議論文是通過對某個主題或問題的觀點進行論述和辯駁的一種文章類型。如何發(fā)展自己的創(chuàng)造力和獨立思考能力?接下來是一些精選的總結示范,希望能夠對大家寫總結時有所幫助。
國際法論文篇一
個人隱私,就是不愿意公開,不希望外人了解或是打聽的個人秘密、私人事情。在國際交往中,人們普遍講究尊重個人隱私,并且把是不是尊重個人隱私,看成一個人在待人接物方面有沒有教養(yǎng)、能不能尊重和體諒交往對象的重要標志。
在國際交往中,個人收入的.多少,一向被外國人看作自己的臉面,十分忌諱他人進行直接或間接地打聽。除去工資外,那些反映個人經濟狀況的問題,例如,納稅數額、銀行存款、股票收益、住房面積、汽車型號、度假地點、服飾品牌、娛樂方式等,因為和個人收人相關,都不適合提到。
在國外,普遍把實際年齡當作“核心機密”,而對于“老”字很忌諱。對親友、晚輩的戀愛、婚姻、家庭生活不以為然。在一些國家里,跟異性談論此類問題,極有可能被對方視為無聊致極,甚至還會認為是“性騷擾”。閑聊時,一般都反感別人對自己的健康狀況關注過多。
外國人大都把自己的私人住所看成是私生活領地。他們都不喜歡輕易地把個人住址、住宅電話號碼等純私人資訊“泄密”。我們對于別人打聽諸如“是哪里的人”、“什么學校畢業(yè)的”、“以前干過什么”等問題,認為是正常的。然而外國人卻把這些內容看做是“商業(yè)秘密”,反對詢問交往對象的既往經歷,隨隨便便地擅自查對方的“戶口”。
在國際交往中對信仰和政見避而不談。在國外詢問一下對方:“最近忙什么呢”、“怎么好久沒見到你”外國人對于這一類的問題卻非常忌諱,認為向別人探聽這一類問題的人,不是好奇心過盛,不懂得尊重別人,就是“別有用心”。
我們以上提到的這些問題,都屬于個人隱私問題。要尊重外國友人的個人隱私權,就必須避免涉及這些問題。
國際法論文篇二
法語水平測試(testd’evaluationdefrancais,tef)由法國法語聯(lián)盟總部負責出題、閱卷,通過其海外分部組織。申請法國學生簽證必須提供tef考試成績。[去英語授課的學校不必考tef,但要有toefl成績]。法國法語聯(lián)盟(alliancefranciase)是一個具有100多年歷史的官方法語教育機構,在北京、上海、武漢、廣州設有分部。
tef是一種新型權威的水平考試,通過測試報考者法語理解、表達能力,tef將對其法語水平進行全面評估,并作出階梯式的質量分析。法語能力測試報考者可通過tef測試自己的法語水平,為赴法國進一步深造或在法資企業(yè)工作作好準備。tef的成績可以作為法國大學和高等??茖W校測試入學者法語水平的依據,并由此向入學者推薦合適的修學課程。tef的成績可以作為法國企業(yè)招聘海外員工的參考條件之一。tef法語水平測試作為一種語言能力的資格審定,已為巴黎工商協(xié)會所認可。
考試內容:閱讀、聽力、語法;[目前沒有寫作]。
考試時間:具體日期不確定。
考試費用:600人民幣(必考部份);
考試地點:北京、上海、武漢、廣州;
報名方式:可直接到上述城市法語聯(lián)盟培訓中心報名。網址:
一、必考部分(時間:兩小時三十分鐘)。
考試通過使用語言文字材料及其它活動進行??忌谑盏娇荚囃ㄖ臅r候,將同時收到一份考試說明,以此為依據準備考試。
任務。
閱讀理解(共50個問題)。
(1)能否識別文章的類型、出處、作用、對象、作者意圖.....
(2)能否理解反映日常生活的不同語言文字材料的內容。
(3)能否提出材料的中心內容,并進行分析。
(4)能否鑒別文章的總體結構和寫作邏輯。
(1)內容形式多樣:包括報刊文章、分類廣告、信件、文藝評論、讀者來信、對某些事物的看法、使用說明、宣傳小冊子、圖表....等等。文章在語言的難易程度上分為不同級別。
(2)文章體裁形勢豐富:包括報道、敘述文.....等等。
(1)選取信息。
(2)對信息進行分類(如按年代分類)。
(3)換方式表達句子。
(4)重新組織文章、段落。
聽力(共60個問題,需要聽磁帶)。
(1)能否識別對話背景和講話人的口氣。
(2)能否識別錄音片斷的類型,其交流目的,觀點,所表達的感情和態(tài)度。
(3)能否通過錄音,聽懂短篇生活情景對話。
(4)能否將語言信息同文字或圖表信息聯(lián)系起來。
內容形式多樣:包括對話,公告,電話錄音,描述,天氣預報,廣告,廣播節(jié)選,采訪,辯論......等等不同水平的聽力材料。
(1)確定和辨別不同的對話背景。
(2)選擇信息。
(3)從錄音片斷中選取相關信息(圖像,表格等)詞匯和結構(共40個問題)。
(1)了解日常生活相關用語。
(2)掌握語言結構。
(1)單獨的句子。
(2)需填空的文章。
(1)填充句子。
(2)替換詞匯和表達方式。
(3)找出錯誤。
二、非必考內容。
此項內容需要考生在不同情景下的具備處理問題和語言能力和風度。
(一)筆頭表達(時間:一小時)。
筆頭表達包含三方面,學生使用提供的語言文字材料模擬真實情景。法國工商會的考官有統(tǒng)一的評分標準。
目標。
考生的能力將按以下標準評估:
(1)講述。
(2)使用過去時態(tài)。
(3)陳述個人觀點并對其進行辯護。
(4)按個人風格以客觀的方式分析并重寫文章。
語言文字材料。
(1)報刊文章的開頭部分。
(2)反映日常生活問題的文章。
(3)200字左右的報道。
任務。
(1)續(xù)寫文章的結尾。
(2)寫一篇官方用文或私人信件。
(3)按允許使用的字熟,簡寫一篇文章。
(二)口頭表達(時間:35分鐘)。
同筆頭表達要求一樣,口頭表達使用有關材料,從模擬真實情景出發(fā),進行雙向交流。包含以下兩項內容:
第一項準備10分鐘。
與考官對話5分鐘。在每個考項中,考生要在五個不同的主題中抽出一個題目??陬^表達由兩位以法語為母語的老師主考,考官與考生之間事前沒有過接觸。
第二項準備10分鐘。
與考官對話10分鐘。陳述事實5分鐘。與考官對話5分鐘。即共15分鐘對話。
考官根據法國工商會提供的統(tǒng)一評分標準對考生的口頭表達能力進行評估,評分結果將由法國工商會裁定。
目標。
考生的能力將按以下標準評估:
(1)與對話者交流能力。
(2)陳述材料內容。
(3)能為維護自己的觀點及說服對方進行辯論。
材料。
形式簡短多樣:包括公告、新建、廣告、圖畫、報刊文章概要等。
語言的難易程度分為不同級別。
任務。
(1)收集信息,提出問題。
(2)能進行比較性,說服性的及賞析性的論述。
國際法論文篇三
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學實踐現狀出發(fā),闡述了雙語教學在研究生教育中的必要性,指出為順應時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應當提倡雙語教學,并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學模式等四個方面提出了完善的建議。
關鍵字:
雙語教學;國際法教學;師資力量;課堂教學模式。
1.什么是雙語教學。
雙語教學在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學專家m.f.麥凱指出,“雙語教學這個術語指的是:以兩種語言作為教學媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學生的第一語言?!蹦壳皣鴥韧怅P于雙語教學的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學實際情況,本文所探討的國際法雙語教學是指采用英語和漢語進行的法學學科教學。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學的必要性。
