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經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇一
從教學內容上來說,適應廣泛的教學需求,面向學生進行教學活動的開展,不局限在現(xiàn)有的教學內容中,實現(xiàn)有效的教學活動拓展,提升學生的思維能力,拓展學生的學習能力。英語教學活動在學生的聽說讀寫能力方面都有重要的教學作用,學生通過課堂教學活動的參與,掌握基本的教學內容,通過教學實踐的參與鍛煉英語學習的能力,在高中階段更注重對能力的培養(yǎng)和對于基礎知識的鞏固和提升。教師應該善于把握教材的基本知識點,充分的做好教學準備,廣泛的收集教學資源豐富教學內容,突破教材的局限性,注重對課堂教學內容實用性的提升。
二、注重教學方法的創(chuàng)新,重視教學效率。
在教學手段上,掌握農(nóng)村教學環(huán)境,對教學資源進行有效的利用,盡管教學資源和教學環(huán)境有限,但是教師仍舊需要不斷的進行教學探索創(chuàng)新,提升教學能力。在教學方法上善于活躍課堂教學氣氛,將學生的參與性調動起來,通過分組學習,在課堂教學中形成學習小組,通過學生的主動參與培養(yǎng)學生的綜合性能力。鼓勵學生大膽的提出問題,拓展學生的思維,將農(nóng)村教學的英語學習中表達能力和應用能力放在更加重要的位置上。
三、注重教學反饋的實現(xiàn),深化教學效果。
善于做好教學總結和教學反饋,注重教學效果的鞏固和吸收,提升教學實踐水平,促進教學活動的深入有效的開展。通過對學生學習情況的把握,通過課后復習任務的布置幫助學生更好的鞏固課堂內容的學習效果,在考核的方式上體現(xiàn)靈活性的特點,注重在各個方面上對學生的引導,了解學生的學習情況,有側重點的進行教學設計,實現(xiàn)對教學成果的長效性的保持。教學總結和教學反饋是教師進行教學活動調整的重要依據(jù),通過對學生學習情況的充分了解,進行教學方法的調整,對課程設計進行豐富,具有針對性計劃性的推動英語教學活動的有效開展,保障教學效果的深化推進。
四、結論。
農(nóng)村教學英語教學體現(xiàn)的整體性和規(guī)劃性的特點,在課程內容上面向現(xiàn)代教學發(fā)展需求,在教學方法和教學手段進行積極的創(chuàng)新,實現(xiàn)對教學成果的鞏固,在課堂教學過程中把握教學節(jié)奏,實現(xiàn)對教學活動的有效引導,實現(xiàn)良好的教學銜接。在教學銜接中實現(xiàn)對學生能力的全面培養(yǎng),注重對思維方式和學習習慣的培養(yǎng),提升學生自主學習的能力,實現(xiàn)英語教學銜接工作的日漸完善,促進英語教學的不斷深入和發(fā)展,提升學生的英語素質和綜合能力。
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經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇二
多媒體技術在小學語文作文教學活動中的運用可以是多方面的,也可以是多角度的,為了更好地在小學語文作文教學活動中應用多媒體技術,就需要教師在實踐的過程中不斷應用和思考,在更多的教學內容中引入多媒體技術的影子。教學設計是教師進行小學語文作文教學活動的前提和基礎,教師通過自己的教學設計,可以很清楚地了解自己的教學計劃,可以讓自己的教學計劃有序、高效地進行,讓教師清楚地知道自己這節(jié)課要講什么、下節(jié)課該做什么。但就目前小學作文教學計劃的設計狀況來看,教師在設計教學計劃的時候更多的是低效的,這也會對高效開展小學語文作文教學活動帶來一定的阻礙。教師在設計教學計劃的時候可以引入多媒體技術,這樣不僅可以節(jié)省大量的教學時間,還可以讓自己的教學計劃更加清晰自然,讓教師和學生都可以一目了然。比如教師可以利用多媒體技術將自己的教學計劃制作成一個教學課件,在這個教學課件當中主要描述一下自己的教學計劃,如教師要怎樣開展這個作文教學活動,每一次作文課不是說非要讓學生寫一篇完整的作文,可以把作文的每一部分分解開來。比如第一節(jié)課的時候講述一下開頭的寫法,讓學生在課堂當中練習一下開頭應該怎么寫,此外還有中間部分和結尾,教師都要在教學計劃當中有所描述。然后教師可以在每堂課開始之前,利用多媒體技術給學生展示自己的教學計劃,讓學生自己也明白每堂課都會講到什么,讓學生清楚每節(jié)課的重點內容。通過這種方法可以幫助教師更好地制定自己的教學計劃,可以節(jié)省大量的課堂時間,對提升小學語文作文教學效率有很大的幫助。
二、注重作文寫作技巧講述,做到授人以漁。
學生在寫作過程中往往會出現(xiàn)一些問題,這些問題的出現(xiàn)正反映了學生自身寫作能力的不足。小學生由于剛剛接觸寫作這個語文教學部分,對這個陌生的語文教學部分學習起來有些吃力也是正常的。教師一定不能盲目求快,一味地追求教學效率是不可取的。教師一定要讓學生自己去掌握一些寫作技巧,做到授人以漁。寫作過程也是循序漸進的,只有學生掌握了一定的寫作技巧,才能更好地在平時進行發(fā)揮。語文寫作技巧的講述成為小學語文作文教學活動中的主體部分,教師可以將多媒體技術和語文寫作技巧講述結合起來,通過多媒體技術可以更好地進行寫作技巧的講授,有助于提升教學效率。比如教師可以利用多媒體技術在課堂中給學生陳列一些教學范文,教師在找范文的時候,一定要以學生的視野進行尋找,不能脫離學生這個主體。然后針對這個范文進行作文講述,如范文當中有一些擬人句和比喻句,這些修辭手法的使用都會使文章錦上添花。范文當中還會有一些寫作方法,如一些描寫景物的方法,還有一些寫人的方法,教師都可以利用多媒體技術給學生仔細講述每一種方法的使用方法。通過這種方法將多媒體技術應用到小學寫作技巧講授課堂當中,學生對這種教學模式也更感興趣,在課堂中也更為投入,對提升課堂教學效率有很大的幫助。
三、構建輕松融洽的教學氛圍,激發(fā)學生的學習興趣。
在進行小學語文作文教學活動時,給學生構建一個輕松融洽的學習氛圍是非常重要的,一個輕松融洽的教學氛圍可以讓學生在學習過程中更為投入,可以幫助學生更好地學習小學語文寫作知識,對提升學生自身的寫作能力有很大的幫助。多媒體技術在小學語文作文教學中的應用,可以幫助教師更好地營造輕松融洽的氛圍。學習興趣的培養(yǎng)一直以來都是小學語文作文教學活動中的主體,教師可以在課堂中利用多媒體技術激發(fā)學生的學習興趣。比如教師可以在課堂開始之前利用多媒體技術給學生播放一些有意思的視頻,如可以給學生播放一些搞笑的視頻,相信大部分學生都會被這種教學視頻所吸引,調動起學生的學習興趣。另外,教師還可以利用多媒體技術給學生展示一些動態(tài)圖片,讓學生依據(jù)這些動態(tài)圖片寫一段話或者是一個句子,學生對這種教學模式更感興趣,學習起來也就更為主動。通過這種方法,可以很好地調動起學生的學習積極性,對提升課堂教學質量有很大的幫助。
總而言之,多媒體技術作為一種現(xiàn)代化教學手段,擁有著很大的教學優(yōu)勢,可以讓小學作文教學活動更加多樣化。為了讓多媒體技術更好地在小學作文教學當中應用,教師要逐漸增強自己的專業(yè)能力,針對多媒體技術深入研究,從而不斷提升小學作文課堂教學質量。
【參考文獻】。
[1]李嵐軍.淺析多媒體技術在小學語文閱讀教學中的意義與作用[j].學周刊,20xx(23).
[2]馬立海.淺析多媒體技術在小學語文教學中的作用[j].學苑教育,20xx(02).
作者:孫浩單位:江蘇省泰興市姚王小學。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇三
本文是一篇專業(yè)的教育論文,主要是關于二本院校市場營銷專業(yè)實踐教學研究,詳情請看下面的介紹。
一、二本院校市場營銷專業(yè)實踐教學方面問題。
高校市場營銷專業(yè)教師在課堂上講的多,學生認真聽課的少,思考的少。很多學生認為營銷員的素質、技能需要在工作中磨煉,不相信課堂理論學習。不管學生的觀點是否正確,卻反映了實踐教學在營銷人才的培養(yǎng)中作用很大。然而,在調查了一些高年級營銷專業(yè)的在校學生和已經(jīng)畢業(yè)工作的營銷專業(yè)的學生后,發(fā)現(xiàn)當前地方二本院校市場營銷專業(yè)實踐教學明顯存在以下三個問題。
(一)實踐性教學時間安排偏少,效果不佳市場營銷專業(yè)(本科)各主干專業(yè)課程都應該有相應的實踐教學,以促進學生專業(yè)能力的培養(yǎng)。然而,從實踐教學的安排時間看,占有25%的被調查學生反映只有少數(shù)課程做到了理論與實踐相結合;余下75%的學生則認為都是教師課堂理論教學。從實踐教學的效果看,學生對各類實踐性教學的平均評分都很低,均不超過30分(百分制),見表1。另外,從課程角度看,市場營銷專業(yè)20門主干專業(yè)課程,調查顯示每個班級平均僅有4至5門課程的實踐教學被學生認可,其他課程實踐性教學的效果被認為較差。上述情況表明了地方二本院校營銷專業(yè)實踐性教學時間安排明顯偏少和效果不佳的事實。實踐教學部分偏少直接導致了學生不清楚企業(yè)實際營銷工作的要求,對營銷工作環(huán)境缺乏了解,對自身素質信心不足等問題。例如,在被調查的學生中,56%的人對企業(yè)營銷人員應具備的能力素質認識較模糊。在關于營銷員最重要的能力調查中,已工作的畢業(yè)生與在校學生存在多項認識不一致的情況。此外,大約有2/3的受訪學生對自身的專業(yè)素質缺乏足夠的信心等。
(二)教學方式單一,案例教學質量無法保證實踐教學方式多種多樣。市場營銷專業(yè)教師采用最多的教學方式是課堂案例教學,假如不考慮職業(yè)資格培訓和畢業(yè)設計,超過50%的學生認同的實踐教學方式有調查、策劃等實踐項目,上機演練,情景模擬(如禮儀實訓)等,達不到各類教學方式總數(shù)的1/4,實踐教學方式單一。在案例教學中,沒有啟發(fā)學生獨立、開放性的思維,學生之間交流討論少,老師也有事先準備不充分等情況,結果多數(shù)課程達不到培養(yǎng)和提高學生分析和解決問題的能力。這說明濫用案例教學方式,質量無法保證。例如,課堂案例教學中,學生經(jīng)常倉促地閱讀案例材料,并從原文中找出有限的字句去回答老師的提問,很難給出完整的、令人信服的答案。營銷課程中的案例是講述企業(yè)及當事人實際遇到的事件,解決案例中問題需要縱觀整個事件,還可能涉及其他章節(jié)、課程、學科的知識,以及個人切身的社會經(jīng)驗。因此,案例教學需要學生之間相互交流討論,以達到知識共享的效果。
(三)實踐教學重點不突出,培養(yǎng)目標不明確首先,表現(xiàn)在每門專業(yè)課程內部缺乏實踐教學的重點,培養(yǎng)目標不明確。市場營銷專業(yè)20門主干專業(yè)課程,每門課程都應該有核心能力培養(yǎng)目標,以及相應的重點實踐教學活動。例如,《營銷策劃》課程至少要讓每位學生經(jīng)歷企業(yè)具體產(chǎn)品的4p設計,條件允許還可以讓學生操作某項產(chǎn)品的實際營銷活動。調查發(fā)現(xiàn)市場營銷專業(yè)3/4的主干專業(yè)課程,沒有針對課程的核心能力目標去開展一些重要的實踐教學。其次,表現(xiàn)在沒有突出重點課程的實踐教學,一些重要的實踐教學方式得不到實施等。調查發(fā)現(xiàn)在校學生得到最多的課程專題實踐項目是:職業(yè)考證、畢業(yè)設計、市場調查分析、營銷策劃、禮儀實訓等。然而,已畢業(yè)的學生則認為學校最有價值的實踐教學方式是校外頂崗實習,最有價值的課程專題實踐教學項目是市場調查分析、溝通談判訓練、客戶關系管理、營銷認知實訓等。可見,存在一些重要的實踐教學方式和課程專題實踐活動沒有被地方二本院校所重視。最后,一些已經(jīng)開展的實踐活動又無法保證質量。例如,在畢業(yè)論文設計中,學生抄襲網(wǎng)絡論文的現(xiàn)象較普遍,老師管控不嚴格。
二、二本院校市場營銷專業(yè)實踐教學問題的原因。
(一)主觀上實踐性教學沒有被教師重視最近幾年,高校逐漸意識到實踐教學的重要性,并提出實踐教學的要求。任課教師開始制定課程的實踐教學大綱,增加實踐教學部分。然而實踐教學并沒有扎實開展,教學效果不好。主要原因在于任課教師主觀上還不夠重視實踐教學,沒有深入研究各種實踐教學方式,對于各門專業(yè)課程可以開設哪些實踐教學,以及在有限的課時內如何安排課堂理論教學和實踐教學的時間,任課教師認識有限。其結果是很多課程的實踐教學部分采取了案例教學和學生自己組織的形式,老師參與少,指導不力。由本次調查可知,市場營銷專業(yè)20門主干課程,僅有少數(shù)課程的實踐教學被認為是有效的;當問及各門專業(yè)課為何不能“一邊理論,一邊實踐”式教學,51%的學生認為教師對實踐教學研究不夠,不能開展行之有效的實踐教學。任課教師是實踐教學的策劃者和執(zhí)行者,實踐教學的效果如何,任課教師始終是問題的核心,教師事先一定要重視實踐教學,花時間和精力去琢磨它。
(二)客觀上實踐性教學存在教師執(zhí)行困難任課教師執(zhí)行實踐教學的困難表現(xiàn)在:(1)實踐教學時間跨度長,計劃準備工作多。例如,進行一次市場調查,就涉及從確定調查對象、制定調查問卷、組織調查活動、到最后得出調查結論,整個過程要用很長時間,中間還可能涉及調課,占用學生的課余休息時間,實施起來較麻煩,并且可能得不到學生的支持。還有一些專題實踐教學活動甚至要用一個學期才能完成,成效更難控制。
(2)一些實踐性教學的空間活動范圍大。如參觀企業(yè)與頂崗實習,都是在企業(yè)單位進行的,空間跨度較大,而且會發(fā)生一些費用。通常,學校對任課教師組織的實踐教學活動沒有經(jīng)費支持,學生集體外出十分困難。(3)地方院校專業(yè)課教師工作量大,課時有限。通常每門專業(yè)課有十多章內容,而每學期只有40至50多個課時,扣除節(jié)假日后甚至更少。任課教師要在規(guī)定的時間內將課程講完,課時已經(jīng)很緊,沒有多余時間安排實踐教學和演練。(4)普通教師能夠聯(lián)絡的企事業(yè)單位少。
普通教師人際交往范圍有限,在沒有校方幫助的條件下,他們通常沒有能力將學生送到校外企事業(yè)單位去實訓。
(三)實踐教學缺少學校制度、設施與企業(yè)支持學校需要為實踐教學制定相關制度,并提供設施和財力,最后還要對實踐教學成果進行考核。但一些地方二本院校在實踐教學上缺乏制度保障:(1)校內實踐教學設施的投資普遍不足。一些學校的多媒體教室和機房數(shù)量不能滿足實際需要,專業(yè)課程沒有配置模擬實訓軟件等,使課程無法精講演示和學生上機演練。(2)校方?jīng)]有積極地建立穩(wěn)定的校企實習基地。為市場營銷專業(yè)的學生尋找實訓企業(yè)和合作單位是學校提高學生專業(yè)技能和幫助學生就業(yè)的重要途徑。(3)學校沒有實踐教學的檢查和約束制度。學校要求教師編制實踐教學大綱,但教師是否按照大綱安排實踐教學活動,學校沒有檢查和約束機制,這樣使課程實踐教學部分無法保證執(zhí)行。目前,就市場營銷專業(yè)來說,由于銷售崗位的離職率較高,人員不穩(wěn)定,愿意與學校長期合作實訓的企業(yè)較少,這需要企業(yè)和學校積極尋找互利共贏的合作方式。此外,學校沒有為方便實踐教學而提供靈活的調課制度,且缺少實踐教學的經(jīng)費支持。
總之,學校在實踐教學領域,主要問題是投資不足,主動性不夠,導致無法實施一些實踐教學,最終又不能對任課教師提出相應的要求。例如,在本次調查中,61.2%的學生認為學校的主動性不足,沒有重視實踐教學;63.2%的學生感嘆學校沒有提供必要的財力支持實踐教學。
(四)學生管理工作寬松高校實踐性教學成果的好壞不僅與學校、教師有關,還與學生有關。通常,任課教師安排的實踐、實訓的任務,學生總是很難按時保質保量地完成,學習風氣不端正的原因是多方面的:社會就業(yè)壓力較大,一些學生缺乏自信和認識上的偏差,認為成績好不一定就業(yè)順利,于是在學習上也顯得有些浮躁和不安,一點一滴的知識積累和能力鍛煉缺乏耐心;因個人興趣的差異,一些營銷專業(yè)的學生認為自己不適合做銷售,打算未來從事其他工作,在專業(yè)課學習及實訓中降低了對自己的要求,這種情況女生較多;高校普遍采取的學生對老師考評制度,老師的教學質量主要由學生的評分決定,少數(shù)學生對老師不滿會降低教師的在該學期的教學評分。老師擔心被學生評“低分”,這樣使老師在嚴格要求時有所顧忌。學生除了觸犯法律和離校不歸等嚴重原因之外,曠課、掛科、態(tài)度散漫等違紀行為通常不足以影響學生畢業(yè)。而教師若批評、懲罰學習態(tài)度不端正的學生,結果對自己不利。所以,當前教師對于維護校紀問題顯得較為謹慎,學生自由散漫的態(tài)度難以扭轉。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇四
法定代表人:劉××,董事長。
答辯人因陸××所訴關于商品房預售合同糾紛一案,現(xiàn)依法答辯如下:
一、原告示依約購買所定商品房已構成違約,無權要求返還定金。
xxx2年2月22日,原告與答辯人簽訂了一份《××花園××閣商品房認購書,》約定:乙方(原告)自愿認購××花園××閣18層1807號房,建筑面積約為139.98平方米(實際建筑面積以房產(chǎn)局的測量結果為準);房屋單價為每平方米4331.60元,總價為606337元;付款方式為簽訂認購書時交付定金xxx00元,在簽訂認購書后15日內支付房款400337元,其余房款206000元申請銀行按揭付清;乙方須于xxx3年3月9日前持有效身份證明及本認購書原件到甲方(答辯人)售樓部換簽《商品房買賣合同》;乙方交付購房定金后,如甲方將乙方認購的房屋另售他人,則雙倍返還給乙方定金;如乙方不按時交納房款及換簽《商品房買賣合同》,則甲方有權終止本認購書,不再退還乙方所交定金,并將上述乙方訂購的商品房另行出售。
合同簽訂后,原告于第二天向答辯人交來定金xxx00元,答辯人則將原告所定購的房屋預留給原告。但是,原告既未按約定期限前來支付房款,也未按規(guī)定前來換簽《商品房買賣合同》。原告的行為顯然已構成違約,其無權要求返還定金。
二、原告的訴訟請求沒有法律依據(jù),應予駁回。
《合同法》第115條規(guī)定:“當事人可以依照《中華人民共和國擔保法》約定一方向對方給付定金作為債務的擔保。債務人履行債務后,定金應當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金?!?BR> 《商品房銷售管理辦法》第22條第2款規(guī)定:“符合商品房銷售條件的,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在訂立商品房買賣合同之前向買受人收取預訂款性質的費用的,訂立商品房買賣合同時,所收費應當?shù)肿鞣績r款;當事人未能訂立商品房買賣合同的,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當向買受人返還所收費用;當事人之間另有約定的,從其約定?!?BR> 原告既然與答辯人簽訂了《商品房訂購書》,對標的物、價款、付款方式、違約責任等都進行了明確約定。合同簽訂后,原告按約定交付了定金,答辯人亦依約將所定商品房留給了原告。但是,原告后來自己違約,不按約定履行應盡的義務,根據(jù)法律和雙方約定其都無權要求返還定金?!渡唐贩空J購書》是一個完整的合同,是原告為購買答辯人的商品房而預先簽訂的合同,該合同對商品房買賣的最主要是精華條款進行了約定,不僅對原告有約束力,對答辯人亦有約束力。換簽《商品房買賣合同》是雙方約定的簽約步驟,《商品房買賣合同》是建設部和國家工商局共同制定發(fā)布的示范文本,合同條款多為商品房買賣的規(guī)范條款,更何況該示范文本內容還是可以修改、增補或刪減的。實際上,合同最主要條款已在《認購書》中進行了約定,其余條款只要作適當協(xié)商即可簽訂。原告說答辯人“不愿作出讓步”沒有任何依據(jù),實際是想為了不履行《認購書》約定的義務尋找借口,不應得到法律的支持,原告的訴訟請示實在是毫無法律依據(jù)。
綜上,答辯人認為,原告不按雙方約定履行義務已構成違約,其無權要求返還定金;其訴訟請求毫無法律依據(jù),請求人民法院依法駁回!
此致
××市××區(qū)人民法院。
××年××月××日。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇五
加強對經(jīng)濟法可訴性實現(xiàn)模式的研究有助于我國經(jīng)濟法的發(fā)展,從更新經(jīng)濟法訴訟理念的高度對其加以綜合并創(chuàng)新,以利用現(xiàn)有訴訟機制和創(chuàng)設經(jīng)濟法特別訴訟機制相結合的模式來加強經(jīng)濟法的可訴性。
對經(jīng)濟法可訴性的理解應當建立在對法的可訴性理解的基礎上。法的可訴性是指法律規(guī)范所具有的、可由一定主體請求法律公設的機構來判斷糾紛的屬性。與此相對應的經(jīng)濟法的可訴性是指為了解決經(jīng)濟法糾紛權利主體可訴求于法律公設機構的屬性。換言之,在國家調節(jié)經(jīng)濟領域發(fā)生的法律糾紛,其主體應當有權將之訴求于司法途徑解決。
第一,有實體權利義務,而無訴權的救濟;或規(guī)定有法律責任,而無規(guī)定責任的適用。如我國《公司法》規(guī)定:“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應當承擔賠償責任。”然而,由于我國沒有股東派生訴訟制度,對由誰追究、如何追究董事、監(jiān)事、經(jīng)理的責任無明文規(guī)定,該條規(guī)定的法律責任也難以落實。
第二,有實體權利義務,也有訴權的規(guī)定,但訴權規(guī)定很不周全。如《公司法》第111條規(guī)定:“股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權益的,股東有權向人民法院提起要求停止違法行為和侵害行為的訴訟?!睆姆l上看,該條似乎賦予了股東直接訴訟權。然而僅就這一條,亦存在如下問題:一是僅規(guī)定股東大會、董事會決議違反法律、行政法規(guī)的情形,而未包括違反公司章程的情形;二是未規(guī)定該行為對公司或股東造成損害時的賠償責任;三是根據(jù)該條,股東起訴僅限于股東大會、董事會決議違法的情形,并且以“決議”侵犯股東合法權益為前提,這就把股東為公司利益而對董事等人的不法行為起訴的股東派生訴訟排除在外。
第三,在有限的經(jīng)濟訴訟中,沒有公益訴訟、派生訴訟的規(guī)定。經(jīng)濟法律法規(guī)即使規(guī)定了司法救濟,亦只限于當事人(直接利害關系人)有提起經(jīng)濟訴訟的權利。而就公共性不正當行為來看,由于其損害的利益沒有直接落實到具體的社會個體上,不存在民訴法上的直接利害關系人,因而在訴權的行使上存在梗阻。基于現(xiàn)有規(guī)定,沒有適合的主體可以對此類不法行為提起經(jīng)濟訴訟,除非行政機關有效執(zhí)法,否則此類行為仍將逍遙法外。
1.創(chuàng)設經(jīng)濟公益訴訟制度。所謂經(jīng)濟公益訴訟,是指針對侵害國家經(jīng)濟利益、公共利益、擾亂社會經(jīng)濟秩序的經(jīng)濟違法行為,允許與案件無直接利害關系的任何組織和個人代表國家起訴經(jīng)濟違法行為人的訴訟制度。在經(jīng)濟公益訴訟中,原告可以是無直接利害關系的社會公眾,也可以是負有相關職責的行政機關。社會公眾和行政機關都能夠成為控制經(jīng)濟違法的主體。
2.建立行政程序前置的經(jīng)濟法訴訟規(guī)則。起訴一般應以行政先行處理為前置程序。為了充分發(fā)揮行政執(zhí)法機關權能,避免濫用訴權,社會公眾對經(jīng)濟違法行為應先向行政機關舉報,只有行政執(zhí)法機關不予受理或在法定期限內沒有處理,才可提起經(jīng)濟訴訟。這樣做有利于充分發(fā)揮行政執(zhí)法主動性和快捷性的優(yōu)勢,及時制止和處罰經(jīng)濟違法行為,把對國家和社會造成的損失減少到最低限度。雖然經(jīng)濟訴訟與行政訴訟都可能適用行政前置程序,但二者是有本質區(qū)別的,行政訴訟確立的是“民告官”的訴訟機制,其原被告的身份具有恒定性,法院審查的是行政機關所作行政行為的合法性;而經(jīng)濟訴訟對原告及被告的。主體資格并沒有限制,任何有直接利益關系或無直接利益關系的主體都可以提起經(jīng)濟訴訟。法院的審查的范圍也十分寬廣,不僅局限于行政機關的行政行為,也包括涉及社會公共利益的所有主體的行為。
3.關于原被告的規(guī)則設計。首先,擴大原告的范圍。不僅受害人有權起訴,而且其他一切無直接利害關系的組織和個人也享有起訴權。經(jīng)濟訴訟在理論或制度設計上,可能是個人、特定的群體或特定的國家機關,都可以享有起訴權,但起訴的名義可以有特別的規(guī)定。其次,擴大被告的范圍。包括一切對社會經(jīng)濟整體、全面、長遠利益構成威脅或造成損害的組織和個人,不同于行政訴訟將被告嚴格限定在做出具體行政行為的行政機關。
4.適用舉證責任倒置原則。由于被告大多在信息、經(jīng)濟實力等方面處于優(yōu)勢地位,而提起訴訟的原告則一般處于弱勢,若要求其承擔舉證責任,顯然難度比較大。因此,有必要在舉證責任上做出有利于原告的設計,以防止當事人提出的許多經(jīng)濟訴訟案件因證據(jù)不足而敗訴,社會的公共利益也因此不能獲得救濟的后果。可見,在經(jīng)濟訴訟中,舉證責任應當由被告承擔,并采用過錯推定責任原則,即被告必須舉出反證,證明自己無過錯,不存在違法行為,否則就應承擔相應的法律責任。而原告只需列舉發(fā)生經(jīng)濟沖突或經(jīng)濟違法的現(xiàn)象即可。
綜上所述,經(jīng)濟法的可訴性是一種應然屬性,建立完善經(jīng)濟法的訴訟制度將為我國適應司法救濟憲法化、國際化、社會化的趨勢,探尋經(jīng)濟法上權利的司法救濟提供有力保障。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇六
20xx年5月18日上午,一則消息稱因懷疑有“內鬼”,故宮建福宮下屬的北京故宮宮廷文化發(fā)展有限公司已開除大部分員工。宮廷文化發(fā)展公司解雇員工的理由是:一是被解雇員工本來就未與公司建立勞動關系,只有當建福宮有重大活動時才來臨時幫忙;二是公司是以公司“項目停止運營”為由解除勞動關系。一名剛剛被辭退的員工透露,公司的一部分員工包括他在內確實已被辭退,但辭退原因是“公司發(fā)生重大變化”。他還向記者透露,建福宮的“私人會員”制度實際上還僅是一個嘗試,到他離職為止,還沒有人真正辦理過入會手續(xù)。關于故宮豪華會所的傳說,集中在網(wǎng)友爆料的開幕典禮富豪名單、高達百萬元的會員費設置以及“500席位全球發(fā)售”。特別是一張包括電影、時尚、傳媒、投資界等諸多知名企業(yè)家在內的名單一出,引來網(wǎng)絡瘋狂轉載,更有網(wǎng)友認為,這個名單或許就是建福宮這個豪華會所的會員名單。國家文物禁地,變身富豪餐廳,故宮“有關部門”渾身是嘴也很難撇干凈。在輿論的群轟下,故宮顏面丟盡,為懲罰爆料者,不惜“寧可錯殺一千,不可放過一人”。
1、公司是否可以有“內鬼”就可解雇員工?
