(zhí)行難問題是一個系統(tǒng)工程,是一個長期而艱巨的任務(wù),其關(guān)鍵則在于強(qiáng)制執(zhí)行程序的完善與健全。只要我們根本轉(zhuǎn)變“重審輕執(zhí)”的觀念,正確認(rèn)識執(zhí)行程序的價值,加強(qiáng)執(zhí)行立法,健全執(zhí)行機(jī)制,相信我們一定能夠解決“執(zhí)行難”的問題,執(zhí)行工作必定會走出困境??傊?,要克服執(zhí)行難,必須處理好審判與執(zhí)行的關(guān)系,充分發(fā)揮審判程序的職能作用,明確申請執(zhí)行人、被執(zhí)行人的舉證責(zé)任,建立和完善以“執(zhí)行線人制度”為代表的強(qiáng)有力的執(zhí)行措施,從而降低執(zhí)行成本,提高執(zhí)行效率,樹立司法權(quán)威,切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益不受侵害。
    六、參考文獻(xiàn)。
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    [[6]]楊榮馨.《民事訴訟原理》,法律出版社2003年,第536頁。
    法律的畢業(yè)論文篇六
    《中華人民共和國刑法》第七十八條規(guī)定:“被判管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,在執(zhí)行期間,如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn)的,或者有立功表現(xiàn)的,可以減刑……”,第八十一條規(guī)定:“被判有期徒刑的犯罪分子,執(zhí)行原判刑期二分之一以上,被判無期徒刑的犯罪分子,實(shí)際執(zhí)行十年以上,如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn),假釋后不致在危害社會的,可以假釋。
    如果有特殊情況,經(jīng)最高人民法院核準(zhǔn),可以不接受上述執(zhí)行刑期的限制。
    減刑、假釋是我國有關(guān)刑法具體運(yùn)用的兩項(xiàng)重要內(nèi)容,充分體現(xiàn)了我們黨和國家一貫堅持的對犯罪分子實(shí)行懲罰與改造相結(jié)合的方針政策。
    減刑、假釋如果運(yùn)用得當(dāng)能夠有效實(shí)現(xiàn)改造罪犯的目的,對于構(gòu)建和諧社會有重要意義,如果減刑、假釋運(yùn)用不得當(dāng)不僅不利于罪犯自我改造,還會直接威脅到社會秩序穩(wěn)定。
    所以減刑、假釋是檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的重要部分之一,《刑事訴訟法》第二百二十二條規(guī)定:“人民檢察院認(rèn)為人民法院減刑、假釋的裁定不當(dāng),應(yīng)當(dāng)在收到裁定書副本后二十日以內(nèi),向人民法院提出書面糾正意見。
    第二百二十四條規(guī)定:“人民檢察院對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督,如果發(fā)現(xiàn)有違法的情況,應(yīng)當(dāng)通知執(zhí)行機(jī)關(guān)糾正。
    足見檢察機(jī)關(guān)對減刑、假釋實(shí)行監(jiān)督有法可依,但是現(xiàn)實(shí)中檢察機(jī)關(guān)對減刑、假釋的監(jiān)督往往是一種事后監(jiān)督,制約了檢察機(jī)關(guān)介入的時間、途徑和空間,極其不利于檢察監(jiān)督的開展。
    檢察機(jī)關(guān)對減刑、假釋監(jiān)督工作中存在的問題較為復(fù)雜,綜合分析如下:
    第一,司法部5月1日頒布的《監(jiān)獄提請減刑假釋工作程序規(guī)定》第十五條規(guī)定“監(jiān)獄在向人民法院提請減刑、假釋的同時,應(yīng)當(dāng)將提請減刑、假釋的建議,書面通報派出人民檢察院或者派駐檢察室。
    監(jiān)獄機(jī)關(guān)通過逐級程序研究好向法院上報的提請減刑假釋對象后方才“通報”檢察機(jī)關(guān),對于重要的上報環(huán)節(jié)檢察監(jiān)督卻是一片空白。
    第二,最高人民法院9月8日頒布的《關(guān)于執(zhí)行中華人民共和國刑事訴訟法若干問題的解釋》第三百六十五條規(guī)定“人民檢察院認(rèn)為人民法院減刑、假釋裁定不當(dāng),應(yīng)當(dāng)收到裁定書副本后二十日內(nèi),向人民法院提出書面糾正意見。
    人民法院應(yīng)當(dāng)在收到書面糾正意見后重新組成合議庭進(jìn)行審理,并在一個月內(nèi)作出最終裁定。
    法院裁定后,將裁定書送達(dá)檢察機(jī)關(guān)審查監(jiān)督屬事后監(jiān)督,很難有效地發(fā)現(xiàn)和糾正法院裁定減刑中的違法現(xiàn)象。
    因?yàn)樗痉▽?shí)踐中,減刑、假釋裁定一經(jīng)送達(dá)立即生效,即使檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)裁定有誤,提起糾正意見時已是“人去樓空”難以再行收監(jiān)。
    雖然最高人民檢察院1911月26日的`《關(guān)于如何使用刑事訴訟法第二百二十二條的批復(fù)》規(guī)定“人民檢察院認(rèn)為人民法院減刑、假釋裁定不當(dāng),向人民法院提出書面糾正意見,人民法院重新組成合議庭進(jìn)行審理作出的最終裁定是發(fā)生法律效力的裁定,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。
    如果人民法院減刑、假釋的最終裁定確實(shí)違反法律規(guī)定的訴訟程序或者在認(rèn)定事實(shí)、適用法律上確有錯誤,人民檢察院仍然可以向人民法院提出書面糾正意見,提請人民法院按照審判監(jiān)督程序依法另行組成合議庭重新作出裁定。
    《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百三十一條也作出了類似規(guī)定,但是均為事后救濟(jì)且程序繁瑣,整體上檢察機(jī)關(guān)對法院減刑、假釋的檢察監(jiān)督近乎于烏有。
    第三,法律對減刑、假釋檢察監(jiān)督的規(guī)定可操作性不強(qiáng)。
    法律僅規(guī)定檢察機(jī)關(guān)對減刑、假釋具有監(jiān)督權(quán),但如何進(jìn)行對減刑、假釋監(jiān)督,如何保障對減刑、假釋監(jiān)督效力沒有具體規(guī)定,檢察機(jī)關(guān)向監(jiān)管場所及人民法院提出的正確的減刑、假釋監(jiān)督意見不被采納怎么辦?提請給誰減刑、假釋由監(jiān)管機(jī)關(guān)拍板,最終是否給予減刑、假釋由法院拍板,都是缺乏監(jiān)督的“一家之言”,究竟如何切實(shí)保證檢察監(jiān)督全程充分介入?如何有效制約對減刑、假釋的決策權(quán)?現(xiàn)行的減刑、假釋的提請權(quán)由刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)行使。
    減刑、假釋這一刑罰變更程序在刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)與法院之間運(yùn)行是建國初期的法律確認(rèn)并沿用至今的。
    隨著行刑制度的法治化的進(jìn)程,刑罰變更執(zhí)行中公開、透明越來越引起全社會的關(guān)注,減刑、假釋這一刑罰變更執(zhí)行的程序也在不斷創(chuàng)新,聽證制度的創(chuàng)立和試行就是明證。
    但這些還沒有從權(quán)力運(yùn)作的規(guī)律來思考問題,忽視了權(quán)力運(yùn)行的制衡。
    從效率角度來考慮問題,訴訟的環(huán)節(jié)少效率就高,我國的減刑、假釋程序可能與此有關(guān)。
    但是因沒有相應(yīng)的制衡機(jī)制,難免會出現(xiàn)一些不良情況,影響刑罰執(zhí)行的法律效果。
    首先,在減刑的比率上沒有必要的調(diào)控機(jī)制,除重大立功表現(xiàn)必須依法減刑的情形外,“可以減刑的情況”如何控制沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),減刑的比率不盡統(tǒng)一。
    其次,減刑的考核標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,從而導(dǎo)致呈報減刑的余地增大,監(jiān)獄提請減刑權(quán)選擇余地過大,容易滋生貪腐。
    再次,檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督處于局外監(jiān)督,只是事后提出糾正意見,沒有程序上的控制力,監(jiān)督也只是勸告式的監(jiān)督,沒有約束力。
    在微觀上解決以上弊端的方法比較多,但是拘泥于一些細(xì)節(jié)上的修補(bǔ),不能在根本上完善檢察機(jī)關(guān)對減刑、假釋的有效監(jiān)督,必須探索宏觀上完整的理論模式。
    筆者認(rèn)為檢察機(jī)關(guān)審查起訴的訴訟監(jiān)督職能發(fā)揮較為充分,程序完備,介入及時,監(jiān)督有力,真正保障了檢察機(jī)關(guān)在監(jiān)督中的話語權(quán),應(yīng)該尋求減刑、假釋的司法行政審批化向刑事訴訟化轉(zhuǎn)變,刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)認(rèn)為罪犯應(yīng)當(dāng)減刑、假釋時,須制作減刑、假釋意見書,連同有關(guān)材料移送人民檢察院審查,人民檢察院如果認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)提請減刑、假釋,或者減刑的幅度需要改變,或者減刑改為假釋,假釋改為減刑等,應(yīng)當(dāng)提出意見并將考核材料退回刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)。
    對于不予減刑、假釋的,刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)認(rèn)為有錯誤的,可以要求人民檢察院復(fù)議,如果意見不被接受,可以向上一級人民檢察院提請復(fù)核。
    上一級人民檢察院應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核并通知下級人民檢察院和刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行。
    檢察機(jī)關(guān)提請減刑、假釋后,人民法院應(yīng)當(dāng)受理并依法作出裁定。
    人民法院審理減刑、假釋案件可以采用書面審,而對于減刑幅度大,以及人民檢察院建議開庭審理的案件等,人民法院可以采用開庭審理的方式進(jìn)行。
    開庭時擬被減刑、假釋的罪犯參加庭審,罪犯委托的律師也可以參加。
    人民法院作出的裁定應(yīng)當(dāng)直接送達(dá)提請減刑、假釋建議的人民檢察院,人民檢察院認(rèn)為人民法院的裁定有錯誤的可依法提出糾正意見,要求人民法院重新審理,對于人民法院重新作出的維持裁定,人民檢察院仍然認(rèn)為有錯誤的,可以通過上級人民檢察院向上一級人民法院提出抗訴,要求上一級人民法院予以糾正。
    減刑、假釋的提請權(quán)由人民檢察院來行使,主要原因如下:第一,完整的公訴權(quán)應(yīng)當(dāng)是有罪的追訴權(quán)與悔罪的減刑、假釋的提請權(quán)。
    追訴犯罪時需要公訴權(quán)來啟動審判權(quán),裁判被告人的刑事責(zé)任,對罪犯加刑時,需要公訴權(quán)再次啟動審判權(quán),對又犯罪的罪犯加重刑罰。
    當(dāng)罪犯表現(xiàn)好或者有立功表現(xiàn)需要減刑或者假釋時,同樣需要公訴權(quán)介入,如此,所有刑罰執(zhí)行變更活動都納入公訴權(quán)的調(diào)整范圍,使公訴權(quán)不僅在增加刑罰中發(fā)揮作用,而且在減輕刑罰中也發(fā)揮作用。
    第二,實(shí)踐中,人民檢察院對減刑、假釋的監(jiān)督往往是事后監(jiān)督,法院裁定后,人民檢察院才對法院已經(jīng)作出的裁定進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)有錯誤的才能提出糾正意見,不能介入事先的提請程序和審判程序,使得監(jiān)督滯后。
    而刑事訴訟法第八條規(guī)定了人民檢察院對刑事訴訟活動依法實(shí)行監(jiān)督。