2.1順應時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿組織以及我國經濟實力的顯著增長,對外經濟交往和國際貿易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎又熟練掌握英語的復合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關于進一步加強高等學校本科工作的若干意見》,進一步要求提高雙語教學課程的質量,并繼續(xù)擴大雙語教學課程的數量。這就明確要求各高校將雙語教學納入教學實踐,使得雙語教學成為必要。
首先,國際法作為法學的分支不同于自然學科的客觀性與確定性,法學是一門具有濃厚主觀色彩的學科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風俗習慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調整國際法主體之間、主要是國家之間關系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內的民法、刑法等處理的是一國內部的法律關系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風俗習慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運用雙語教學方法進行國際法的教學顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進行研讀,若不全面強化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關實務工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標還是專業(yè)特點的角度看,都應引入雙語教學,目的是在提高學生英語能力的基礎上來全面培養(yǎng)學生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進行雙語教學非常關鍵的問題。目前,關于法學雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標準。關于法學雙語教學應當采用什么樣的教材,國內存在有三種觀點:一是引進原版教材,二是使用現有的統(tǒng)編法學教材,三是編寫適合國內法學雙語教程的教材。筆者認為,直接引進原版教材,容易產生理解上的偏差,不利于教學的進行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學者編寫適合國內使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應當注意的是編寫雙語教材應符合國家教育部頒布的教學大綱的要求、嚴把質量關,且應當正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關系,兩者應形成互補的關系,教材難度應當適中。
3.2師資力量。
雙語教學最核心的'影響因素當然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學經驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數,但真正能將兩者結合,在教學實踐中達到預期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學專業(yè)基礎一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學要求的教師應該是外語水平高,學科知識強的復合型教師,但是我們應當意識到要培養(yǎng)出數量相當可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應當有一個長遠的培養(yǎng)計劃。首先國家相關部門應當對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應當創(chuàng)造條件對現有專業(yè)教師進行英語能力的培訓。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學習,利用國外豐富的教學資源;另外一方面也可以促進國內外學者的合作,互相學習,共同進步。
3.3學生英語水平。
雙語教學的開展,也與學生的學習能力密切相關。但是與我國教學的投入相比,我國的外語教學效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因導致我國“啞巴英語”、“聾子英語”的現象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學基礎是學生參與國際法雙語教學的前提條件。針對不同水平的學生應當采取不同的方法。一部分研究生已經具備相當的英語水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關的翻譯作業(yè)。學校也應當為推進雙語教學設計校園環(huán)境,如開設“英語角”,鼓勵學生加強英語學習,開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設講座,形成良好的學習法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進行的是基礎的普及性教育,班級人數一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數較少,多以小課為主專業(yè)性強,更注重開發(fā)學生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學生本身也容易喪失興趣,事先不預習功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學事半功倍的順利開展,必須調動學生的積極性。研究生課堂由于人數較少的緣故,課程設置可更加靈活。課堂除了教師講學生聽的模式,可以采用學生分組討論、老師最后總結的方式,這樣學生掌握課堂的主動權,在上課前查找文獻資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強了師生之間的學術溝通。在這樣的課堂上,應當盡量少糾結于英語句子本身如何翻譯、語句結構、語法問題等,重點應當放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學著作的研讀等。
結語。
綜上所述,我國雙語教學仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學的重要性,隨著大家更多的關注雙語教學領域,相信雙語教學的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強的復合型人才。
參考文獻:
[1]李燕.美國雙語教師培訓制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學,2004.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學出版社,2011.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學的思考[j].武漢大學(哲學社會科學版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學[m]上海:上海外語教育出版社,2001.