2、公司所稱“臨時幫忙”是否形成勞動關系?
3、公司是否可以“項目停止運營”可以解雇員工嗎?
1、公司是否可以以有“內鬼”解雇員工取決于員工是否嚴重違反用人單位的規(guī)章制度。我國《勞動合同法》第39條規(guī)定,勞動者“嚴重違反用人單位規(guī)章制度的”,用人單位可以解除勞動合同。不過,法律對何謂“嚴重”未作明確規(guī)定,一般來說,用人單位以嚴重違紀解除勞動合同,必須符合三個條件:其一,勞動者的“泄密”行為違反了用人單位的規(guī)章制度;所謂商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性以及經(jīng)權利人采取了保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。其二,勞動者的“泄密”行為在勞動合同或規(guī)章制度中被列為應當解除勞動合同的行為;其三,有關規(guī)章制度合法有效并告知勞動者。
的,用人單位應當繼續(xù)履行;勞動者不要求繼續(xù)履行勞動合同或者勞動合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的,用人單位應當按照經(jīng)濟補償金標準的兩倍向勞動者支付賠償金,賠償金的計算年限自用工之日起計算。
所以,故宮宮廷文化發(fā)展有限公司以有“內鬼”開除大部分員工必須符合上述條件。
2、至于宮廷文化發(fā)展公司的“臨時幫工”是否可以隨時終止勞動關系,要看其屬于“全日制用工”還是“非全日制用工”?!秳趧雍贤ā穼Ψ侨罩朴霉び刑厥庖?guī)定:“非全日制用工雙方當事人任何一方都可以隨時通知對方終止用工。終止用工,用人單位不向勞動者支付經(jīng)濟補償。至于“非全日制用工”的含義,《勞動合同法》明確規(guī)定:“非全日制用工,是指以小時計酬為主,勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過四小時,每周工作時間累計不超過二十四小時的用工形式?!薄胺侨罩朴霉趧訄蟪杲Y算支付周期最長不得超過十五日。對于“全日制用工”,就不能像對“非全日制用工”那樣“召之即來,揮之即去”,不僅解除勞動關系需有法定理由,用人單位還有依法書面簽訂勞動合同的義務和責任。《勞動合同法》規(guī)定:建立勞動關系,應當訂立書面勞動合同。已建立勞動關系,未同時訂立書面勞動合同的,應當自用工之日起一個月內訂立書面勞動合同。
所以,如果公司能夠證明被解雇勞動者在該公司每日工作時間不超過四個小時,每周工作時間累積不超過二十四小時,則所述理由成立,解雇員工的行為合法。
3、公司以“項目停止運營”解雇員工是否合法取決于勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況是否發(fā)生重大變化,致使勞動合同無法履行,經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商一致終止勞動合同。如果確因建福宮“項目停止運營”,致使勞動合同無法履行,宮廷文化發(fā)展公司首先應與職工就變更勞動合同進行協(xié)商,如果職工不同意變更勞動合同,原勞動合同所確立的勞動關系已沒有存續(xù)的必要,公司可與職工解除勞動合同?!秳趧雍贤ā返谒氖畻l第三項規(guī)定,勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使勞動合同無法履行,經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商,未能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的,用人單位提前三十日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資后,可以解除勞動合同。
其實對企業(yè)而言,客觀情況變化解除一般只能適用于個別解除勞動合同,如一次性解除人數(shù)超過20人或者雖不足20人但超過勞動者總數(shù)的10%的,均應當按照《勞動合同法》第四十一條規(guī)定的經(jīng)濟性裁員程序執(zhí)行,而不能使用客觀情況變化解除。宮廷文化發(fā)展公司清退了三分之二員工,自然應走經(jīng)濟性裁員這條路。根據(jù)《勞動合同法》第四十一條第一款第三項規(guī)定,企業(yè)轉產(chǎn)、重大技術革新或者經(jīng)營方式調整,經(jīng)變更勞動合同后,仍需裁減人員的,應當提前30天向工會或者全體職工說明情況,聽取工會或者職工的意見后,裁減人員方案經(jīng)向勞動行政部門報告,可以裁減人員。對于宮廷文化發(fā)展公司來說,建福宮“項目停止運營”,也許可視為“經(jīng)營方式調整”,但也只有在變更勞動合同后,仍需要裁減人員,才可進行裁員。
需注意裁減人員時,應當優(yōu)先留用下列人員:
(一)與本單位訂立較長期限的固定期限勞動合同的;
(二)與本單位訂立無固定期限勞動合同的;
(三)家庭無其他就業(yè)人員,有需要扶養(yǎng)的老人或者未成年人的。在六個月內重新招用人員的,應當通知被裁減的人員,并在同等條件下優(yōu)先招用被裁減的人員。還需注意以下幾類人員不能適用《勞動合同法》第四十條、第四十一條解除勞動合同:
(2)在本單位患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;
(3)患病或者非因工負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內的;
(4)女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的;
(5)在本單位連續(xù)工作滿15年,且距法定退休年齡不足5年的。
盡管用人單位裁員只要按照相應的程序上報,而無需獲得勞動行政部門的批準,但為了有效防范企業(yè)裁員出現(xiàn)違法及損害職工利益的情況,對于用人單位未經(jīng)法定程序即實行經(jīng)濟性裁員,有關部門應當從嚴掌握執(zhí)行口徑。人力資源和社會保障部門規(guī)定,“發(fā)現(xiàn)裁員方案與法律法規(guī)抵觸的,應當告知用人單位予以糾正?!睂τ跊]有經(jīng)過集體協(xié)商,沒有聽取職工意見或聽取職工意見距離報告送達勞動行政部門少于三十日的等不符合程序的裁員,有關部門可以予以退回,要求企業(yè)履行相應程序后再次遞交。而宮廷文化發(fā)展公司顯然沒有履行規(guī)定的裁員程序。
首先,用人單位應當建立健全符合法律法規(guī)的規(guī)章制度,并將規(guī)章制度內容告知單位員工或者組織員工學習。用人單位規(guī)章制度的內容不得違反我國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定,更應避免用人單位假借遵守保密制度之名限制勞動者的自由表達,妨害公眾知情權、監(jiān)督權的實現(xiàn)。特別是涉及維護國家、集體及公共利益的信息,勞動者有權向第三方透露,用人單位不應因此以嚴重違紀解除勞動合同。對于違法解除勞動合同,《勞動合同法》規(guī)定:勞動者要求繼續(xù)履行勞動合同的,用人單位應當繼續(xù)履行;勞動者不要求繼續(xù)履行勞動合同或者勞動合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的,用人單位應當按照經(jīng)濟補償金標準的兩倍向勞動者支付賠償金,賠償金的計算年限自用工之日起計算。
其次,用人單位應當明確與勞動者間的勞動關系。不論是全日制用工還是非全日制用工,用人單位都應當留存用工時所簽訂的協(xié)議、合同等相關證據(jù),以避免發(fā)生糾紛憑借維護己方的合法權益。
再次,用人單位應當及時將單位規(guī)章制度、集體勞動合同、裁員方案等報送勞動行政部門等審查備案。同時,用人單位內部應當建立工會組織以維護廣大員工的合法權益,也有利于發(fā)生影響大范圍員工權益事件時,用人單位及時與代表全體員工利益的工會協(xié)商解決。另外,用人單位辭退個別員工或者裁減較大數(shù)量員工時必須嚴格依照法定程序,保障員工的合法權益,盡到一定的社會責任,這樣也有利于社會和諧,維護社會穩(wěn)定。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇七
論文題目(xx級國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)1班李xx(5號宋體,加粗)(空1行)4號宋體,1.5倍行距,標準字間距)。
標題,用4號宋體,加粗,并留出上下間距為:段前0.5行,段后0.5行)。
1.1××××××(作為正文2級標題,用小4號宋體,加粗)。
×××××××××(5號宋體,1.5倍行距,標準字間距)××××××............
1.1.1××××(作為正文3級標題,用5號宋體,不加粗)。
×××××××××(5號宋體,1.5倍行距,標準字間距)×××××××××××××××××××××××××××.........
2×××××××(作為正文第2章標題,用4號宋體,加粗,并留出上下間距為:段前0.5行,段后0.5行)。
×××××××××(5號宋體,1.5倍行距,標準字間距)×××××××××××××××××××××××××××××××××××.........
注:1.正文中表格與插圖的字體一律用5號宋體;。
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(空2行)。
參考文獻(4號宋體,居中)。
(1]×××××××(5號宋體,行距18磅,標準字間距)×××××。
(3]××××××××××××××××××××××。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇八
法律的產(chǎn)生是一個“生成”的過程。這一過程是在社會基本規(guī)則的基礎上,通過法學家的理性構建由國家立法賦予統(tǒng)一的形式和國家強制力。而法院的司法行為和社會觀念的發(fā)展使國家制定法繼續(xù)生成或被賦予新的含義,從而更適宜于社會的需要和時代的進步。重視法律的生成程序,有利于克服國家立法主義的弊端,增強法律的科學性和性。因此本文分析了法律生成的程序,以期為國家立法的完善提供理論參考。
法律生成理性構建立法程序。
從社會和國家互動的角度看,法律的產(chǎn)生是一個“生成”的過程?!胺傻漠a(chǎn)生,形式上是創(chuàng)制的,實質上卻是生成的”(姚建宗,2010)。嚴存生(2002)指出:“法的產(chǎn)生也有個‘生成’的階段,這個階段是社會因法的需要,而產(chǎn)生法的因素的從無到有的變化過程”。葛洪義(2003)指出:“法的生成是指法和法律制度在特定環(huán)境與條件下的產(chǎn)生與形成的過程”。本文認為,法律的生成是指在社會內生秩序形成的基本規(guī)范的基礎上,通過法學家的理性構建,由國家立法賦予規(guī)范的形式和國家強制力,司法機關進一步給予具體化并伴隨社會進步不斷發(fā)展的法律形成過程。重視法律的生成程序,有利于克服國家立法中心主義的弊端,進一步增強法律的科學性、性,這也是建設法治國家、構建和諧社會的應然要求。
社會性是人的天然稟賦。社會中的人要獲得存活和發(fā)展就需要進行各種財富的生產(chǎn)、分配、交換和消費,形成具有連帶關系的社會有機體。社會有機體的存在意味著一定社會秩序的存在。這種維系一個社會存在的基本秩序,可以稱之為社會內生秩序。秩序是某種規(guī)則的實現(xiàn),社會內生秩序的存在也就意味著調整人們之間生產(chǎn)、生活的基本規(guī)則的存在。狄驥把這些基本規(guī)則稱為客觀法。社會基本規(guī)則與人的社會本性相一致,可以說是社會內生秩序的另一種表述,當與國家制約形成的秩序對應時,稱之為社會內生秩序,當與國家意志創(chuàng)立的法律規(guī)則對應時,稱之為社會基本規(guī)則。國家產(chǎn)生之前的社會秩序是純粹的社會內生秩序,國家產(chǎn)生以后,社會內生秩序和國家制約形成的國家秩序,社會基本規(guī)則和國家創(chuàng)立的法律規(guī)則之間界限模糊而難以區(qū)分。盡管如此,從國家和社會的關系來看,國家創(chuàng)立的法律規(guī)則必須以社會基本規(guī)則為基礎,并體現(xiàn)后者的要求和價值取向。
社會基本規(guī)則不是抽象孤立的存在,而是伴生于人們的社會實踐,蘊含于風俗習慣、道德規(guī)范、宗教教規(guī)、村規(guī)民約等社會規(guī)范之中,并通過這些規(guī)范表現(xiàn)出來。對于社會基本規(guī)則的內容,格勞秀斯認為有兩條,即各有其所有和各償其所付;霍布斯列舉了十四條之多,并借用福音書上“你們愿意別人怎樣對待你們,你們也要怎樣待人”的戒律,概括為“己所不欲,勿施于人”(嚴存生,2007);羅爾斯則將其概括為兩條正義原則,一是自由平等原則,二是機會平等原則和差別原則的結合。
和眾多思想家的觀念不同,筆者認為社會基本規(guī)則是隨著時代的發(fā)展而發(fā)展的,并在不同社會和民族中呈現(xiàn)出不同的面貌。依據(jù)我國的歷史傳統(tǒng)及現(xiàn)實狀況,可以把我國現(xiàn)時代的社會基本規(guī)則概括為如下八條:每人都受他人制定的規(guī)則所約束,為別人制定規(guī)則者首先自己要遵守規(guī)則;信約必守,言行一致;公民基本權利保留和不得侵犯;行為與收益或懲罰相對稱;限制權利的目的在于在不使任何人的合法利益減少的條件下推動社會利益實現(xiàn)最大化;行為的做出應建立在理性的審慎考慮之上;權力和財富的不平等應以每個人機會平等最大化為前提;多元的社會價值應得到均衡對待。
一個成熟社會的法律的產(chǎn)生需要經(jīng)過一個理性化的階段,理性化的主要內容包括:第一,以社會基本規(guī)則為基準對各種具體的社會關系進行觀察、總結,在此基礎上抽象概括出法律概念、法律原則和法律規(guī)范;第二,對性質相同的法律規(guī)范進行分析,產(chǎn)生出部門法的學說、原理和理論;第三,對法律整體的分類、形式、淵源、適用進行研究,發(fā)現(xiàn)法律現(xiàn)象的普遍規(guī)律;第四,對法律和社會的關系進行全面研究,進行法律的修改,必要時創(chuàng)制新的規(guī)范,推動法律的完善以不斷滿足社會新的需要。該階段,就需要法學家群體結合社會生活實際,學習、總結歷史上和國外法律的內容,總結其成敗得失,把社會基本規(guī)則具體化為法律的具體規(guī)定。離開法學家的理性構建,這一階段就不可能有效完成。只有憑借法學家的理性構建,法律才能體系完整、概念精確、邏輯清晰、內容一致、理論自恰并與社會相適宜。
現(xiàn)代社會是法理型統(tǒng)治的社會,與之相適應,現(xiàn)代的法律應是通過專業(yè)法學家精心制定出的系統(tǒng)化的法律。在憲政社會,社會利益和價值呈現(xiàn)多元化,法律權威的來源已經(jīng)由權力的權威轉變?yōu)槔硇缘臋嗤?。法律要得到社會普遍的遵守和認同,就需要經(jīng)過充分的論證和說理,經(jīng)受住各種懷疑和批判。傳統(tǒng)的“神啟”、統(tǒng)治者的賢達、世俗或宗教權力的權威都已不能使法律獲得正當性,只有建立在社會基本規(guī)則之上的經(jīng)過法學家理性錘煉的法律才能獲得正當性。因此,法學家的理性活動在法律的生成過程中就成為獨立的必經(jīng)階段。
從我國歷史上看,唐代《永徽律》是長孫無忌等十七名法學家集體智慧的結晶,其“疏義”更是唐高宗通過“廣招修律人”進行解釋,是眾多法學家智慧的結晶。相反,明代朱元璋立法時,由儒臣講律,“親加裁酌”,更用“大誥”來任意立法,而造成酷刑增加、刑罰趨重、法外用刑等情形出現(xiàn),造成明律在許多方面的退化(周永坤,1994)。從西方歷史上來看,《羅馬法》是典型的法學家法,并且五學家的學說是重要的法律淵源,法官審理案件時可以直接加以適用??梢钥闯?,法學家的貢獻是羅馬法、《法國民法典》和《德國民法典》取得巨大成就、獲得世界影響所不可缺少的因素。
立法機關編制立法規(guī)劃不僅是對自身工作的規(guī)劃,也是向社會各界公開將要制定何種法律,以方便社會成員表達意見,特別是方便法學家群體及時展開相關理由的集中研究,這是立法、科學立法的應然要求。立法機關編制并公開立法規(guī)劃應是立法程序不可缺少的階段。
起草法案通常由立法機關組建專門起草小組來進行。起草法案的過程就是依據(jù)社會實際狀況和客觀需求,對社會不同利益進行衡量后對法學家構建的法律材料進行取舍、編輯的過程。法學家群體通常分化為不同的法學流派,持不同觀點的法學家通過相互爭辯、相互質疑會使相關法律理由更加清楚明了,從而促使法學家修正已有的觀點而使之更加嚴謹、細致、切于實際。如果某一法律內容沒有經(jīng)過這一程序,而是直接來自于立法者的單獨意志,就有可能使立法機關在立法過程中摻入自身或某一特定社會集團的特殊要求和利益。從此作用上來講,起草法案就是一門通過利益衡量,挑選符合社會需要的法律材料的藝術。
起草法案的過程也是立法者適用立法表達技術使法律材料得以規(guī)范地表達的,以具有統(tǒng)一的形式的過程。立法技術的表達包括法律文件的表達、法律規(guī)范的表達和立法語言的運用三個方面(沈宗靈,2009)。法律文件的表達要求法的名稱和體例要規(guī)范統(tǒng)一、內容完整、要素完備;法律規(guī)范的表達要做到完整、簡練和明確,特別是對作為法律規(guī)范邏輯結構的行為模式和法律后果要表達完整;立法語言的運用要準確、嚴謹和簡明,在必要時還要有一定的伸縮性和靈活性。
審議法案是立法機關對于列入議程的法律草案,以會議的方式進行的審查和討論。審議的過程實質上是立法成員受全體公民的委托表達意愿、提出意見的過程。為保證法律充分反映民意,法律草案往往需要進行多次審議和修改。
表決法案是國民全體或者國民選舉的議員或代表作出是否同意把法案作為法律的意愿表達。在涉及如領土變動、政體的重大變化以及憲法的重大修改時一些國家采取“全民公投”的方式來表決法案。一般情況下,法案的表決是由公民選舉的議員或代表作為立法機關的成員來進行。公布法律是立法機關或者國家元首,就已經(jīng)通過的法律予以公布,使公民知曉的行為。法律的公布使法律得以確立,是國家專門立法機關立法活動的完成。
國家立法機關制定并頒布成文法律是法律生成的核心階段,但不是最后階段。制定法需要繼續(xù)生成主要取決于以下理由:第一,立法者立法能力的有限性導致了作為人類理性創(chuàng)造物的法律具有不可克服的不完善性。由于社會生活本身的復雜和制定者知識結構、生活閱歷、語言表現(xiàn)能力的限制使得制定的法律與社會的需要總是存在著距離;第二,法律不能調整所有社會關系,對于社會關系的調整存在不周延性。在某些情況下法律本身無法作出明確規(guī)定,這就需要法官在面對糾紛時參照或依據(jù)道德、習俗、規(guī)章制度、鄉(xiāng)規(guī)民約、宗教規(guī)范、正義觀念、內心良知等對法律進行補充;第三,法律語言的概括性、抽象性使得法律條文在適用中需要進行解釋,在解釋的過程中不可避開地加入解釋者內在的知識結構、態(tài)度信仰和外在的國家政策、社會形勢的影響,使得法律含義不斷變化;第四,法律的穩(wěn)定性會造成一些新出現(xiàn)的社會關系沒有相應的法律規(guī)定而呈現(xiàn)出法律漏洞,這就需要法官在判決中依據(jù)法律的原則和精神進行補充。法律在制定后如果沒有繼續(xù)生成,就會淪為僵硬的教條,既無法滿足社會的需要,又必須頻繁地修改以應對社會的不斷發(fā)展變化。
制定法的繼續(xù)生成主要由司法機關來進行,司法判例,特別是疑難案件的判決往往成為法的生成點。法人類學家霍貝爾(1992)認為,法是在社會糾紛的夾縫里成長起來的,新的疑難案件的出現(xiàn)就為新的法律規(guī)則的產(chǎn)生創(chuàng)造了機會。在大陸法系,法國的行政法是在行政法院的審判中以判例的形式創(chuàng)制出來的;在德國,法官立法更為大膽,在這方面趕上并超過了法國,至少在某些法律部門,其發(fā)展是受到判例操縱的(徐國棟,2001)。在英美法系,“遵從前例”是一項基本原則,普通法的規(guī)則就是在法官的一系列判例中演進和發(fā)展起來的。某種作用上而言,英美法系國家的法官在疑難案件中的判案過程就是“造法”的過程。在我國,最高法院整理出版的“判例匯編”,雖然不是法的正式淵源,但在司法實踐中具有較大的指導作用,其中對疑難案件的判決通常成為法律生成的組成部分。
社會進步使人們獲得新的思想觀念和觀察世界的新視野,從而賦予原來的法律條文以新的含義和內容。例如,美國憲法第十四條修正案的“平等保護”原則在文字表述上至今沒變,但早期卻允許奴隸制存在,林肯解放黑奴后該原則長時間里被理解為“隔離而平等”;至20世紀60年代,社會才普遍將種族、性別的歧視理解為“不平等”,判定為是對該原則的背離。
綜上所述,強調社會內生秩序形成的社會基本規(guī)則對法律生成的制約和法學家在法律生成中的積極作用有利于消除立法中的國家主義傾向;認識到司法機關在法律生成中的作用,有利于立法機關和社會各界更加重視法院的判決,更好地推動司法公正。可以說,法律是社會基本規(guī)則形成的法律價值、法學家理性、國家意志和法院衡平的結合。法律生成的過程就是上述要素依次形成的過程,這些要素在法律生成中相互推動、相互制約,共同致力于良好法律的產(chǎn)生。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇九
論經(jīng)濟法的社會性——關于經(jīng)濟法本質屬性的理論分析。
政府采購公益訴訟法律問題研究。
市場價格波動與政府的干預角色。
信用經(jīng)濟條件下政府信用的法學思考。
經(jīng)濟法責任的歸責探析。
中西經(jīng)濟法產(chǎn)生發(fā)展道路差異研究。
論經(jīng)濟法可訴性及其實現(xiàn)。
論稅權的監(jiān)督。
礦產(chǎn)資源產(chǎn)權交易市場法律問題研究。
缺陷產(chǎn)品召回法律制度研究。
懲罰性賠償責任制度研究。
論我國行業(yè)協(xié)會的法律地位。
基于企業(yè)——社會中間層——政府主體框架的經(jīng)濟法責任研究。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十
法定義務是從法定學對法律責任的定義,法律責任是由特定法律事實引起的對損害予以賠償、補償或接受懲罰的特殊義務。這種把法定義務作為經(jīng)濟法責任的基礎、本質特征、邏輯起點的學說,從法律規(guī)范的層面對經(jīng)濟責任進行了規(guī)范性的要求,維護了經(jīng)濟體系的規(guī)章制度使其能夠更好的運行。但是研究者對經(jīng)濟法責任的研究往往過于注重從一般的法理上進行演繹,忽略了經(jīng)濟法責任的自身特點。
這種研究將使研究者難以把經(jīng)濟法責任和其他法律責任作出明確的區(qū)別。其次就是這種法定義務說對經(jīng)濟法的責任界定過于淺顯,難以從經(jīng)濟法責任的角度把握經(jīng)濟法的深層次內涵。這種法定義務分析經(jīng)濟法的形式過于注重實然狀況從而導致忽略了應然的責任形式,由于法律特別是經(jīng)濟法相對于現(xiàn)實生活的滯后性,難免會對一些實質違法行為缺乏相應的形式規(guī)定,法定義務學說很難解決這一問題。
1.2經(jīng)濟責任的社會公共利益學說。
社會公共利益學說是從社會學和政治學中的社會利益出發(fā),使社會公共利益作為經(jīng)濟法的基本范疇、基本價值、基本原則等理論的基點。表達的主要思想就是社會公共利益是從社會公眾生活的角度出發(fā),為了維護社會的正常秩序、正?;顒犹岢龅脑竿托枨蟆=?jīng)濟的發(fā)展離不開公共秩序的發(fā)展,經(jīng)濟的秩序、自然資源的嚴格保護和合理利用、對社會弱者利益的保障,這些都是人類經(jīng)濟社會發(fā)展所必須要經(jīng)歷的。
現(xiàn)代經(jīng)濟社會的產(chǎn)生源于對社會經(jīng)濟發(fā)展的宏觀調控和市場規(guī)劃,社會公共利益的確體現(xiàn)了現(xiàn)代經(jīng)濟的本質層面的屬性。但是社會公共利益學說并不能直接作為經(jīng)濟法固有的、內在的范疇,在當代社會法治背景下,民事法律責任以及行政法律責任都在一定程度上體現(xiàn)了對社會公共利益的保護。但是真實的經(jīng)濟法責任要通過分析社會公共利益在經(jīng)濟法中存在的形態(tài),提煉出經(jīng)濟法責任的中心思想為人們所用。
2經(jīng)濟法責任與傳統(tǒng)的法律責任。
在生活中眾多的法律責任中,對人們貢獻最大的要數(shù)民法。法律責任通??煞譃槿筘熑?,即民事責任、行政責任和刑事責任,這種責任的劃分通常是以部門法為基礎的,與各部門的法則都是一一對應的關系。但是經(jīng)濟法作為新興的法律部門,在司法實踐中經(jīng)濟法往往都是在借鑒各種傳統(tǒng)法律責任形式的基礎上發(fā)展起來的。
違反經(jīng)濟法應承擔的責任形式往往表現(xiàn)為非單一的特征也就是“綜合責任”,即經(jīng)濟法主體所承擔的責任表現(xiàn)為多種責任(民事責任;行政責任、形勢責任、違憲責任)的結合。這種責任形式打破了傳統(tǒng)責任意義對應的思維定式,形成了具有經(jīng)濟法責任的特色責任制。由此可見通過傳統(tǒng)的法律責任來劃分經(jīng)濟法責任是很難進行研究的,因此為了探尋經(jīng)濟法責任的獨特性,經(jīng)濟學者們提出了很多的劃分標準。
經(jīng)濟法責任包括了功法責任以及司法責任,財產(chǎn)責任和非財產(chǎn)責任,根據(jù)追究責任的目的可分為賠償性責任和懲罰性責任;依照承擔責任的主體,可分為調控主體責任和調控受體責任。還可以細分為國家責任、企業(yè)責任、社團責任、個人責任等等。我國經(jīng)濟法責任力圖突破傳統(tǒng)的“三大責任”“四大責任”分類方式,在有助于我們認知經(jīng)濟法責任的特殊性和程序性的同時,也存在法理學支撐不足的缺點,很難融入到傳統(tǒng)的法律責任中去。
在對于經(jīng)濟法責任的認識中,一個重要的問題就是對傳統(tǒng)的法律進行補充、超越以及創(chuàng)新。經(jīng)濟法責任對傳統(tǒng)的法律責任有模仿的形式,經(jīng)濟法責任自身也有其獨特的責任形式。這就意味著違反經(jīng)濟法承擔責任的.形式并不是對傳統(tǒng)的民事責任、行政責任、和刑事責任等的簡單相加,而是對三者的綜合化系統(tǒng)化進一步的改進,提取出經(jīng)濟法責任所需。
經(jīng)濟法責任是在新時期社會經(jīng)濟飛速發(fā)展下,為人們生產(chǎn)生活經(jīng)濟利益提供保障的。經(jīng)濟法責任的具體形態(tài)有多少,至今無法準確的定論??偨Y以往的研究結果可以初步確定如下的典型責任,即政府經(jīng)濟失誤賠償、懲罰性賠償、實際履行、信用降低、資格減免、頒發(fā)禁令等。在宏觀的調控中,應以規(guī)定的經(jīng)濟管理和調節(jié)主體的義務為主,更好地保證經(jīng)營主體的合法權利,確保經(jīng)濟法律、法規(guī)能夠達到有效的實施。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十一
選題最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎上,寫論文主要是反映學生對問題的思考,詳細內容請看下文。
中國處理違章建筑的法律制度研究。
論經(jīng)濟法的社會性——關于經(jīng)濟法本質屬性的理論分析。
政府采購公益訴訟法律問題研究。
市場價格波動與政府的干預角色。
信用經(jīng)濟條件下政府信用的法學思考。
經(jīng)濟法責任的歸責探析。
中西經(jīng)濟法產(chǎn)生發(fā)展道路差異研究。
論經(jīng)濟法可訴性及其實現(xiàn)。
論稅權的監(jiān)督。
礦產(chǎn)資源產(chǎn)權交易市場法律問題研究。
缺陷產(chǎn)品召回法律制度研究。
懲罰性賠償責任制度研究。
論我國行業(yè)協(xié)會的法律地位。
基于企業(yè)——社會中間層——政府主體框架的經(jīng)濟法責任研究。
政府的經(jīng)濟法責任研究。
從系統(tǒng)科學的角度看經(jīng)濟法的產(chǎn)生和發(fā)展。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十二
四、在下列哪種情形中,在當事人之間產(chǎn)生合同法律關系()。
a.甲拾得乙遺失的一塊手表.