    減刑、假釋是重要的訴訟活動,理當(dāng)接受人民檢察院的監(jiān)督,而且是全過程的監(jiān)督,絕不能是事后“監(jiān)督”。
    人民檢察院的監(jiān)督工作需要程序作保障,只有參與到訴訟程序中,才能了解、掌握訴訟進(jìn)程,及時開展監(jiān)督,否則難以達(dá)到立法設(shè)計的監(jiān)督效果。
    第三,“監(jiān)獄上報減刑、假釋案件時,法院與監(jiān)獄實(shí)質(zhì)上是變相‘行政審批關(guān)系’,帶有體制上的根本缺陷?!睘榭朔@種缺陷,刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)早進(jìn)行了一系列的改革和探索,如公示和聽證試點(diǎn)。
    公示和聽證雖然可以解決減刑、假釋的陽光作業(yè)的問題,但并沒有一個無利害關(guān)系的機(jī)關(guān)或者個人介入并有權(quán)對訴訟的進(jìn)行監(jiān)督,因此,減刑、假釋的實(shí)踐呼喚檢察機(jī)關(guān)的介入。
    檢察機(jī)關(guān)對減刑、假釋,通過行使公訴權(quán)進(jìn)行監(jiān)督,不僅是必要的也是可行的,因?yàn)闄z察機(jī)關(guān)在全國的監(jiān)管單位都設(shè)有專職的檢察人員,這是一支司法專業(yè)化隊(duì)伍,他們長期工作在監(jiān)管一線,與監(jiān)管人員和在押的罪犯接觸,便于接受在押罪犯的控告,舉報和申訴,為檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確行使減刑、假釋的提請權(quán)提供了人員保障。
    當(dāng)然,此種監(jiān)督模式可以先行試點(diǎn),待積累經(jīng)驗(yàn)后逐步拓展,檢察監(jiān)督由“事后”到“事中”的前移是提高減刑、假釋案件質(zhì)量的必由之路,也是檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)法律監(jiān)督維護(hù)公平正義的職責(zé)所在,相信通過檢察監(jiān)督理論與實(shí)務(wù)的不斷創(chuàng)新完善,一定能夠確保減刑、假釋公正有效,取得最佳法律效果。
    另外,人大常委會已授權(quán)“兩高”對實(shí)施憲法、法律中出現(xiàn)的亟待解決的問題行使司法解釋權(quán),對下屬機(jī)關(guān)有指導(dǎo)作用和約束力。
    但是,在減刑、假釋問題上既沒有“兩高”的聯(lián)合司法解釋,更無公安部和司法部參與聯(lián)合制定的法規(guī),因此,由“兩高”與公安部以及司法部聯(lián)合發(fā)文實(shí)屬必要。
    10月28日,最高人民法院通過了《關(guān)于辦理減刑、假釋案件具體應(yīng)用法律若干問題的規(guī)定》,2月,最高人民檢察院也發(fā)布了《人民檢察院監(jiān)督檢察辦法》、《人民檢察院看守所檢察辦法》、《人民檢察院勞教檢察辦法》、《人民檢察院監(jiān)外執(zhí)行檢察辦法》等,但是它們幾乎是自成一派,各執(zhí)一詞,而且也沒有公安部、司法部的參與。
    另外,中央五部門《意見》中涉及到“假?!眴栴},但是,主要規(guī)定了對它們的交付執(zhí)行、執(zhí)行中的監(jiān)管及檢察監(jiān)督,而對減刑、假釋的適用與制約這一關(guān)鍵所在卻只字未提。
    現(xiàn)實(shí)中,減刑、假釋的處理屬“敏感區(qū)”,常有權(quán)力尋租的違法現(xiàn)象產(chǎn)生,因此,“兩高”和公安部以及司法部針對實(shí)踐的需要,應(yīng)當(dāng)及時聯(lián)合制定司法解釋以使檢察機(jī)關(guān)對減刑、假釋的監(jiān)督常規(guī)化。
    法律的畢業(yè)論文篇七
    [摘要]獨(dú)立董事制度為上市公司必建的制度,然而獨(dú)立董事所承擔(dān)的法律責(zé)任卻常被人們忽視,我國對此在法律規(guī)制上也比較欠缺。本文依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章,運(yùn)用法學(xué)原理,借鑒國外成果的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國的實(shí)際,比較詳細(xì)地分析了獨(dú)立董事的民事責(zé)任,及獨(dú)立董事法律責(zé)任的免除,并對構(gòu)建獨(dú)立董事免責(zé)機(jī)制提出了建議。
    [關(guān)鍵詞]獨(dú)立董事民事責(zé)任免責(zé)。
    一、獨(dú)立董事概述。
    二、獨(dú)立董事的法律責(zé)任。
    三、獨(dú)立董事法律責(zé)任的免除。
    緒論。
    獨(dú)立董事制度是公司治理結(jié)構(gòu)的一個重要組成部分。在英、美等國“一元制”的公司治理結(jié)構(gòu)中,直接在董事會下設(shè)獨(dú)立董事,以便加強(qiáng)對經(jīng)營者的監(jiān)督。不僅如此,一些實(shí)行“二元制”的國家,如韓國和日本,在東南亞金融危機(jī)以后,為了完善公司治理結(jié)構(gòu),也引入了獨(dú)立董事制度。
    在我國,由于在公司治理結(jié)構(gòu)模式中存在“一股獨(dú)大”和國有股權(quán)虛置問題,而監(jiān)事會形同虛設(shè),內(nèi)部人控制嚴(yán)重,導(dǎo)致了大股東對中小股東利益的侵害。為了完善我國的公司治理結(jié)構(gòu),2001年中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、2002年《上市公司治理準(zhǔn)則》的第三章第五節(jié)和2005年第三次修改的《中華人民共和國公司法》第四章第五節(jié)對上市公司組織結(jié)構(gòu)的特別規(guī)定都強(qiáng)調(diào)在我國的上市公司中必須設(shè)立獨(dú)立董事。雖然有法律明確規(guī)定上市公司必須設(shè)立獨(dú)立董事,但對于如何完善獨(dú)立董事制度卻沒有作出細(xì)致的規(guī)定。要使獨(dú)立董事充分發(fā)揮其功能作用,達(dá)到設(shè)置獨(dú)立董事之初衷,就必須建立健全配套的法律責(zé)任規(guī)范和免責(zé)機(jī)制。因此,本文就我國立法現(xiàn)狀,并借鑒國外對獨(dú)立董事的法律責(zé)任及其免除的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行研究探討。
    一、獨(dú)立董事概述。
    (一)獨(dú)立董事的涵義。
    根據(jù)我國《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》),獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù),并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。美國的獨(dú)立董事是指不曾是企業(yè)及下屬企業(yè)的員工;不是企業(yè)員工的親屬;不為企業(yè)提供服務(wù);不任職于為企業(yè)提供重要服務(wù)的機(jī)構(gòu);只從企業(yè)領(lǐng)取董事報酬,無其他利益關(guān)系。英國對獨(dú)立董事的規(guī)定為:絕大多數(shù)的非執(zhí)行董事應(yīng)獨(dú)立于管理階層,且與企業(yè)無利害關(guān)系。加拿大規(guī)定了董事的獨(dú)立性是指獨(dú)立于管理階層且擁有獨(dú)立判斷能力。新加坡規(guī)定:如果在特定情況下,董事所涉及的關(guān)系不會影響其進(jìn)行獨(dú)立判斷,就可視其為獨(dú)立董事。各國對獨(dú)立董事的定義雖不一樣,但其所要表達(dá)的含義是一致的:獨(dú)立董事是那些獨(dú)立于管理層,除了收取費(fèi)用和少量持股外,與公司沒有任何可能嚴(yán)重影響其作出獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系,具有完全意志,代表公司全體股東和公司整體利益的董事。
    獨(dú)立董事有時被稱為外部董事或非執(zhí)行董事,事實(shí)上,這幾個概念是不能完全等同的,內(nèi)部董事、外部董事是北美常用的稱謂。執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事則多為英國和英聯(lián)邦國家使用。內(nèi)部董事一般指現(xiàn)任公司負(fù)責(zé)人和雇員以及關(guān)聯(lián)方經(jīng)濟(jì)實(shí)體的負(fù)責(zé)人和雇員,也稱執(zhí)行董事。外部董事是相對于內(nèi)部董事而言,一般指非本企業(yè)的職工與管理人員而出任公司的董事。外部董事又分為灰色董事和獨(dú)立董事兩大類?;疑掠袝r也稱作“灰色的外部人”,是指除供職于董事會而與管理層相聯(lián)系外,還與管理層有著個人的和經(jīng)濟(jì)利益上的聯(lián)系的外部董事。而獨(dú)立董事除供職于董事會外,與公司管理層不存在其他聯(lián)系。由此可知,外部董事包括獨(dú)立董事,但并不一定是獨(dú)立董事,也可以說獨(dú)立的外部董事或獨(dú)立的非執(zhí)行董事才是真正意義上的獨(dú)立董事。
    獨(dú)立性是獨(dú)立董事的本質(zhì)所在,也是區(qū)別于其他董事的根本所在。如何判斷獨(dú)立董事的獨(dú)立性,成為獨(dú)立董事最基本的界定。美國律師公會規(guī)定:只要董事不參與經(jīng)營管理,與公司或經(jīng)營者沒有任何重要的業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)聯(lián)系,才可以被認(rèn)為是獨(dú)立的。3我認(rèn)為獨(dú)立董事的獨(dú)立性具體表現(xiàn)在:經(jīng)濟(jì)地位上的獨(dú)立。獨(dú)立董事不能與所任職的公司有經(jīng)濟(jì)聯(lián)系或業(yè)務(wù)往來,自身利益不能與公司利益發(fā)生沖突,只從公司領(lǐng)取董事報酬,無其他利益關(guān)系,這避免了獨(dú)立董事在工作中受經(jīng)濟(jì)利益的影響而有違職責(zé)。法律人格的獨(dú)立。獨(dú)立董事由股東大會選舉產(chǎn)生,獨(dú)立于公司的股東、董事會和管理層,作為全體股東的合法權(quán)益代表,享有對董事會決議的表決權(quán)和監(jiān)督權(quán)?;谌烁癃?dú)立的要求獨(dú)立董事與所任職的公司不能存在任何可能影響其進(jìn)行獨(dú)立判斷的關(guān)系,如與公司的高級管理人員存在密切的家庭關(guān)系或類似關(guān)系、雇傭關(guān)系、業(yè)務(wù)關(guān)系等。
    (二)獨(dú)立董事的職責(zé)。
    在我國上市公司中,獨(dú)立董事在公司董事會中所占比例僅為1/3,在很大程度上阻礙了獨(dú)立董事職權(quán)的有效行使。獨(dú)立董事在董事會決策上無法占據(jù)主要地位,而當(dāng)獨(dú)立董事的意見與公司不統(tǒng)一時,法律只規(guī)定必須對外披露,而無其他實(shí)質(zhì)有效的具體措施來發(fā)揮獨(dú)立董事作用,實(shí)屬遺憾。
    二、獨(dú)立董事的法律責(zé)任。
    獨(dú)立董事的責(zé)任是指獨(dú)立董事對自己違反法定義務(wù)(注意義務(wù)和誠信忠實(shí)義務(wù))所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。明確獨(dú)立董事的法律責(zé)任有助于促使獨(dú)立董事積極履行其義務(wù),實(shí)現(xiàn)獨(dú)立董事在公司治理中的監(jiān)督功能。
    (一)獨(dú)立董事法律責(zé)任的種類。
    獨(dú)立董事的責(zé)任種類可從不同角度作不同劃分:第一,從責(zé)任形式上來看,有民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任。民事責(zé)任是指獨(dú)立董事違反其民事義務(wù)如注意義務(wù)、忠實(shí)義務(wù)、特別義務(wù)而必須承擔(dān)賠償責(zé)任。我國《公司法》第150條規(guī)定,董事、監(jiān)視、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。在《公司法》第十二章法律責(zé)任中,對董事包括獨(dú)立董事所要承擔(dān)的行政責(zé)任作出了規(guī)定。至于刑事責(zé)任,我國《公司法》只作原則性的規(guī)定:“構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任?!逼渚唧w罪名在《刑法》中作了詳細(xì)規(guī)定。第二,從違反義務(wù)的內(nèi)容來看,有獨(dú)立董事違反注意義務(wù)的責(zé)任,違反忠實(shí)義務(wù)的責(zé)任和違反特定義務(wù)的責(zé)任。