國際法論文篇四
選題最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎上,寫論文主要是反映學生對問題的思考,詳細內容請看下文。
·有關釣魚島問題的國際法思考。
·談國際私法領域的法律規(guī)避問題。
·談美國有限合伙法中合伙人之信義義務。
·淺談國際刑事法院管轄權補充性原則初探。
·美國鋼鐵保障措施案程序和法律問題概述(一)。
·美國鋼鐵保障措施案程序和法律問題概述(三)。
·美國鋼鐵保障措施案專家組和上訴機構報告特點。
·論國際航空貨物運輸承運人責任期間。
國際法論文篇五
摘要:我國現行對空域的使用分配采取純粹的行政分配模式,這種模式完全由政府部門來主導,靈活性不強,也因此引發(fā)了空域使用效率不高,空域使用者積極性不強等問題。文章認為為了提高空域的使用效率和保障空域的經濟價值,將空域使用權作為一種物權法上的用益物權具有合理性和可行性。由國家來分配空域使用的范圍,附條件地設定空域使用權,并且允許空域使用者將空域進行市場交易來實現其收益權權能,讓市場發(fā)揮其在空域資源配置中應有的作用。
關鍵詞:空域使用權;物權法;市場化;。
(一)行政許可授權使用模式。
在民用航空中,空域的使用主要是在一定時間和空間范圍內,利用空域來進行貨物或旅客運輸。主要涉及兩方面具體資源:航班時刻和航線。這兩種資源對航空公司的運營發(fā)展有著至關重要的地位,是否能拿到熱門航班的時刻和效益好的航線,直接決定了航空公司經濟收益的高低。如何配置這兩項公共資源一直都是空域使用主體以及國家空域管理部門重點關注的對象?,F階段我國采取的是行政分配為主的模式,這種模式造成了航線、航班時刻分配過程不夠公開透明化,獲得空域使用權的承運人可能會濫用空域資源,直接造成空域的使用效率低下。
目前,國內航線的配置采取做法是:根據航空公司的申請,民航局和民航地區(qū)管理局核準該申請或許可登記。這是一種單純的行政許可方式。有些空運企業(yè),尤其是承擔政府協(xié)調或執(zhí)行指定的特殊貧瘠航線飛行任務的企業(yè),民航管理部門會根據他們提出的申請酌情增加由其始發(fā)的航線或開辟該地區(qū)效益較好的航線,航空公司可以以這種方式獲得一些額外的航線經營許可使用權。依據《中國民用航空國內航線經營許可規(guī)定》第三十七條,航線經營權不可以租賃、轉讓、買賣和交換。這就從根本上禁止了航線通過二級市場的分配進入市場自由交易。
根據《民航航班時刻管理暫行辦法》,政府主導的行政分配機制是我國航班時刻的配置方式,航空公司必須持有運行合格的審定證書后才可向航班時刻協(xié)調機構提交申請,航班時刻協(xié)調機構負責航班的協(xié)調工作,考慮申請航班時刻的性質,審核是否符合航班時刻申請的條件,并結合“祖父原則”和“先到先得”等原則來決定是否許可航空公司使用申請的航班時刻。航班時刻的具體協(xié)調、分配與使用監(jiān)督工作則由中國民航局空管局和地區(qū)管理局來負責。它們設立航班時刻協(xié)調機構,機構承擔航班時刻具體協(xié)調、分配與使用監(jiān)督工作。從經過協(xié)調之后確定的最終航班時刻結果公布到新航季確定期間,申請定期航班的航空公司不能調整其獲得的航班時刻。在時刻池中沒有得到分配的時刻和已經分配未使用的定期航班時刻可以用于不定期航班和通用航空飛行。但是根據規(guī)定,航班時刻交換只能發(fā)生在航空公司內部和航空公司之間。總的來說,就是承運人獲得航班時刻的使用權后,不能放入市場進行出租、出售、抵押等二次交易活動。
(二)行政許可模式存在的問題。
1.條文規(guī)定不夠全面。
當前國內分配空域資源方式的弊端顯而易見。在《民用航空法》中,用有限的幾條條文來大體上確立航線分配和航班時刻的行政許可制度,賦予了民航主管部門的行政許可主體地位,申請資格、許可原則、許可條件、許可程序、聽證制度等重要內容在《民用航空法》中并沒有體現。根據《民用航空法》和《行政許可法》的授權,民航局制定的規(guī)范性文件是行政權力下的產物,具有規(guī)范性文件中固有的局限性、滯后性、不穩(wěn)定性。
2.過度的行政干預不利于空運企業(yè)的自由競爭。
雖然發(fā)布規(guī)范性文件是現階段民航局管理、調整空運企業(yè)經營國內航線的重要手段,但涉及面較廣的行政干預在一定程度上制約了空運企業(yè)之間的自由競爭?!秶鴥群骄€經營許可規(guī)定》是空域使用行政許可模式的較為基礎的規(guī)定,效力級別是部門規(guī)章,在這效力之下還有《進一步改革國內航線經營許可和航班管理的辦法》、民航局國內航線經營許可評審委員會制定的每航季經營許可評審規(guī)則,等等。正是這些規(guī)定給航空運輸企業(yè)劃定了從申請、批準、后期使用、交換等流程的條條框框的規(guī)定,想要高效地使用獲得的空域似乎也比較艱難;再者,像《國內航線經營許可規(guī)定》這樣很早之前制定的規(guī)章在整個管理體系中還有很多,已滯后于一直在進行的民航管理體制改革;這些文件的部分內容條款實用性不強,例如空運企業(yè)在航空安全、航班正常、服務質量、誠實信用方面的業(yè)績優(yōu)劣是核準該企業(yè)進入航線經營的條件,航空公司的業(yè)績優(yōu)劣卻沒有一套標準化的操作規(guī)則。
航班時刻和航線分配是政府一手主導,在這種純粹的行政許可的模式下,航空公司難以插手,也不知道民航管理部門行政審批的程序,只能被動地接受民航管理部門許可的空域,由于民航管理部門不允許航空運輸企業(yè)在一定范圍的變動,航空運輸企業(yè)想要交換自己獲得的空域需要經過一系列繁復的程序,由此造成航空公司的積極性被抑制,航班時刻和航線資源的利用率不高。作為空域資源的直接利用者,空運企業(yè)為了獲取高收益而竭力去爭取高峰時刻,不申請或閑置申請的效益較低的非高峰時刻,導致了不同時刻之間分配不均衡,非高峰時刻沒有公司愿意運營,出現航班時刻的虛占和囤積現象,使資源浪費和閑置。這也是導致纂改獲取的既定航班時刻、高峰時刻的擁擠、航班延誤,以及非高峰時刻的浪費等現象的原因之一。
二、空域使用權利物權法規(guī)制的適用。