b.甲邀請乙看球賽,乙因為有事沒有前去赴約。
c.甲因放暑假,將一臺電腦放入乙家。
d.甲魚塘之魚跳入乙魚塘。
1、甲欲購買乙所有的機器設備一臺,雙方就價款已經(jīng)達成一致.因乙已將該設備出租于丙,故雙方約定待租期滿后由丙負責交付.租期滿后,丙為交付,則甲應向誰請求給付()。
a.乙。
b.丙。
c.乙或丙,二者承擔連帶責任。
d.甲不得向任何人請求,因為該種合同無效。
3.根據(jù)傳統(tǒng)民法理論,下列合同屬于實踐合同的是()。
a.買賣合同。
b.租賃合同。
c.保管合同。
d.雇傭合同。
4.下列屬于要約的有()。
二、寄送的價目表。
三、招股說明書。
四、本店有大批高檔襯衫,價格優(yōu)惠,欲購從速.
五、真絲襪子,每雙2元,交款取貨,欲購從速。
5.某商店櫥窗內展示了衣服上標明“正在出售”.并且標示了價格,則“正在出售”的標示視為()。
一、要約。
二、承諾。
三、要約邀請。
四、既是要約又是承諾。
6.下列關于要約失效的陳述,錯誤的是()。
約失效.
到達乙處..乙于8月6日以信件方式作出承諾,8月9日到達甲處.要約失效.
日.但甲遲遲沒有發(fā)信,直到7月10日才發(fā)出信件.乙于8月4日作出承諾,該信件于8月7日到達甲處.該承諾生效,因此要約沒有失效.
情發(fā)生變化,要約中確定的價格應上浮10%。要約失效.
7.下列要約中可以撤銷的有()。
a.規(guī)格水泥10噸,單價100元,請于15日內與我廠聯(lián)系,過時不侯”
b“本要約為不可以撤銷之要約”
c.現(xiàn)有高檔襯衫一批,單價150元,交款即購,欲購從速.
d.某公司給某運輸公司發(fā)來傳真,稱:“有小麥100噸需運往南京,請貴公司必為我公司安排5噸卡車20輛,切記!”運輸公司立即取消了部分零擔貨運,騰出車輛供該公司使用.
a.5月1日。
b.5月8日.
c.5月9日。
d.5月10日。
9.甲公司4月11日以信件方式向乙公司發(fā)出采購100噸鋼材的要約,4月14日信件寄至乙.乙于5月1日寄出承諾信件,5月8日信件寄至甲,適逢其董事長曠工,5月9日董事長知悉了該信內容,遂于5月10日打電話告知乙收到承諾.該承諾何時生效承諾期限從何時開始計算()。
a.5月1日4月11日。
b.5月8日4月11日。
c.5月9日4月14日。
d.5月10日4月14日。
a.乙大學違約,因其表示同意購買,合同即成立。
b.甲廠違約,因為乙大學同意購買的是附有音量調節(jié)器的耳機。
c.雙方當事人違約,因為雙方均未履行一生效的合同。
11.某酒店客房內備有零食、酒水供房客選用,價格明顯高于市場同類商品。房客關某缺乏住店經(jīng)驗,又未留意標價單,誤認為系酒店免費提供而飲用了一瓶洋酒。結賬時酒店欲按標價收費,關某拒絕。下列哪一選項是正確的?()。
a.關某應按標價付款。
b.關某應按市價付款。
c.關某不應付款。
d.關某應按標價的半價付款。
12.5月6日,甲乙雙方協(xié)議甲將其一支左賣給乙,208月8日一手交錢一手交貨。該合同()。
a.年5月6日生效。
b.2001年5月6日成立。
c.2001年5月8日生效。
d.無效。
13.甲欠乙1萬元到期未還。4月,甲得知乙準備起訴索款,便將自己價值3萬元的全部財產(chǎn)以1萬元賣給了知悉其欠乙款未還的丙,約定付款期限為底.乙于205月得知這一情況,于207月決定向法院提起訴訟.乙提出的下列哪種要求能夠得到法院的支持()。
a.請求宣告甲與丙的行為無效.
b.請求法院撤銷甲與丙的行為.
c.請求以自己的名義行使甲對丙的1萬元債權.
d.請求丙承擔侵權責任.
加倍償還,否則以甲的房子代償,甲表示同意.根據(jù)合同法規(guī)定,甲.乙之間的借款合同()。
a.因顯失公平而無效.
b.因顯失公平而可撤銷。
c.因乘人之危而無效.
d.因乘人之危而可撤銷。
15.甲乙雙方約定,甲將其自有的`房屋一幢賣給乙,該房屋位于a地,甲之住所地為b地.乙之住所地為c地,雙方在合同中未就合同履行地作出約定,也未就此達成補充協(xié)議,則交付房屋的履行地為()。
a.a地。
b.b地。
c.c地。
d.d地。
16.甲乙雙方于10月5日就10噸某礦產(chǎn)品買賣達成合同,該產(chǎn)品執(zhí)行國家定價,合同約定,于99年11月1日交付。但因乙方資金周轉困難,于99年11月15日方付款提貨。因國家調整該產(chǎn)品定價,該產(chǎn)品價格為:99年10月5日,1.2萬元;11月1日,1.8萬元;11月15日,2萬元。則合同中,乙方應按多少付款()。
a.1.2萬元/噸。
b.1.8萬元/噸。
c.2萬元/噸。
d.以上都不對。
17.甲與乙訂立合同,規(guī)定甲應于8月1日交貨,乙應于8月7日付款.同年7月底,甲發(fā)現(xiàn)乙的財產(chǎn)狀況惡化,無支付貨款之能力,并有確切證據(jù),遂提出終止合同,但乙未允.基于上述因素,甲于同年8月1日未按約定交貨.依據(jù)有關《合同法》規(guī)定,有關該案正確表述是()。
a.甲有權不按合同約定交貨.除非乙提供了相應的擔保。
b.甲無權不按合同約定交貨,但可以要求乙提供相應的擔保.
c.甲無權不按合同約定交貨,但可以僅先交付部分貨物.
d.甲應按合同約定交貨,如乙不支付貨款可追究其違約責任.
處理()。
a.因主合同解除,乙公司的擔保責任也歸于消滅.
b.乙公司應負擔50萬元貸款的擔保責任.
c.乙公司應負擔100萬元的貸款的擔保責任.
d.乙公司不負擔保責任.
19.甲借款給乙2萬元,由丙作為保證人.丙與乙之間簽定保證合同,未通知甲.后乙與甲協(xié)商變更借款數(shù)額為3萬元.借款到期后乙無力償還該借款,為此發(fā)生糾紛,對此()。
a.丙應承擔2萬元的擔保債務.
b.丙應承擔3萬元的保證債務.
c.丙不應承擔保證債務.
d.丙承擔保證債務后有權向乙追償.
20.甲乙簽訂買賣合同,約定甲方于8月10日向乙方預付定金10萬元,合同成立;9月10日前,乙方向甲交付全部貨物;甲方驗收合格后,余款90萬元甲方一次性付給乙方,另約定違約金2萬元.8月10日,甲方依約定向乙方交付定金10萬元..但截止9月20日,雖經(jīng)甲方多次催告,乙方未能向甲方交付貨物.下列表述不正確的是()。
a.甲方有權向要求乙方雙倍返還定金,即給付20萬元人民幣.
b.甲方有權要求乙方雙倍償還定金或支付違約金.
c.甲方有權請求法院判令乙方承擔違約金,返還定金10萬元.
d.設甲方在8月10日未向乙方預付定金,則甲乙雙方都有過錯,都應承擔違約責任.
21.甲欠乙100萬元,丙欠甲75萬元,甲在其債權到期后,一直不行使對丙的債權,致使其無力清償對乙的債務,則乙可以主張()。
a.代位權。
b.撤銷權.
c.解除權。
d.終止權.
22.下列行為中,可以作為債權人撤銷權的標的是()。
a.債務人甲父死后,甲拒絕接受繼承的行為.
b.債務人乙為自己的表姐從銀行貸款擔保,由于其表姐打算貸款炒股,風險極大,有可能損害債權人的利益.
c.債務人丙撿到他人的錢包又將其退還給他人,并且拒絕他人給付酬金的行為.
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十三
人們之所以要明確責任,是為了“定紛止爭”,而各類紛爭實際上都與一定的利益相關。當某種利益獲得法律上的保護之后,它就被稱為法益。不同的法律保護不同的利益,即法益。為了使其所保護的法益不受侵犯,法律通常會確定侵犯法益后所應承擔的責任,而這種責任的確定必須符合該法律的宗旨。這種違反法律后所應承擔的責任被稱為法律責任。從法理上講,法律責任是指行為人違反法定義務后所應承擔的否定性法律后果。[1]而實際上,對義務的違反就意味著對法益的侵犯。由于各種法律所要保護的法益不盡相同,它們賦予其相對人的義務也就不盡相同,那么違反義務后所承擔的責任(即所稱的否定性法律后果)也就會不盡相同。
在確定違法者對其違法行為所應承擔的責任時,我們首要考慮的是其行為所造成的影響(即損害結果)。在評估此種影響時,有兩種截然相反的觀點:個體主義與整體主義。個體主義認為,一個人的行為,只會對與其直接交往的人產(chǎn)生影響,對第三人則不會產(chǎn)生多大影響。因此我們在考慮一個人的行為,或者兩個人之間的交互行為時,無須考慮所有的其他人。個體主義對民法的影響較深,最明顯的是合同的相對性。整體主義則認為,一個人的行為或者兩個人之間的交互行為,必然會影響到社會中的其它人,這種影響可能是直接的,也可能是間接的,可能是現(xiàn)實的,也可能是潛在的。
在考慮經(jīng)濟違法行為的影響時,本文由論文聯(lián)盟收集整理究竟應該從個體主義出發(fā),還是應該從整體主義出發(fā)呢?要回答這個問題,就必須先分析經(jīng)濟法的立法本位和經(jīng)濟違法行為的特征。首先,經(jīng)濟法是以社會本位為主導的,以維護社會公共利益為出發(fā)點,這是經(jīng)濟法區(qū)別于其它傳統(tǒng)部門法的本質性原則。其次,經(jīng)濟違法行為有其特殊性,即顯著的負外部性,這就決定了經(jīng)濟法在考慮其主體的行為時,必須從整體考慮,不僅要考慮其行為的直接作用對象,而且還要考慮其行為的外部性,考慮其行為對不特定的其它經(jīng)濟主體或者整個社會有機體、市場秩序的間接影響。比如企業(yè)間的合并,從民法上看,也就是說從個體主義看,是企業(yè)本身所享有的、自由的經(jīng)濟決定權的行使,此種自由權利的行使,只要不侵犯他人的合法利益,就無可厚非。但是我國的反壟斷法卻規(guī)定,當企業(yè)間的合并達到一定標準時,必須向主管機構申報,不申報不得合并。從表面上看,這是對企業(yè)自由經(jīng)營權的一種干涉,不過,如果從整體主義出發(fā),從企業(yè)合并所產(chǎn)生的負外部性出發(fā),某些企業(yè)間的合并雖然短期看來沒有產(chǎn)生任何的不利影響,反而促進了規(guī)模效應,但從長遠來看,這種合并可能會導致經(jīng)營者的過度集中,獨立利益主體的減少,進而破壞市場原有的競爭狀態(tài),損害市場秩序。所以,經(jīng)濟法在對其主體的行為進行評估時,總是會以社會本位為指導,并注重經(jīng)濟行為特有的外部性。
我們知道,經(jīng)濟學最重要的假設就是理性經(jīng)濟人的假設。其實,人的理性假設是客觀存在的,經(jīng)濟學只是發(fā)現(xiàn)了它,并不是創(chuàng)設了它。人不僅在進行經(jīng)濟行為時是“理性”,在實施任何其它行為時也是“理性”。[2]也就是說,“理性”只是人本身的一種決策機制,它決定人們如何做出決定,做出何種決定。我們的有些決定是理性的(通常認為是正解的決定),有些決定是感性的(通常認為是錯誤的決定)。但值得注意的是,“理性”只能相對于某一個人來說,不能相對整個社會來說。
因此,本人認為人在實施違法行為時,也是具有理性的。也就是說違法主體也是具有理性的利益主體,他在實施違法行為時,也會有成本與收益的考慮。如果他看到違法的成本低于其違法收益時,他會繼續(xù)實施該違法行為。法律在確定違法主體的法律責任時,就必須使違法成本高于違法收益。
如何才能保證違法者違法的成本高于其違法的收益呢?首先,我們應該準確地分析違法行為可能帶來的各種成本。違法成本指的是組織或個人在實施違法行為后所應付出的代價。一個違法行為往往存在著兩種成本。一種成本是指違法主體在實施違法行為時所考慮的、法律強加于其身各種“處罰”,另一種成本是指違法行為客觀上造成的影響或損害。[3]法律的目的是通過明確前一種成本(即法律責任),來防止后一種成本的產(chǎn)生(預防功能)或彌補后一種成本(彌補功能)。由于經(jīng)濟違法行為顯著的負外部性,它不僅會造成個人成本(對個人利益的損害),還會造成社會成本(對社會利益的損害)。所以經(jīng)濟法在進行成本彌補時,不僅要彌補個人成本,還要彌補社會成本。由于經(jīng)濟法是以社會本位為主導的,它更注重的是社會成本的彌補,但這并不意味著它會忽視個人成本。例如,反壟斷法規(guī)定,經(jīng)營者實施壟斷行為,給他人造成損害的,應當承擔民事責任。這里的民事責任就是一種對個人成本的彌補。經(jīng)營者在實施壟斷行為時,不僅會直接損害其它經(jīng)營者與消費者,還會對整個市場秩序與競爭機制造成不利影響。同時,在經(jīng)營者實施壟斷行為后,整個社會會因此而增加一種風險:即其它經(jīng)營者可能進行的仿效。所以,這種風險也是一種社會成本。我們知道,彌補是指使受損害的.利益恢復到違法行為發(fā)生以前的狀態(tài)。反壟斷法在彌補違法行為造成社會成本時,采取的是表現(xiàn)為“懲罰性”賠償?shù)摹吧兕~”賠償。[4]雖然這種賠償額高于壟斷行為所造成的、直接的、可見的損害,但是相對于壟斷行為對市場秩序與競爭機制所造成的損害,以及給社會帶來的“仿效”風險而言,這種賠償是不足的,是“少額”的。
如前文如述,法律是為了使其保護的法益不受侵犯,才規(guī)定法律責任的。因此,法律在確定法律責任時,總是以其背后的利益為考量的。由于各個部門法背后的利益考量不同,其法律責任也不盡相同。但是,我們這里所講的法律責任,不是指的如“罰款”等責任形式,而是各種具體的責任形式,從一定的利益考量出發(fā),按照一定的邏輯組成的責任系統(tǒng)。就一個具體的部門法而言,它不可能只采取某一種責任形式,而只是對某一種或一些責任形式更加偏重,這種偏重恰恰是由其背后的利益考量驅使的。例如在反壟斷法中,罰款條款占整個法律責任條款的比例高達55%。[5]因為反壟斷法要通過“罰款”這種責任形式,來保護競爭秩序――其背后的利益考慮。
經(jīng)濟法責任不同于其它部門法責任表現(xiàn)在,其責任系統(tǒng)是行政類責任形式在先,民事類責任形式在中,刑事類責任形式在后,市場主體的責任在先,主管機關的責任在后。這不僅體現(xiàn)了經(jīng)濟法的社會本位,而且體現(xiàn)了經(jīng)濟法先規(guī)制市場失靈,再控制政府失靈。例如,反壟斷法第46、47、48條規(guī)定的是罰款,第50條規(guī)定的是民事責任,第52、54條規(guī)定的刑事責任,同樣也是先規(guī)定了市場主體的責任,再規(guī)定主管機關的責任。因此,經(jīng)濟法責任的獨立性,表現(xiàn)在它具有獨立的責任體系。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十四
:基于應用型人才培養(yǎng)目標和模式,沈陽城市學院經(jīng)管類專業(yè)在經(jīng)濟法課程設置改革方面注重法律應用能力的培養(yǎng),使學生具有從經(jīng)濟法角度獨立思維的能力以及綜合運用經(jīng)濟法律知識分析和解決經(jīng)濟法問題的能力;課堂采用案例教學、分組匯報等教學模式,切實適應經(jīng)濟法律型人才的需求。
:經(jīng)管類專業(yè);經(jīng)濟法;案例教學。
沈陽城市學院作為一所沈陽民辦-本-科獨立學院注重以培養(yǎng)應用性人才為目標,貼合社會、實際的要求,開設經(jīng)濟法課程作為經(jīng)管類學生的必修課,有力地迎合了社會主義經(jīng)濟建設對應用型人才的需求。
經(jīng)濟法是對于法學和經(jīng)濟學科有深遠意義的一門基礎課,它是法學理論知識如何在社會主義經(jīng)濟下發(fā)展的一個分支。目前絕大部分高校將該課程定為專業(yè)必修課程,在教學過程中,經(jīng)濟法課程主要存在以下問題:
(一)課程設計不合理。我國大部分高校經(jīng)管類專業(yè)的學生的經(jīng)濟法課程由法學教師講授,但由于法學教師對于該類學生的培養(yǎng)方向了解不深,從而產(chǎn)生教學內容沒有針對特定的教學對象,難以適應社會發(fā)展對于專業(yè)人才需要。在這種形式下,鼓勵經(jīng)管類專業(yè)老師講授本專業(yè)的學生,這樣更能從學生對于知識的結構和認知能力上做調整適用于本專業(yè)學生的經(jīng)濟法課程,同時經(jīng)管類專業(yè)老師能從經(jīng)濟角度出發(fā)聯(lián)系法學的基礎理論,進而使學生更好地理解經(jīng)濟法相關內容。目前沈陽城市學院基于課程改革安排經(jīng)管類專業(yè)教師講授經(jīng)濟法課程。
(二)學時分配不足。國內大部分高校經(jīng)管類專業(yè)學生學習的經(jīng)濟法內容相比較寬泛,包含章節(jié)多。經(jīng)濟法相關教學書籍都在12章左右,開設48學時或64學時的經(jīng)濟法課程,分配學時不夠。建議經(jīng)管類專業(yè)教師在規(guī)定學時里以經(jīng)濟法的基礎理論等重要章節(jié)進行講授,實行精講精煉、理論聯(lián)系實際,多配合案例教學,使學生們能夠做到充分理解所學理論并能夠進行實際應用。同時增加課外輔導答疑的方式來彌補經(jīng)濟法學時不足的問題。
(三)教學方法單一。傳統(tǒng)的經(jīng)濟法教學普遍沿襲“填鴨式”的教學模式,以講授為主要形式,內容比較枯燥,學生參與度不高,進而影響學生主動學、動手學的積極性。其次,在經(jīng)濟法案例教學中,案例與實際貼合度不強,或是理論部分講授不充分,知識點難以理解,教師引導方式不恰當?shù)葐栴},導致學生參與不積極。為培養(yǎng)經(jīng)濟法律型人才,落實沈陽城市學院“應用型”人才培養(yǎng)特色的目標,授課中融合經(jīng)濟法真實案例,實現(xiàn)課堂上案例與講授相結合的模式。同時配合講練結合、分組討論等模式實現(xiàn)課堂上教學互動,增加學生學習積極性以及對知識點的理解程度。
針對經(jīng)濟法課程現(xiàn)狀存在的問題,如何來進行解決就成為重中之重。
(一)合理規(guī)劃經(jīng)濟法教學總學時,在一學期48或者64課時范圍內要完成經(jīng)濟法全方位的授課,教學質量會受到一定影響?;诖?,我認為應從兩方面著手:第一,參照教材減少相應的教學內容,刪減章節(jié),主要集中在經(jīng)濟法律的基礎理論部分進行講授,即個人獨資企業(yè)法、合伙企業(yè)法、公司法、合同法等內容,使得在合理分配的學時內能夠充分達到讓學生們理解法律理論和相關的應用。
(二)利用課余時間開展經(jīng)濟法課外教學活動,比如課外輔導答疑、作業(yè)和小組討論活動,高校學生是具有較強的獨立自主學習能力的學習群體,合理地設置課外作業(yè)或小組討論活動,對于在學習過程中發(fā)現(xiàn)疑難問題可以得到一個解決的途徑;或是可以通過老師當面指導或是網(wǎng)上溝通的方式去解決在課程中難以理解的知識點??傮w上,開展課外教學活動以及老師課外指導可以彌補課內學時量不足帶來的弊端。
(三)改變傳統(tǒng)經(jīng)濟法的教學理念,靈活教學過程中的形式。參照美國、英國、澳洲教學的理念,在課堂中,增加案例教學法,講練結合等互動模式,推行實踐性教學活動。隨著經(jīng)濟法知識的應用領域的推廣,在教學模式中如何創(chuàng)新、改革,以適應當前的教學形勢成為經(jīng)濟法教學改革成功與否的關鍵問題。1.以案例教學為重點,進一步優(yōu)化教學方法。經(jīng)濟法教學以培養(yǎng)著應用型人才為目標,具有理論與實踐雙重性。大力推廣案例教學,搭建“真實案例引導-聯(lián)系法律理論-精講精練、師生互動”課堂平臺,在教學的實施效果上要有淺入深,結合生活中易理解且與貼近的真實案例進行引導式教學,從而引導學生思考;再者,案例教學盡量采用多媒體、影像等形式,或是以講故事的模式引入,把學生帶入情景模式中;案例教學的目的是通過實際案例的引導,結合理論知識的運用,幫助同學們理解知識點在實際案例中的應用。2.注重學生應用能力的培養(yǎng)。多在課堂上增加在經(jīng)濟法過程中實際判例的視頻,讓學生們從實際角度出發(fā)了解生活中可能遇到的困難和挑戰(zhàn),以及在實際案例中如何運用自己所學的法律知識去獨立思考以及分析和解決相關問題。3.改革考核形式建立在學生對于基本理論的掌握、分析和解決問題的基礎上進行設置,沈陽城市學院以考試考核形式占總成績40%的比例進行??荚囶}型以案例分析為主,考查學生對于知識點的理解、分析、運用和實際解決問題的能力。經(jīng)濟法教學改革是一個堅持不懈、勢在必行的過程。需要不斷地取其精華,去其糟粕,學習國外先進的教學理念,注重知識的應用和實用性,以培養(yǎng)應用型人才為目標,使學生們在經(jīng)濟法這門理論性較強的學科里能夠真正做到學以致用。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十五
經(jīng)濟法作為一個獨立部門法,應當有其特有的調整原則。在研究經(jīng)濟法基本原則的構成時,首先應對經(jīng)濟法基本原則的概念予以明確。由于經(jīng)濟法成為一個獨立部門法較晚,對于其有哪些基本原則學者們眾說紛紜,提出了諸多學說,頗為混亂,有必要進行梳理。
(一)經(jīng)濟法基本原則的概念。
(二)經(jīng)濟法基本原則研究狀況評析。
自改革開放以來,學界對于經(jīng)濟法基本原則進行了諸多有益的探索,雖取得了重大進展,但仍未達成基本共識。對已有的研究成果進行梳理,主要有以下幾種代表性的觀點。
李昌麒認為經(jīng)濟法基本原則包括資源優(yōu)化配置原則、國家適度干預原則、社會本位原則、經(jīng)濟民主原則、經(jīng)濟公平原則、經(jīng)濟效益原則、經(jīng)濟安全原則以及可持續(xù)發(fā)展原則。[2]史際春、鄧峰認為經(jīng)濟法基本原則包括平衡協(xié)調原則、維護公平競爭原則、責權利相統(tǒng)一原則。[3]顧功耘認為經(jīng)濟法基本原則包括效率優(yōu)先兼顧公平原則、經(jīng)濟民主原則、經(jīng)濟公正原則、經(jīng)濟安全原則。漆多俊認為經(jīng)濟法基本原則是注重維護社會經(jīng)濟總體效益,兼顧社會各方經(jīng)濟利益公平原則。[4]邱本認為經(jīng)濟法基本原則包括市場競爭原則和宏觀調控原則。單飛躍認為經(jīng)濟法基本原則包括促進市場效率原則、政府經(jīng)濟行為正當原則、社會公平原則以及經(jīng)濟安全原則。劉水林認為經(jīng)濟法基本原則包括資源配置的帕累托有效原則和交叉公平原則。[5]魯籬認為經(jīng)濟法基本原則包括適當干預原則和合理競爭原則。[6]程寶山認為經(jīng)濟法基本原則包括社會本位原則和效率優(yōu)先、兼顧公平原則。
上述各種代表性的觀點都有其可取之處,極大的豐富了經(jīng)濟法基本原則的研究,但仍存在著一些問題。第一,有的學說將非法律原則表述為經(jīng)濟法基本原則。如資源配置的帕累托最優(yōu)原則,資源優(yōu)化配置原則,效率優(yōu)先、兼顧公平原則等,這些都是經(jīng)濟學的概念,并未反映權利義務關系的要求或特點。第二,有的學說將法律的一般性原則表述為經(jīng)濟法的基本原則。如公平原則、責權利相統(tǒng)一原則。公平原則不僅是經(jīng)濟法的基本原則,也是其他部門法都應遵循的基本原則,將其作為經(jīng)濟法基本原則無法體現(xiàn)經(jīng)濟法的特性。第三,有的學說把其他部門法的基本原則當作經(jīng)濟法的基本原則。如社會本位原則,社會本位原則是以解決就業(yè)、社會保障等問題為目標的社會法的基本原則,將其挪用為經(jīng)濟法的基本原則并不恰當。第四,有的學說將經(jīng)濟法部門法的原則機械組合為經(jīng)濟法的基本原則。如市場競爭原則和宏觀調控原則,這分別是市場競爭法和宏觀調控法的基本原則,反映不出整個經(jīng)濟法體系的特征。第五,有的學說將經(jīng)濟法的價值、理念作為經(jīng)濟法基本原則。如經(jīng)濟公平、經(jīng)濟民主、經(jīng)濟效益原則等。民主、公平、效率均屬于法的價值,法的原則應當體現(xiàn)法的價值,但并不等同于法的價值,因此不宜將經(jīng)濟法的價值理念照搬為基本原則。
在提煉經(jīng)濟法基本原則時必須遵循一定的標準,否則基本原則的確立就會形成上述混亂的狀態(tài),失去其應有的本原性和準則性??傮w來講,作為經(jīng)濟法的基本原則,既要具備一般法律原則的規(guī)范性,又要反映經(jīng)濟法的本質屬性。具體而言,應當有以下幾條標準。
法律規(guī)范性標準。所謂法律規(guī)范性標準,主要是針對當前一些學說把經(jīng)濟學中的基本概念、原理照搬為經(jīng)濟法基本原則的現(xiàn)象而提出。法的原則作為法的三大要素之一,本質上是法律規(guī)范,是法言法語。作為經(jīng)濟法的基本原則也應如此,即首先必須先具備法的規(guī)范性,然后再反映其調整經(jīng)濟領域的立法特性。
高度抽象性標準。經(jīng)濟法的基本原則必須要有一定的高度性,要在經(jīng)濟法的體系中起到一種提綱挈領的作用。法的基本原則往往體現(xiàn)著一個部門法的基本的精神、價值與本質,它不同于一般的法律規(guī)則,而是具有一定的概括性與抽象性,作為經(jīng)濟法的基本原則,應該具有一定的高度。