    (二)獨(dú)立董事的民事責(zé)任。
    1.獨(dú)立董事對公司的責(zé)任。
    董事與公司之間是建立在信賴基礎(chǔ)之上的,它們之間的關(guān)系在不同法系國家有不同的說法。英美法系國家主張公司與董事之間的關(guān)系是代理和信托關(guān)系。大陸法系國家一般根據(jù)本國公司法規(guī)定主張公司與董事之間是委任關(guān)系,其中委托人使公司,受認(rèn)人是董事,委托標(biāo)的是公司財產(chǎn)的管理與經(jīng)營。我國屬大陸法系國家,有著傳統(tǒng)的大陸法習(xí)慣,因此我國大多數(shù)學(xué)者都認(rèn)為引用委任關(guān)系說明公司與董事關(guān)系比較符合中國人的習(xí)慣與傳統(tǒng)。6獨(dú)立董事的職能不同于一般董事,獨(dú)立董事行使監(jiān)督權(quán),與公司之間的關(guān)系仍可視為一種委任關(guān)系,但委任標(biāo)的為公司財產(chǎn)的管理與監(jiān)督。
    董事對公司責(zé)任的性質(zhì)。
    結(jié)合董事對公司的責(zé)任,獨(dú)立董事對公司的責(zé)任可歸結(jié)為:因合同不履行而承擔(dān)的責(zé)任;因侵權(quán)行為而承擔(dān)的責(zé)任;因商法、公司法特別規(guī)定而承擔(dān)的責(zé)任。
    我國獨(dú)立董事對公司責(zé)任的具體內(nèi)容:
    決策責(zé)任,獨(dú)立董事參與董事會決議而產(chǎn)生的責(zé)任。根據(jù)我國《公司法》第113條第2款規(guī)定,董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。也就是說,如果董事會的決議違法違規(guī),給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的獨(dú)立董事應(yīng)對公司負(fù)連帶賠償責(zé)任。本條規(guī)定是獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任的一個主要方面,但它只明確了董事對公司承擔(dān)的民事賠償責(zé)任,并未涉及是否應(yīng)對股東及第三人承擔(dān)賠償責(zé)任問題。
    違法違規(guī)責(zé)任,獨(dú)立董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。如果獨(dú)立董事不履行職責(zé)或履職越權(quán),給公司、投資者或國家財產(chǎn)造成損失的,也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    內(nèi)幕交易責(zé)任。獨(dú)立董事屬于上市公司高級管理人員,因其履行職務(wù),可能知悉公司內(nèi)幕消息,就應(yīng)列為《證券法》上內(nèi)幕交易的主體。獨(dú)立董事泄露內(nèi)幕信息而給公司或者投資者造成的損害,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)《證券法》規(guī)定相應(yīng)的法律責(zé)任。
    競業(yè)禁止責(zé)任。獨(dú)立董事違反競業(yè)禁止的義務(wù),自營或者為他人經(jīng)營與其所任職的公司相同或相類似的業(yè)務(wù),將其非法所得收入歸公司所有,并由公司或監(jiān)管部門給予相應(yīng)的處分。
    收受賄賂的責(zé)任。獨(dú)立董事利用職權(quán)收受賄賂、其他非法收入或侵占公司資產(chǎn),沒收違法所得,責(zé)令退還公司資產(chǎn),構(gòu)成犯罪的,要移交司法機(jī)關(guān)處理。
    披露虛假信息的責(zé)任。獨(dú)立董事在其簽署信息披露的法律文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等,致使投資者在證券交易中遭受損失的,要同上市公司一起承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。最高人民法院依據(jù)我國《民法通則》、《證券法》、《公司法》、《民事訴訟法》等法律法規(guī)的規(guī)定,制定了審理因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的司法解釋,對董事的歸責(zé)作了具體規(guī)定。
    2.獨(dú)立董事對第三人的責(zé)任。
    借鑒各國及我國公司法律有關(guān)董事對第三人的責(zé)任的規(guī)定,可將獨(dú)立董事對第三人責(zé)任分為特別法定責(zé)任及一般侵權(quán)責(zé)任。我認(rèn)為關(guān)于獨(dú)立董事對第三人責(zé)任的規(guī)定應(yīng)該擴(kuò)大到公司法,而且要規(guī)定獨(dú)立董事直接和間接致使第三人受到損害的情況。
    3.獨(dú)立董事責(zé)任的追究。
    當(dāng)董事違反了注意義務(wù)或忠實(shí)義務(wù)給公司帶來損失時,就要承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。參照各國立法例,公司對董事責(zé)任的追究,一般包括公司直接追究董事責(zé)任和股東代表訴訟兩種途徑。
    公司作為權(quán)利主體,在董事拒絕向公司承擔(dān)責(zé)任時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東大會決議提起訴訟。但由于公司是法人,其權(quán)利能力和行為能力必須通過公司的機(jī)關(guān)來行使,由誰代表公司提起對董事的訴訟?對此,各國公司法有不同的規(guī)定。德國、美國等大多數(shù)國家規(guī)定,董事會作為公司的法定業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān),有權(quán)代表公司行使對董事的訴訟。我國臺灣地區(qū)規(guī)定,公司與董事之間的訴訟應(yīng)由監(jiān)察人代表公司,股東會也得選代表參與訴訟。《日本商法》規(guī)定公司對董事或董事對公司提起訴訟時,監(jiān)事在訴訟中代表公司。我國《公司法》沒有對此作直接規(guī)定,但根據(jù)其中第152條可以認(rèn)為,監(jiān)事會是代表公司行使對董事提起訴訟的權(quán)利機(jī)關(guān)。雖然獨(dú)立董事與監(jiān)事會的職能存在某些重合之處,12但兩者處于不同的公司組織機(jī)關(guān)中,獨(dú)立董事違反其法定義務(wù)時,也應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會代表公司對獨(dú)立董事提起訴訟。
    股東代表訴訟是指董事對公司應(yīng)負(fù)責(zé)任而公司怠于追訴時,由股東為公司提起追究董事責(zé)任的訴訟。13各國普遍規(guī)定在公司怠于追究董事責(zé)任時,具備法定資格的股東可以依法行使代表訴訟提起權(quán),即賦予股東實(shí)現(xiàn)公司權(quán)利的途徑,通過提起股東代表訴訟追究董事對公司的損害賠償責(zé)任。但是股東代表訴訟是一個非常容易被濫用的制度,制度設(shè)計不當(dāng)將可能直接影響公司經(jīng)營健全、穩(wěn)定的發(fā)展。因此,應(yīng)當(dāng)在有效防止股東濫用代表訴訟提訴權(quán)的同時,又充分發(fā)揮其在經(jīng)營監(jiān)督方面的作用是十分重要的。
    三、獨(dú)立董事法律責(zé)任的免除。
    (一)國內(nèi)外有關(guān)獨(dú)立董事法律責(zé)任免除的規(guī)制。
    獨(dú)立董事法律責(zé)任的免除主要是指追究獨(dú)立董事民事法律責(zé)任時在一些特殊的情況下獨(dú)立董事可以減輕或免予承擔(dān)法律責(zé)任,行政責(zé)任和刑事責(zé)任是不能夠免除的。
    各國公司法對董事免除民事責(zé)任的規(guī)定不同,而這些規(guī)定同樣適用于獨(dú)立董事。英美法系國家主要采用經(jīng)營判斷原則,它主張董事在審理公司事務(wù)時,如果所作出的決議是基于合理的資料,采取的措施也是適當(dāng)?shù)?,即便此種決議對公司造成的損害是嚴(yán)重的、災(zāi)難性的,董事也不對公司承擔(dān)責(zé)任。14《日本商法》規(guī)定,董事對公司的責(zé)任,非經(jīng)全體股東同意,不得免除。但因發(fā)生與公司交易行為而產(chǎn)生的責(zé)任,經(jīng)全部有表決權(quán)股份的2/3以上多數(shù)同意可以免除。對于董事違反法令或章程的行為,如果該董事履行職務(wù)是基于善意且沒有重大過失,可以免除一定限額的責(zé)任。由日本商法看來,董事責(zé)任的免除主要是由股東決定,但不能免除董事的全部責(zé)任。也就是說不管董事是基于何種原因的過失都必須為他的行為負(fù)上一定的責(zé)任而不能一概不管。日本對獨(dú)立董事責(zé)任免除的規(guī)定,可以避免獨(dú)立董事因?yàn)檫^失導(dǎo)致發(fā)生損害公司利益行為而承擔(dān)過重的責(zé)任,也有助于吸引人們擔(dān)任獨(dú)立董事并發(fā)揮其積極性。
    我國關(guān)于獨(dú)立董事的免責(zé)條款目前只有《公司法》進(jìn)行了說明:參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任,但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。但是該條文對于獨(dú)立董事的免責(zé)規(guī)定得過于簡單,單一的條款不能涵蓋免責(zé)的各個方面,既不利于保護(hù)公司及股東的利益也忽視了獨(dú)立董事利益的保護(hù)。
    (二)對于構(gòu)建我國的免責(zé)機(jī)制的看法及建議。
    一旦全面建立了有關(guān)股東訴訟制度的訴訟程序和司法解釋等民事?lián)p害賠償機(jī)制,就應(yīng)同時建立相應(yīng)的董事責(zé)任免除等方面的法規(guī),以確保雙方利益都能得到保障。在獨(dú)立董事責(zé)任日益強(qiáng)化的情況下,如果沒有建立相應(yīng)的責(zé)任免除機(jī)制,往往會使得獨(dú)立董事感覺履職與承擔(dān)責(zé)任壓力太大,抑制其工作積極性與創(chuàng)新精神的發(fā)揮。就此筆者對構(gòu)建我國免責(zé)機(jī)制提出以下幾點(diǎn)看法及建議:。
    1.獨(dú)立董事違反誠信忠實(shí)義務(wù)的責(zé)任不得免除。忠實(shí)義務(wù)是獨(dú)立董事應(yīng)履行的最基本的義務(wù),是對獨(dú)立董事原則性的要求。如果獨(dú)立董事違反這一原則性要求,必須承擔(dān)責(zé)任且不得免除。
    2.上市公司故意欺詐、故意隱瞞重大事實(shí),而獨(dú)立董事已盡職盡責(zé)而不能發(fā)現(xiàn)的,可以免除責(zé)任。獨(dú)立董事作為董事會的獨(dú)立成員,不直接參與公司的經(jīng)營與管理,因此對于公司或董事有意隱瞞而已盡其職權(quán)范圍內(nèi)的注意義務(wù),可以免予承擔(dān)責(zé)任。
    3.獨(dú)立董事的法律責(zé)任可因股東大會決議而免除。公司法的基本規(guī)則為“大多數(shù)規(guī)則”,獨(dú)立董事對公司的法律責(zé)任可經(jīng)公司2/3股東的同意由公司股東大會作出決議免除責(zé)任。美國公司法規(guī)定,董事責(zé)任還可因董事會決議而免除。我認(rèn)為這一點(diǎn)在我國不可行,因?yàn)槲覈?dú)立董事制度還不完善,如果獨(dú)立董事的責(zé)任可經(jīng)由董事會決議而免除,那么就容易腐蝕獨(dú)立董事,無法確保獨(dú)立董事的獨(dú)立性,這樣也就失去了設(shè)立獨(dú)立董事制度之目的。
    4.如果獨(dú)立董事的過失行為是基于善意、合理實(shí)施而使公司遭受損害,對于獨(dú)立董事非故意的過失責(zé)任應(yīng)只作適當(dāng)?shù)拿獬坏猛耆獬?。這樣有利于適度規(guī)范獨(dú)立董事履職行為,不因可以免責(zé)而不承擔(dān)任何責(zé)任。
    5.如果獨(dú)立董事僅因較為輕微的疏忽,而導(dǎo)致其終身收入都難以承擔(dān)的高額賠償責(zé)任,勢必會抑制獨(dú)立董事工作的積極性與創(chuàng)新性,從而也不利于公司及股東,因此應(yīng)當(dāng)導(dǎo)入獨(dú)立董事責(zé)任保險補(bǔ)償機(jī)制,在一定程度上避免獨(dú)立董事承擔(dān)過重的責(zé)任,保障獨(dú)立董事的利益。