(一)物權法規(guī)制空域使用權的價值。
一旦將空域資源納入物權法規(guī)制,就意味著將空域資源進行物權化利用,進入了私權領域。這和傳統(tǒng)的行政許可后航空運輸企業(yè)在自己被劃定的運輸范圍內各自相安無事的模式相比,將是一種有著更加多的市場交流互動,更加充分地調動航空運輸企業(yè)積極性以及更加高效利用空域的體制機制。
空域使用權當作一種用益物權可以被占有、使用、收益,也可以進入市場進行抵押、租賃、轉讓,這意味著使用空域有了一套更為便捷高效的運作方式,這能直接提高空域資源的利用效率和經濟價值。和行政許可后使用空域相比,權利人因為可以自己排他性的使用而會更加看重自己獲得的使用權,會盡力提高空域使用效率從而使自己獲得最大化的經濟利益,以減少目前存在的許多航空公司閑置航班時刻、不使用獲得的空域的現象??沼蚴褂脵嘧鳛橛靡嫖餀嗳〉妹穹ㄉ系恼{整也是邁入市場化的重要途徑,當空域使用者取得了空域使用權之后將空域放入市場進行互易、出租、抵押擔保時,也就間接地發(fā)揮了市場在空域資源配置中的作用。再者,在現階段的純粹行政許可模式中,因為國家行政干預程度較大,空域使用權出現了沒有超過規(guī)定使用期限卻被任意收回的情況。如,根據《國內航線經營許可規(guī)定》第四十條,管理部門頒布了多部行政法律規(guī)范,為航空公司也就是具體的空域使用權人設定了各種限制,這樣直接降低了航空公司的積極性。另外,再以航空公司違反有關規(guī)定為由收回其空域使用權,導致權利人無權再使用空域,使航空公司遭受巨大的經濟損失,最后可能直接導致破產。航空公司的空域使用權利得不到很好的保障的情況下,自然不會有效地利用自己獲得的空域資源。
1.可避免空域資源產生浪費。
由于現行純粹的空域使用行政許可的分配模式的不足,使得空域作為國家資源產生了極大的浪費,因此確立以市場為導向改革和創(chuàng)新空域資源分配模式顯得尤為必要。在市場配置資源的過程中,企業(yè)自主經營、自負盈虧,是獨立的市場主體,自己控制人、財、物力等資源的流向、組合比例和流量,一切生產經營活動也都由企業(yè)自己自主地安排和組織。政府則發(fā)揮宏觀調控的經濟職能:通過經濟手段和法律手段引導企業(yè)把資源配置到社會最需要、最有效率的產品生產上去,以保持社會總供給與社會總需求的平衡。市場機制在龐大的市場中通過需求與供給的相互作用及靈敏的價格反應自如地支配經濟運行。應用于空域資源的配置,當航空公司成為了空域資源的配置主體,而政府只是在宏觀方面進行把握,航空企業(yè)為了不被競爭對手排擠出航空運輸業(yè),就會更加珍惜自己獲得的空域使用權從而優(yōu)化使用方案,和其他航空輸運企業(yè)的競爭也使得空域資源不斷得到更高效地利用??沼蛸Y源在合理的程度內自由流動,打破了行業(yè)和地區(qū)限制,空域資源向航空運輸最需要的部門的轉移才能夠更好地實現。
2.符合物權特定性、排他性、可支配性要求。
要引入市場機制,首先得明確空域資源的屬性:空域作為國家資源的一種,其所有權是屬于國家的。但是這并不影響把空域使用權作為一種物權納入物權法進行保護。那么如何來理解空域能夠作為物權法上的物就成為了空域使用物權法規(guī)制的關鍵性環(huán)節(jié)。我國物權法中規(guī)定了物權的種類和物權的內容必須由法律直接來規(guī)定。目前我國的現行法律,并沒有明確規(guī)定空域是物權法意義上的物。要想突破這一限制,在未來相關法律修改時可以考慮把空域作為特別法意義上的物從而使空域這一國家資源也納入物權法的范疇。
根據物權的定義和排他性、可支配性、特定性、絕對性等特征。在民用航空運輸活動中,在地面上空為航空器飛行需要而劃定的空中區(qū)域往往是固定的,監(jiān)管空域的相關部門不會隨意擴大或者縮小空域的范圍。分配給空域使用者的使用空域也具有較為固定的期限和空間范圍,即使每一次航空器飛行時利用的空域不是固定的,但是仍然在當初管理部門批準使用的時空范圍之內。這樣使用空域資源在時空方面就有了特定性,符合物權的特定性要求。再者,使用者在管理部門允許的時間空間范圍內可以排他性地使用空域,在合理的空域使用范圍內由自己支配,有不受其他主體干擾的權利,有權禁止對方使用該特定的時空,除非他人的使用不對其構成威脅。這也符合物權的排他性和可支配性要求。使用空域時權利人是特定的,他們使用空域是為了從事航空運輸活動并從中獲取一定的利益。故把空域使用權納入物權法保護就有了可行性。
三、空域使用權物權法規(guī)制的方式:以權利獲得為核心。
(一)合理使用空域使用權。
空域使用權的客體是特定的時空利益,體現為在一定時空的通行利益。前文已經分析過,時空利益的特定性體現在空氣空間中通行的區(qū)域和固定的通行時間的.特定性。在權利人獲準使用空域資源的范圍內,權利人有權禁止他人使用該空域,但是他人使用不對權利人構成妨礙時除外??沼蚴褂脵喽ㄐ詾橛靡嫖餀?空域的所有權人是國家,民航局代國家對空域進行監(jiān)督管理,具體的航空承運人根據申請或其他方式能夠獲得空域的使用權??沼蚴褂脵嗫梢猿蔀橐豁椄绞褂脳l件的用益物權,其條件就是空域的使用效率,一旦空域使用權人對空域的使用率低于法定或約定的要求時,空域使用權經所有權人主張并注銷登記而歸于消滅。這樣的處理方式也符合用益物權因法定原因而消滅的法理。
(二)確定空域使用范圍。
《中華人民共和國物權法》第一百一十八條規(guī)定了關于用益物權的范圍,空域使用權作為用益物權的一種當然也可以由單位或個人在合法合理的范圍內使用,但是為了規(guī)范管理,應當由國家來劃定軍用和民用空域的范圍,合理地確定民用軍用的比例,這樣也能夠明確在民用航空運輸中航空承運人能夠使用的空域范圍??沼蚴褂萌吮仨殗栏褚勒諊覄澐挚沼虻南嚓P規(guī)定中確定的范圍來使用空域,可以從總體上確認有償使用的空域使用制度,由法律明確規(guī)定空域可以由單位、個人使用,而使用者有合理、保護、管理空域的義務。