特定性標準,即經(jīng)濟法的基本原則應體現(xiàn)經(jīng)濟法本質,經(jīng)濟法本質上是國家干預經(jīng)濟之法,經(jīng)濟法基本原則的確立,要能夠從理論上強調經(jīng)濟法的這一本質屬性。這一方面表明經(jīng)濟法的基本原則只適用于經(jīng)濟法,另一方面也表明其他部門法的基本原則也不適用于經(jīng)濟法。
普遍性標準,即經(jīng)濟法的基本原則應符合經(jīng)濟法調整對象。與一般的經(jīng)濟法的法律條文不同,經(jīng)濟法的`基本原則應該具有一定的普遍適用性。一方面,經(jīng)濟法的基本原則要貫徹在經(jīng)濟法的立法、執(zhí)法、司法、守法的整個動態(tài)的過程中,而不能僅僅適用于某一個環(huán)節(jié);另一方面,經(jīng)濟法基本原則普遍適用于經(jīng)濟法的整個領域,涵蓋了經(jīng)濟法總論、宏觀調控法及市場規(guī)制法等部門法。
價值性與指導性標準,即經(jīng)濟法的基本原則應有指導性的價值,這可以說是經(jīng)濟法基本原則必須遵循的價值性標準。一方面,由于經(jīng)濟法的基本原則反映著經(jīng)濟法的基本精神、價值和理念,因此,經(jīng)濟法基本原則成了經(jīng)濟法規(guī)則和價值的交匯點,它體現(xiàn)著經(jīng)濟法對于經(jīng)濟法主體的作用意義;另一方面,作為對經(jīng)濟法的一種理論的抽象,經(jīng)濟法的基本原則是經(jīng)濟法的最高規(guī)則,從法院適用法律的角度看,它是能夠克服經(jīng)濟法作為成文法的局限性的彈性規(guī)定,對法院適用法律起到指導作用。
三、經(jīng)濟法基本原則的構成。
根據(jù)上述標準,筆者認為經(jīng)濟法基本原則應由維護社會整體經(jīng)濟效益原則、國家適度干預原則及經(jīng)濟法主體利益協(xié)調原則構成。
(一)維護社會整體經(jīng)濟效益。
經(jīng)濟法是一種能夠兼顧各方利益的平衡協(xié)調的新制度,經(jīng)濟法旗幟鮮明地以維護社會利益為己任,即所謂的“社會本位”。同時,鑒于經(jīng)濟法是國家干預經(jīng)濟之法,經(jīng)濟法對于社會利益的維護主要是指社會的經(jīng)濟效益,而對于其他社會利益的維護則由社會法等其他法的部門承擔。
正因為經(jīng)濟法以維護社會整體經(jīng)濟效益為根本任務,才使得經(jīng)濟法區(qū)別于以國家利益為主導的行政法和以當事人利益為主導的民商法。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,市場主體法律形態(tài)不斷創(chuàng)新,資本、信息、抗風險能力在市場主體間分配不均衡,出現(xiàn)了壟斷、低價傾銷、不正當競爭等市場行為,對于經(jīng)濟領域中的這些問題僅靠民商法中的權利義務機制、平等自愿原則或者侵權、違約責任等手段來解決,有時是無能為力的。在私法的保護顯現(xiàn)出不足和軟弱的情況下,就需要公法的介入,從經(jīng)濟發(fā)展的全局出發(fā),為了維護社會整體的經(jīng)濟效益,在市場主體間進行權利義務的再平衡。
(二)國家適度干預原則。
經(jīng)濟法本質上即為國家干預經(jīng)濟之法,國家適度干預原則既強調國家應對進行干預,又強調國家的干預應當適度。國家的適度干預是維護社會整體經(jīng)濟效益以及實現(xiàn)經(jīng)濟法主體利益協(xié)調的方法和手段,國家適度干預包含以下兩點。
首先,適度干預應當合法。任何類型的國家干預必須在主體、內容以及程序方面具有法律依據(jù),具體來講,合法干預的內容包括:干預主體合法,即干預主體必須是法定的,除此之外,任何國家機關和社會組織不得為國家干預行為;干預行為合法,即干預主體必須依據(jù)憲法、法律規(guī)定或者授權為國家干預行為,不得與法律相抵觸,干預主體不得為自己或者特定機構創(chuàng)設無法律依據(jù)之干預行為;干預程序合法,即國家干預行為必須符合程序法規(guī)范的要求,使干預行為具有程序性,它是正確行使干預行為的根本保證。
其次,適度干預應當合理。所謂合理干預,是指國家干預行為必須尊重市場經(jīng)濟規(guī)律,凡是市場自身能夠調節(jié)的就無需進行干預,否則,必然會破壞市場經(jīng)濟的基礎性作用。這是在合法干預基礎上更進一步的要求。合理干預主要包括干預范圍合理以及干預力度合理。干預范圍合理是指國家干預的范圍不應超出市場失靈的領域,包括信息失靈、壟斷、外部性、公共產(chǎn)品供應等問題。干預力度是決定干預績效的關鍵,力度不足必然導致預期的干預效果無法達到,力度過大則會影響市場機制的正常運轉,這就需要政府根據(jù)市場失靈的程度,從維護社會整體經(jīng)濟效益的角度出發(fā),權衡考量。
(三)經(jīng)濟法主體利益協(xié)調原則。
經(jīng)濟法主體利益協(xié)調原則體現(xiàn)了經(jīng)濟法實質公平的理念。民法的公平以個人主義為指導,在法律上規(guī)定按照統(tǒng)一無差別原則對待一切經(jīng)濟主體,這種公平是一種形式公平,它對實質性的社會正義問題,如貧富差距、壟斷等問題無能為力。經(jīng)濟法從社會整體經(jīng)濟效益目標出發(fā),在形式公平的基礎上進一步追求實現(xiàn)社會范圍內實質性、社會性的正義和公平,強調不同情形的人享受不同的待遇,予以不同的法律調整。經(jīng)濟法追求的這種公平,稱為實質公平。
上述三條原則具有各自特定的內涵,相互之間也具有一定的邏輯關系。維護社會整體經(jīng)濟效益原則體現(xiàn)了經(jīng)濟法社會本位的理念,強調維護社會整體經(jīng)濟效益是經(jīng)濟法的根本任務。國家適度干預原則反映了經(jīng)濟法為國家干預經(jīng)濟之法的本質,認為國家適度干預是維護社會整體經(jīng)濟效益和實現(xiàn)經(jīng)濟法主體利益協(xié)調的根本方法。經(jīng)濟法主體利益協(xié)調原則體現(xiàn)了經(jīng)濟法實質公平的價值追求,在經(jīng)濟法主體之間以及經(jīng)濟法主體與社會整體之間尋求利益的平衡點,是經(jīng)濟法的根本目的。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十六
:全球經(jīng)濟秩序的變革影響著世界各個國家對全球化進程的思考。近幾年來,全球經(jīng)濟秩序一體化趨勢越來越明顯,為了保證各國權益以及和平合作,國際經(jīng)濟法也必定會得到修改和完善。而全球經(jīng)濟秩序的變革必然會對發(fā)展中國家產(chǎn)生影響。那么,在全球經(jīng)濟秩序的變革中,中國應當如何應對,關乎中國崛起的未來命運。本文對全球經(jīng)濟秩序變革下國際經(jīng)濟法發(fā)展的新趨向進行了研究。而中國對于全球經(jīng)濟秩序的變革,更應該認真研究相應對策,并修改相關法律,維護國家在世界中的主權地位和正當權益。中國應該如何爭取國際經(jīng)濟新秩序也是本文討論的重點。
:經(jīng)濟秩序變革;國際經(jīng)濟法;新趨向。
全球經(jīng)濟秩序變革,是指為了使世界經(jīng)濟整體進行有規(guī)律的發(fā)展變化、為了使世界各國公平地合作交易、為了使各國獲得正當?shù)臋嘁娑⒌倪\行機制[1]。國際經(jīng)濟法的出現(xiàn),就是為了防止世界各國對于世界經(jīng)濟貿易的干預,從而制定一系列的單邊國家、雙邊國家條例,或者多個國家之間的條例合約。國家在國際生活中,經(jīng)濟之間的交往無處不在。為了加強在世界上的國際地位,對于世界經(jīng)濟秩序改革和國際經(jīng)濟法的新趨向的研究必不可少。經(jīng)濟全球化給國際經(jīng)濟關系帶來了緊迫感,國際經(jīng)濟法的調整是必需的。我國作為發(fā)展中國家,應該抓住經(jīng)濟全球化變革的這一機遇。
(一)全球經(jīng)濟體系的調整。
二十一世紀以來,發(fā)展中國家的經(jīng)濟實力不斷地發(fā)展,而西方發(fā)達國家經(jīng)濟發(fā)展并沒有那么顯著,出現(xiàn)了長期以來經(jīng)濟緩慢發(fā)展的現(xiàn)象。一戰(zhàn)以后,美國逐漸取代英國成為世界經(jīng)濟霸主。英國實力大大減弱,而其他資本主義國家由于戰(zhàn)爭的影響,國家工業(yè)受到極大打擊。隨著這種形式不斷持續(xù),推動全球經(jīng)濟秩序的變革不可避免。20世紀以來,西方發(fā)達國家的經(jīng)濟有所改善,但仍然有一些發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展水平到達危險邊緣。20世紀60年代以來,二戰(zhàn)以后,英美等發(fā)達國家進入了戰(zhàn)爭后修復時期,無暇顧及中國等亞洲國家,亞洲國家趁此空隙不斷發(fā)展自己的經(jīng)濟實力,使世界經(jīng)濟格局發(fā)生了翻天覆地的變化,亞洲的經(jīng)濟發(fā)展得到快速發(fā)展,并在全世界產(chǎn)生不可小覷的影響力[2]。一些崛起的發(fā)展中國家對于世界經(jīng)濟貿易法律秩序逐漸有了自己的話語權。特別是21世紀的中國,印度等國家,在近幾年大量引進外資,使國家的經(jīng)濟能迅速融入國際市場。
(二)國際貨幣不斷演變。
二戰(zhàn)以后,美國建立了世界經(jīng)濟霸主地位并且以美元為中心的國際貨幣體系,美元在國際上的地位等同于黃金。次貸危機爆發(fā)后,美國的主要經(jīng)濟沒有減少,但是出現(xiàn)了少數(shù)人集中了社會的大部分財富。因此美國進行了相應的改革,但是受到波及的是海外在美投資人員,他們在美的一切投資即將受到貶值。這次危機沒有對美國的金融造成實質上的影響,卻徹底改變了美國金融體制,美元、日元、英鎊等貨幣受到了沖擊遭受貶值。在近幾年,隨著中國等發(fā)展中國家進入國際貨幣基金組織,中國獲得相應的投票權,而以中國為主發(fā)展中國家的貨幣正在不斷往國際化方向發(fā)展,人民幣國際面臨著巨大機遇。
(一)增強影響力和約束力。
二次世界大戰(zhàn)結束后,國家與國家之間的依存關系變得更為重要,各國的經(jīng)濟往來都是互利互助,。一個國家想要發(fā)展離不開與其他國家的經(jīng)濟合作。“互利雙贏”成為國際上一種新的形式。因此國際上需要制定大大小小的條約,用規(guī)范的法則來約束不良的行為。國際世貿組織的建立,使傳統(tǒng)的國際商貿關系范圍加大,并且擴展到多個領域中。比如服務貿易行業(yè)、金融貿易行業(yè)、技術貿易行業(yè)等領域[3]。隨著世界貿易組織成員國之間的合作范圍變廣。國際經(jīng)濟法也不斷地趨向具體化,形成了一個有效的運作規(guī)模。隨著全球一體化的加大,歐盟等貿易組織也不斷地影響國際經(jīng)濟規(guī)則的制定??偠灾?,國際經(jīng)濟法將不斷地完善,它的影響力和約束力將不斷地增強,它將越來越具有權威性。
(二)加深各國相互合作關系。
隨著世界經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展,各國之間不斷加強合作關系。國際經(jīng)濟法讓各國之間的聯(lián)系更為緊密。也就是說一個國家的經(jīng)濟受到了影響,那么與它有經(jīng)濟往來的同盟國家必定會受到大大小小的波及。國家之間緊密的合作關系有利于構建和諧的國際環(huán)境。每個對外開放的國家內的法律也都是不一樣的,但是為了加強市場化的改革,世界貿易組織國家同盟國之間應該對各自國內法律作出調整,以達到雙方合作的需要。
(三)國際經(jīng)濟法和國內法律的滲透。
全球經(jīng)濟秩序的變革使得全球經(jīng)濟法有了新的發(fā)展趨勢,國際經(jīng)濟法的更新使其自身更具有權威性。各個國家為了實現(xiàn)國內市場和國際接軌,因此國內制定相關的法律要和國際經(jīng)濟法接軌。國內的法律逐漸和國際經(jīng)濟法聯(lián)系越來越緊密。一個國家實力越強,在世界的地位越高,那么相對應的它所制定的國內法律一定程度上會影響國際經(jīng)濟法的制定。如果有些成員國國內制定的法律和國際經(jīng)濟法相沖突時,其必定會修改國內法律,使他們相互融合。
我國經(jīng)濟法深受經(jīng)濟秩序變革的影響。在現(xiàn)實中,這種影響從表層上看是借助經(jīng)濟全球化提供的機會,中國經(jīng)濟法可以通過吸收、借鑒其他經(jīng)濟法實踐經(jīng)驗來提升自己的內涵。從深層上看,則表現(xiàn)為中國經(jīng)濟法通過回應經(jīng)濟全球化的影響,對中國經(jīng)濟安全的挑戰(zhàn)和對中國經(jīng)濟主權的沖擊。挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在以下方面:
(一)由于金融活動的趨利性和投機性,我國從事國際金融活動面臨巨大的風險。
隨著全球經(jīng)濟化發(fā)展,我國對外投資的金融公司必定會受到國外金融行業(yè)的沖擊,甚至會導致國外金融業(yè)進入我國金融市場。這樣一來,不僅導致我國國內金融市場被分割,還會導致較小的金融公司因為競爭不過外來的金融企業(yè),而面臨倒閉。在全球化經(jīng)濟秩序變革中,中國在內的發(fā)展中國家面臨的壓力和沖擊較大。其中最大的問題和挑戰(zhàn)是:發(fā)展中國家在國際地位上的國家主權受到?jīng)_擊。
(二)由于全球化時代各國經(jīng)濟的關聯(lián)和依賴增強,我國必須面對全球化的經(jīng)濟危機問題。
跨國公司的進入,存在著控制我國某些產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生威脅的可能。經(jīng)濟全球化變革必然會導致國外企業(yè)涌入中國市場,這對我國企業(yè)來講形成了較大的威脅,加大了國內企業(yè)的競爭力和壓力。
(三)經(jīng)濟全球化的變革,是我國面臨人才流失的威脅。
人才的供應不足成為各個國家普遍存在的問題,在經(jīng)濟全球化發(fā)展中,國外企業(yè)為了留住人才,提高優(yōu)越的工作環(huán)境以及自身經(jīng)濟實力。我國的根本性措施是依靠增強國家經(jīng)濟實力和提高綜合國力來抵御經(jīng)濟風險的侵襲,而經(jīng)濟法的積極回應則是維護經(jīng)濟安全不可缺少的制度性方案。
(一)使用法律解決貿易爭端。
目前來說,我國的國際貿易糾紛解決機制仍然處于滯后狀態(tài),遠遠落后于歐洲美國等資本主義國家。在國際貿易爭端中應該敢于拿起國際法律的武器維護自己的利益,我國對于世界貿易糾紛的法律建設工程應該投入大量精力是非常有必要的[4]。應該努力研究世界貿易各種規(guī)則并有效地利用國際貿易法解決世界貿易爭端,保護自己合法權益,減少損失,以此來維護我國國家主權。目前我國國內法律相對來說也是滯后的,必須加強對國內法律的修改和補充,以此來適應于全球經(jīng)濟法的法律法規(guī)。我們國家還應該加強和周邊發(fā)展中國家的合作與交流,在國際法規(guī)的制定中應當積極參與和表現(xiàn),做到真正公平合理地維護國際經(jīng)濟秩序。
(二)積極參與國際經(jīng)濟法的制定。
在經(jīng)濟全球化中,歐美等發(fā)達國家占據(jù)主導地位,發(fā)展中國家的地位還是比較低,影響較小。在傳統(tǒng)的世界經(jīng)濟貿易體制中,發(fā)展中國家在國際中沒有權利,要聽任強國的擺布,發(fā)展中國家往往很難實現(xiàn)和保護自己的經(jīng)濟利益。因此,我們要摒棄這種不公平不合理的現(xiàn)象。發(fā)展中國家要想保證自身利益,就必須在國際經(jīng)濟法的制定中積極主動,制定的國際經(jīng)濟法要有利于自身的經(jīng)濟發(fā)展,強調一切國家都有在國際經(jīng)濟貿易中擁有平等的話語權和決策權。
(三)提高國家經(jīng)濟實力和綜合國力。
總的來說,我們國家科技還處于較低的水平。只有不斷加強國家經(jīng)濟實力和綜合國力建設,國家在國際中的地位才不會受到影響。首先我們應該鼓勵科技的創(chuàng)新與發(fā)展,加大科技的投入力度以及加大對重大科技基礎設施的投入,只有如此才能保證國民經(jīng)濟長期穩(wěn)定地增長;大大引進海外科技人才,使他們?yōu)槲覀兯茫瑸槲C的發(fā)展重建積蓄力量;加強對企業(yè)技術創(chuàng)新能力的培養(yǎng),政府應該加強對企業(yè)的扶持,引導和鼓勵企業(yè)進行自主創(chuàng)新,鼓勵企業(yè)去競爭去發(fā)展;加強對教育的投入,我國教育事業(yè)和發(fā)達國家相比差距相對來說較大,國家的發(fā)展離不開人才的貢獻,我們應該加大對專業(yè)性人才、技術性人才的培育,人才是國家核心競爭力。
在面對全球經(jīng)濟秩序的變革和世界經(jīng)濟法的新趨向,市場競爭尤為激烈,但全球化經(jīng)濟變革,也給國家的發(fā)展帶來了機遇,無論是以中國為主的發(fā)展中國家還是英美等資本主義國家,都能通過變革改變國家命運。身處變革浪潮中的中國,應該加大法律的建設,不斷擯棄陳舊的法律法規(guī),不斷地更新法律、不斷地進行探索。另外,我國還應該不斷加強發(fā)展中國家之間的合作關系,積極主動地參與到國際經(jīng)濟法的制定。在全球化經(jīng)濟變革中,中國要抓住機遇,使全球經(jīng)濟秩序變革朝著公平合理的方向發(fā)展。中國在內的發(fā)展中國家應該抓住機遇,積極地參與到國際競爭與合作當中,不斷提高自身綜合國際實力,勇敢地迎接挑戰(zhàn)。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇一
從教學內容上來說,適應廣泛的教學需求,面向學生進行教學活動的開展,不局限在現(xiàn)有的教學內容中,實現(xiàn)有效的教學活動拓展,提升學生的思維能力,拓展學生的學習能力。英語教學活動在學生的聽說讀寫能力方面都有重要的教學作用,學生通過課堂教學活動的參與,掌握基本的教學內容,通過教學實踐的參與鍛煉英語學習的能力,在高中階段更注重對能力的培養(yǎng)和對于基礎知識的鞏固和提升。教師應該善于把握教材的基本知識點,充分的做好教學準備,廣泛的收集教學資源豐富教學內容,突破教材的局限性,注重對課堂教學內容實用性的提升。
二、注重教學方法的創(chuàng)新,重視教學效率。
在教學手段上,掌握農(nóng)村教學環(huán)境,對教學資源進行有效的利用,盡管教學資源和教學環(huán)境有限,但是教師仍舊需要不斷的進行教學探索創(chuàng)新,提升教學能力。在教學方法上善于活躍課堂教學氣氛,將學生的參與性調動起來,通過分組學習,在課堂教學中形成學習小組,通過學生的主動參與培養(yǎng)學生的綜合性能力。鼓勵學生大膽的提出問題,拓展學生的思維,將農(nóng)村教學的英語學習中表達能力和應用能力放在更加重要的位置上。
三、注重教學反饋的實現(xiàn),深化教學效果。
善于做好教學總結和教學反饋,注重教學效果的鞏固和吸收,提升教學實踐水平,促進教學活動的深入有效的開展。通過對學生學習情況的把握,通過課后復習任務的布置幫助學生更好的鞏固課堂內容的學習效果,在考核的方式上體現(xiàn)靈活性的特點,注重在各個方面上對學生的引導,了解學生的學習情況,有側重點的進行教學設計,實現(xiàn)對教學成果的長效性的保持。教學總結和教學反饋是教師進行教學活動調整的重要依據(jù),通過對學生學習情況的充分了解,進行教學方法的調整,對課程設計進行豐富,具有針對性計劃性的推動英語教學活動的有效開展,保障教學效果的深化推進。
四、結論。
農(nóng)村教學英語教學體現(xiàn)的整體性和規(guī)劃性的特點,在課程內容上面向現(xiàn)代教學發(fā)展需求,在教學方法和教學手段進行積極的創(chuàng)新,實現(xiàn)對教學成果的鞏固,在課堂教學過程中把握教學節(jié)奏,實現(xiàn)對教學活動的有效引導,實現(xiàn)良好的教學銜接。在教學銜接中實現(xiàn)對學生能力的全面培養(yǎng),注重對思維方式和學習習慣的培養(yǎng),提升學生自主學習的能力,實現(xiàn)英語教學銜接工作的日漸完善,促進英語教學的不斷深入和發(fā)展,提升學生的英語素質和綜合能力。
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經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇二
多媒體技術在小學語文作文教學活動中的運用可以是多方面的,也可以是多角度的,為了更好地在小學語文作文教學活動中應用多媒體技術,就需要教師在實踐的過程中不斷應用和思考,在更多的教學內容中引入多媒體技術的影子。教學設計是教師進行小學語文作文教學活動的前提和基礎,教師通過自己的教學設計,可以很清楚地了解自己的教學計劃,可以讓自己的教學計劃有序、高效地進行,讓教師清楚地知道自己這節(jié)課要講什么、下節(jié)課該做什么。但就目前小學作文教學計劃的設計狀況來看,教師在設計教學計劃的時候更多的是低效的,這也會對高效開展小學語文作文教學活動帶來一定的阻礙。教師在設計教學計劃的時候可以引入多媒體技術,這樣不僅可以節(jié)省大量的教學時間,還可以讓自己的教學計劃更加清晰自然,讓教師和學生都可以一目了然。比如教師可以利用多媒體技術將自己的教學計劃制作成一個教學課件,在這個教學課件當中主要描述一下自己的教學計劃,如教師要怎樣開展這個作文教學活動,每一次作文課不是說非要讓學生寫一篇完整的作文,可以把作文的每一部分分解開來。比如第一節(jié)課的時候講述一下開頭的寫法,讓學生在課堂當中練習一下開頭應該怎么寫,此外還有中間部分和結尾,教師都要在教學計劃當中有所描述。然后教師可以在每堂課開始之前,利用多媒體技術給學生展示自己的教學計劃,讓學生自己也明白每堂課都會講到什么,讓學生清楚每節(jié)課的重點內容。通過這種方法可以幫助教師更好地制定自己的教學計劃,可以節(jié)省大量的課堂時間,對提升小學語文作文教學效率有很大的幫助。
二、注重作文寫作技巧講述,做到授人以漁。
學生在寫作過程中往往會出現(xiàn)一些問題,這些問題的出現(xiàn)正反映了學生自身寫作能力的不足。小學生由于剛剛接觸寫作這個語文教學部分,對這個陌生的語文教學部分學習起來有些吃力也是正常的。教師一定不能盲目求快,一味地追求教學效率是不可取的。教師一定要讓學生自己去掌握一些寫作技巧,做到授人以漁。寫作過程也是循序漸進的,只有學生掌握了一定的寫作技巧,才能更好地在平時進行發(fā)揮。語文寫作技巧的講述成為小學語文作文教學活動中的主體部分,教師可以將多媒體技術和語文寫作技巧講述結合起來,通過多媒體技術可以更好地進行寫作技巧的講授,有助于提升教學效率。比如教師可以利用多媒體技術在課堂中給學生陳列一些教學范文,教師在找范文的時候,一定要以學生的視野進行尋找,不能脫離學生這個主體。然后針對這個范文進行作文講述,如范文當中有一些擬人句和比喻句,這些修辭手法的使用都會使文章錦上添花。范文當中還會有一些寫作方法,如一些描寫景物的方法,還有一些寫人的方法,教師都可以利用多媒體技術給學生仔細講述每一種方法的使用方法。通過這種方法將多媒體技術應用到小學寫作技巧講授課堂當中,學生對這種教學模式也更感興趣,在課堂中也更為投入,對提升課堂教學效率有很大的幫助。
三、構建輕松融洽的教學氛圍,激發(fā)學生的學習興趣。
在進行小學語文作文教學活動時,給學生構建一個輕松融洽的學習氛圍是非常重要的,一個輕松融洽的教學氛圍可以讓學生在學習過程中更為投入,可以幫助學生更好地學習小學語文寫作知識,對提升學生自身的寫作能力有很大的幫助。多媒體技術在小學語文作文教學中的應用,可以幫助教師更好地營造輕松融洽的氛圍。學習興趣的培養(yǎng)一直以來都是小學語文作文教學活動中的主體,教師可以在課堂中利用多媒體技術激發(fā)學生的學習興趣。比如教師可以在課堂開始之前利用多媒體技術給學生播放一些有意思的視頻,如可以給學生播放一些搞笑的視頻,相信大部分學生都會被這種教學視頻所吸引,調動起學生的學習興趣。另外,教師還可以利用多媒體技術給學生展示一些動態(tài)圖片,讓學生依據(jù)這些動態(tài)圖片寫一段話或者是一個句子,學生對這種教學模式更感興趣,學習起來也就更為主動。通過這種方法,可以很好地調動起學生的學習積極性,對提升課堂教學質量有很大的幫助。
總而言之,多媒體技術作為一種現(xiàn)代化教學手段,擁有著很大的教學優(yōu)勢,可以讓小學作文教學活動更加多樣化。為了讓多媒體技術更好地在小學作文教學當中應用,教師要逐漸增強自己的專業(yè)能力,針對多媒體技術深入研究,從而不斷提升小學作文課堂教學質量。
【參考文獻】。
[1]李嵐軍.淺析多媒體技術在小學語文閱讀教學中的意義與作用[j].學周刊,20xx(23).