    結(jié)論。
    綜上所述,我國有獨(dú)立董事制度成長的土壤,但是獨(dú)立董事制度仍然是要經(jīng)過不斷的理論論證和實(shí)踐完善才能夠茁壯成長。獨(dú)立董事的法律責(zé)任是獨(dú)立董事制度建設(shè)中不可或缺的一部分,我國對如何確定獨(dú)立董事的法律責(zé)任、如何問責(zé)及怎樣免責(zé),尚處于理論研究方面還未上升到法律層次。通過此次畢業(yè)論文的寫作和相關(guān)理論的學(xué)習(xí),筆者得出以下結(jié)論:
    3、第三人應(yīng)成為獨(dú)立董事民事法律責(zé)任的對象;
    4、免責(zé)機(jī)制必須完善,但不能輕易免除所有責(zé)任。
    參考文獻(xiàn):
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    法律的畢業(yè)論文篇八
    提出我國民事.刑事.行政訴訟中大量存在無證人出庭作證既怪異又正常的現(xiàn)象。為引入正文作鋪墊。 詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
    首先提出法律要求證人作證的義務(wù)。引用.齊文遠(yuǎn).姚莉.鄒斌:新刑訴法實(shí)施過程中的幾個問題,載法商研究1997年第6期,崔敏:刑訴法實(shí)施中的問題與建議載現(xiàn)代法學(xué)1998年第1期中證人出庭作證現(xiàn)象之稀少作為本文論據(jù)之一,表明這種現(xiàn)象之嚴(yán)重。
    證人缺席將使法律真實(shí)偏離客觀真實(shí),對當(dāng)事人的合法權(quán)益造成損害,同時將損害司法公正。主要體現(xiàn)在 1無法
    保證書
    面證言的真實(shí)性 ;2無法保證書面證言的同一性。同一性是指提出的證據(jù)未被替換,最初提出的證據(jù)與庭審中出現(xiàn)的證據(jù)系同一物。引用張衛(wèi)平主編外國民事證據(jù)制度研究清華大學(xué)出版社;3剝奪了合法的質(zhì)證權(quán)利。
    訴訟是一種法律行為必須依法進(jìn)行,法律的健全是訴訟活動的保障,這是訴訟的客觀要求。訴訟必須由人即訴訟主體來執(zhí)行,訴訟主體的意志必將在訴訟過程中打下自身的烙印,這是訴訟中的主觀體現(xiàn)。因此證人不出庭作證作為訴訟中的現(xiàn)象,也必須從這兩個方面尋找答案。即證人不出庭問題的解析必須置之于整個訴訟的背景下進(jìn)行——這是本文的主要論點(diǎn)。
    法律的畢業(yè)論文篇九
    abstract5-6
    四、司法程序93
    四、失蹤報案爰書105
    十四、官吏私令勞役者出庸案122
    四、同級交辦案件的文書126
    六、訊問記錄和鞫獄文書130
    八、同級間移交案卷的文書131
    九、當(dāng)罪或報讞文書131
    法律的畢業(yè)論文篇十
    摘要:我國雖然是個單一制國家,但是由于特殊的歷史原因,造成了我國現(xiàn)在“一國、兩制、三法系、四法域”復(fù)雜且獨(dú)特的局面,區(qū)際間的法律沖突問題也隨之而來,面對法律沖突時法官到底如何選法?理論依據(jù)何在?司法實(shí)踐中我國法官總是以極盡簡略的方式說明選法的理由。美國沖突法理論對美國州際法律沖突的解決意義十分重大,同樣,我國在解決區(qū)際法律沖突時問題也可以進(jìn)行借鑒和學(xué)習(xí),而且在我國司法實(shí)踐的法律適用的選擇上也可以給予指導(dǎo)。因此,通過探究美國沖突法理論中選法的方法,為我國的司法實(shí)踐在區(qū)際法律沖突中如何選法提供理論支撐。
    關(guān)鍵詞:區(qū)際法律沖突;法律選擇;選法方法
    中圖分類號:d9文獻(xiàn)標(biāo)識碼:adoi:
    1問題的提出
    案件情況:香港鴻潤(集團(tuán))有限公司(以下簡稱鴻潤集團(tuán))因資金短缺,向香港中成財務(wù)有限公司(以下簡稱中成公司)借款,雙方簽訂了一份《貸款協(xié)議書》,約定鴻潤集團(tuán)向中成公司借款1000萬元港幣,還款日期約定為1995年11月28日,廣東省江門市財政局(以下簡稱江門財政局)為該筆借款的擔(dān)保人,并且江門財政局出具了一份《不可撤銷擔(dān)保書》,擔(dān)保書中注明了“本擔(dān)保書適用香港法律”。雙方還約定,擔(dān)保書生效要件為江門市人民政府辦公室在見證人處蓋章。約定的還款期限到期后,鴻潤集團(tuán)沒有按期償還借款。之后中成公司要求擔(dān)保人即江門財政局履行擔(dān)保義務(wù)也未能成功,遂在2000年8月向江門市中級人民法院提起了法律訴訟,要求擔(dān)保人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
    爭議焦點(diǎn):《不可撤銷擔(dān)保書》是否有效?江門財政局是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任?
    法律沖突:根據(jù)香港地區(qū)法律的規(guī)定,對于內(nèi)地的政府部門對外提供擔(dān)保并沒有作出任何限制,故《不可撤銷擔(dān)保書》為合法、有效擔(dān)保。但內(nèi)地的法律法規(guī)明確規(guī)定國家機(jī)關(guān)不得做擔(dān)保人,該擔(dān)保行為由于違反國家強(qiáng)制性法律規(guī)定而無效。
    那么,在法律規(guī)定存在沖突的情況下,法官在審理案件時運(yùn)用何種方法選擇法律的適用?
    2區(qū)際法律沖突
    區(qū)際法律沖突指一國內(nèi)部不同地區(qū)的法律制度之間的沖突。區(qū)際沖突法是指用來解決一個主權(quán)國家內(nèi)部的、具有獨(dú)特法律制度的、不同地區(qū)之間的民商事法律沖突的法律適用的法。區(qū)際法律沖突的規(guī)定大多出現(xiàn)在聯(lián)邦制國家、復(fù)合法域的國家,比如美國、加拿大等國家。在這些國家的內(nèi)部都具有多個獨(dú)立法律制度行政區(qū)域,所以在其國內(nèi),通常會出現(xiàn)不同法域之間的區(qū)際法律沖突問題需要解決。但是,區(qū)際法律沖突不僅只發(fā)生在聯(lián)邦制國家,復(fù)合法域的單一制國家也同樣會發(fā)生,比如我國。
    我國是單一制國家,但1997年和1999年,香港和澳門分別回歸祖國。同時,我國允許港、澳自^v^恢復(fù)行使主權(quán)之日起50年內(nèi)原有的法律基本不變。由此我國出現(xiàn)了“一國、兩制、三法系、四法域”的局面。根據(jù)已經(jīng)生效的香港基本法和澳門基本法,特別行政區(qū)享有高度自治權(quán),這在法律方面表現(xiàn)為享有立法權(quán)、獨(dú)立的司法權(quán)和終審權(quán),而其原有的法律法規(guī),除與基本法發(fā)生沖突必須修改的外,均予以保留。同時,臺灣地區(qū)也是中國領(lǐng)土的一部分。這就意味著,中國內(nèi)地、港、澳、臺地區(qū)都各自構(gòu)成獨(dú)立的法域,施行不同的民商事法律,區(qū)際法律沖突也隨之而來。
    我國現(xiàn)今也沒有專門解決區(qū)際法律沖突的立法,只是在最高院關(guān)于適用《^v^涉外民事關(guān)系法律適用法》若干問題的解釋(一)第19條中規(guī)定了:“涉及香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)的民事關(guān)系的法律適用問題,參照適用本規(guī)定”。沖突法對于中國來說是一個舶來品,每當(dāng)我們談起沖突法理論必然會稱贊歐美,而且在現(xiàn)代沖突法的發(fā)展史上,美國也的確扮演的是開路先鋒的角色。因此,接下來我們將以前文中的案例為例來研究美國沖突法理論發(fā)展中較突出的幾種選法理論,包括柯里的“政府利益分析說”、利弗拉爾的“較好法律的方法”、貝克斯特的“比較損害法”和里斯的“最密切聯(lián)系說”。
    3美國國際私法中的選法理論
    柯里的“政府利益分析說”
    布雷納德·柯里(bralnerdcurrie)指出:“沖突法的核心問題或許可以說是……當(dāng)兩個或兩個以上州的利益存在沖突時,確定恰當(dāng)?shù)膶?shí)體規(guī)范的問題,換言之,就是何州利益將讓位的問題。”
    美國的傳統(tǒng)國際私法理論認(rèn)為,由于涉外民事法律案件涉及不同國家的法律而導(dǎo)致法律沖突問題,所以涉外民事案件都是法律沖突案件??吕飶母旧戏穸松鲜鰝鹘y(tǒng)觀點(diǎn),認(rèn)為涉外民事案件可以分為兩類:一類產(chǎn)生法律間的“真實(shí)沖突”;另一類只會產(chǎn)生法律間的“虛假沖突”。
    虛假沖突,指一個案件所適用的兩個國家的法律,在具體規(guī)定上產(chǎn)生了沖——但是二者背后所涉及的政府政策并不發(fā)生沖突。政府利益分析說認(rèn)為,虛假沖突有以下兩種:一是對一個案件具有某種聯(lián)系并有可能被適用的兩國實(shí)體法規(guī)——在內(nèi)容上完全一致;二是雖然兩個有關(guān)國家都與某個案件有聯(lián)系,而且兩國實(shí)體法規(guī)定也截然不——但是只有一國對該案件具有適用法律的利益。
    真實(shí)沖突,指兩個有關(guān)國家都與該案件有聯(lián)系、兩國實(shí)體法律規(guī)定不盡相同,且體現(xiàn)的有關(guān)法律背后的政府政策也存在沖突,這種情況所產(chǎn)生的沖突現(xiàn)象叫真實(shí)沖突??吕锝淌谝詾椋挥性谡鎸?shí)沖突案件中,才會發(fā)生法律沖突問題,而且也比較容易解決,因?yàn)榉ㄔ涸趯徖碚鎸?shí)沖突案件時,一般來講無權(quán)衡量哪個國家的利益較為優(yōu)越,法院只能適用法院地法律。
    本案中,香港地區(qū)的法律對政府機(jī)關(guān)提供擔(dān)保未作任何限制,由此可以看出香港地區(qū)的法律所要保護(hù)的是債權(quán)人的合法債權(quán)。按照柯里的政府利益分析說理論,我們可以得出香港地區(qū)政府制定該法律的利益是香港地區(qū)公民的合法債權(quán)這一結(jié)論。但是《^v^擔(dān)保法》第八條明確規(guī)定:“國家機(jī)關(guān)不得為保證人”,不過該法是1995年10月1日起實(shí)施的,所以該案還要考慮其他法律規(guī)定。根據(jù)外匯管理局于1991年發(fā)布的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外提供外匯擔(dān)保管理辦法》第四條第二款和最高院在1988年通過實(shí)施的《關(guān)于貫徹執(zhí)行若干問題的意見(試行)》第106條第二款的規(guī)定,我國內(nèi)地禁止國家機(jī)關(guān)對外提供擔(dān)保,江門財政局屬于國家機(jī)關(guān),所以其擔(dān)保行為無效。江門財政局作為國家機(jī)關(guān),往往是國家政策的執(zhí)行者和地方規(guī)范的制定者,政府機(jī)關(guān)作為擔(dān)保人參與經(jīng)濟(jì)活動,破壞了市場經(jīng)濟(jì)公平競爭的秩序。按照柯里的政府利益分析說理論,我國內(nèi)地法律制定的利益是為了維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序的安全與穩(wěn)定。在本案中,香港地區(qū)的政府利益和內(nèi)地政府利益是存在沖突的,而且是真實(shí)沖突。按照柯里教授的理論,兩方政府的利益是無法判斷孰優(yōu)孰劣的,故只能適用法院地法,即內(nèi)地的法律規(guī)定,江門財政局的擔(dān)保行為無效。
    利弗拉爾的“較好法律的方法”
    在美國的現(xiàn)代國際私法學(xué)界中,萊弗拉爾(roberta·leflar)的“法律選擇的五點(diǎn)考慮”方法在美國法律選擇實(shí)踐中產(chǎn)生了較大的影響??紤]因素包括:結(jié)果的可預(yù)見性;州際和國際秩序的維持;司法任務(wù)的簡單化;法院地政府利益的優(yōu)先;適用較好的法律規(guī)范(betterruleoflaw)。由于萊弗拉爾的第五點(diǎn)考慮是其理論的關(guān)鍵因素,所以人們常將他的理論概括為“較好法律的方法”。
    利弗拉爾認(rèn)為,每一個聰明的法院都會選擇適用一種對本地社會經(jīng)濟(jì)利益有好處的法律規(guī)范,而不會問這個法律是法院地的還是其他法域的。
    下面我們按照利弗拉爾提供的五點(diǎn)考慮因素來考慮本文案件的法律選擇。