空域使用權的初次獲得——國家資源初次分配給個人使用,可以采取不同的方式。在確定了民用航空的空域使用范圍之后,可以按照用途來管理使用空域的制度,由民航局負責對民用航空使用空域的范圍提出一些規(guī)劃,劃定航空運輸和通用航空之間的空域范圍,按照國家規(guī)定組織建設和使用空域,監(jiān)督和管理民用航空活動使用情況??沼蚴褂脵嗟墨@得必須經過國家相關管理部門的批準授權和核準登記,但允許市場化的手段來操作這一過程。
(三)采取靈活方式分配航班時刻。
比如針對我國航班時刻而言,可由民航運輸相關主體共同討論議定如何市場化地分配這一空域使用權。原則上,通過集體決策,進而納入民航運輸產業(yè)公共政策的范疇,保證航班時刻經濟效益與社會效益最大化原則和公開、公平、公正的原則,通過程序正義來保障時刻資源分配的公平性和公正性,達到平衡各方利益的局面。故可以考慮采取抽簽、拍賣加使用費、行政分配等方式來分配航班時刻??梢詤⒖紘獠扇〕楹瀬矸峙浜桨鄷r刻的優(yōu)秀經驗設計出一套適合我國的抽簽分配方式。根據我國的實際情況,對國內前一次抽簽分配未分配完的航班時刻和新增加的航班時刻,采用抽簽方式予以分配,一年內春夏航季和秋冬航季各一次,有關部門在公開出版物或專門時刻網站上發(fā)布抽簽日期和程序并組織抽簽活動,參與者必須是符合在協(xié)調機場運營并提供定期客運服務條件的所有國內航空承運人,分為新進入者和在位承運人;每一輪抽簽中,優(yōu)先保證少量時刻供新進入者選擇,我國建立的時間池不僅包括本年度新增加的時刻和上年獨為分配完的時刻,還包括航空公司違反規(guī)定而被收回的時刻。如,2016年1月20日共有38家航空公司參加浦東機場2016年新增航班時刻抽簽儀式,抽中后航空公司將擁有時刻的三年使用權,但是同時為此需要相應支付一定使用費。最終,七組新增國內時刻分別被東航、上航、春秋航空等航空公司抽走。
2015年12月30日,在廣州白云機場,民航局開展以“時刻拍賣”為模式的初級市場改革試點。在該種模式的試點中,對通過資格審查的航空公司一視同仁,不區(qū)分所有制性質,不區(qū)分規(guī)模大小,平等參與競拍。民航局選擇了第二價格密封拍賣的方式,出價最高的競拍者勝出但需支付第二高的價格。拍賣成功后,航空公司即獲得相關航班時刻使用權。需要說明的是,采取抽簽、拍賣等市場化的分配方式不代表就完全放棄了行政分配方式,行政分配方式也有其自身的優(yōu)點,其仍然是航班時刻初次分配的一種方式,是空域使用者獲得航班時刻的獲得方式之一。
(四)控制交易風險。
在二級市場領域,權利人在初次獲得空域使用權之后,獲得占有、使用、收益的排他性權利。權利人因此可以把空域使用權質押、出租、交易,可再一次的將空域使用權轉讓給其他主體,這也是空域使用權的收益權權能的實現方式之一。權利人一旦將這種權利轉讓,意味著將當初獲得空域使用權的一系列權利義務也隨之轉讓,并且為了保證空域的安全,必須規(guī)定空域使用權不能在轉讓之后改變民用運輸的用途,且整個過程需要由相關部門全程監(jiān)管,把交易風險控制在合理的范圍之內。為了防止空域使用權人只是為了通過轉讓獲取差價而申請使用空域使用權的行為,在法律中規(guī)定申請空域之后權利人沒有使用空域的行為就不得將自己手中的權利轉讓出去。而具體的交易規(guī)則則有賴于民航管理部門和空域的使用者們共同來商榷。
四、結語。
允許空域使用權作為一項物權而進入私權領域是一項重要的理論革新,也是把國家空域資源市場化的途徑。能夠直接促進空域資源利用的效率和經濟價值,保障空域使用權不被任意的收回。但是也要看到,把空域使用納入物權法規(guī)制仍然有許多需要解決的理論問題,如空域的使用受空中交通管理、機場協(xié)議等限制對權利的行使有什么特殊影響等,未來應當加大在此方面的研究,努力使空域使用權成為我國一項可操作的法律制度,最終促使空域使用效益的最大化。
國際法論文篇六
對于國際法淵源的內涵,即什么是國際法的淵源,學界存在不同的觀點。歸納起來,主要有以下兩個派別。
(一)單一內涵學派。
大部分學者認為,國際法淵源的內涵是單一的,其中主要流派有三個。其一,起源說,即認為國際法淵源是現行國際法律規(guī)范的起源地。例如王鐵崖教授認為:“法律淵源是法律原則、規(guī)則和制度第一次出現的地方?!眲谔嘏商匦抻喌摹秺W本海國際法》也表達了類似的觀點。其二,形式說,即認為國際法淵源就是現行國際法律規(guī)范得以顯現的表現形式。例如蘇聯(lián)學者伊格納欽科和奧斯塔頻科認為:“國際法的淵源乃是協(xié)調國家意志的形式,是在互相接受的基礎上把國家(以及其他主體)達成的協(xié)議固定下來的形式?!逼淙?,程序說,即認為國際法淵源是現行國際法律規(guī)范的造法程序。例如周鯁生教授認為:國際法淵源是指國際法作為有效的法律規(guī)范所以形成的方式或程序。
(二)復合內涵學派。
另一部分學者主張國際法淵源可以有多重內涵,其中最主要的流派是主張國際法淵源為“實質淵源+形式淵源”。例如李浩培教授認為:“國際法淵源,正如國內法淵源一樣,主要區(qū)分為實質淵源和形式淵源兩類。國際法的實質淵源指國際法規(guī)則產生過程中影響這種規(guī)則的內容的一些因素,如法律意識、正義觀念、連帶關系、國際互賴、社會輿論、階級關系,等。國際法的形式淵源是指國際法規(guī)則由以產生或出現的一些外部形式或程序,如條約、國際習慣、一般法律原則?!闭矊幩?、瓦茨修訂的《奧本海國際法》也持類似觀點。除上述觀點外,復合內涵學派中還有一些其他意見。例如梁西教授認為:對國際法淵源的多種解釋中,一種是指國際法作為有效法律規(guī)范所由形成的方式,另一種是指國際法淵源第一次出現的地方。兩者各有側重,可以兼采其長。
二、國際法的形式獨立于國際法的淵源。
國際法學作為法學的具體分支,其許多概念和理論植根于法理學,淵源問題也是如此。對國際法淵源的內涵之所以眾說紛紜,很大程度上是因為法理學作為法學基礎學科,自己也沒有在“法的淵源”問題上達成一致。翻閱中外法理學著作,對“法的淵源”的解釋同樣是五花八門。由此,凱爾森不禁感慨:法的淵源是個被學界搞得“極端模糊不明”且賦予其種種涵義的概念。博登海默也說:“法的淵源這個術語迄今尚未在英美法理學中獲得一致的涵義。法理學的研究滯后拖累了國際法對自身部門法淵源的探究。從法理學角度考察,筆者認為,產生分歧的重要原因之一是很多學者要么把法的淵源和法的形式等同起來,要么認為法的淵源已經包含法的形式,可事實上兩者不但互不等同,而且相互獨立。