[2]馬立海.淺析多媒體技術在小學語文教學中的作用[j].學苑教育,20xx(02).
作者:孫浩單位:江蘇省泰興市姚王小學。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇三
本文是一篇專業(yè)的教育論文,主要是關于二本院校市場營銷專業(yè)實踐教學研究,詳情請看下面的介紹。
一、二本院校市場營銷專業(yè)實踐教學方面問題。
高校市場營銷專業(yè)教師在課堂上講的多,學生認真聽課的少,思考的少。很多學生認為營銷員的素質、技能需要在工作中磨煉,不相信課堂理論學習。不管學生的觀點是否正確,卻反映了實踐教學在營銷人才的培養(yǎng)中作用很大。然而,在調查了一些高年級營銷專業(yè)的在校學生和已經(jīng)畢業(yè)工作的營銷專業(yè)的學生后,發(fā)現(xiàn)當前地方二本院校市場營銷專業(yè)實踐教學明顯存在以下三個問題。
(一)實踐性教學時間安排偏少,效果不佳市場營銷專業(yè)(本科)各主干專業(yè)課程都應該有相應的實踐教學,以促進學生專業(yè)能力的培養(yǎng)。然而,從實踐教學的安排時間看,占有25%的被調查學生反映只有少數(shù)課程做到了理論與實踐相結合;余下75%的學生則認為都是教師課堂理論教學。從實踐教學的效果看,學生對各類實踐性教學的平均評分都很低,均不超過30分(百分制),見表1。另外,從課程角度看,市場營銷專業(yè)20門主干專業(yè)課程,調查顯示每個班級平均僅有4至5門課程的實踐教學被學生認可,其他課程實踐性教學的效果被認為較差。上述情況表明了地方二本院校營銷專業(yè)實踐性教學時間安排明顯偏少和效果不佳的事實。實踐教學部分偏少直接導致了學生不清楚企業(yè)實際營銷工作的要求,對營銷工作環(huán)境缺乏了解,對自身素質信心不足等問題。例如,在被調查的學生中,56%的人對企業(yè)營銷人員應具備的能力素質認識較模糊。在關于營銷員最重要的能力調查中,已工作的畢業(yè)生與在校學生存在多項認識不一致的情況。此外,大約有2/3的受訪學生對自身的專業(yè)素質缺乏足夠的信心等。
(二)教學方式單一,案例教學質量無法保證實踐教學方式多種多樣。市場營銷專業(yè)教師采用最多的教學方式是課堂案例教學,假如不考慮職業(yè)資格培訓和畢業(yè)設計,超過50%的學生認同的實踐教學方式有調查、策劃等實踐項目,上機演練,情景模擬(如禮儀實訓)等,達不到各類教學方式總數(shù)的1/4,實踐教學方式單一。在案例教學中,沒有啟發(fā)學生獨立、開放性的思維,學生之間交流討論少,老師也有事先準備不充分等情況,結果多數(shù)課程達不到培養(yǎng)和提高學生分析和解決問題的能力。這說明濫用案例教學方式,質量無法保證。例如,課堂案例教學中,學生經(jīng)常倉促地閱讀案例材料,并從原文中找出有限的字句去回答老師的提問,很難給出完整的、令人信服的答案。營銷課程中的案例是講述企業(yè)及當事人實際遇到的事件,解決案例中問題需要縱觀整個事件,還可能涉及其他章節(jié)、課程、學科的知識,以及個人切身的社會經(jīng)驗。因此,案例教學需要學生之間相互交流討論,以達到知識共享的效果。
(三)實踐教學重點不突出,培養(yǎng)目標不明確首先,表現(xiàn)在每門專業(yè)課程內部缺乏實踐教學的重點,培養(yǎng)目標不明確。市場營銷專業(yè)20門主干專業(yè)課程,每門課程都應該有核心能力培養(yǎng)目標,以及相應的重點實踐教學活動。例如,《營銷策劃》課程至少要讓每位學生經(jīng)歷企業(yè)具體產(chǎn)品的4p設計,條件允許還可以讓學生操作某項產(chǎn)品的實際營銷活動。調查發(fā)現(xiàn)市場營銷專業(yè)3/4的主干專業(yè)課程,沒有針對課程的核心能力目標去開展一些重要的實踐教學。其次,表現(xiàn)在沒有突出重點課程的實踐教學,一些重要的實踐教學方式得不到實施等。調查發(fā)現(xiàn)在校學生得到最多的課程專題實踐項目是:職業(yè)考證、畢業(yè)設計、市場調查分析、營銷策劃、禮儀實訓等。然而,已畢業(yè)的學生則認為學校最有價值的實踐教學方式是校外頂崗實習,最有價值的課程專題實踐教學項目是市場調查分析、溝通談判訓練、客戶關系管理、營銷認知實訓等。可見,存在一些重要的實踐教學方式和課程專題實踐活動沒有被地方二本院校所重視。最后,一些已經(jīng)開展的實踐活動又無法保證質量。例如,在畢業(yè)論文設計中,學生抄襲網(wǎng)絡論文的現(xiàn)象較普遍,老師管控不嚴格。
二、二本院校市場營銷專業(yè)實踐教學問題的原因。
(一)主觀上實踐性教學沒有被教師重視最近幾年,高校逐漸意識到實踐教學的重要性,并提出實踐教學的要求。任課教師開始制定課程的實踐教學大綱,增加實踐教學部分。然而實踐教學并沒有扎實開展,教學效果不好。主要原因在于任課教師主觀上還不夠重視實踐教學,沒有深入研究各種實踐教學方式,對于各門專業(yè)課程可以開設哪些實踐教學,以及在有限的課時內如何安排課堂理論教學和實踐教學的時間,任課教師認識有限。其結果是很多課程的實踐教學部分采取了案例教學和學生自己組織的形式,老師參與少,指導不力。由本次調查可知,市場營銷專業(yè)20門主干課程,僅有少數(shù)課程的實踐教學被認為是有效的;當問及各門專業(yè)課為何不能“一邊理論,一邊實踐”式教學,51%的學生認為教師對實踐教學研究不夠,不能開展行之有效的實踐教學。任課教師是實踐教學的策劃者和執(zhí)行者,實踐教學的效果如何,任課教師始終是問題的核心,教師事先一定要重視實踐教學,花時間和精力去琢磨它。
(二)客觀上實踐性教學存在教師執(zhí)行困難任課教師執(zhí)行實踐教學的困難表現(xiàn)在:(1)實踐教學時間跨度長,計劃準備工作多。例如,進行一次市場調查,就涉及從確定調查對象、制定調查問卷、組織調查活動、到最后得出調查結論,整個過程要用很長時間,中間還可能涉及調課,占用學生的課余休息時間,實施起來較麻煩,并且可能得不到學生的支持。還有一些專題實踐教學活動甚至要用一個學期才能完成,成效更難控制。
(2)一些實踐性教學的空間活動范圍大。如參觀企業(yè)與頂崗實習,都是在企業(yè)單位進行的,空間跨度較大,而且會發(fā)生一些費用。通常,學校對任課教師組織的實踐教學活動沒有經(jīng)費支持,學生集體外出十分困難。(3)地方院校專業(yè)課教師工作量大,課時有限。通常每門專業(yè)課有十多章內容,而每學期只有40至50多個課時,扣除節(jié)假日后甚至更少。任課教師要在規(guī)定的時間內將課程講完,課時已經(jīng)很緊,沒有多余時間安排實踐教學和演練。(4)普通教師能夠聯(lián)絡的企事業(yè)單位少。
普通教師人際交往范圍有限,在沒有校方幫助的條件下,他們通常沒有能力將學生送到校外企事業(yè)單位去實訓。
(三)實踐教學缺少學校制度、設施與企業(yè)支持學校需要為實踐教學制定相關制度,并提供設施和財力,最后還要對實踐教學成果進行考核。但一些地方二本院校在實踐教學上缺乏制度保障:(1)校內實踐教學設施的投資普遍不足。一些學校的多媒體教室和機房數(shù)量不能滿足實際需要,專業(yè)課程沒有配置模擬實訓軟件等,使課程無法精講演示和學生上機演練。(2)校方?jīng)]有積極地建立穩(wěn)定的校企實習基地。為市場營銷專業(yè)的學生尋找實訓企業(yè)和合作單位是學校提高學生專業(yè)技能和幫助學生就業(yè)的重要途徑。(3)學校沒有實踐教學的檢查和約束制度。學校要求教師編制實踐教學大綱,但教師是否按照大綱安排實踐教學活動,學校沒有檢查和約束機制,這樣使課程實踐教學部分無法保證執(zhí)行。目前,就市場營銷專業(yè)來說,由于銷售崗位的離職率較高,人員不穩(wěn)定,愿意與學校長期合作實訓的企業(yè)較少,這需要企業(yè)和學校積極尋找互利共贏的合作方式。此外,學校沒有為方便實踐教學而提供靈活的調課制度,且缺少實踐教學的經(jīng)費支持。
總之,學校在實踐教學領域,主要問題是投資不足,主動性不夠,導致無法實施一些實踐教學,最終又不能對任課教師提出相應的要求。例如,在本次調查中,61.2%的學生認為學校的主動性不足,沒有重視實踐教學;63.2%的學生感嘆學校沒有提供必要的財力支持實踐教學。
(四)學生管理工作寬松高校實踐性教學成果的好壞不僅與學校、教師有關,還與學生有關。通常,任課教師安排的實踐、實訓的任務,學生總是很難按時保質保量地完成,學習風氣不端正的原因是多方面的:社會就業(yè)壓力較大,一些學生缺乏自信和認識上的偏差,認為成績好不一定就業(yè)順利,于是在學習上也顯得有些浮躁和不安,一點一滴的知識積累和能力鍛煉缺乏耐心;因個人興趣的差異,一些營銷專業(yè)的學生認為自己不適合做銷售,打算未來從事其他工作,在專業(yè)課學習及實訓中降低了對自己的要求,這種情況女生較多;高校普遍采取的學生對老師考評制度,老師的教學質量主要由學生的評分決定,少數(shù)學生對老師不滿會降低教師的在該學期的教學評分。老師擔心被學生評“低分”,這樣使老師在嚴格要求時有所顧忌。學生除了觸犯法律和離校不歸等嚴重原因之外,曠課、掛科、態(tài)度散漫等違紀行為通常不足以影響學生畢業(yè)。而教師若批評、懲罰學習態(tài)度不端正的學生,結果對自己不利。所以,當前教師對于維護校紀問題顯得較為謹慎,學生自由散漫的態(tài)度難以扭轉。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇四
法定代表人:劉××,董事長。
答辯人因陸××所訴關于商品房預售合同糾紛一案,現(xiàn)依法答辯如下:
一、原告示依約購買所定商品房已構成違約,無權要求返還定金。
xxx2年2月22日,原告與答辯人簽訂了一份《××花園××閣商品房認購書,》約定:乙方(原告)自愿認購××花園××閣18層1807號房,建筑面積約為139.98平方米(實際建筑面積以房產(chǎn)局的測量結果為準);房屋單價為每平方米4331.60元,總價為606337元;付款方式為簽訂認購書時交付定金xxx00元,在簽訂認購書后15日內支付房款400337元,其余房款206000元申請銀行按揭付清;乙方須于xxx3年3月9日前持有效身份證明及本認購書原件到甲方(答辯人)售樓部換簽《商品房買賣合同》;乙方交付購房定金后,如甲方將乙方認購的房屋另售他人,則雙倍返還給乙方定金;如乙方不按時交納房款及換簽《商品房買賣合同》,則甲方有權終止本認購書,不再退還乙方所交定金,并將上述乙方訂購的商品房另行出售。
合同簽訂后,原告于第二天向答辯人交來定金xxx00元,答辯人則將原告所定購的房屋預留給原告。但是,原告既未按約定期限前來支付房款,也未按規(guī)定前來換簽《商品房買賣合同》。原告的行為顯然已構成違約,其無權要求返還定金。
二、原告的訴訟請求沒有法律依據(jù),應予駁回。
《合同法》第115條規(guī)定:“當事人可以依照《中華人民共和國擔保法》約定一方向對方給付定金作為債務的擔保。債務人履行債務后,定金應當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金?!?BR> 《商品房銷售管理辦法》第22條第2款規(guī)定:“符合商品房銷售條件的,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在訂立商品房買賣合同之前向買受人收取預訂款性質的費用的,訂立商品房買賣合同時,所收費應當?shù)肿鞣績r款;當事人未能訂立商品房買賣合同的,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當向買受人返還所收費用;當事人之間另有約定的,從其約定?!?BR> 原告既然與答辯人簽訂了《商品房訂購書》,對標的物、價款、付款方式、違約責任等都進行了明確約定。合同簽訂后,原告按約定交付了定金,答辯人亦依約將所定商品房留給了原告。但是,原告后來自己違約,不按約定履行應盡的義務,根據(jù)法律和雙方約定其都無權要求返還定金?!渡唐贩空J購書》是一個完整的合同,是原告為購買答辯人的商品房而預先簽訂的合同,該合同對商品房買賣的最主要是精華條款進行了約定,不僅對原告有約束力,對答辯人亦有約束力。換簽《商品房買賣合同》是雙方約定的簽約步驟,《商品房買賣合同》是建設部和國家工商局共同制定發(fā)布的示范文本,合同條款多為商品房買賣的規(guī)范條款,更何況該示范文本內容還是可以修改、增補或刪減的。實際上,合同最主要條款已在《認購書》中進行了約定,其余條款只要作適當協(xié)商即可簽訂。原告說答辯人“不愿作出讓步”沒有任何依據(jù),實際是想為了不履行《認購書》約定的義務尋找借口,不應得到法律的支持,原告的訴訟請示實在是毫無法律依據(jù)。
綜上,答辯人認為,原告不按雙方約定履行義務已構成違約,其無權要求返還定金;其訴訟請求毫無法律依據(jù),請求人民法院依法駁回!
此致
××市××區(qū)人民法院。
××年××月××日。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇五
加強對經(jīng)濟法可訴性實現(xiàn)模式的研究有助于我國經(jīng)濟法的發(fā)展,從更新經(jīng)濟法訴訟理念的高度對其加以綜合并創(chuàng)新,以利用現(xiàn)有訴訟機制和創(chuàng)設經(jīng)濟法特別訴訟機制相結合的模式來加強經(jīng)濟法的可訴性。
對經(jīng)濟法可訴性的理解應當建立在對法的可訴性理解的基礎上。法的可訴性是指法律規(guī)范所具有的、可由一定主體請求法律公設的機構來判斷糾紛的屬性。與此相對應的經(jīng)濟法的可訴性是指為了解決經(jīng)濟法糾紛權利主體可訴求于法律公設機構的屬性。換言之,在國家調節(jié)經(jīng)濟領域發(fā)生的法律糾紛,其主體應當有權將之訴求于司法途徑解決。
第一,有實體權利義務,而無訴權的救濟;或規(guī)定有法律責任,而無規(guī)定責任的適用。如我國《公司法》規(guī)定:“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應當承擔賠償責任。”然而,由于我國沒有股東派生訴訟制度,對由誰追究、如何追究董事、監(jiān)事、經(jīng)理的責任無明文規(guī)定,該條規(guī)定的法律責任也難以落實。
第二,有實體權利義務,也有訴權的規(guī)定,但訴權規(guī)定很不周全。如《公司法》第111條規(guī)定:“股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權益的,股東有權向人民法院提起要求停止違法行為和侵害行為的訴訟?!睆姆l上看,該條似乎賦予了股東直接訴訟權。然而僅就這一條,亦存在如下問題:一是僅規(guī)定股東大會、董事會決議違反法律、行政法規(guī)的情形,而未包括違反公司章程的情形;二是未規(guī)定該行為對公司或股東造成損害時的賠償責任;三是根據(jù)該條,股東起訴僅限于股東大會、董事會決議違法的情形,并且以“決議”侵犯股東合法權益為前提,這就把股東為公司利益而對董事等人的不法行為起訴的股東派生訴訟排除在外。
第三,在有限的經(jīng)濟訴訟中,沒有公益訴訟、派生訴訟的規(guī)定。經(jīng)濟法律法規(guī)即使規(guī)定了司法救濟,亦只限于當事人(直接利害關系人)有提起經(jīng)濟訴訟的權利。而就公共性不正當行為來看,由于其損害的利益沒有直接落實到具體的社會個體上,不存在民訴法上的直接利害關系人,因而在訴權的行使上存在梗阻。基于現(xiàn)有規(guī)定,沒有適合的主體可以對此類不法行為提起經(jīng)濟訴訟,除非行政機關有效執(zhí)法,否則此類行為仍將逍遙法外。
1.創(chuàng)設經(jīng)濟公益訴訟制度。所謂經(jīng)濟公益訴訟,是指針對侵害國家經(jīng)濟利益、公共利益、擾亂社會經(jīng)濟秩序的經(jīng)濟違法行為,允許與案件無直接利害關系的任何組織和個人代表國家起訴經(jīng)濟違法行為人的訴訟制度。在經(jīng)濟公益訴訟中,原告可以是無直接利害關系的社會公眾,也可以是負有相關職責的行政機關。社會公眾和行政機關都能夠成為控制經(jīng)濟違法的主體。
2.建立行政程序前置的經(jīng)濟法訴訟規(guī)則。起訴一般應以行政先行處理為前置程序。為了充分發(fā)揮行政執(zhí)法機關權能,避免濫用訴權,社會公眾對經(jīng)濟違法行為應先向行政機關舉報,只有行政執(zhí)法機關不予受理或在法定期限內沒有處理,才可提起經(jīng)濟訴訟。這樣做有利于充分發(fā)揮行政執(zhí)法主動性和快捷性的優(yōu)勢,及時制止和處罰經(jīng)濟違法行為,把對國家和社會造成的損失減少到最低限度。雖然經(jīng)濟訴訟與行政訴訟都可能適用行政前置程序,但二者是有本質區(qū)別的,行政訴訟確立的是“民告官”的訴訟機制,其原被告的身份具有恒定性,法院審查的是行政機關所作行政行為的合法性;而經(jīng)濟訴訟對原告及被告的。主體資格并沒有限制,任何有直接利益關系或無直接利益關系的主體都可以提起經(jīng)濟訴訟。法院的審查的范圍也十分寬廣,不僅局限于行政機關的行政行為,也包括涉及社會公共利益的所有主體的行為。
3.關于原被告的規(guī)則設計。首先,擴大原告的范圍。不僅受害人有權起訴,而且其他一切無直接利害關系的組織和個人也享有起訴權。經(jīng)濟訴訟在理論或制度設計上,可能是個人、特定的群體或特定的國家機關,都可以享有起訴權,但起訴的名義可以有特別的規(guī)定。其次,擴大被告的范圍。包括一切對社會經(jīng)濟整體、全面、長遠利益構成威脅或造成損害的組織和個人,不同于行政訴訟將被告嚴格限定在做出具體行政行為的行政機關。
4.適用舉證責任倒置原則。由于被告大多在信息、經(jīng)濟實力等方面處于優(yōu)勢地位,而提起訴訟的原告則一般處于弱勢,若要求其承擔舉證責任,顯然難度比較大。因此,有必要在舉證責任上做出有利于原告的設計,以防止當事人提出的許多經(jīng)濟訴訟案件因證據(jù)不足而敗訴,社會的公共利益也因此不能獲得救濟的后果。可見,在經(jīng)濟訴訟中,舉證責任應當由被告承擔,并采用過錯推定責任原則,即被告必須舉出反證,證明自己無過錯,不存在違法行為,否則就應承擔相應的法律責任。而原告只需列舉發(fā)生經(jīng)濟沖突或經(jīng)濟違法的現(xiàn)象即可。
綜上所述,經(jīng)濟法的可訴性是一種應然屬性,建立完善經(jīng)濟法的訴訟制度將為我國適應司法救濟憲法化、國際化、社會化的趨勢,探尋經(jīng)濟法上權利的司法救濟提供有力保障。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇六
20xx年5月18日上午,一則消息稱因懷疑有“內鬼”,故宮建福宮下屬的北京故宮宮廷文化發(fā)展有限公司已開除大部分員工。宮廷文化發(fā)展公司解雇員工的理由是:一是被解雇員工本來就未與公司建立勞動關系,只有當建福宮有重大活動時才來臨時幫忙;二是公司是以公司“項目停止運營”為由解除勞動關系。一名剛剛被辭退的員工透露,公司的一部分員工包括他在內確實已被辭退,但辭退原因是“公司發(fā)生重大變化”。他還向記者透露,建福宮的“私人會員”制度實際上還僅是一個嘗試,到他離職為止,還沒有人真正辦理過入會手續(xù)。關于故宮豪華會所的傳說,集中在網(wǎng)友爆料的開幕典禮富豪名單、高達百萬元的會員費設置以及“500席位全球發(fā)售”。特別是一張包括電影、時尚、傳媒、投資界等諸多知名企業(yè)家在內的名單一出,引來網(wǎng)絡瘋狂轉載,更有網(wǎng)友認為,這個名單或許就是建福宮這個豪華會所的會員名單。國家文物禁地,變身富豪餐廳,故宮“有關部門”渾身是嘴也很難撇干凈。在輿論的群轟下,故宮顏面丟盡,為懲罰爆料者,不惜“寧可錯殺一千,不可放過一人”。
1、公司是否可以有“內鬼”就可解雇員工?