    首先是結(jié)果的可預(yù)見性。在本案中的《不可撤銷擔(dān)保書》中明確注明了“本擔(dān)保書適用香港地區(qū)法律”,由此我們可以推斷出擔(dān)保行為發(fā)生時案件各方當(dāng)事人其實(shí)是認(rèn)為適用香港地區(qū)的法律對日后自身權(quán)益的維護(hù)是更有利的。但是內(nèi)地的法律法規(guī)禁止政府機(jī)關(guān)作為擔(dān)保人的行為,所以若適用內(nèi)地的法律規(guī)定來認(rèn)定江門財政局擔(dān)保行為的效力,債權(quán)人對于該擔(dān)保行為的結(jié)果應(yīng)當(dāng)是可以預(yù)見的。
    其次是考慮香港地區(qū)和內(nèi)地之間秩序的維持。利弗拉爾認(rèn)為,這一因素的考慮實(shí)質(zhì)是要求法院必須適用與案件有實(shí)質(zhì)聯(lián)系的法律。鑒于該案件法律沖突的復(fù)雜性,無論是香港地區(qū)還是內(nèi)地的法律都是與該案件有實(shí)質(zhì)聯(lián)系的。
    第三是要將法院的司法任務(wù)簡單化。該案中原告提起訴訟的法院是擔(dān)保人住所地江門市中級人民法院,也就是在內(nèi)地,所以適用內(nèi)地的法律是更有利于法官審理該案件的。
    第四是法院地政府利益要優(yōu)先。結(jié)合前文柯里的政府利益分析說分析的結(jié)果,該案件應(yīng)適用內(nèi)地的法律。
    第五是適用較好的法律規(guī)范。內(nèi)地的法律是為了維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定,而香港地區(qū)的法律是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益。就整個市場經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定而言,個人的利益是渺小的,所以筆者認(rèn)為內(nèi)地的法律是較好的法律,應(yīng)適用內(nèi)地的法律。
    綜上,根據(jù)利弗拉爾的“較好法律的方法”中的五點(diǎn)因素分析法,我們可以看出適用內(nèi)地的法律更為合適。
    貝克斯特的“比較損害法”
    柯里教授的“政府利益分析說”在解決真實(shí)沖突案件時,其結(jié)果往往導(dǎo)致的是適用法院地法,因此遭到了批評。而利弗拉爾的“較好法律的方法”也同樣遭到了攻擊,因?yàn)橛胁糠謱W(xué)者認(rèn)為法院在采用這種方法解決真實(shí)沖突案件時是將法院的地位放在了立法機(jī)關(guān)之上。在此情況下,貝克斯特(baxter)提出的一種新方法即“比較損害法”。
    所謂“比較損害法”,是要求法院在審理真實(shí)沖突案件時適用這樣一個州的法律,即假如不適用它的法律規(guī)范,則這個州的政策將會受到最大的損害。貝克斯特教授認(rèn)為,法院在審理真實(shí)沖突案件時總會遇到內(nèi)部政策和外部政策這兩種獨(dú)特類型的政策目的。內(nèi)部政策,是解決每個州內(nèi)私人利益之間沖突的基礎(chǔ);而外部政策,是在不同州私人利益發(fā)生沖突時所產(chǎn)生的政策。貝克斯特教授指出,在具體的真實(shí)沖突案件中應(yīng)當(dāng)比較兩個有關(guān)州的內(nèi)部目的,看哪一個受到了較大的損害。如內(nèi)部目的受到較大的損害,那么它的外部目的就應(yīng)該實(shí)現(xiàn),即適用它的法律。
    內(nèi)地法律的內(nèi)部目的是通過限制本地區(qū)的國家機(jī)關(guān)主體來保護(hù)在其區(qū)域內(nèi)的其他經(jīng)濟(jì)主體獲得公平的市場機(jī)會。然而在該案中,擔(dān)保人是內(nèi)地的政府機(jī)關(guān),債權(quán)人是香港地區(qū)的公司,所以這就要探究內(nèi)地的法律的外部目的是什么。通過探究,我們發(fā)現(xiàn)內(nèi)地的法律規(guī)定的外部目的是通過限制本地區(qū)內(nèi)的國家機(jī)關(guān)主體來保護(hù)該區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)利益。
    根據(jù)貝克斯特教授的比較損害分析法,我們還應(yīng)當(dāng)探究香港地區(qū)的法律進(jìn)行分析。香港地區(qū)法律的內(nèi)部目的是不限制其區(qū)域內(nèi)擔(dān)保人的主體資格來保護(hù)其區(qū)域內(nèi)的債權(quán)人的合法權(quán)益。然而,該案中的擔(dān)保人是內(nèi)地的主體,所以我們依然要探究香港地區(qū)法律的外部目的。按照同一分析方法,可以推知香港地區(qū)法律的外部目的是通過不限制內(nèi)地的擔(dān)保人主體資格來保護(hù)香港地區(qū)債權(quán)人的合法權(quán)益。
    假設(shè)江門市中級人民法院在審理該案件時適用香港地區(qū)法律。適用香港地區(qū)法律規(guī)范的結(jié)果是使內(nèi)地的內(nèi)部目的遭到重大損害,這種做法將使內(nèi)地的其他經(jīng)濟(jì)主體尤其是無法擁有政府機(jī)關(guān)特殊地位的主體處于不公平的市場競爭環(huán)境中,擾亂市場秩序,而且剝奪了他們根據(jù)內(nèi)地的法律規(guī)范本應(yīng)得到的保護(hù)。
    又假設(shè)江門市中級人民法院在審理該案件時適用內(nèi)地的法律。適用內(nèi)地法律的結(jié)果也會使香港地區(qū)法律的內(nèi)部目的遭到損害,然而,適用內(nèi)地法律只會使香港地區(qū)法律的內(nèi)部目的遭到部分損害,因?yàn)閷τ谡麄€內(nèi)地的市場經(jīng)濟(jì)來說,香港地區(qū)個別債權(quán)人的利益損失占比較小。
    通過上述假設(shè)分析,我們可以得出這樣一個結(jié)論:適用香港地區(qū)法律就會使內(nèi)地法律的內(nèi)部目的遭受巨大損害,而適用內(nèi)地法律只會使香港地區(qū)法律的內(nèi)部目的遭受部分損害。而根據(jù)兩個地區(qū)法律的損害程度,我們又可以得出另一個結(jié)論:在該案中,由于香港地區(qū)法律的內(nèi)部目的遭受的損害比內(nèi)地法律的內(nèi)部目的遭受的損害小,所以香港地區(qū)法律的外部目的就應(yīng)當(dāng)服從內(nèi)地法律的外部目的。
    里斯的“最密切聯(lián)系說”
    最密切聯(lián)系原則,又被稱之為最近、最強(qiáng)聯(lián)系原則,是指在選擇某一個法律關(guān)系的準(zhǔn)據(jù)法時,要從整體上綜合分析與該法律關(guān)系有關(guān)的各種因素,最終要確定與該案件的事實(shí)和當(dāng)事人有最重要、最本質(zhì)、最真實(shí)聯(lián)系的一個國家或地區(qū),以該地區(qū)的法律作為其準(zhǔn)據(jù)法。最密切聯(lián)系原則在現(xiàn)代國際私法中被廣泛應(yīng)用。
    美國的《第一次沖突法重述》的理論基礎(chǔ)是畢爾教授提出的“既得權(quán)學(xué)說”,而美國的《第二次沖突法重述》的理論基礎(chǔ)是里斯(willisreese)所倡導(dǎo)的“最密切聯(lián)系說”。在《第二次沖突法重述》中,最密切聯(lián)系的特點(diǎn)在于,它突破了美國傳統(tǒng)國際私法規(guī)范的公式性,具有相當(dāng)?shù)膹椥?,該方法只有在具體案件的具體分析中才能反映出“最密切聯(lián)系”這一概念的具體內(nèi)容。該特點(diǎn)是通過聯(lián)系因素列舉表體現(xiàn)出來的,所謂聯(lián)系因素的列舉表,就是說《第二次沖突法重述》在解決諸如侵權(quán)或合同領(lǐng)域中的法律沖突時,并不是像美國傳統(tǒng)國際私法那樣只規(guī)定一個聯(lián)系因素作為尋找準(zhǔn)據(jù)法的依據(jù),而是根據(jù)特定領(lǐng)域的本身要求規(guī)定幾個聯(lián)系因素,從而為確定最密切聯(lián)系地提供一個較為靈活的依據(jù)。最能體現(xiàn)最密切聯(lián)系原則的當(dāng)屬《第二次沖突法重述》的第六條的法律選擇原則。與該案擔(dān)保合同效力判定相關(guān)的有以下條款:第194條擔(dān)保合同、第187條當(dāng)事人選擇的州的法律的第2款、第188條當(dāng)事人未作有效選擇時的準(zhǔn)據(jù)法的第1款和第2款。對這些聯(lián)系將按照其對該特定問題的重要程度加以衡量。
    對于本文中案例法律的選擇,其實(shí)首先我們應(yīng)當(dāng)探討的是《不可撤銷擔(dān)保書》注明的“本擔(dān)保書適用香港地區(qū)法律”是否是當(dāng)事人選擇的有效準(zhǔn)據(jù)法,但是又根據(jù)上述法律第187條第2款例外條款的規(guī)定,我們只能先假設(shè)當(dāng)事人未能選擇有效的準(zhǔn)據(jù)法,然后按照188條第2款列舉的聯(lián)系因素探索與該案有最密切聯(lián)系的地區(qū)。
    首先,《不可撤銷擔(dān)保書》中約定:擔(dān)保書必須經(jīng)廣東省江門市人民政府簽字見證方可生效。由此可以看出該擔(dān)保合同屬于附生效條件合同,擔(dān)保人江門財政局出具該承諾書后交由廣東省江門市人民政府,廣東省江門市人民政府之后在見證人處進(jìn)行了蓋章以表示其見證,至此該擔(dān)保合同的生效要件達(dá)成,合同生效。所以筆者認(rèn)為該擔(dān)保合同的生效地在內(nèi)地。其次,《不可撤銷擔(dān)保書》雖然是江門財政局單方面出具的承諾書,但是符合擔(dān)保合同要件,合同雙方的主體是擔(dān)保人江門財政局和債權(quán)人中成公司。擔(dān)保人江門財政局的工作場所、住所地均在內(nèi)地,而且其財物來源也是在內(nèi)地。理論上,金錢作為標(biāo)的物的債務(wù)履行,接受金錢所在地的一方一般為合同履行地,所以香港地區(qū)應(yīng)為該合同履行地。但是單就該擔(dān)保合同來看,保證人江門財政局作為合同的主要義務(wù)方,與內(nèi)地有著密不可分的聯(lián)系,所以筆者認(rèn)為內(nèi)地應(yīng)當(dāng)作為《不可撤銷擔(dān)保書》的最密切聯(lián)系地。
    接下來我們探討《不可撤銷擔(dān)保書》注明的“本擔(dān)保書適用香港地區(qū)法律”這一法律選擇條款。根據(jù)上述187條第2款和第6條第2款,我們可以看出在法律選擇問題上除了尊重當(dāng)時人的意思自治外,還必須考慮該問題背后的政府利益。當(dāng)按照當(dāng)事人的選擇適用香港地區(qū)法律時,將破壞內(nèi)地市場整體的穩(wěn)定,將侵害內(nèi)地的社會公共利益,違反其基本政策。所以《不可撤銷擔(dān)保書》中的法律條款的選擇不是有效的法律選擇,該案件的解決只能適用與該合同有最密切聯(lián)系的內(nèi)地的法律。
    4美國沖突法選法理論對我國司法實(shí)踐的啟示
    長期以來,我國法院的判決書一直沿用“原告訴稱、被告辯稱、經(jīng)審理查明、本院認(rèn)為、判決如下”這樣公式化的表達(dá),“判決不說理”成了社會各界指責(zé)的焦點(diǎn)。與美國法官書寫的判決書相比,我國的判決書機(jī)械的表達(dá)方式嚴(yán)重缺乏理論依據(jù),造成的結(jié)果是法官不愿發(fā)散思維,審判結(jié)果缺乏說服力。
    法官作出判決而不說明理由,即使實(shí)體正確,也是有違自然公正的,因?yàn)椤罢x不僅要做得出,更要做得讓人看得見”。法諺有言:法官知法。即便任何人均有權(quán)拒絕對案件作出評判,法院仍應(yīng)針對案件的相關(guān)事實(shí)提供合理的解釋,這就是法院不得因法律的不完備而拒絕裁判的道理。更何況,法院就個案法律事實(shí)間所造成的利益沖突進(jìn)行價值判斷本身并非難事。
    眾所周知,美國是一個允許法官“造法”的國家。面對紛繁復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)案件,在無法找到準(zhǔn)確的法律依據(jù)的情況下,法官可以發(fā)散思維,運(yùn)用現(xiàn)有的法律規(guī)定和法學(xué)理論處理案件。這樣的判決實(shí)踐除了為后來的案件提供判決指導(dǎo),更大的作用是豐富法學(xué)理論知識。從實(shí)踐到方法,從方法到實(shí)踐,美國沖突法的理論就是在這種螺旋式上升的過程中日趨成熟的。所以,運(yùn)用法學(xué)理論豐富法院的判決結(jié)果、美國法官勇于實(shí)踐的“造法”精神都是我國法官在實(shí)踐中需要學(xué)習(xí)的地方。
    美國沖突法理論對美國州際法律沖突的解決意義十分重大,同樣對于我國區(qū)際法律沖突的解決也具有重大的借鑒意義。他山之石,可以攻玉,借鑒美國沖突理論方法,對于我國司法實(shí)踐中的法律適用的選擇也具有重要意義。
    參考文獻(xiàn)
    [1]鄧正來。美國現(xiàn)代國際私法流派[m].北京:法律出版社,1987.