(一)從法理學的角度分析法的淵源不等同于法的形式。
在法理學上提出需要對法的淵源和法的形式進行區(qū)分的觀點,最早可追溯至克拉克在1883年出版的《實用法理學》一書。一些國外學者的著作,如高柳賢三的《英美法源理論》、龐德的《法學肄言》等,也都有某些類似的意思。在我國,明確提出需要對法的淵源和法的形式進行區(qū)分的代表人物是周旺生教授。他認為:“法的淵源與法的形式有密切關聯(lián),但它不是法的形式。法的淵源有可能被選擇和提煉為法,或有可能形成為法,對法而言,它是一個可能性的概念;而法的形式則是已然的法所采取的表現形式,它表明不同的法具有各自不同的效力等級,對法的淵源而言,法的形式在很大程度上是法的淵源發(fā)展的結果?!眹鴥绕渌麑W者也有類似觀點。例如王勇飛先生也認為:“法的.淵源與法的形式,是既相互聯(lián)系又有區(qū)別的兩個概念,不能混淆?!毙问秸f將法的形式和法的淵源人為地畫上等號,顯然是一廂情愿的。
三、國際法形式的內涵界定。
既然法的形式獨立于法的淵源,那么在界定國際法淵源的內涵時,就必須首先剝離國際法的形式。那么國際法的形式又如何界定呢?首先,按照法理學的一般觀點,法是由三大要素組成的,即法律概念、法律原則和法律規(guī)則。這三大要素的組合就構成了法的形式。國際法也不例外。其次,國內法是由國家制定或認可,并保證實施的。但由于世界上不存在“超國家”機構,因此,國際法只能由國際社會制定或認可,并“由國家單獨或集體的強制措施保證實施”。再次,國際法的形式具有一定約束力。法的本質特征之一無疑是具有約束力,否則就不能稱其為法。國際法也是如此。但筆者想強調的是,國際法形式所具備的只是“一定”的約束力,也就是說:。
(1)并非只有全部國際法主體都遵守的法律規(guī)范才是國際法的形式。例如國際條約分為造法性條約和契約性條約兩種。有人認為只有造法性條約才是國際法的形式,契約性條約由于約束不了第三國,所以不是國際法的形式。這種觀點顯然是不對的。因為特定的法的形式所約束的對象是有限的,但是這種有限性并不妨礙它作為法的形式的根本屬性。例如上海的地方立法一般無法約束北京市民,但這并不影響它是法的形式這一屬性。國內法況且如此,我們就沒有理由去苛求國際法的所有形式都必須具有普遍的、絕對的約束力。
(2)國際法的形式具有“一定的”約束力并不意味著國際法主體在違反國際法后必須實際得到懲罰?!凹s束力”是一個“應然”概念,“制裁”是一個“實然”概念,“有約束力”不等于“制裁”,“不制裁”并不等于“沒有約束力”,更不能說“不是法”。而且正如李浩培先生所說:“各國遵守國際法的事例,較之違反國際法的事例,在數量上要大得多。實際上,遵守國際法是原則,違反國際法是例外?!奔词故菄鴥确ㄒ埠茈y做到完全的“違法必究”。綜上分析,國際法的形式是指由國際社會制定或認可,并由國家單獨或集體的強制措施保證實施的,具有一定約束力的法律概念、法律原則和法律規(guī)則。
國際法論文篇七
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學實踐現狀出發(fā),闡述了雙語教學在研究生教育中的必要性,指出為順應時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應當提倡雙語教學,并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學模式等四個方面提出了完善的建議。
關鍵字:
雙語教學;國際法教學;師資力量;課堂教學模式。
1.什么是雙語教學。
雙語教學在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學專家m.f.麥凱指出,“雙語教學這個術語指的是:以兩種語言作為教學媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學生的第一語言?!蹦壳皣鴥韧怅P于雙語教學的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學實際情況,本文所探討的國際法雙語教學是指采用英語和漢語進行的法學學科教學。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學的必要性。
2.1順應時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿組織以及我國經濟實力的顯著增長,對外經濟交往和國際貿易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎又熟練掌握英語的復合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關于進一步加強高等學校本科工作的若干意見》,進一步要求提高雙語教學課程的質量,并繼續(xù)擴大雙語教學課程的數量。這就明確要求各高校將雙語教學納入教學實踐,使得雙語教學成為必要。
2.2國際法學科的特殊性。
首先,國際法作為法學的分支不同于自然學科的客觀性與確定性,法學是一門具有濃厚主觀色彩的學科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風俗習慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調整國際法主體之間、主要是國家之間關系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內的民法、刑法等處理的是一國內部的法律關系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風俗習慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運用雙語教學方法進行國際法的教學顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進行研讀,若不全面強化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關實務工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標還是專業(yè)特點的角度看,都應引入雙語教學,目的是在提高學生英語能力的基礎上來全面培養(yǎng)學生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進行雙語教學非常關鍵的問題。