2、公司所稱“臨時幫忙”是否形成勞動關系?
3、公司是否可以“項目停止運營”可以解雇員工嗎?
1、公司是否可以以有“內鬼”解雇員工取決于員工是否嚴重違反用人單位的規(guī)章制度。我國《勞動合同法》第39條規(guī)定,勞動者“嚴重違反用人單位規(guī)章制度的”,用人單位可以解除勞動合同。不過,法律對何謂“嚴重”未作明確規(guī)定,一般來說,用人單位以嚴重違紀解除勞動合同,必須符合三個條件:其一,勞動者的“泄密”行為違反了用人單位的規(guī)章制度;所謂商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性以及經(jīng)權利人采取了保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。其二,勞動者的“泄密”行為在勞動合同或規(guī)章制度中被列為應當解除勞動合同的行為;其三,有關規(guī)章制度合法有效并告知勞動者。
的,用人單位應當繼續(xù)履行;勞動者不要求繼續(xù)履行勞動合同或者勞動合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的,用人單位應當按照經(jīng)濟補償金標準的兩倍向勞動者支付賠償金,賠償金的計算年限自用工之日起計算。
所以,故宮宮廷文化發(fā)展有限公司以有“內鬼”開除大部分員工必須符合上述條件。
2、至于宮廷文化發(fā)展公司的“臨時幫工”是否可以隨時終止勞動關系,要看其屬于“全日制用工”還是“非全日制用工”?!秳趧雍贤ā穼Ψ侨罩朴霉び刑厥庖?guī)定:“非全日制用工雙方當事人任何一方都可以隨時通知對方終止用工。終止用工,用人單位不向勞動者支付經(jīng)濟補償。至于“非全日制用工”的含義,《勞動合同法》明確規(guī)定:“非全日制用工,是指以小時計酬為主,勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過四小時,每周工作時間累計不超過二十四小時的用工形式?!薄胺侨罩朴霉趧訄蟪杲Y算支付周期最長不得超過十五日。對于“全日制用工”,就不能像對“非全日制用工”那樣“召之即來,揮之即去”,不僅解除勞動關系需有法定理由,用人單位還有依法書面簽訂勞動合同的義務和責任。《勞動合同法》規(guī)定:建立勞動關系,應當訂立書面勞動合同。已建立勞動關系,未同時訂立書面勞動合同的,應當自用工之日起一個月內訂立書面勞動合同。
所以,如果公司能夠證明被解雇勞動者在該公司每日工作時間不超過四個小時,每周工作時間累積不超過二十四小時,則所述理由成立,解雇員工的行為合法。
3、公司以“項目停止運營”解雇員工是否合法取決于勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況是否發(fā)生重大變化,致使勞動合同無法履行,經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商一致終止勞動合同。如果確因建福宮“項目停止運營”,致使勞動合同無法履行,宮廷文化發(fā)展公司首先應與職工就變更勞動合同進行協(xié)商,如果職工不同意變更勞動合同,原勞動合同所確立的勞動關系已沒有存續(xù)的必要,公司可與職工解除勞動合同?!秳趧雍贤ā返谒氖畻l第三項規(guī)定,勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使勞動合同無法履行,經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商,未能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的,用人單位提前三十日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資后,可以解除勞動合同。
其實對企業(yè)而言,客觀情況變化解除一般只能適用于個別解除勞動合同,如一次性解除人數(shù)超過20人或者雖不足20人但超過勞動者總數(shù)的10%的,均應當按照《勞動合同法》第四十一條規(guī)定的經(jīng)濟性裁員程序執(zhí)行,而不能使用客觀情況變化解除。宮廷文化發(fā)展公司清退了三分之二員工,自然應走經(jīng)濟性裁員這條路。根據(jù)《勞動合同法》第四十一條第一款第三項規(guī)定,企業(yè)轉產(chǎn)、重大技術革新或者經(jīng)營方式調整,經(jīng)變更勞動合同后,仍需裁減人員的,應當提前30天向工會或者全體職工說明情況,聽取工會或者職工的意見后,裁減人員方案經(jīng)向勞動行政部門報告,可以裁減人員。對于宮廷文化發(fā)展公司來說,建福宮“項目停止運營”,也許可視為“經(jīng)營方式調整”,但也只有在變更勞動合同后,仍需要裁減人員,才可進行裁員。
需注意裁減人員時,應當優(yōu)先留用下列人員:
(一)與本單位訂立較長期限的固定期限勞動合同的;
(二)與本單位訂立無固定期限勞動合同的;
(三)家庭無其他就業(yè)人員,有需要扶養(yǎng)的老人或者未成年人的。在六個月內重新招用人員的,應當通知被裁減的人員,并在同等條件下優(yōu)先招用被裁減的人員。還需注意以下幾類人員不能適用《勞動合同法》第四十條、第四十一條解除勞動合同:
(2)在本單位患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;
(3)患病或者非因工負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內的;
(4)女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的;
(5)在本單位連續(xù)工作滿15年,且距法定退休年齡不足5年的。
盡管用人單位裁員只要按照相應的程序上報,而無需獲得勞動行政部門的批準,但為了有效防范企業(yè)裁員出現(xiàn)違法及損害職工利益的情況,對于用人單位未經(jīng)法定程序即實行經(jīng)濟性裁員,有關部門應當從嚴掌握執(zhí)行口徑。人力資源和社會保障部門規(guī)定,“發(fā)現(xiàn)裁員方案與法律法規(guī)抵觸的,應當告知用人單位予以糾正?!睂τ跊]有經(jīng)過集體協(xié)商,沒有聽取職工意見或聽取職工意見距離報告送達勞動行政部門少于三十日的等不符合程序的裁員,有關部門可以予以退回,要求企業(yè)履行相應程序后再次遞交。而宮廷文化發(fā)展公司顯然沒有履行規(guī)定的裁員程序。
首先,用人單位應當建立健全符合法律法規(guī)的規(guī)章制度,并將規(guī)章制度內容告知單位員工或者組織員工學習。用人單位規(guī)章制度的內容不得違反我國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定,更應避免用人單位假借遵守保密制度之名限制勞動者的自由表達,妨害公眾知情權、監(jiān)督權的實現(xiàn)。特別是涉及維護國家、集體及公共利益的信息,勞動者有權向第三方透露,用人單位不應因此以嚴重違紀解除勞動合同。對于違法解除勞動合同,《勞動合同法》規(guī)定:勞動者要求繼續(xù)履行勞動合同的,用人單位應當繼續(xù)履行;勞動者不要求繼續(xù)履行勞動合同或者勞動合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的,用人單位應當按照經(jīng)濟補償金標準的兩倍向勞動者支付賠償金,賠償金的計算年限自用工之日起計算。
其次,用人單位應當明確與勞動者間的勞動關系。不論是全日制用工還是非全日制用工,用人單位都應當留存用工時所簽訂的協(xié)議、合同等相關證據(jù),以避免發(fā)生糾紛憑借維護己方的合法權益。
再次,用人單位應當及時將單位規(guī)章制度、集體勞動合同、裁員方案等報送勞動行政部門等審查備案。同時,用人單位內部應當建立工會組織以維護廣大員工的合法權益,也有利于發(fā)生影響大范圍員工權益事件時,用人單位及時與代表全體員工利益的工會協(xié)商解決。另外,用人單位辭退個別員工或者裁減較大數(shù)量員工時必須嚴格依照法定程序,保障員工的合法權益,盡到一定的社會責任,這樣也有利于社會和諧,維護社會穩(wěn)定。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇七
論文題目(xx級國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)1班李xx(5號宋體,加粗)(空1行)4號宋體,1.5倍行距,標準字間距)。
標題,用4號宋體,加粗,并留出上下間距為:段前0.5行,段后0.5行)。
1.1××××××(作為正文2級標題,用小4號宋體,加粗)。
×××××××××(5號宋體,1.5倍行距,標準字間距)××××××............
1.1.1××××(作為正文3級標題,用5號宋體,不加粗)。
×××××××××(5號宋體,1.5倍行距,標準字間距)×××××××××××××××××××××××××××.........
2×××××××(作為正文第2章標題,用4號宋體,加粗,并留出上下間距為:段前0.5行,段后0.5行)。
×××××××××(5號宋體,1.5倍行距,標準字間距)×××××××××××××××××××××××××××××××××××.........
注:1.正文中表格與插圖的字體一律用5號宋體;。
3.為保證打印效果,學生在打印前,請將全文字體的顏優(yōu)麥電子商務論文色統(tǒng)一設置成黑色。
(空2行)。
參考文獻(4號宋體,居中)。
(1]×××××××(5號宋體,行距18磅,標準字間距)×××××。
(3]××××××××××××××××××××××。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇八
法律的產(chǎn)生是一個“生成”的過程。這一過程是在社會基本規(guī)則的基礎上,通過法學家的理性構建由國家立法賦予統(tǒng)一的形式和國家強制力。而法院的司法行為和社會觀念的發(fā)展使國家制定法繼續(xù)生成或被賦予新的含義,從而更適宜于社會的需要和時代的進步。重視法律的生成程序,有利于克服國家立法主義的弊端,增強法律的科學性和性。因此本文分析了法律生成的程序,以期為國家立法的完善提供理論參考。
法律生成理性構建立法程序。
從社會和國家互動的角度看,法律的產(chǎn)生是一個“生成”的過程?!胺傻漠a(chǎn)生,形式上是創(chuàng)制的,實質上卻是生成的”(姚建宗,2010)。嚴存生(2002)指出:“法的產(chǎn)生也有個‘生成’的階段,這個階段是社會因法的需要,而產(chǎn)生法的因素的從無到有的變化過程”。葛洪義(2003)指出:“法的生成是指法和法律制度在特定環(huán)境與條件下的產(chǎn)生與形成的過程”。本文認為,法律的生成是指在社會內生秩序形成的基本規(guī)范的基礎上,通過法學家的理性構建,由國家立法賦予規(guī)范的形式和國家強制力,司法機關進一步給予具體化并伴隨社會進步不斷發(fā)展的法律形成過程。重視法律的生成程序,有利于克服國家立法中心主義的弊端,進一步增強法律的科學性、性,這也是建設法治國家、構建和諧社會的應然要求。
社會性是人的天然稟賦。社會中的人要獲得存活和發(fā)展就需要進行各種財富的生產(chǎn)、分配、交換和消費,形成具有連帶關系的社會有機體。社會有機體的存在意味著一定社會秩序的存在。這種維系一個社會存在的基本秩序,可以稱之為社會內生秩序。秩序是某種規(guī)則的實現(xiàn),社會內生秩序的存在也就意味著調整人們之間生產(chǎn)、生活的基本規(guī)則的存在。狄驥把這些基本規(guī)則稱為客觀法。社會基本規(guī)則與人的社會本性相一致,可以說是社會內生秩序的另一種表述,當與國家制約形成的秩序對應時,稱之為社會內生秩序,當與國家意志創(chuàng)立的法律規(guī)則對應時,稱之為社會基本規(guī)則。國家產(chǎn)生之前的社會秩序是純粹的社會內生秩序,國家產(chǎn)生以后,社會內生秩序和國家制約形成的國家秩序,社會基本規(guī)則和國家創(chuàng)立的法律規(guī)則之間界限模糊而難以區(qū)分。盡管如此,從國家和社會的關系來看,國家創(chuàng)立的法律規(guī)則必須以社會基本規(guī)則為基礎,并體現(xiàn)后者的要求和價值取向。
社會基本規(guī)則不是抽象孤立的存在,而是伴生于人們的社會實踐,蘊含于風俗習慣、道德規(guī)范、宗教教規(guī)、村規(guī)民約等社會規(guī)范之中,并通過這些規(guī)范表現(xiàn)出來。對于社會基本規(guī)則的內容,格勞秀斯認為有兩條,即各有其所有和各償其所付;霍布斯列舉了十四條之多,并借用福音書上“你們愿意別人怎樣對待你們,你們也要怎樣待人”的戒律,概括為“己所不欲,勿施于人”(嚴存生,2007);羅爾斯則將其概括為兩條正義原則,一是自由平等原則,二是機會平等原則和差別原則的結合。
和眾多思想家的觀念不同,筆者認為社會基本規(guī)則是隨著時代的發(fā)展而發(fā)展的,并在不同社會和民族中呈現(xiàn)出不同的面貌。依據(jù)我國的歷史傳統(tǒng)及現(xiàn)實狀況,可以把我國現(xiàn)時代的社會基本規(guī)則概括為如下八條:每人都受他人制定的規(guī)則所約束,為別人制定規(guī)則者首先自己要遵守規(guī)則;信約必守,言行一致;公民基本權利保留和不得侵犯;行為與收益或懲罰相對稱;限制權利的目的在于在不使任何人的合法利益減少的條件下推動社會利益實現(xiàn)最大化;行為的做出應建立在理性的審慎考慮之上;權力和財富的不平等應以每個人機會平等最大化為前提;多元的社會價值應得到均衡對待。
一個成熟社會的法律的產(chǎn)生需要經(jīng)過一個理性化的階段,理性化的主要內容包括:第一,以社會基本規(guī)則為基準對各種具體的社會關系進行觀察、總結,在此基礎上抽象概括出法律概念、法律原則和法律規(guī)范;第二,對性質相同的法律規(guī)范進行分析,產(chǎn)生出部門法的學說、原理和理論;第三,對法律整體的分類、形式、淵源、適用進行研究,發(fā)現(xiàn)法律現(xiàn)象的普遍規(guī)律;第四,對法律和社會的關系進行全面研究,進行法律的修改,必要時創(chuàng)制新的規(guī)范,推動法律的完善以不斷滿足社會新的需要。該階段,就需要法學家群體結合社會生活實際,學習、總結歷史上和國外法律的內容,總結其成敗得失,把社會基本規(guī)則具體化為法律的具體規(guī)定。離開法學家的理性構建,這一階段就不可能有效完成。只有憑借法學家的理性構建,法律才能體系完整、概念精確、邏輯清晰、內容一致、理論自恰并與社會相適宜。
現(xiàn)代社會是法理型統(tǒng)治的社會,與之相適應,現(xiàn)代的法律應是通過專業(yè)法學家精心制定出的系統(tǒng)化的法律。在憲政社會,社會利益和價值呈現(xiàn)多元化,法律權威的來源已經(jīng)由權力的權威轉變?yōu)槔硇缘臋嗤?。法律要得到社會普遍的遵守和認同,就需要經(jīng)過充分的論證和說理,經(jīng)受住各種懷疑和批判。傳統(tǒng)的“神啟”、統(tǒng)治者的賢達、世俗或宗教權力的權威都已不能使法律獲得正當性,只有建立在社會基本規(guī)則之上的經(jīng)過法學家理性錘煉的法律才能獲得正當性。因此,法學家的理性活動在法律的生成過程中就成為獨立的必經(jīng)階段。
從我國歷史上看,唐代《永徽律》是長孫無忌等十七名法學家集體智慧的結晶,其“疏義”更是唐高宗通過“廣招修律人”進行解釋,是眾多法學家智慧的結晶。相反,明代朱元璋立法時,由儒臣講律,“親加裁酌”,更用“大誥”來任意立法,而造成酷刑增加、刑罰趨重、法外用刑等情形出現(xiàn),造成明律在許多方面的退化(周永坤,1994)。從西方歷史上來看,《羅馬法》是典型的法學家法,并且五學家的學說是重要的法律淵源,法官審理案件時可以直接加以適用??梢钥闯?,法學家的貢獻是羅馬法、《法國民法典》和《德國民法典》取得巨大成就、獲得世界影響所不可缺少的因素。
立法機關編制立法規(guī)劃不僅是對自身工作的規(guī)劃,也是向社會各界公開將要制定何種法律,以方便社會成員表達意見,特別是方便法學家群體及時展開相關理由的集中研究,這是立法、科學立法的應然要求。立法機關編制并公開立法規(guī)劃應是立法程序不可缺少的階段。
起草法案通常由立法機關組建專門起草小組來進行。起草法案的過程就是依據(jù)社會實際狀況和客觀需求,對社會不同利益進行衡量后對法學家構建的法律材料進行取舍、編輯的過程。法學家群體通常分化為不同的法學流派,持不同觀點的法學家通過相互爭辯、相互質疑會使相關法律理由更加清楚明了,從而促使法學家修正已有的觀點而使之更加嚴謹、細致、切于實際。如果某一法律內容沒有經(jīng)過這一程序,而是直接來自于立法者的單獨意志,就有可能使立法機關在立法過程中摻入自身或某一特定社會集團的特殊要求和利益。從此作用上來講,起草法案就是一門通過利益衡量,挑選符合社會需要的法律材料的藝術。
起草法案的過程也是立法者適用立法表達技術使法律材料得以規(guī)范地表達的,以具有統(tǒng)一的形式的過程。立法技術的表達包括法律文件的表達、法律規(guī)范的表達和立法語言的運用三個方面(沈宗靈,2009)。法律文件的表達要求法的名稱和體例要規(guī)范統(tǒng)一、內容完整、要素完備;法律規(guī)范的表達要做到完整、簡練和明確,特別是對作為法律規(guī)范邏輯結構的行為模式和法律后果要表達完整;立法語言的運用要準確、嚴謹和簡明,在必要時還要有一定的伸縮性和靈活性。
審議法案是立法機關對于列入議程的法律草案,以會議的方式進行的審查和討論。審議的過程實質上是立法成員受全體公民的委托表達意愿、提出意見的過程。為保證法律充分反映民意,法律草案往往需要進行多次審議和修改。
表決法案是國民全體或者國民選舉的議員或代表作出是否同意把法案作為法律的意愿表達。在涉及如領土變動、政體的重大變化以及憲法的重大修改時一些國家采取“全民公投”的方式來表決法案。一般情況下,法案的表決是由公民選舉的議員或代表作為立法機關的成員來進行。公布法律是立法機關或者國家元首,就已經(jīng)通過的法律予以公布,使公民知曉的行為。法律的公布使法律得以確立,是國家專門立法機關立法活動的完成。
國家立法機關制定并頒布成文法律是法律生成的核心階段,但不是最后階段。制定法需要繼續(xù)生成主要取決于以下理由:第一,立法者立法能力的有限性導致了作為人類理性創(chuàng)造物的法律具有不可克服的不完善性。由于社會生活本身的復雜和制定者知識結構、生活閱歷、語言表現(xiàn)能力的限制使得制定的法律與社會的需要總是存在著距離;第二,法律不能調整所有社會關系,對于社會關系的調整存在不周延性。在某些情況下法律本身無法作出明確規(guī)定,這就需要法官在面對糾紛時參照或依據(jù)道德、習俗、規(guī)章制度、鄉(xiāng)規(guī)民約、宗教規(guī)范、正義觀念、內心良知等對法律進行補充;第三,法律語言的概括性、抽象性使得法律條文在適用中需要進行解釋,在解釋的過程中不可避開地加入解釋者內在的知識結構、態(tài)度信仰和外在的國家政策、社會形勢的影響,使得法律含義不斷變化;第四,法律的穩(wěn)定性會造成一些新出現(xiàn)的社會關系沒有相應的法律規(guī)定而呈現(xiàn)出法律漏洞,這就需要法官在判決中依據(jù)法律的原則和精神進行補充。法律在制定后如果沒有繼續(xù)生成,就會淪為僵硬的教條,既無法滿足社會的需要,又必須頻繁地修改以應對社會的不斷發(fā)展變化。
制定法的繼續(xù)生成主要由司法機關來進行,司法判例,特別是疑難案件的判決往往成為法的生成點。法人類學家霍貝爾(1992)認為,法是在社會糾紛的夾縫里成長起來的,新的疑難案件的出現(xiàn)就為新的法律規(guī)則的產(chǎn)生創(chuàng)造了機會。在大陸法系,法國的行政法是在行政法院的審判中以判例的形式創(chuàng)制出來的;在德國,法官立法更為大膽,在這方面趕上并超過了法國,至少在某些法律部門,其發(fā)展是受到判例操縱的(徐國棟,2001)。在英美法系,“遵從前例”是一項基本原則,普通法的規(guī)則就是在法官的一系列判例中演進和發(fā)展起來的。某種作用上而言,英美法系國家的法官在疑難案件中的判案過程就是“造法”的過程。在我國,最高法院整理出版的“判例匯編”,雖然不是法的正式淵源,但在司法實踐中具有較大的指導作用,其中對疑難案件的判決通常成為法律生成的組成部分。
社會進步使人們獲得新的思想觀念和觀察世界的新視野,從而賦予原來的法律條文以新的含義和內容。例如,美國憲法第十四條修正案的“平等保護”原則在文字表述上至今沒變,但早期卻允許奴隸制存在,林肯解放黑奴后該原則長時間里被理解為“隔離而平等”;至20世紀60年代,社會才普遍將種族、性別的歧視理解為“不平等”,判定為是對該原則的背離。
綜上所述,強調社會內生秩序形成的社會基本規(guī)則對法律生成的制約和法學家在法律生成中的積極作用有利于消除立法中的國家主義傾向;認識到司法機關在法律生成中的作用,有利于立法機關和社會各界更加重視法院的判決,更好地推動司法公正。可以說,法律是社會基本規(guī)則形成的法律價值、法學家理性、國家意志和法院衡平的結合。法律生成的過程就是上述要素依次形成的過程,這些要素在法律生成中相互推動、相互制約,共同致力于良好法律的產(chǎn)生。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇九
論經(jīng)濟法的社會性——關于經(jīng)濟法本質屬性的理論分析。
政府采購公益訴訟法律問題研究。
市場價格波動與政府的干預角色。
信用經(jīng)濟條件下政府信用的法學思考。
經(jīng)濟法責任的歸責探析。
中西經(jīng)濟法產(chǎn)生發(fā)展道路差異研究。
論經(jīng)濟法可訴性及其實現(xiàn)。
論稅權的監(jiān)督。
礦產(chǎn)資源產(chǎn)權交易市場法律問題研究。
缺陷產(chǎn)品召回法律制度研究。
懲罰性賠償責任制度研究。
論我國行業(yè)協(xié)會的法律地位。
基于企業(yè)——社會中間層——政府主體框架的經(jīng)濟法責任研究。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十
法定義務是從法定學對法律責任的定義,法律責任是由特定法律事實引起的對損害予以賠償、補償或接受懲罰的特殊義務。這種把法定義務作為經(jīng)濟法責任的基礎、本質特征、邏輯起點的學說,從法律規(guī)范的層面對經(jīng)濟責任進行了規(guī)范性的要求,維護了經(jīng)濟體系的規(guī)章制度使其能夠更好的運行。但是研究者對經(jīng)濟法責任的研究往往過于注重從一般的法理上進行演繹,忽略了經(jīng)濟法責任的自身特點。
這種研究將使研究者難以把經(jīng)濟法責任和其他法律責任作出明確的區(qū)別。其次就是這種法定義務說對經(jīng)濟法的責任界定過于淺顯,難以從經(jīng)濟法責任的角度把握經(jīng)濟法的深層次內涵。這種法定義務分析經(jīng)濟法的形式過于注重實然狀況從而導致忽略了應然的責任形式,由于法律特別是經(jīng)濟法相對于現(xiàn)實生活的滯后性,難免會對一些實質違法行為缺乏相應的形式規(guī)定,法定義務學說很難解決這一問題。
1.2經(jīng)濟責任的社會公共利益學說。
社會公共利益學說是從社會學和政治學中的社會利益出發(fā),使社會公共利益作為經(jīng)濟法的基本范疇、基本價值、基本原則等理論的基點。表達的主要思想就是社會公共利益是從社會公眾生活的角度出發(fā),為了維護社會的正常秩序、正?;顒犹岢龅脑竿托枨蟆=?jīng)濟的發(fā)展離不開公共秩序的發(fā)展,經(jīng)濟的秩序、自然資源的嚴格保護和合理利用、對社會弱者利益的保障,這些都是人類經(jīng)濟社會發(fā)展所必須要經(jīng)歷的。
現(xiàn)代經(jīng)濟社會的產(chǎn)生源于對社會經(jīng)濟發(fā)展的宏觀調控和市場規(guī)劃,社會公共利益的確體現(xiàn)了現(xiàn)代經(jīng)濟的本質層面的屬性。但是社會公共利益學說并不能直接作為經(jīng)濟法固有的、內在的范疇,在當代社會法治背景下,民事法律責任以及行政法律責任都在一定程度上體現(xiàn)了對社會公共利益的保護。但是真實的經(jīng)濟法責任要通過分析社會公共利益在經(jīng)濟法中存在的形態(tài),提煉出經(jīng)濟法責任的中心思想為人們所用。
2經(jīng)濟法責任與傳統(tǒng)的法律責任。
在生活中眾多的法律責任中,對人們貢獻最大的要數(shù)民法。法律責任通??煞譃槿筘熑?,即民事責任、行政責任和刑事責任,這種責任的劃分通常是以部門法為基礎的,與各部門的法則都是一一對應的關系。但是經(jīng)濟法作為新興的法律部門,在司法實踐中經(jīng)濟法往往都是在借鑒各種傳統(tǒng)法律責任形式的基礎上發(fā)展起來的。
違反經(jīng)濟法應承擔的責任形式往往表現(xiàn)為非單一的特征也就是“綜合責任”,即經(jīng)濟法主體所承擔的責任表現(xiàn)為多種責任(民事責任;行政責任、形勢責任、違憲責任)的結合。這種責任形式打破了傳統(tǒng)責任意義對應的思維定式,形成了具有經(jīng)濟法責任的特色責任制。由此可見通過傳統(tǒng)的法律責任來劃分經(jīng)濟法責任是很難進行研究的,因此為了探尋經(jīng)濟法責任的獨特性,經(jīng)濟學者們提出了很多的劃分標準。
經(jīng)濟法責任包括了功法責任以及司法責任,財產(chǎn)責任和非財產(chǎn)責任,根據(jù)追究責任的目的可分為賠償性責任和懲罰性責任;依照承擔責任的主體,可分為調控主體責任和調控受體責任。還可以細分為國家責任、企業(yè)責任、社團責任、個人責任等等。我國經(jīng)濟法責任力圖突破傳統(tǒng)的“三大責任”“四大責任”分類方式,在有助于我們認知經(jīng)濟法責任的特殊性和程序性的同時,也存在法理學支撐不足的缺點,很難融入到傳統(tǒng)的法律責任中去。
在對于經(jīng)濟法責任的認識中,一個重要的問題就是對傳統(tǒng)的法律進行補充、超越以及創(chuàng)新。經(jīng)濟法責任對傳統(tǒng)的法律責任有模仿的形式,經(jīng)濟法責任自身也有其獨特的責任形式。這就意味著違反經(jīng)濟法承擔責任的.形式并不是對傳統(tǒng)的民事責任、行政責任、和刑事責任等的簡單相加,而是對三者的綜合化系統(tǒng)化進一步的改進,提取出經(jīng)濟法責任所需。
經(jīng)濟法責任是在新時期社會經(jīng)濟飛速發(fā)展下,為人們生產(chǎn)生活經(jīng)濟利益提供保障的。經(jīng)濟法責任的具體形態(tài)有多少,至今無法準確的定論??偨Y以往的研究結果可以初步確定如下的典型責任,即政府經(jīng)濟失誤賠償、懲罰性賠償、實際履行、信用降低、資格減免、頒發(fā)禁令等。在宏觀的調控中,應以規(guī)定的經(jīng)濟管理和調節(jié)主體的義務為主,更好地保證經(jīng)營主體的合法權利,確保經(jīng)濟法律、法規(guī)能夠達到有效的實施。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十一
選題最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎上,寫論文主要是反映學生對問題的思考,詳細內容請看下文。
中國處理違章建筑的法律制度研究。
論經(jīng)濟法的社會性——關于經(jīng)濟法本質屬性的理論分析。
政府采購公益訴訟法律問題研究。
市場價格波動與政府的干預角色。
信用經(jīng)濟條件下政府信用的法學思考。
經(jīng)濟法責任的歸責探析。
中西經(jīng)濟法產(chǎn)生發(fā)展道路差異研究。
論經(jīng)濟法可訴性及其實現(xiàn)。
論稅權的監(jiān)督。
礦產(chǎn)資源產(chǎn)權交易市場法律問題研究。
缺陷產(chǎn)品召回法律制度研究。
懲罰性賠償責任制度研究。
論我國行業(yè)協(xié)會的法律地位。
基于企業(yè)——社會中間層——政府主體框架的經(jīng)濟法責任研究。
政府的經(jīng)濟法責任研究。
從系統(tǒng)科學的角度看經(jīng)濟法的產(chǎn)生和發(fā)展。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十二
四、在下列哪種情形中,在當事人之間產(chǎn)生合同法律關系()。
a.甲拾得乙遺失的一塊手表.