    [2]王承志。美國沖突法重述之晚近發(fā)展[m].北京:法律出版社,2006.
    法律的畢業(yè)論文篇十一
    第一條目的:為加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校法律顧問管理,促進(jìn)學(xué)校依法行政、依法治校,特制定本制度。
    第二條適用范圍:學(xué)校聘請法律顧問適用本制度。
    第三條適用對象:本制度所稱法律顧問是指學(xué)校根據(jù)處理學(xué)校法律事務(wù)的需要,從校內(nèi)外聘請的、為學(xué)校提供法律服務(wù)的法律專業(yè)人士。
    第四條基本原則:法律顧問在開展具體工作時應(yīng)當(dāng)遵循勤敏、敬業(yè)、高效的原則。
    法律服務(wù)
    第五條法律服務(wù)范圍:學(xué)校法律顧問服務(wù)面向?qū)W校,包括提供法律咨詢意見、修改合同文本、提供非訴訟法律服務(wù)等內(nèi)容。具體包括:
    (一)基礎(chǔ)服務(wù)內(nèi)容
    1、為學(xué)校當(dāng)好法律參謀;
    2、為學(xué)校的對外經(jīng)濟(jì)往來把關(guān);
    3、幫助學(xué)校草擬、修改、審查合同、訴訟文書和其他相關(guān)法律事務(wù)的文書;
    5、提供定期或者不定期上門服務(wù);
    (二)為學(xué)校的制度構(gòu)建服務(wù)
    1、為學(xué)校制定章程化管理制度;
    2、協(xié)助學(xué)校構(gòu)建現(xiàn)代學(xué)校制度的法律框架;
    3、協(xié)助學(xué)校建立師生校內(nèi)申訴制度;
    4、為學(xué)校處理學(xué)生人身傷害事故提供意見和幫助,協(xié)助學(xué)校依法建立快速反應(yīng)程序;
    (三)其他特色服務(wù)
    1、為學(xué)校內(nèi)部管理及管理層決策提供法律咨詢意見;
    2、幫助學(xué)校草擬、修改、審查內(nèi)部管理規(guī)章與制度;
    4、根據(jù)學(xué)校要求,為學(xué)校和其他教育機(jī)構(gòu)教職員工及學(xué)生提供大型免費(fèi)法律咨詢服務(wù)。
    (四)日常法律顧問服務(wù)以外的專項(xiàng)服務(wù)
    1、幫助學(xué)校辦理轉(zhuǎn)制,辦理變更登記等法律文書和事務(wù);
    2、經(jīng)學(xué)校同意,接受學(xué)校教職員工的委托,為其提供法律服務(wù);
    3、經(jīng)學(xué)校同意,為青少年犯罪問題提供法律咨詢和為青少年犯罪嫌疑人辯護(hù);
    4、接受學(xué)校委托,為學(xué)校代理日常法律服務(wù)免費(fèi)項(xiàng)目以外的各類訴訟案件和仲裁案件;
    5、應(yīng)聘擔(dān)任學(xué)校的法制副校長或法制教育宣講人;
    6、其他日常法律顧問服務(wù)工作以外的服務(wù)。
    第五條學(xué)校法律顧問的工作職責(zé):
    (一)為學(xué)校的行政行為、合同行為、重大決策等非訴訟性法律事務(wù)提供法律意見;
    (二)就涉及到學(xué)校的訴訟、仲裁、執(zhí)行等法律事務(wù)提供法律意見;
    (三)經(jīng)學(xué)校指派,以學(xué)校法律顧問身份對特定事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)、代理訴訟,反映民意和社會實(shí)情,并提供相關(guān)的法律意見。
    淮安市楊莊小學(xué)
    法律的畢業(yè)論文篇十二
    摘要:信仰是在法律職業(yè)形成的過程中形成的,法律職業(yè)共同的精神追求。法律職業(yè)信仰的表現(xiàn)形態(tài)包括法律信念、法律理念、法律觀念、法律意識等,其核心是一種對法治的精神追求。
    關(guān)鍵詞:法學(xué);職業(yè)道德
    一、我國法學(xué)本科階段法律職業(yè)道德教育的現(xiàn)狀及其原因
    1.國家統(tǒng)一司法考試中法律職業(yè)道德考核的分值偏低
    從2002年開始,國家統(tǒng)一司法考試將法律職業(yè)道德納入考試范圍,但是考核的分值始終徘徊在5分左右,與其他的內(nèi)容動輒幾十分相比較很難引起人們的重視。目前,很多高校在確定本校的法學(xué)專業(yè)教學(xué)計劃時主動向司法考試中考核內(nèi)容較多的科目傾斜。暫且不論這種做法的對錯,但在實(shí)踐中卻直接導(dǎo)致了法律職業(yè)道德課程的虛設(shè),甚至有的高校根本就不設(shè)這門課程。有關(guān)法律職業(yè)道德的內(nèi)容,卻在法理學(xué)、訴訟法或者司法制度概論等課程中講解。這一點(diǎn)也顯示了法律職業(yè)道德課程在高校法學(xué)專業(yè)課程設(shè)置中地位較低。此外,很多高校在法學(xué)本科專業(yè)教學(xué)計劃中設(shè)置思想道德修養(yǎng)課程,作為必修課,但沒有專門設(shè)置系統(tǒng)學(xué)習(xí)法律職業(yè)道德的課程。思想道德修養(yǎng)課程主要是講解公共道德的課程。法律職業(yè)道德雖然屬于道德的范疇,但不同于公共道德。法律職業(yè)道德具有主體的特殊性、規(guī)范的明確性和具有較強(qiáng)的約束力的特征。法律職業(yè)道德適用的主體主要是專門從事法律工作的法官、檢察官和律師等法律職業(yè)人員,對于非法律職業(yè)人員沒有約束力。法律職業(yè)道德不能停留在一般道德準(zhǔn)則層面,必須形成具有明確權(quán)利義務(wù)內(nèi)容的、具體的標(biāo)準(zhǔn)和可操作的行為規(guī)范。如我國最高人民法院發(fā)布的約束法官行為的《中華人民共和國法官職業(yè)道德基本準(zhǔn)則》、最高人民檢察院通過的約束檢察官行為的《檢察官職業(yè)道德基本準(zhǔn)則》(試行)和中華律師協(xié)會通過的約束律師行為的《律師執(zhí)業(yè)行為規(guī)范》(試行),這些基本規(guī)則都對相關(guān)法律職業(yè)的道德作出了特別的要求。而且,這些規(guī)范均具有實(shí)質(zhì)性的約束力。如果違反了職業(yè)道德規(guī)范,均要求追究相應(yīng)的紀(jì)律責(zé)任,甚至是法律責(zé)任。所以,思想道德修改課程不能完全取代法律職業(yè)道德課程。再加上思想道德修養(yǎng)課程教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法陳舊,教學(xué)效果欠佳,根本不能滿足法學(xué)專業(yè)法律職業(yè)道德教育的要求。
    2.法律職業(yè)道德領(lǐng)域的專業(yè)研究人員較少,師資缺乏
    目前在法律職業(yè)道德領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行專業(yè)研究的人員較少,各高校中從事法律職業(yè)道德教育的師資嚴(yán)重缺乏。這也直接導(dǎo)致法律職業(yè)道德課程開設(shè)的困難。部分高校在法學(xué)教學(xué)計劃中將法律倫理學(xué)作為法學(xué)選修課程。但是因?yàn)槿狈I(yè)的師資,該課程一直沒有真正開設(shè)。有些高校雖然開設(shè)了該課程,但是多由法理學(xué)或訴訟法學(xué)方面的教師擔(dān)任主要教學(xué)工作。這些人員沒有真正研究過法律職業(yè)道德,因此,該課程的教授也只能限于對有關(guān)職業(yè)倫理規(guī)范的講解。另外,法律職業(yè)道德課程方面的教材和資料也相對較少,對于該課程的開設(shè)也有較大的影響,直接制約了法學(xué)本科階段法律職業(yè)道德教育的發(fā)展。
    二、完善法學(xué)本科階段法律職業(yè)道德教育的措施
    1.明確法律職業(yè)道德在法學(xué)本科階段的目標(biāo)和定位
    我國目前司法改革中提到了“審判分離”,對于司法官不但要求具有成熟的司法經(jīng)驗(yàn)、深厚的法學(xué)知識背景和一定的修養(yǎng),還要求司法官具有公正清廉、忠于法律的職業(yè)道德。法律職業(yè)道德是法律職業(yè)者必備的素養(yǎng)之一,因此,法學(xué)教育必須重視法律職業(yè)道德的教育。我們應(yīng)該改變目前對法律職業(yè)道德的忽視態(tài)度,在設(shè)立法學(xué)本科階段的培養(yǎng)目標(biāo)時,明確法律職業(yè)道德的內(nèi)容。在確定法學(xué)本科專業(yè)核心課程時,法律職業(yè)道德應(yīng)該成為核心課程之一。
    2.加大法律職業(yè)道德在國家統(tǒng)一司法考試中的考核比重
    設(shè)置法律職業(yè)道德門檻法律職業(yè)道德一直是各國普遍關(guān)注的重要問題,對法律職業(yè)群體具有重要的意義。英國大學(xué)的法學(xué)院除了比較重視對學(xué)生的基礎(chǔ)知識和實(shí)踐能力的培訓(xùn)外,還有重點(diǎn)地安排教學(xué)計劃來培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì),如道德、法律倫理、職業(yè)素質(zhì)、律己意識等。美國大部分州要求學(xué)生在獲得律師職業(yè)資格之前必須通過律師職業(yè)道德考試。在通過律師職業(yè)道德考試和律師資格考試后,美國法科畢業(yè)生仍須通過由各州律師公會主持的“道德品格”考察和面試才能宣誓成為正式律師。與英美等國家對法律職業(yè)道德的要求相比較,我國對法律職業(yè)道德方面的要求是比較低的。就律師職業(yè)來說,只要品行良好,沒有因故意犯罪受過刑事處罰和被開除公職、吊銷律師執(zhí)業(yè)資格,就可以取得律師執(zhí)業(yè)資格。沒有對法律職業(yè)道德做特別的要求。這也直接導(dǎo)致了法律職業(yè)道德課程在實(shí)踐中得不到重視。因此,筆者建議應(yīng)加大法律職業(yè)道德在國家統(tǒng)一司法考試中的考核比重,提高相應(yīng)的分值,改變目前各高校中不設(shè)或者虛設(shè)法律職業(yè)道德課程的現(xiàn)狀。另外,在取得有關(guān)職業(yè)資格和執(zhí)業(yè)資格時,提出高于普通大眾公共道德的要求。
    3.探索多種形式的教學(xué)方法,提高法律職業(yè)道德課程的教學(xué)效果
    法律職業(yè)道德的教學(xué)必須使法律職業(yè)道德要求內(nèi)化成法律職業(yè)人人格的一部分。雖然不同的法律職業(yè),具體的職業(yè)道德并不完全相同,但法律職業(yè)道德包括忠于法律,忠于職守,廉潔公正以及行為端正自重等,這是法律職業(yè)共同體共同遵守的職業(yè)倫理。法律職業(yè)道德教育的內(nèi)容決定了在教學(xué)過程中不能單純地對學(xué)生進(jìn)行倫理道德說教,而是應(yīng)該通過收集大量的法律實(shí)踐資料,創(chuàng)設(shè)生動的法律職業(yè)場景,通過多種教學(xué)方法進(jìn)行教學(xué)。大學(xué)本科階段是法律職業(yè)道德培養(yǎng)和教育的關(guān)鍵時期,是法律職業(yè)人形成法律職業(yè)道德的重要階段。在教學(xué)方面上,可以采用案例教學(xué)法、模擬法庭和法律診所等教學(xué)方法,為學(xué)生提供道德情感體驗(yàn)的環(huán)境,使法律職業(yè)道德真正內(nèi)化成他們的信仰。此外,也可以聘請具有較高的法律威望的專業(yè)人士為學(xué)生做法律職業(yè)道德方面的專題講座,提高學(xué)生的道德認(rèn)同。
    4.培養(yǎng)法律職業(yè)信仰法律職業(yè)