目前,關于法學雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標準。關于法學雙語教學應當采用什么樣的教材,國內存在有三種觀點:一是引進原版教材,二是使用現有的統(tǒng)編法學教材,三是編寫適合國內法學雙語教程的教材。筆者認為,直接引進原版教材,容易產生理解上的偏差,不利于教學的進行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學者編寫適合國內使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應當注意的是編寫雙語教材應符合國家教育部頒布的教學大綱的要求、嚴把質量關,且應當正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關系,兩者應形成互補的關系,教材難度應當適中。
3.2師資力量。
雙語教學最核心的'影響因素當然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學經驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數,但真正能將兩者結合,在教學實踐中達到預期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學專業(yè)基礎一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學要求的教師應該是外語水平高,學科知識強的復合型教師,但是我們應當意識到要培養(yǎng)出數量相當可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應當有一個長遠的培養(yǎng)計劃。首先國家相關部門應當對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應當創(chuàng)造條件對現有專業(yè)教師進行英語能力的培訓。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學習,利用國外豐富的教學資源;另外一方面也可以促進國內外學者的合作,互相學習,共同進步。
3.3學生英語水平。
雙語教學的開展,也與學生的學習能力密切相關。但是與我國教學的投入相比,我國的外語教學效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因導致我國“啞巴英語”、“聾子英語”的現象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學基礎是學生參與國際法雙語教學的前提條件。針對不同水平的學生應當采取不同的方法。一部分研究生已經具備相當的英語水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關的翻譯作業(yè)。學校也應當為推進雙語教學設計校園環(huán)境,如開設“英語角”,鼓勵學生加強英語學習,開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設講座,形成良好的學習法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進行的是基礎的普及性教育,班級人數一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數較少,多以小課為主專業(yè)性強,更注重開發(fā)學生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學生本身也容易喪失興趣,事先不預習功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學事半功倍的順利開展,必須調動學生的積極性。研究生課堂由于人數較少的緣故,課程設置可更加靈活。課堂除了教師講學生聽的模式,可以采用學生分組討論、老師最后總結的方式,這樣學生掌握課堂的主動權,在上課前查找文獻資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強了師生之間的學術溝通。在這樣的課堂上,應當盡量少糾結于英語句子本身如何翻譯、語句結構、語法問題等,重點應當放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學著作的研讀等。
結語。
綜上所述,我國雙語教學仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學的重要性,隨著大家更多的關注雙語教學領域,相信雙語教學的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強的復合型人才。
參考文獻:
[1]李燕.美國雙語教師培訓制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學,.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學出版社,.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學的思考[j].武漢大學(哲學社會科學版),.
[4]王寅.語義理論與語言教學[m]上海:上海外語教育出版社,.