b.甲邀請乙看球賽,乙因為有事沒有前去赴約。
c.甲因放暑假,將一臺電腦放入乙家。
d.甲魚塘之魚跳入乙魚塘。
1、甲欲購買乙所有的機器設備一臺,雙方就價款已經(jīng)達成一致.因乙已將該設備出租于丙,故雙方約定待租期滿后由丙負責交付.租期滿后,丙為交付,則甲應向誰請求給付()。
a.乙。
b.丙。
c.乙或丙,二者承擔連帶責任。
d.甲不得向任何人請求,因為該種合同無效。
3.根據(jù)傳統(tǒng)民法理論,下列合同屬于實踐合同的是()。
a.買賣合同。
b.租賃合同。
c.保管合同。
d.雇傭合同。
4.下列屬于要約的有()。
二、寄送的價目表。
三、招股說明書。
四、本店有大批高檔襯衫,價格優(yōu)惠,欲購從速.
五、真絲襪子,每雙2元,交款取貨,欲購從速。
5.某商店櫥窗內展示了衣服上標明“正在出售”.并且標示了價格,則“正在出售”的標示視為()。
一、要約。
二、承諾。
三、要約邀請。
四、既是要約又是承諾。
6.下列關于要約失效的陳述,錯誤的是()。
約失效.
到達乙處..乙于8月6日以信件方式作出承諾,8月9日到達甲處.要約失效.
日.但甲遲遲沒有發(fā)信,直到7月10日才發(fā)出信件.乙于8月4日作出承諾,該信件于8月7日到達甲處.該承諾生效,因此要約沒有失效.
情發(fā)生變化,要約中確定的價格應上浮10%。要約失效.
7.下列要約中可以撤銷的有()。
a.規(guī)格水泥10噸,單價100元,請于15日內與我廠聯(lián)系,過時不侯”
b“本要約為不可以撤銷之要約”
c.現(xiàn)有高檔襯衫一批,單價150元,交款即購,欲購從速.
d.某公司給某運輸公司發(fā)來傳真,稱:“有小麥100噸需運往南京,請貴公司必為我公司安排5噸卡車20輛,切記!”運輸公司立即取消了部分零擔貨運,騰出車輛供該公司使用.
a.5月1日。
b.5月8日.
c.5月9日。
d.5月10日。
9.甲公司4月11日以信件方式向乙公司發(fā)出采購100噸鋼材的要約,4月14日信件寄至乙.乙于5月1日寄出承諾信件,5月8日信件寄至甲,適逢其董事長曠工,5月9日董事長知悉了該信內容,遂于5月10日打電話告知乙收到承諾.該承諾何時生效承諾期限從何時開始計算()。
a.5月1日4月11日。
b.5月8日4月11日。
c.5月9日4月14日。
d.5月10日4月14日。
a.乙大學違約,因其表示同意購買,合同即成立。
b.甲廠違約,因為乙大學同意購買的是附有音量調節(jié)器的耳機。
c.雙方當事人違約,因為雙方均未履行一生效的合同。
11.某酒店客房內備有零食、酒水供房客選用,價格明顯高于市場同類商品。房客關某缺乏住店經(jīng)驗,又未留意標價單,誤認為系酒店免費提供而飲用了一瓶洋酒。結賬時酒店欲按標價收費,關某拒絕。下列哪一選項是正確的?()。
a.關某應按標價付款。
b.關某應按市價付款。
c.關某不應付款。
d.關某應按標價的半價付款。
12.5月6日,甲乙雙方協(xié)議甲將其一支左賣給乙,208月8日一手交錢一手交貨。該合同()。
a.年5月6日生效。
b.2001年5月6日成立。
c.2001年5月8日生效。
d.無效。
13.甲欠乙1萬元到期未還。4月,甲得知乙準備起訴索款,便將自己價值3萬元的全部財產(chǎn)以1萬元賣給了知悉其欠乙款未還的丙,約定付款期限為底.乙于205月得知這一情況,于207月決定向法院提起訴訟.乙提出的下列哪種要求能夠得到法院的支持()。
a.請求宣告甲與丙的行為無效.
b.請求法院撤銷甲與丙的行為.
c.請求以自己的名義行使甲對丙的1萬元債權.
d.請求丙承擔侵權責任.
加倍償還,否則以甲的房子代償,甲表示同意.根據(jù)合同法規(guī)定,甲.乙之間的借款合同()。
a.因顯失公平而無效.
b.因顯失公平而可撤銷。
c.因乘人之危而無效.
d.因乘人之危而可撤銷。
15.甲乙雙方約定,甲將其自有的`房屋一幢賣給乙,該房屋位于a地,甲之住所地為b地.乙之住所地為c地,雙方在合同中未就合同履行地作出約定,也未就此達成補充協(xié)議,則交付房屋的履行地為()。
a.a地。
b.b地。
c.c地。
d.d地。
16.甲乙雙方于10月5日就10噸某礦產(chǎn)品買賣達成合同,該產(chǎn)品執(zhí)行國家定價,合同約定,于99年11月1日交付。但因乙方資金周轉困難,于99年11月15日方付款提貨。因國家調整該產(chǎn)品定價,該產(chǎn)品價格為:99年10月5日,1.2萬元;11月1日,1.8萬元;11月15日,2萬元。則合同中,乙方應按多少付款()。
a.1.2萬元/噸。
b.1.8萬元/噸。
c.2萬元/噸。
d.以上都不對。
17.甲與乙訂立合同,規(guī)定甲應于8月1日交貨,乙應于8月7日付款.同年7月底,甲發(fā)現(xiàn)乙的財產(chǎn)狀況惡化,無支付貨款之能力,并有確切證據(jù),遂提出終止合同,但乙未允.基于上述因素,甲于同年8月1日未按約定交貨.依據(jù)有關《合同法》規(guī)定,有關該案正確表述是()。
a.甲有權不按合同約定交貨.除非乙提供了相應的擔保。
b.甲無權不按合同約定交貨,但可以要求乙提供相應的擔保.
c.甲無權不按合同約定交貨,但可以僅先交付部分貨物.
d.甲應按合同約定交貨,如乙不支付貨款可追究其違約責任.
處理()。
a.因主合同解除,乙公司的擔保責任也歸于消滅.
b.乙公司應負擔50萬元貸款的擔保責任.
c.乙公司應負擔100萬元的貸款的擔保責任.
d.乙公司不負擔保責任.
19.甲借款給乙2萬元,由丙作為保證人.丙與乙之間簽定保證合同,未通知甲.后乙與甲協(xié)商變更借款數(shù)額為3萬元.借款到期后乙無力償還該借款,為此發(fā)生糾紛,對此()。
a.丙應承擔2萬元的擔保債務.
b.丙應承擔3萬元的保證債務.
c.丙不應承擔保證債務.
d.丙承擔保證債務后有權向乙追償.
20.甲乙簽訂買賣合同,約定甲方于8月10日向乙方預付定金10萬元,合同成立;9月10日前,乙方向甲交付全部貨物;甲方驗收合格后,余款90萬元甲方一次性付給乙方,另約定違約金2萬元.8月10日,甲方依約定向乙方交付定金10萬元..但截止9月20日,雖經(jīng)甲方多次催告,乙方未能向甲方交付貨物.下列表述不正確的是()。
a.甲方有權向要求乙方雙倍返還定金,即給付20萬元人民幣.
b.甲方有權要求乙方雙倍償還定金或支付違約金.
c.甲方有權請求法院判令乙方承擔違約金,返還定金10萬元.
d.設甲方在8月10日未向乙方預付定金,則甲乙雙方都有過錯,都應承擔違約責任.
21.甲欠乙100萬元,丙欠甲75萬元,甲在其債權到期后,一直不行使對丙的債權,致使其無力清償對乙的債務,則乙可以主張()。
a.代位權。
b.撤銷權.
c.解除權。
d.終止權.
22.下列行為中,可以作為債權人撤銷權的標的是()。
a.債務人甲父死后,甲拒絕接受繼承的行為.
b.債務人乙為自己的表姐從銀行貸款擔保,由于其表姐打算貸款炒股,風險極大,有可能損害債權人的利益.
c.債務人丙撿到他人的錢包又將其退還給他人,并且拒絕他人給付酬金的行為.
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十三
人們之所以要明確責任,是為了“定紛止爭”,而各類紛爭實際上都與一定的利益相關。當某種利益獲得法律上的保護之后,它就被稱為法益。不同的法律保護不同的利益,即法益。為了使其所保護的法益不受侵犯,法律通常會確定侵犯法益后所應承擔的責任,而這種責任的確定必須符合該法律的宗旨。這種違反法律后所應承擔的責任被稱為法律責任。從法理上講,法律責任是指行為人違反法定義務后所應承擔的否定性法律后果。[1]而實際上,對義務的違反就意味著對法益的侵犯。由于各種法律所要保護的法益不盡相同,它們賦予其相對人的義務也就不盡相同,那么違反義務后所承擔的責任(即所稱的否定性法律后果)也就會不盡相同。
在確定違法者對其違法行為所應承擔的責任時,我們首要考慮的是其行為所造成的影響(即損害結果)。在評估此種影響時,有兩種截然相反的觀點:個體主義與整體主義。個體主義認為,一個人的行為,只會對與其直接交往的人產(chǎn)生影響,對第三人則不會產(chǎn)生多大影響。因此我們在考慮一個人的行為,或者兩個人之間的交互行為時,無須考慮所有的其他人。個體主義對民法的影響較深,最明顯的是合同的相對性。整體主義則認為,一個人的行為或者兩個人之間的交互行為,必然會影響到社會中的其它人,這種影響可能是直接的,也可能是間接的,可能是現(xiàn)實的,也可能是潛在的。
在考慮經(jīng)濟違法行為的影響時,本文由論文聯(lián)盟收集整理究竟應該從個體主義出發(fā),還是應該從整體主義出發(fā)呢?要回答這個問題,就必須先分析經(jīng)濟法的立法本位和經(jīng)濟違法行為的特征。首先,經(jīng)濟法是以社會本位為主導的,以維護社會公共利益為出發(fā)點,這是經(jīng)濟法區(qū)別于其它傳統(tǒng)部門法的本質性原則。其次,經(jīng)濟違法行為有其特殊性,即顯著的負外部性,這就決定了經(jīng)濟法在考慮其主體的行為時,必須從整體考慮,不僅要考慮其行為的直接作用對象,而且還要考慮其行為的外部性,考慮其行為對不特定的其它經(jīng)濟主體或者整個社會有機體、市場秩序的間接影響。比如企業(yè)間的合并,從民法上看,也就是說從個體主義看,是企業(yè)本身所享有的、自由的經(jīng)濟決定權的行使,此種自由權利的行使,只要不侵犯他人的合法利益,就無可厚非。但是我國的反壟斷法卻規(guī)定,當企業(yè)間的合并達到一定標準時,必須向主管機構申報,不申報不得合并。從表面上看,這是對企業(yè)自由經(jīng)營權的一種干涉,不過,如果從整體主義出發(fā),從企業(yè)合并所產(chǎn)生的負外部性出發(fā),某些企業(yè)間的合并雖然短期看來沒有產(chǎn)生任何的不利影響,反而促進了規(guī)模效應,但從長遠來看,這種合并可能會導致經(jīng)營者的過度集中,獨立利益主體的減少,進而破壞市場原有的競爭狀態(tài),損害市場秩序。所以,經(jīng)濟法在對其主體的行為進行評估時,總是會以社會本位為指導,并注重經(jīng)濟行為特有的外部性。
我們知道,經(jīng)濟學最重要的假設就是理性經(jīng)濟人的假設。其實,人的理性假設是客觀存在的,經(jīng)濟學只是發(fā)現(xiàn)了它,并不是創(chuàng)設了它。人不僅在進行經(jīng)濟行為時是“理性”,在實施任何其它行為時也是“理性”。[2]也就是說,“理性”只是人本身的一種決策機制,它決定人們如何做出決定,做出何種決定。我們的有些決定是理性的(通常認為是正解的決定),有些決定是感性的(通常認為是錯誤的決定)。但值得注意的是,“理性”只能相對于某一個人來說,不能相對整個社會來說。
因此,本人認為人在實施違法行為時,也是具有理性的。也就是說違法主體也是具有理性的利益主體,他在實施違法行為時,也會有成本與收益的考慮。如果他看到違法的成本低于其違法收益時,他會繼續(xù)實施該違法行為。法律在確定違法主體的法律責任時,就必須使違法成本高于違法收益。
如何才能保證違法者違法的成本高于其違法的收益呢?首先,我們應該準確地分析違法行為可能帶來的各種成本。違法成本指的是組織或個人在實施違法行為后所應付出的代價。一個違法行為往往存在著兩種成本。一種成本是指違法主體在實施違法行為時所考慮的、法律強加于其身各種“處罰”,另一種成本是指違法行為客觀上造成的影響或損害。[3]法律的目的是通過明確前一種成本(即法律責任),來防止后一種成本的產(chǎn)生(預防功能)或彌補后一種成本(彌補功能)。由于經(jīng)濟違法行為顯著的負外部性,它不僅會造成個人成本(對個人利益的損害),還會造成社會成本(對社會利益的損害)。所以經(jīng)濟法在進行成本彌補時,不僅要彌補個人成本,還要彌補社會成本。由于經(jīng)濟法是以社會本位為主導的,它更注重的是社會成本的彌補,但這并不意味著它會忽視個人成本。例如,反壟斷法規(guī)定,經(jīng)營者實施壟斷行為,給他人造成損害的,應當承擔民事責任。這里的民事責任就是一種對個人成本的彌補。經(jīng)營者在實施壟斷行為時,不僅會直接損害其它經(jīng)營者與消費者,還會對整個市場秩序與競爭機制造成不利影響。同時,在經(jīng)營者實施壟斷行為后,整個社會會因此而增加一種風險:即其它經(jīng)營者可能進行的仿效。所以,這種風險也是一種社會成本。我們知道,彌補是指使受損害的.利益恢復到違法行為發(fā)生以前的狀態(tài)。反壟斷法在彌補違法行為造成社會成本時,采取的是表現(xiàn)為“懲罰性”賠償?shù)摹吧兕~”賠償。[4]雖然這種賠償額高于壟斷行為所造成的、直接的、可見的損害,但是相對于壟斷行為對市場秩序與競爭機制所造成的損害,以及給社會帶來的“仿效”風險而言,這種賠償是不足的,是“少額”的。
如前文如述,法律是為了使其保護的法益不受侵犯,才規(guī)定法律責任的。因此,法律在確定法律責任時,總是以其背后的利益為考量的。由于各個部門法背后的利益考量不同,其法律責任也不盡相同。但是,我們這里所講的法律責任,不是指的如“罰款”等責任形式,而是各種具體的責任形式,從一定的利益考量出發(fā),按照一定的邏輯組成的責任系統(tǒng)。就一個具體的部門法而言,它不可能只采取某一種責任形式,而只是對某一種或一些責任形式更加偏重,這種偏重恰恰是由其背后的利益考量驅使的。例如在反壟斷法中,罰款條款占整個法律責任條款的比例高達55%。[5]因為反壟斷法要通過“罰款”這種責任形式,來保護競爭秩序――其背后的利益考慮。
經(jīng)濟法責任不同于其它部門法責任表現(xiàn)在,其責任系統(tǒng)是行政類責任形式在先,民事類責任形式在中,刑事類責任形式在后,市場主體的責任在先,主管機關的責任在后。這不僅體現(xiàn)了經(jīng)濟法的社會本位,而且體現(xiàn)了經(jīng)濟法先規(guī)制市場失靈,再控制政府失靈。例如,反壟斷法第46、47、48條規(guī)定的是罰款,第50條規(guī)定的是民事責任,第52、54條規(guī)定的刑事責任,同樣也是先規(guī)定了市場主體的責任,再規(guī)定主管機關的責任。因此,經(jīng)濟法責任的獨立性,表現(xiàn)在它具有獨立的責任體系。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十四
:基于應用型人才培養(yǎng)目標和模式,沈陽城市學院經(jīng)管類專業(yè)在經(jīng)濟法課程設置改革方面注重法律應用能力的培養(yǎng),使學生具有從經(jīng)濟法角度獨立思維的能力以及綜合運用經(jīng)濟法律知識分析和解決經(jīng)濟法問題的能力;課堂采用案例教學、分組匯報等教學模式,切實適應經(jīng)濟法律型人才的需求。
:經(jīng)管類專業(yè);經(jīng)濟法;案例教學。
沈陽城市學院作為一所沈陽民辦-本-科獨立學院注重以培養(yǎng)應用性人才為目標,貼合社會、實際的要求,開設經(jīng)濟法課程作為經(jīng)管類學生的必修課,有力地迎合了社會主義經(jīng)濟建設對應用型人才的需求。
經(jīng)濟法是對于法學和經(jīng)濟學科有深遠意義的一門基礎課,它是法學理論知識如何在社會主義經(jīng)濟下發(fā)展的一個分支。目前絕大部分高校將該課程定為專業(yè)必修課程,在教學過程中,經(jīng)濟法課程主要存在以下問題:
(一)課程設計不合理。我國大部分高校經(jīng)管類專業(yè)的學生的經(jīng)濟法課程由法學教師講授,但由于法學教師對于該類學生的培養(yǎng)方向了解不深,從而產(chǎn)生教學內容沒有針對特定的教學對象,難以適應社會發(fā)展對于專業(yè)人才需要。在這種形式下,鼓勵經(jīng)管類專業(yè)老師講授本專業(yè)的學生,這樣更能從學生對于知識的結構和認知能力上做調整適用于本專業(yè)學生的經(jīng)濟法課程,同時經(jīng)管類專業(yè)老師能從經(jīng)濟角度出發(fā)聯(lián)系法學的基礎理論,進而使學生更好地理解經(jīng)濟法相關內容。目前沈陽城市學院基于課程改革安排經(jīng)管類專業(yè)教師講授經(jīng)濟法課程。
(二)學時分配不足。國內大部分高校經(jīng)管類專業(yè)學生學習的經(jīng)濟法內容相比較寬泛,包含章節(jié)多。經(jīng)濟法相關教學書籍都在12章左右,開設48學時或64學時的經(jīng)濟法課程,分配學時不夠。建議經(jīng)管類專業(yè)教師在規(guī)定學時里以經(jīng)濟法的基礎理論等重要章節(jié)進行講授,實行精講精煉、理論聯(lián)系實際,多配合案例教學,使學生們能夠做到充分理解所學理論并能夠進行實際應用。同時增加課外輔導答疑的方式來彌補經(jīng)濟法學時不足的問題。
(三)教學方法單一。傳統(tǒng)的經(jīng)濟法教學普遍沿襲“填鴨式”的教學模式,以講授為主要形式,內容比較枯燥,學生參與度不高,進而影響學生主動學、動手學的積極性。其次,在經(jīng)濟法案例教學中,案例與實際貼合度不強,或是理論部分講授不充分,知識點難以理解,教師引導方式不恰當?shù)葐栴},導致學生參與不積極。為培養(yǎng)經(jīng)濟法律型人才,落實沈陽城市學院“應用型”人才培養(yǎng)特色的目標,授課中融合經(jīng)濟法真實案例,實現(xiàn)課堂上案例與講授相結合的模式。同時配合講練結合、分組討論等模式實現(xiàn)課堂上教學互動,增加學生學習積極性以及對知識點的理解程度。
針對經(jīng)濟法課程現(xiàn)狀存在的問題,如何來進行解決就成為重中之重。
(一)合理規(guī)劃經(jīng)濟法教學總學時,在一學期48或者64課時范圍內要完成經(jīng)濟法全方位的授課,教學質量會受到一定影響?;诖?,我認為應從兩方面著手:第一,參照教材減少相應的教學內容,刪減章節(jié),主要集中在經(jīng)濟法律的基礎理論部分進行講授,即個人獨資企業(yè)法、合伙企業(yè)法、公司法、合同法等內容,使得在合理分配的學時內能夠充分達到讓學生們理解法律理論和相關的應用。
(二)利用課余時間開展經(jīng)濟法課外教學活動,比如課外輔導答疑、作業(yè)和小組討論活動,高校學生是具有較強的獨立自主學習能力的學習群體,合理地設置課外作業(yè)或小組討論活動,對于在學習過程中發(fā)現(xiàn)疑難問題可以得到一個解決的途徑;或是可以通過老師當面指導或是網(wǎng)上溝通的方式去解決在課程中難以理解的知識點??傮w上,開展課外教學活動以及老師課外指導可以彌補課內學時量不足帶來的弊端。
(三)改變傳統(tǒng)經(jīng)濟法的教學理念,靈活教學過程中的形式。參照美國、英國、澳洲教學的理念,在課堂中,增加案例教學法,講練結合等互動模式,推行實踐性教學活動。隨著經(jīng)濟法知識的應用領域的推廣,在教學模式中如何創(chuàng)新、改革,以適應當前的教學形勢成為經(jīng)濟法教學改革成功與否的關鍵問題。1.以案例教學為重點,進一步優(yōu)化教學方法。經(jīng)濟法教學以培養(yǎng)著應用型人才為目標,具有理論與實踐雙重性。大力推廣案例教學,搭建“真實案例引導-聯(lián)系法律理論-精講精練、師生互動”課堂平臺,在教學的實施效果上要有淺入深,結合生活中易理解且與貼近的真實案例進行引導式教學,從而引導學生思考;再者,案例教學盡量采用多媒體、影像等形式,或是以講故事的模式引入,把學生帶入情景模式中;案例教學的目的是通過實際案例的引導,結合理論知識的運用,幫助同學們理解知識點在實際案例中的應用。2.注重學生應用能力的培養(yǎng)。多在課堂上增加在經(jīng)濟法過程中實際判例的視頻,讓學生們從實際角度出發(fā)了解生活中可能遇到的困難和挑戰(zhàn),以及在實際案例中如何運用自己所學的法律知識去獨立思考以及分析和解決相關問題。3.改革考核形式建立在學生對于基本理論的掌握、分析和解決問題的基礎上進行設置,沈陽城市學院以考試考核形式占總成績40%的比例進行??荚囶}型以案例分析為主,考查學生對于知識點的理解、分析、運用和實際解決問題的能力。經(jīng)濟法教學改革是一個堅持不懈、勢在必行的過程。需要不斷地取其精華,去其糟粕,學習國外先進的教學理念,注重知識的應用和實用性,以培養(yǎng)應用型人才為目標,使學生們在經(jīng)濟法這門理論性較強的學科里能夠真正做到學以致用。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十五
經(jīng)濟法作為一個獨立部門法,應當有其特有的調整原則。在研究經(jīng)濟法基本原則的構成時,首先應對經(jīng)濟法基本原則的概念予以明確。由于經(jīng)濟法成為一個獨立部門法較晚,對于其有哪些基本原則學者們眾說紛紜,提出了諸多學說,頗為混亂,有必要進行梳理。
(一)經(jīng)濟法基本原則的概念。
(二)經(jīng)濟法基本原則研究狀況評析。
自改革開放以來,學界對于經(jīng)濟法基本原則進行了諸多有益的探索,雖取得了重大進展,但仍未達成基本共識。對已有的研究成果進行梳理,主要有以下幾種代表性的觀點。