    信仰是在法律職業(yè)形成的過程中形成的,法律職業(yè)共同的精神追求。法律職業(yè)信仰的表現(xiàn)形態(tài)包括法律信念、法律理念、法律觀念、法律意識等,其核心是一種對法治的精神追求。如果主體本身缺乏法律信仰和精神追求,沒有規(guī)則至上的信念,沒有權(quán)利本位與權(quán)力控制的觀念,法治也很難實(shí)現(xiàn)。因此,在法學(xué)本科階段的教學(xué)中,不僅是法律職業(yè)道德課程,其他法學(xué)課程包括理論性和應(yīng)用的課程的教學(xué)中,都必須將法律職業(yè)信仰的培養(yǎng)作為其重要的內(nèi)容。
    參考文獻(xiàn)
    法律專業(yè)畢業(yè)論文范文
    法學(xué)畢業(yè)論文8000字
    法律的畢業(yè)論文篇十三
    目前我國的高等職業(yè)院校在教學(xué)改革方面做了大量的研究和改革,取得了較好的教學(xué)效果,但是從整體高等職業(yè)院校的教學(xué)改革方面來看,教學(xué)方法還普遍以傳統(tǒng)式的教學(xué)手段為主,即課堂講授結(jié)合實(shí)驗(yàn)教學(xué),沒有形成國家教委對高職教學(xué)“以教師為指導(dǎo),以學(xué)生為主體”的局面。本文以探討《物流法律法規(guī)》課程教學(xué)模式開發(fā)為主要目的,探究高職院校《物流法律法規(guī)》課程的教學(xué)理念、教學(xué)設(shè)計并開展教學(xué)反思和總結(jié)。以期盡快實(shí)現(xiàn)高職高?!段锪鞣煞ㄒ?guī)》課程的深化改革,全面推進(jìn)素質(zhì)教育。
    一、《物流法律法規(guī)》課程探究式教學(xué)
    探究式教學(xué)方法是一種以引發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)主動性為出發(fā)點(diǎn)的一種教學(xué)方法,就是通過教師的啟發(fā)讓學(xué)生自主思考怎樣做和如何去做,學(xué)生不是被動地接受教師的現(xiàn)成觀點(diǎn)和課程理論傳授。探究式的教學(xué)模式是實(shí)踐教學(xué)活動的主要形式,目的是讓學(xué)生在實(shí)踐中學(xué)習(xí)、在協(xié)作中增長知識、在主動中發(fā)展、在探索中創(chuàng)新,把自己在理論課程中學(xué)習(xí)到的知識應(yīng)用在實(shí)際任務(wù)中。我們以《物流法律法規(guī)》課程教學(xué)為例,選擇探索式的教學(xué)模式已經(jīng)取得了初步的成果。
    二、《物流法律法規(guī)》課程的探究式教學(xué)設(shè)計
    1、任務(wù)驅(qū)動式的教學(xué)方法任務(wù)驅(qū)動法是探究式教學(xué)模式的核心,使學(xué)生要有問題意識,現(xiàn)代教學(xué)研究,“問題”是產(chǎn)生學(xué)習(xí)的根本原因,是激發(fā)學(xué)習(xí)的原動力,沒有感覺就沒有學(xué)習(xí)的動力,不深入思考就不會有深入的學(xué)習(xí)。問題意識會激發(fā)學(xué)生強(qiáng)烈的求知欲,以及學(xué)生敢于探索,勇于創(chuàng)造和追求真理的科學(xué)精神。以教師本人角度來講任務(wù)驅(qū)動應(yīng)該構(gòu)建在教學(xué)理論基礎(chǔ)上,教師的教學(xué)魅力可以充分的體現(xiàn)其中,教師的一堂課就像一塊磁石一樣吸引著學(xué)生的注意力,這樣才能夠充分地調(diào)動起學(xué)生的積極性,課堂教學(xué)隨文入冠,教師掌控全局。我們在《物流法律法規(guī)》課程的教學(xué)中將課程體系模塊化,模塊下增設(shè)任務(wù),這樣就可以設(shè)計每一個任務(wù)能夠達(dá)到的目標(biāo),最終達(dá)到模塊規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)。如針對《合同法》教學(xué)模塊,提出不同的任務(wù),讓學(xué)生制訂貨物運(yùn)輸合同和倉儲合同等,由學(xué)生來扮演不同角色,這樣就能使課堂氣氛活躍起來,學(xué)生更加深刻地理解任務(wù)內(nèi)容。
    2、分析問題并執(zhí)行課堂任務(wù)對學(xué)生在課堂上執(zhí)行任務(wù)做出準(zhǔn)確的引導(dǎo)和評價,使學(xué)生明確任務(wù)的意義與執(zhí)行任務(wù)的基本步驟以及任務(wù)的最終目標(biāo)。教師在引導(dǎo)識別這些問題上起著關(guān)鍵的作用,教師的教學(xué)水平達(dá)到一定層次就可以帶領(lǐng)學(xué)生更為深入地走進(jìn)學(xué)習(xí)任務(wù)中,如《貨物運(yùn)輸合同》模塊的學(xué)習(xí),合同的實(shí)質(zhì)要件與形式要件、合同效力、當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)與責(zé)任等都可以在執(zhí)行任務(wù)時順帶解決,規(guī)定5min,學(xué)生表述本次任務(wù)難點(diǎn),教師綜合學(xué)生們的提問,對共性的問題作出解答,提出1-2個問題組織學(xué)生探究式學(xué)習(xí)即可。
    3、強(qiáng)化實(shí)踐探究,評價任務(wù)成果。對實(shí)踐教學(xué)任務(wù)成果的正確評價是對學(xué)生在實(shí)踐學(xué)習(xí)中最后的總結(jié),學(xué)生在實(shí)踐課任務(wù)基礎(chǔ)上遵循邏輯關(guān)系和科學(xué)方法最終形成自己對任務(wù)內(nèi)容的理解,如在《物流法律法規(guī)》課程的教學(xué)中,學(xué)生通過談判、討論等手段,掌握承運(yùn)人的物流運(yùn)輸企業(yè)的責(zé)任、權(quán)利與義務(wù),對貨物的損毀和滅失在法律規(guī)定中免責(zé)條款,最后小組討論得知承運(yùn)人的提存權(quán)、留置權(quán)等。在這種探究式學(xué)習(xí)模式中教師首先要熟知教學(xué)目標(biāo)與教學(xué)重點(diǎn),并明確人才培養(yǎng)目標(biāo)和人才培養(yǎng)任務(wù)等,然后再去引領(lǐng)學(xué)生利用在討論探究中獲得知識。
    4、營造激勵式的課堂氛圍。學(xué)生最關(guān)心的還是自己的分?jǐn)?shù),激勵式的教學(xué)評價是十分必要的,這個環(huán)節(jié)不僅給予學(xué)生本段學(xué)習(xí)的肯定與鼓勵還是激發(fā)其更大學(xué)習(xí)積極性的誘因,比如在《物流法律法規(guī)》的學(xué)習(xí)過程中,判斷自己簽訂的合同是否存在漏洞,怎樣最大限度地作為承運(yùn)人的物流公司或托運(yùn)代理人,最后獲取最大的利益。學(xué)生就會積極參與討論,教師應(yīng)給予正確引導(dǎo)和鼓勵,并為其做出評價,使學(xué)生獲得肯定,盡管學(xué)生的發(fā)言不夠嚴(yán)謹(jǐn)、全面也應(yīng)該鼓勵學(xué)生思考。
    三、教學(xué)反思與總結(jié)
    教學(xué)活動的實(shí)施效果最終還是要看學(xué)生的受益情況,如參與情況、動手操作能力、分析解決問題能力等能力的提高。只注重形式不注重實(shí)效是探究式教學(xué)模式最忌諱的,只有真正的使學(xué)生在本門課的教學(xué)過程中得到能力的提升才是教學(xué)的主旨。探究式課堂教學(xué)就是傳統(tǒng)“學(xué)徒制”教育方式,“師傅領(lǐng)進(jìn)門,修行在個人”老師放開手中的權(quán)利,讓學(xué)生自己去嘗試和體會學(xué)習(xí)的樂趣,最后真正的達(dá)到學(xué)生可以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、探索問題。作為教師必須轉(zhuǎn)變觀念,樹立服務(wù)意識,在教學(xué)過程中要促使學(xué)生課堂保持融洽、輕松的氛圍,尊重學(xué)生、允許他們“犯錯”,鼓勵學(xué)生創(chuàng)新,教師還應(yīng)時刻把握好自己的角色定位,什么時候主導(dǎo)課堂、什么時候規(guī)范課堂,要張弛有度。總之,探究式教學(xué)強(qiáng)調(diào)的是學(xué)生主動學(xué)習(xí),但也離不開教師的指導(dǎo),在學(xué)習(xí)的整體過程中都對教師提出較高的要求,做為教師不僅要關(guān)注一些有突出表現(xiàn)的學(xué)生還應(yīng)該照顧到大多數(shù)學(xué)生的學(xué)習(xí)效果,要有計劃、有方法地引導(dǎo)學(xué)生來學(xué)習(xí),時刻警醒自己教學(xué)的公平性。以期達(dá)到最好的教學(xué)效果,使更多的學(xué)生受益。
    參考文獻(xiàn):
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    [自考法律畢業(yè)論文]
    法律的畢業(yè)論文篇十四
    abstract4
    目錄5-8
    第一章緒論8-12
    1.1論文背景和意義8-10
    1.1.1本論文的背景8-9
    1.1.2論文的研究意義9-10
    1.2.2論文研究實(shí)施方案11
    2.1.1網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的概念12
    2.2.1網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)侵權(quán)的概念18
    2.2.3網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)侵權(quán)有關(guān)主體類別20
    2.3.1網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)中侵犯財產(chǎn)權(quán)表現(xiàn)22
    2.3.3網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)中侵犯精神權(quán)益表現(xiàn)23
    2.4.1實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者與傳統(tǒng)消費(fèi)者的平等、公平的`保護(hù)24
    2.4.2有效維護(hù)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者間的利益平衡24
    3.2歐盟網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)維權(quán)有所側(cè)重,注重保護(hù)處于弱勢的消費(fèi)者權(quán)利26
    4.2.1我國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者權(quán)益法律保護(hù)救濟(jì)體系建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀29
    4.3.1網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)侵權(quán)救濟(jì)法律的缺位30
    4.3.3網(wǎng)絡(luò)交易合同問題成為損害消費(fèi)者合法權(quán)益的溫床31
    4.3.4網(wǎng)絡(luò)交易的特殊性使網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者維權(quán)成本高31
    4.3.5網(wǎng)絡(luò)交易爭議中消費(fèi)者舉證成本高31
    5.4.1網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)侵權(quán)事件中雙方協(xié)議和解救濟(jì)路徑39