李昌麒認為經(jīng)濟法基本原則包括資源優(yōu)化配置原則、國家適度干預原則、社會本位原則、經(jīng)濟民主原則、經(jīng)濟公平原則、經(jīng)濟效益原則、經(jīng)濟安全原則以及可持續(xù)發(fā)展原則。[2]史際春、鄧峰認為經(jīng)濟法基本原則包括平衡協(xié)調原則、維護公平競爭原則、責權利相統(tǒng)一原則。[3]顧功耘認為經(jīng)濟法基本原則包括效率優(yōu)先兼顧公平原則、經(jīng)濟民主原則、經(jīng)濟公正原則、經(jīng)濟安全原則。漆多俊認為經(jīng)濟法基本原則是注重維護社會經(jīng)濟總體效益,兼顧社會各方經(jīng)濟利益公平原則。[4]邱本認為經(jīng)濟法基本原則包括市場競爭原則和宏觀調控原則。單飛躍認為經(jīng)濟法基本原則包括促進市場效率原則、政府經(jīng)濟行為正當原則、社會公平原則以及經(jīng)濟安全原則。劉水林認為經(jīng)濟法基本原則包括資源配置的帕累托有效原則和交叉公平原則。[5]魯籬認為經(jīng)濟法基本原則包括適當干預原則和合理競爭原則。[6]程寶山認為經(jīng)濟法基本原則包括社會本位原則和效率優(yōu)先、兼顧公平原則。
上述各種代表性的觀點都有其可取之處,極大的豐富了經(jīng)濟法基本原則的研究,但仍存在著一些問題。第一,有的學說將非法律原則表述為經(jīng)濟法基本原則。如資源配置的帕累托最優(yōu)原則,資源優(yōu)化配置原則,效率優(yōu)先、兼顧公平原則等,這些都是經(jīng)濟學的概念,并未反映權利義務關系的要求或特點。第二,有的學說將法律的一般性原則表述為經(jīng)濟法的基本原則。如公平原則、責權利相統(tǒng)一原則。公平原則不僅是經(jīng)濟法的基本原則,也是其他部門法都應遵循的基本原則,將其作為經(jīng)濟法基本原則無法體現(xiàn)經(jīng)濟法的特性。第三,有的學說把其他部門法的基本原則當作經(jīng)濟法的基本原則。如社會本位原則,社會本位原則是以解決就業(yè)、社會保障等問題為目標的社會法的基本原則,將其挪用為經(jīng)濟法的基本原則并不恰當。第四,有的學說將經(jīng)濟法部門法的原則機械組合為經(jīng)濟法的基本原則。如市場競爭原則和宏觀調控原則,這分別是市場競爭法和宏觀調控法的基本原則,反映不出整個經(jīng)濟法體系的特征。第五,有的學說將經(jīng)濟法的價值、理念作為經(jīng)濟法基本原則。如經(jīng)濟公平、經(jīng)濟民主、經(jīng)濟效益原則等。民主、公平、效率均屬于法的價值,法的原則應當體現(xiàn)法的價值,但并不等同于法的價值,因此不宜將經(jīng)濟法的價值理念照搬為基本原則。
在提煉經(jīng)濟法基本原則時必須遵循一定的標準,否則基本原則的確立就會形成上述混亂的狀態(tài),失去其應有的本原性和準則性??傮w來講,作為經(jīng)濟法的基本原則,既要具備一般法律原則的規(guī)范性,又要反映經(jīng)濟法的本質屬性。具體而言,應當有以下幾條標準。
法律規(guī)范性標準。所謂法律規(guī)范性標準,主要是針對當前一些學說把經(jīng)濟學中的基本概念、原理照搬為經(jīng)濟法基本原則的現(xiàn)象而提出。法的原則作為法的三大要素之一,本質上是法律規(guī)范,是法言法語。作為經(jīng)濟法的基本原則也應如此,即首先必須先具備法的規(guī)范性,然后再反映其調整經(jīng)濟領域的立法特性。
高度抽象性標準。經(jīng)濟法的基本原則必須要有一定的高度性,要在經(jīng)濟法的體系中起到一種提綱挈領的作用。法的基本原則往往體現(xiàn)著一個部門法的基本的精神、價值與本質,它不同于一般的法律規(guī)則,而是具有一定的概括性與抽象性,作為經(jīng)濟法的基本原則,應該具有一定的高度。
特定性標準,即經(jīng)濟法的基本原則應體現(xiàn)經(jīng)濟法本質,經(jīng)濟法本質上是國家干預經(jīng)濟之法,經(jīng)濟法基本原則的確立,要能夠從理論上強調經(jīng)濟法的這一本質屬性。這一方面表明經(jīng)濟法的基本原則只適用于經(jīng)濟法,另一方面也表明其他部門法的基本原則也不適用于經(jīng)濟法。
普遍性標準,即經(jīng)濟法的基本原則應符合經(jīng)濟法調整對象。與一般的經(jīng)濟法的法律條文不同,經(jīng)濟法的`基本原則應該具有一定的普遍適用性。一方面,經(jīng)濟法的基本原則要貫徹在經(jīng)濟法的立法、執(zhí)法、司法、守法的整個動態(tài)的過程中,而不能僅僅適用于某一個環(huán)節(jié);另一方面,經(jīng)濟法基本原則普遍適用于經(jīng)濟法的整個領域,涵蓋了經(jīng)濟法總論、宏觀調控法及市場規(guī)制法等部門法。
價值性與指導性標準,即經(jīng)濟法的基本原則應有指導性的價值,這可以說是經(jīng)濟法基本原則必須遵循的價值性標準。一方面,由于經(jīng)濟法的基本原則反映著經(jīng)濟法的基本精神、價值和理念,因此,經(jīng)濟法基本原則成了經(jīng)濟法規(guī)則和價值的交匯點,它體現(xiàn)著經(jīng)濟法對于經(jīng)濟法主體的作用意義;另一方面,作為對經(jīng)濟法的一種理論的抽象,經(jīng)濟法的基本原則是經(jīng)濟法的最高規(guī)則,從法院適用法律的角度看,它是能夠克服經(jīng)濟法作為成文法的局限性的彈性規(guī)定,對法院適用法律起到指導作用。
三、經(jīng)濟法基本原則的構成。
根據(jù)上述標準,筆者認為經(jīng)濟法基本原則應由維護社會整體經(jīng)濟效益原則、國家適度干預原則及經(jīng)濟法主體利益協(xié)調原則構成。
(一)維護社會整體經(jīng)濟效益。
經(jīng)濟法是一種能夠兼顧各方利益的平衡協(xié)調的新制度,經(jīng)濟法旗幟鮮明地以維護社會利益為己任,即所謂的“社會本位”。同時,鑒于經(jīng)濟法是國家干預經(jīng)濟之法,經(jīng)濟法對于社會利益的維護主要是指社會的經(jīng)濟效益,而對于其他社會利益的維護則由社會法等其他法的部門承擔。
正因為經(jīng)濟法以維護社會整體經(jīng)濟效益為根本任務,才使得經(jīng)濟法區(qū)別于以國家利益為主導的行政法和以當事人利益為主導的民商法。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,市場主體法律形態(tài)不斷創(chuàng)新,資本、信息、抗風險能力在市場主體間分配不均衡,出現(xiàn)了壟斷、低價傾銷、不正當競爭等市場行為,對于經(jīng)濟領域中的這些問題僅靠民商法中的權利義務機制、平等自愿原則或者侵權、違約責任等手段來解決,有時是無能為力的。在私法的保護顯現(xiàn)出不足和軟弱的情況下,就需要公法的介入,從經(jīng)濟發(fā)展的全局出發(fā),為了維護社會整體的經(jīng)濟效益,在市場主體間進行權利義務的再平衡。
(二)國家適度干預原則。
經(jīng)濟法本質上即為國家干預經(jīng)濟之法,國家適度干預原則既強調國家應對進行干預,又強調國家的干預應當適度。國家的適度干預是維護社會整體經(jīng)濟效益以及實現(xiàn)經(jīng)濟法主體利益協(xié)調的方法和手段,國家適度干預包含以下兩點。
首先,適度干預應當合法。任何類型的國家干預必須在主體、內容以及程序方面具有法律依據(jù),具體來講,合法干預的內容包括:干預主體合法,即干預主體必須是法定的,除此之外,任何國家機關和社會組織不得為國家干預行為;干預行為合法,即干預主體必須依據(jù)憲法、法律規(guī)定或者授權為國家干預行為,不得與法律相抵觸,干預主體不得為自己或者特定機構創(chuàng)設無法律依據(jù)之干預行為;干預程序合法,即國家干預行為必須符合程序法規(guī)范的要求,使干預行為具有程序性,它是正確行使干預行為的根本保證。
其次,適度干預應當合理。所謂合理干預,是指國家干預行為必須尊重市場經(jīng)濟規(guī)律,凡是市場自身能夠調節(jié)的就無需進行干預,否則,必然會破壞市場經(jīng)濟的基礎性作用。這是在合法干預基礎上更進一步的要求。合理干預主要包括干預范圍合理以及干預力度合理。干預范圍合理是指國家干預的范圍不應超出市場失靈的領域,包括信息失靈、壟斷、外部性、公共產(chǎn)品供應等問題。干預力度是決定干預績效的關鍵,力度不足必然導致預期的干預效果無法達到,力度過大則會影響市場機制的正常運轉,這就需要政府根據(jù)市場失靈的程度,從維護社會整體經(jīng)濟效益的角度出發(fā),權衡考量。
(三)經(jīng)濟法主體利益協(xié)調原則。
經(jīng)濟法主體利益協(xié)調原則體現(xiàn)了經(jīng)濟法實質公平的理念。民法的公平以個人主義為指導,在法律上規(guī)定按照統(tǒng)一無差別原則對待一切經(jīng)濟主體,這種公平是一種形式公平,它對實質性的社會正義問題,如貧富差距、壟斷等問題無能為力。經(jīng)濟法從社會整體經(jīng)濟效益目標出發(fā),在形式公平的基礎上進一步追求實現(xiàn)社會范圍內實質性、社會性的正義和公平,強調不同情形的人享受不同的待遇,予以不同的法律調整。經(jīng)濟法追求的這種公平,稱為實質公平。
上述三條原則具有各自特定的內涵,相互之間也具有一定的邏輯關系。維護社會整體經(jīng)濟效益原則體現(xiàn)了經(jīng)濟法社會本位的理念,強調維護社會整體經(jīng)濟效益是經(jīng)濟法的根本任務。國家適度干預原則反映了經(jīng)濟法為國家干預經(jīng)濟之法的本質,認為國家適度干預是維護社會整體經(jīng)濟效益和實現(xiàn)經(jīng)濟法主體利益協(xié)調的根本方法。經(jīng)濟法主體利益協(xié)調原則體現(xiàn)了經(jīng)濟法實質公平的價值追求,在經(jīng)濟法主體之間以及經(jīng)濟法主體與社會整體之間尋求利益的平衡點,是經(jīng)濟法的根本目的。
經(jīng)濟法論文經(jīng)濟法篇十六
:全球經(jīng)濟秩序的變革影響著世界各個國家對全球化進程的思考。近幾年來,全球經(jīng)濟秩序一體化趨勢越來越明顯,為了保證各國權益以及和平合作,國際經(jīng)濟法也必定會得到修改和完善。而全球經(jīng)濟秩序的變革必然會對發(fā)展中國家產(chǎn)生影響。那么,在全球經(jīng)濟秩序的變革中,中國應當如何應對,關乎中國崛起的未來命運。本文對全球經(jīng)濟秩序變革下國際經(jīng)濟法發(fā)展的新趨向進行了研究。而中國對于全球經(jīng)濟秩序的變革,更應該認真研究相應對策,并修改相關法律,維護國家在世界中的主權地位和正當權益。中國應該如何爭取國際經(jīng)濟新秩序也是本文討論的重點。
:經(jīng)濟秩序變革;國際經(jīng)濟法;新趨向。
全球經(jīng)濟秩序變革,是指為了使世界經(jīng)濟整體進行有規(guī)律的發(fā)展變化、為了使世界各國公平地合作交易、為了使各國獲得正當?shù)臋嘁娑⒌倪\行機制[1]。國際經(jīng)濟法的出現(xiàn),就是為了防止世界各國對于世界經(jīng)濟貿易的干預,從而制定一系列的單邊國家、雙邊國家條例,或者多個國家之間的條例合約。國家在國際生活中,經(jīng)濟之間的交往無處不在。為了加強在世界上的國際地位,對于世界經(jīng)濟秩序改革和國際經(jīng)濟法的新趨向的研究必不可少。經(jīng)濟全球化給國際經(jīng)濟關系帶來了緊迫感,國際經(jīng)濟法的調整是必需的。我國作為發(fā)展中國家,應該抓住經(jīng)濟全球化變革的這一機遇。
(一)全球經(jīng)濟體系的調整。
二十一世紀以來,發(fā)展中國家的經(jīng)濟實力不斷地發(fā)展,而西方發(fā)達國家經(jīng)濟發(fā)展并沒有那么顯著,出現(xiàn)了長期以來經(jīng)濟緩慢發(fā)展的現(xiàn)象。一戰(zhàn)以后,美國逐漸取代英國成為世界經(jīng)濟霸主。英國實力大大減弱,而其他資本主義國家由于戰(zhàn)爭的影響,國家工業(yè)受到極大打擊。隨著這種形式不斷持續(xù),推動全球經(jīng)濟秩序的變革不可避免。20世紀以來,西方發(fā)達國家的經(jīng)濟有所改善,但仍然有一些發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展水平到達危險邊緣。20世紀60年代以來,二戰(zhàn)以后,英美等發(fā)達國家進入了戰(zhàn)爭后修復時期,無暇顧及中國等亞洲國家,亞洲國家趁此空隙不斷發(fā)展自己的經(jīng)濟實力,使世界經(jīng)濟格局發(fā)生了翻天覆地的變化,亞洲的經(jīng)濟發(fā)展得到快速發(fā)展,并在全世界產(chǎn)生不可小覷的影響力[2]。一些崛起的發(fā)展中國家對于世界經(jīng)濟貿易法律秩序逐漸有了自己的話語權。特別是21世紀的中國,印度等國家,在近幾年大量引進外資,使國家的經(jīng)濟能迅速融入國際市場。
(二)國際貨幣不斷演變。
二戰(zhàn)以后,美國建立了世界經(jīng)濟霸主地位并且以美元為中心的國際貨幣體系,美元在國際上的地位等同于黃金。次貸危機爆發(fā)后,美國的主要經(jīng)濟沒有減少,但是出現(xiàn)了少數(shù)人集中了社會的大部分財富。因此美國進行了相應的改革,但是受到波及的是海外在美投資人員,他們在美的一切投資即將受到貶值。這次危機沒有對美國的金融造成實質上的影響,卻徹底改變了美國金融體制,美元、日元、英鎊等貨幣受到了沖擊遭受貶值。在近幾年,隨著中國等發(fā)展中國家進入國際貨幣基金組織,中國獲得相應的投票權,而以中國為主發(fā)展中國家的貨幣正在不斷往國際化方向發(fā)展,人民幣國際面臨著巨大機遇。
(一)增強影響力和約束力。
二次世界大戰(zhàn)結束后,國家與國家之間的依存關系變得更為重要,各國的經(jīng)濟往來都是互利互助,。一個國家想要發(fā)展離不開與其他國家的經(jīng)濟合作。“互利雙贏”成為國際上一種新的形式。因此國際上需要制定大大小小的條約,用規(guī)范的法則來約束不良的行為。國際世貿組織的建立,使傳統(tǒng)的國際商貿關系范圍加大,并且擴展到多個領域中。比如服務貿易行業(yè)、金融貿易行業(yè)、技術貿易行業(yè)等領域[3]。隨著世界貿易組織成員國之間的合作范圍變廣。國際經(jīng)濟法也不斷地趨向具體化,形成了一個有效的運作規(guī)模。隨著全球一體化的加大,歐盟等貿易組織也不斷地影響國際經(jīng)濟規(guī)則的制定??偠灾?,國際經(jīng)濟法將不斷地完善,它的影響力和約束力將不斷地增強,它將越來越具有權威性。
(二)加深各國相互合作關系。
隨著世界經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展,各國之間不斷加強合作關系。國際經(jīng)濟法讓各國之間的聯(lián)系更為緊密。也就是說一個國家的經(jīng)濟受到了影響,那么與它有經(jīng)濟往來的同盟國家必定會受到大大小小的波及。國家之間緊密的合作關系有利于構建和諧的國際環(huán)境。每個對外開放的國家內的法律也都是不一樣的,但是為了加強市場化的改革,世界貿易組織國家同盟國之間應該對各自國內法律作出調整,以達到雙方合作的需要。
(三)國際經(jīng)濟法和國內法律的滲透。
全球經(jīng)濟秩序的變革使得全球經(jīng)濟法有了新的發(fā)展趨勢,國際經(jīng)濟法的更新使其自身更具有權威性。各個國家為了實現(xiàn)國內市場和國際接軌,因此國內制定相關的法律要和國際經(jīng)濟法接軌。國內的法律逐漸和國際經(jīng)濟法聯(lián)系越來越緊密。一個國家實力越強,在世界的地位越高,那么相對應的它所制定的國內法律一定程度上會影響國際經(jīng)濟法的制定。如果有些成員國國內制定的法律和國際經(jīng)濟法相沖突時,其必定會修改國內法律,使他們相互融合。
我國經(jīng)濟法深受經(jīng)濟秩序變革的影響。在現(xiàn)實中,這種影響從表層上看是借助經(jīng)濟全球化提供的機會,中國經(jīng)濟法可以通過吸收、借鑒其他經(jīng)濟法實踐經(jīng)驗來提升自己的內涵。從深層上看,則表現(xiàn)為中國經(jīng)濟法通過回應經(jīng)濟全球化的影響,對中國經(jīng)濟安全的挑戰(zhàn)和對中國經(jīng)濟主權的沖擊。挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在以下方面:
(一)由于金融活動的趨利性和投機性,我國從事國際金融活動面臨巨大的風險。
隨著全球經(jīng)濟化發(fā)展,我國對外投資的金融公司必定會受到國外金融行業(yè)的沖擊,甚至會導致國外金融業(yè)進入我國金融市場。這樣一來,不僅導致我國國內金融市場被分割,還會導致較小的金融公司因為競爭不過外來的金融企業(yè),而面臨倒閉。在全球化經(jīng)濟秩序變革中,中國在內的發(fā)展中國家面臨的壓力和沖擊較大。其中最大的問題和挑戰(zhàn)是:發(fā)展中國家在國際地位上的國家主權受到?jīng)_擊。
(二)由于全球化時代各國經(jīng)濟的關聯(lián)和依賴增強,我國必須面對全球化的經(jīng)濟危機問題。
跨國公司的進入,存在著控制我國某些產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生威脅的可能。經(jīng)濟全球化變革必然會導致國外企業(yè)涌入中國市場,這對我國企業(yè)來講形成了較大的威脅,加大了國內企業(yè)的競爭力和壓力。
(三)經(jīng)濟全球化的變革,是我國面臨人才流失的威脅。
人才的供應不足成為各個國家普遍存在的問題,在經(jīng)濟全球化發(fā)展中,國外企業(yè)為了留住人才,提高優(yōu)越的工作環(huán)境以及自身經(jīng)濟實力。我國的根本性措施是依靠增強國家經(jīng)濟實力和提高綜合國力來抵御經(jīng)濟風險的侵襲,而經(jīng)濟法的積極回應則是維護經(jīng)濟安全不可缺少的制度性方案。
(一)使用法律解決貿易爭端。
目前來說,我國的國際貿易糾紛解決機制仍然處于滯后狀態(tài),遠遠落后于歐洲美國等資本主義國家。在國際貿易爭端中應該敢于拿起國際法律的武器維護自己的利益,我國對于世界貿易糾紛的法律建設工程應該投入大量精力是非常有必要的[4]。應該努力研究世界貿易各種規(guī)則并有效地利用國際貿易法解決世界貿易爭端,保護自己合法權益,減少損失,以此來維護我國國家主權。目前我國國內法律相對來說也是滯后的,必須加強對國內法律的修改和補充,以此來適應于全球經(jīng)濟法的法律法規(guī)。我們國家還應該加強和周邊發(fā)展中國家的合作與交流,在國際法規(guī)的制定中應當積極參與和表現(xiàn),做到真正公平合理地維護國際經(jīng)濟秩序。
(二)積極參與國際經(jīng)濟法的制定。
在經(jīng)濟全球化中,歐美等發(fā)達國家占據(jù)主導地位,發(fā)展中國家的地位還是比較低,影響較小。在傳統(tǒng)的世界經(jīng)濟貿易體制中,發(fā)展中國家在國際中沒有權利,要聽任強國的擺布,發(fā)展中國家往往很難實現(xiàn)和保護自己的經(jīng)濟利益。因此,我們要摒棄這種不公平不合理的現(xiàn)象。發(fā)展中國家要想保證自身利益,就必須在國際經(jīng)濟法的制定中積極主動,制定的國際經(jīng)濟法要有利于自身的經(jīng)濟發(fā)展,強調一切國家都有在國際經(jīng)濟貿易中擁有平等的話語權和決策權。
(三)提高國家經(jīng)濟實力和綜合國力。
總的來說,我們國家科技還處于較低的水平。只有不斷加強國家經(jīng)濟實力和綜合國力建設,國家在國際中的地位才不會受到影響。首先我們應該鼓勵科技的創(chuàng)新與發(fā)展,加大科技的投入力度以及加大對重大科技基礎設施的投入,只有如此才能保證國民經(jīng)濟長期穩(wěn)定地增長;大大引進海外科技人才,使他們?yōu)槲覀兯茫瑸槲C的發(fā)展重建積蓄力量;加強對企業(yè)技術創(chuàng)新能力的培養(yǎng),政府應該加強對企業(yè)的扶持,引導和鼓勵企業(yè)進行自主創(chuàng)新,鼓勵企業(yè)去競爭去發(fā)展;加強對教育的投入,我國教育事業(yè)和發(fā)達國家相比差距相對來說較大,國家的發(fā)展離不開人才的貢獻,我們應該加大對專業(yè)性人才、技術性人才的培育,人才是國家核心競爭力。
在面對全球經(jīng)濟秩序的變革和世界經(jīng)濟法的新趨向,市場競爭尤為激烈,但全球化經(jīng)濟變革,也給國家的發(fā)展帶來了機遇,無論是以中國為主的發(fā)展中國家還是英美等資本主義國家,都能通過變革改變國家命運。身處變革浪潮中的中國,應該加大法律的建設,不斷擯棄陳舊的法律法規(guī),不斷地更新法律、不斷地進行探索。另外,我國還應該不斷加強發(fā)展中國家之間的合作關系,積極主動地參與到國際經(jīng)濟法的制定。在全球化經(jīng)濟變革中,中國要抓住機遇,使全球經(jīng)濟秩序變革朝著公平合理的方向發(fā)展。中國在內的發(fā)展中國家應該抓住機遇,積極地參與到國際競爭與合作當中,不斷提高自身綜合國際實力,勇敢地迎接挑戰(zhàn)。