    5.4.3網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)侵權(quán)事件中行政申訴救濟(jì)路徑40
    5.4.5網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)侵權(quán)事件中司法救濟(jì)路徑41
    致謝48
    法律的畢業(yè)論文篇十五
    隨著人類文明不斷進(jìn)步,刑事訴訟的目的不再是單純地追求事實(shí)真實(shí)情況,而更多是基于對某種主導(dǎo)價值的考慮,從而對證據(jù)加以取舍。 ?詳細(xì)內(nèi)容請看下文。
    從世界各國的非法證據(jù)排除規(guī)則來看,主要有兩種模式:一為強(qiáng)制排除模式,采用這種模式的典型國家如美國;一為裁量排除模式,采用這種模式的典型國家如英國。
    美國是非法證據(jù)排除規(guī)則的發(fā)源地,它對該規(guī)則的貫徹執(zhí)行在世界各國也是最堅決、最徹底的 。在美國,它通常以積極的態(tài)度肯定非法證據(jù)排除規(guī)則,多實(shí)行強(qiáng)制排除模式,這種模式的特點(diǎn)是:法律明確規(guī)定通過非法程序獲取的證據(jù)作為一般性原則應(yīng)當(dāng)予以排除,同時又以例外的形式對不適用非法證據(jù)排除規(guī)則的情況加以嚴(yán)格限定,法官對于非法證據(jù)的排除基本上要依據(jù)法律的規(guī)定。
    美國實(shí)行的是一種嚴(yán)格意義上的非法證據(jù)排除規(guī)則,即對于以非法手段取得的證據(jù)在刑事訴訟中將自動被排除或?qū)е伦C據(jù)不可采用。非法證據(jù)排除規(guī)則適用的范圍涵蓋四種法律實(shí)施官員進(jìn)行的非法行為:(1)非法搜查和扣押;(2)違反第五條或六條獲得的供述法律專業(yè)畢業(yè)論文范文;(3)違反第五條或六條獲得人身識別的證言;(4)“震撼良心”的警察取證方法。[2]這些非法證據(jù)排除規(guī)則主要是基于以下幾種價值理念:
    法律的畢業(yè)論文篇十六
    論文致謝一:
    時光荏苒,研究生階段的學(xué)習(xí)是短暫的,不知不覺間,我即將結(jié)束兩年半的研究生生活,與培養(yǎng)我六年半的母校和恩師告別。,我來到北京理工大學(xué)學(xué)習(xí)法學(xué)專業(yè),初到良鄉(xiāng)校區(qū)的我們都還是稚嫩的,我現(xiàn)在依然記得那兩年間我們是懷著多么激動和期盼的心情等待著回到中關(guān)村校區(qū)的日子。也是在這種心情的陪伴下,我一步一步地踏入法學(xué)的領(lǐng)域,開始熱愛我所學(xué)的專業(yè),形成了法律思維,充實(shí)了自己的學(xué)習(xí)和生活。
    終于在大三那年,我們搬到了中關(guān)村校區(qū),這邊的生活較良鄉(xiāng)更加豐富多彩,近在咫尺的人民大學(xué)和國家圖書館本可以成為我們得天獨(dú)厚的有利條件,卻竟然被我們浪費(fèi)掉了。如今在中關(guān)村校區(qū),我也已經(jīng)生活了四年半的時間了,對這里,我再熟悉不過。即使馬上就要畢業(yè),就算若干年后回來,我也依然能夠清楚的記得我住過的宿舍,吃過飯的食堂,學(xué)習(xí)過的教室。
    本科畢業(yè)時,由于獲得了保研的名額,我對畢業(yè)好像沒有特別的感觸,但現(xiàn)在不同了,這次是真的畢業(yè)了,真的要離開北京理工大學(xué)了。這六年半的時間是每個人人生當(dāng)中最美好、最青春的時光,是北京理工大學(xué)的老師和同學(xué)們豐富了我們這段青春歲月的記憶。盡管在校期間,我們?nèi)绾伪г惯@個,埋怨那個,但是出了校門,北京理工大學(xué)仍然會是我們的家,這里的老師們?nèi)匀皇顷P(guān)心我們的親人。
    跟隨趙秀梅老師學(xué)習(xí)的研究生階段,我不僅豐富了自己的專業(yè)知識,還從她身上學(xué)習(xí)到一種認(rèn)真、踏實(shí)的學(xué)習(xí)精神。畢業(yè)論文寫作期間,我在校外實(shí)習(xí),趙老師在臺灣,盡管無法見面交流,但每一封郵件,趙老師都會認(rèn)真、及時地回復(fù),仔細(xì)指導(dǎo)我論文中的每個細(xì)節(jié)。今天我能完成畢業(yè)論文并順利畢業(yè)離不開趙老師這段時間的陪伴和指引,在這里要特別感謝趙老師在這兩年半的時間里對我的包容和照顧。
    現(xiàn)在已經(jīng)是20xx年,我們即將踏入人生新的征程,但在北京理工大學(xué)學(xué)習(xí)的這段時間,將會是我一生當(dāng)中永遠(yuǎn)銘記的美好回憶。除了趙秀梅老師,我還要特別感謝學(xué)院的其他老師對我的關(guān)照和愛護(hù),感謝親愛的同學(xué)們對我的支持和幫助,大學(xué)期間能有你們每個人的陪伴,我感到幸福,是你們讓我在學(xué)習(xí)法律的道路上越走越遠(yuǎn)。
    最后,祝愿每位老師和同學(xué)能夠在今后的生活中開心、順利,祝愿我的母校越辦越好,明天更加輝煌!
    論文致謝二:
    時光總是不知不覺在指縫間流逝,轉(zhuǎn)眼就要告別碩士學(xué)習(xí)階段。首先,我特別感謝導(dǎo)師江國青老師,他在百忙之中對我的論文寫作提供了悉心、細(xì)致的指導(dǎo)。江老師在論文題目的選取以及論文寫作過程中引導(dǎo)我對論文研究的問題進(jìn)行深入挖掘,廣泛、大量地收集寫作資料,并嚴(yán)格要求論文的格式,仔細(xì)審查每個標(biāo)點(diǎn)符號,讓我形成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)研究態(tài)度和習(xí)慣。其次要感謝我的本科老師李英教授,她對我的論文寫作給予很多的指導(dǎo)和幫助。
    此外,還要誠摯地感謝法學(xué)院國際法專業(yè)的其他老師在我兩年半的碩士學(xué)習(xí)生活中給予的關(guān)心和教誨。在最后,感謝與我共同生活的室友們、國際法專業(yè)的同學(xué)們在學(xué)習(xí)和生活上對我提供的幫助。
    我堅信:在未來的學(xué)習(xí)和工作生活中,只要勇于挑戰(zhàn),世界總會讓步。
    論文致謝三:
    時光飛逝,2年半的研究生生活仿佛我最美好人生里的驚鴻一瞥,一轉(zhuǎn)眼又走進(jìn)了畢業(yè)季。感謝我的導(dǎo)師楊成銘教授。楊老師平日教學(xué)科研繁忙,見面交流的機(jī)會雖然有限,但每一次都必定被楊老師溫和謙善的為人與嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的態(tài)度深深感染。本論文的選題、大綱的擬定以及撰寫,都傾注了楊老師的大量心血,在各個環(huán)節(jié)都得到了楊老師悉心的指導(dǎo)。
    在畢業(yè)論文的撰寫過程遇到了許多的困難和障礙,是楊成銘老師對我的關(guān)心和支持幫我克服和跨越了這些困難和障礙。在此,我謹(jǐn)向楊老師致以最誠摯的謝意和崇高的'敬意。
    同時,我深刻地體會到楊老師給予我孜孜不倦教導(dǎo)的良苦用心,楊成銘導(dǎo)師不僅是我的成長和學(xué)習(xí)之路的導(dǎo)師,他的身上所展現(xiàn)的名仕之風(fēng)和儒雅也是我樹立人生觀和生活態(tài)度的坐標(biāo)和榜樣。
    在此,我要感謝江國青教授、李壽平教授和王國語老師、李華老師在研究生學(xué)業(yè)中給予我的教誨和培養(yǎng),是他們傳授給我國際法的專業(yè)知識和做人做事的道理。本論文的寫作讓我深刻地感受到在求學(xué)路上與我一同相隨相伴的同學(xué)之情,由衷感謝同學(xué)們在我的論文撰寫過程中給予我的幫助。同學(xué)們從論文資料的查找到論文格式的修改都給予了我諸多幫助,同時,也感謝同學(xué)們兩年多來的陪伴,在北京認(rèn)識一群同樣有熱情和夢想的同齡人感到非常幸福和知足。
    最后,我要感謝我的父母和親人。感謝他們這么多年來對我無私的關(guān)愛和支持,讓我可以心無旁騖的完成我的求學(xué)之路,并在這個過程中體會到幸福和溫暖。正是因?yàn)樗麄儫o私的關(guān)愛和支持,使我能夠順利的完成學(xué)業(yè),讓我在勤奮學(xué)習(xí)的路途中不知疲倦。父母親的養(yǎng)育和教導(dǎo)之恩重于泰山,我唯有將感謝和感恩之情化作學(xué)習(xí)和工作的動力,繼續(xù)孜孜不倦地學(xué)習(xí)和探索,以期能回報我的父母、親人和社會。年輕總是美好的,呼嘯而過的都是時間。
    我的學(xué)生時代終于要劃上明媚的句號,回望那尚不遙遠(yuǎn)的兩年半研究生求學(xué)之路,于我而言它將定格為我心中最寶貴的回憶。
    論文致謝四:
    三年前,當(dāng)我還沒我寄出保研材料給北京理工大學(xué)法學(xué)院的時候,舍友告訴我她收到了面試通知,問我是否同去,就這樣,我在沒有收到面試通知的時候抱著材料來到了北京理工大學(xué)法學(xué)院。那是來自大草原的我第一次來到首都北京,而很榮幸地被民商法學(xué)專業(yè)錄取開始我的研究生生活。對于北京,對于我的研究生生活并不期待,開始新的學(xué)習(xí)生活之前一直帶著一種不安,因此在此要首先感謝我的舍友,是他們用自己的熱情、開朗為我消除了陌生感,讓我慢慢在這里找到歸屬感。而在北理法學(xué)院的近三年的時間里,我感受到了各位老師深厚的學(xué)術(shù)功底以及人格魅力,在北京各個高校蹭課的過程中也了解到了一定的法學(xué)前沿問題,而這些在我就業(yè)的過程中給予了我很大的幫助。
    在研究生生活中最榮幸的事情莫過于師從侯仰坤老師,侯老師不僅在學(xué)術(shù)上給予了很大的幫助,尤其是對于我的論文,哪怕是課程的小論文都會進(jìn)行逐字逐句的修改,與我進(jìn)行深刻的探討,尊重我的觀點(diǎn)和想法。在撰寫碩士畢業(yè)論文的時候,侯老師遠(yuǎn)在國外,仍不忘指導(dǎo)和修改我的論文。在我的論文遇到瓶頸時,侯老師更是給予我充分的鼓勵和支持,關(guān)于我的論文通過短信、微信充分的溝通,在了解我的觀點(diǎn)和想法的基礎(chǔ)上提出修改意見。即使是有時差的情況下,侯老師仍然堅持第一時間修改我的論文并反饋給我。我想侯老師在國外的工作也并不輕松,然而在我的論文的修改和指導(dǎo)上卻仍堅持第一時間反饋給我。除此之外,侯老師也經(jīng)常教誨我們深刻的人生道理,他曾經(jīng)說對于研究生階段的我們來說,更應(yīng)該珍惜可謂是最后一段的學(xué)生生活,實(shí)習(xí)賺錢固然重要,但是我們將來會有很大一部分時間去工作和賺錢,而學(xué)習(xí)生活一去不復(fù)返。這段話幾乎影響了我整個研究生生活,扎實(shí)的專業(yè)知識使得我在找工作面臨專業(yè)筆試的時候能夠得到足夠的優(yōu)勢。師者,教書育人,傳道解惑也。我想我的導(dǎo)師侯仰坤老師,他做到了,作為他的門下弟子感到驕傲。也對侯老師表示深深的感謝。
    在研究生期間有幸和劉毅老師一同前往臺灣政治大學(xué)訪學(xué)交流,讓臺灣之行變得更加有意義。在訪學(xué)期間,讓我更多的學(xué)到了臺灣的人文知識,明顯區(qū)別于旅行。雖然劉毅老師一直不待見80后視為偶像的韓寒,但我認(rèn)為劉老師可以試圖讀一下他的雜文,當(dāng)然這并不影響我贊同王小波先生的書值得一讀。我很幸運(yùn)的在研究生階段上了劉老師的課,由此養(yǎng)成了很好的閱讀習(xí)慣,這種廣而泛的閱讀習(xí)慣以及訪學(xué)期間的學(xué)術(shù)交流及知識積累也將是我這一輩子的財富。
    時光如梭,我的研究生生活,我的學(xué)生時代已經(jīng)進(jìn)入倒計時,無論我如何不舍我也要離開校園步入社會。而我想社會這所大學(xué)還有很多東西等待我去學(xué)習(xí)。最后,要感謝我的父親和母親,感謝他們無論是精神上還是財政上對我的支持,最重要的是給予我最充分的信任。