國際法論文篇八
第四章“國際法框架下的兒童基本權利研究”主要闡述了為國際法所承認的兒童享有的基本權利。這些基本權利涉及兒童的生存權、發(fā)展權以及特殊狀態(tài)下的兒童權利。
第五章“兒童權利保護國際條約的實施研究”主要對兒童權利保護國際條約在各國國內實施的問題進行了分析。國際條約要在各締約國產生現實的規(guī)范作用,存在一個國際條約在各締約國國內實施的問題。
第六章“我國兒童權利保護法律制度完善研究”對我國兒童權利保護法律制度的不足與完善問題進行論述??陀^地說,我國兒童權利保護已經取得了較大的成就,先后通過與修訂了一系列兒童權利保護的法律,在司法、行政方面也加強了保護的力度;但是,不可否認的是,我國的兒童權利保護還存在著許多方面的不足,需要進一步加以完善。
尾論部分則對我國兒童權利法律保護工作作出了展望。
五、論文提綱。
摘要。
abstraet。
前言。
第一章兒童權利保護概述。
第一節(jié):兒童的界定及與相關用語的辨析。
第二節(jié):兒童權利的概念及其特征。
第三節(jié):兒童權利法律保護的歷史變遷與發(fā)展。
第二章兒童權利保護的國際法架構與特征研究。
第一節(jié):兒童權利保護的全球性公約及其特征。
第二節(jié):兒童權利保護的區(qū)域性公約及其特征。
第三節(jié):兒童權利保護的其他相關國際文件。
第四節(jié):兒童權利國際法保護的小結和展望。
第三章兒童權利保護的基本原則研究。
第一節(jié):兒童最大利益原則的法律問題。
第二節(jié):平等保護原則的法律問題。
第三節(jié):尊重兒童原則的法律問題。
第四節(jié):多重責任原則的法律問題。
第四章國際法框架下的兒童基本權利研究。
第一節(jié):兒童生存權的法律問題。
第二節(jié):兒童發(fā)展權的法律問題。
第三節(jié):特殊狀態(tài)下的兒童權利問題。
第五章兒童權利保護國際條約的國內實施研究。
第一節(jié):國際條約國內實施概述。
第二節(jié):兒童權利保護條約的國內實施。
第三節(jié):兒童權利保護條約自身的實施機制。
第六章我國兒童權利保護法律制度完善研究。
第一節(jié):我國兒童權利保護的法律框架及其問題。
第二節(jié):司法程序中兒童權利保護及其問題。
第三節(jié):兒童權利的行政保護問題。
第四節(jié):完善我國兒童權利保護的建議。
尾論。
參考文獻。
國際法論文篇九
摘要:國際法,是調整國家間關系的法律原則和規(guī)則,涉及國家間政治、經濟、法律各個領域,是國家間進行交往的行為規(guī)范和維護國際社會正常秩序的法律標準。只有做好國際法的研究工作才能保證國家交往與合作的正常進行,更好地保護各國的自身權益和維護與發(fā)展全人類的共同利益。
關鍵詞:國際法國內法發(fā)展。
1.全球化與國家主權。
國內外的學者們認為,國家主權作為當代國際關系的基石是毋庸置疑的,但不能絕對化,主權的行使也要受到某些限制,這是為了解決世界各國所面臨的共同問題所必需的。但如何限制,限制多少,學者們見解各不相同。有學者指出,國家主權包括經濟主權。對主權的限制是基于國家的認可,是主權權力行使的表現而不是剝奪。盡管主權在經濟全球化中不會消亡,但主權的行使必定受到來自國際社會和國家內部的限制。有學者認為,主權與全球環(huán)境保護之間存在矛盾,這也決定了主權行使的限制。還有的學者提出,在全球化的條件下,應把主權的功能界定為一種對話的實踐,使國際法律體制由強制性模式向管理性模式轉化。多數學者贊同從現實來看,主權不會消亡,將是現代社會的基石,但全球化帶來的許多重大影響值得細化研究。
2.國際法與國內法。
法的內在特質的'普遍性與形式特征的共同性以及法治社會對法律體系融合協(xié)調的基本要求,決定了國際法與國內法必須且只能在法律規(guī)范的統(tǒng)領下和諧共生、協(xié)調一致。從規(guī)范上看,既可以是單個規(guī)范之間的一致,也可以是由個體規(guī)范組成的規(guī)范群的調適,還可以是規(guī)范性法律文件間的妥協(xié)。從方式上講,國際法律規(guī)范與國內法律的協(xié)調既可以是直接的,也可以是間接的。不在于國內法與國際法孰先孰后或平行對待,關鍵在于法的本身是否為良法,而正義與秩序才是衡量法律之善的尺度。
有學者提出,傳統(tǒng)法理以維護民族國家的主權為核心,因而國際法不能以限制締約國的主權來對締約國產生法律效力,而只能在締約國主權限制下對締約國產生一定程度的義務約束。但二戰(zhàn)后及聯(lián)合國成立以來,締約國在履行國際法的義務時,其本國的主權不可能完全不受影響,國家主權學說不得不面對國際法領域出現的新問題作適應性的調整。影響國際法與國內法關系的新問題有許多,獨立的國際組織如聯(lián)合國、歐盟法院、世界貿易組織等在監(jiān)督國際法實施中的影響、國際人權公約給傳統(tǒng)法理帶來的影響等。研究國際法與國內法之間的關系不能抽象地、無針對性地議論,而要就國際法與國內法發(fā)生聯(lián)系的具體情況和條件區(qū)別論證。
我國參加的國際條約在國內如何適用的問題,由于憲法沒有明文規(guī)定,學者眾說紛紜。比較一致的意見是修改憲法或在憲法性法律如立法法、締結條約程序法等中加入有關國際條約與國內法關系的規(guī)定,使國際條約具有高于一般國內法的地位,二者并用,在二者發(fā)生沖突時,優(yōu)先適用前者。因為在我國批準參加的國際條約和制定法律的兩種議案要經過同樣的審批程序,并且經同一立法機關審議進行,二者不會發(fā)生矛盾。
有學者認為國際條約和國內立法是兩個不同的法律領域,國內法院直接適用國際條約不僅將導致國家主權對內職能的削弱,而且也不利于國家履行條約的國際義務。我國應修改原有的國內立法或者制定新的法律法規(guī),使其符合我國所締結的國際條約的要求,即要以執(zhí)行國內法的方式適用國際條約。
國際法和國內法是不同的法律體系,但由于國內法的制定者和國際法的制定者都是國家,這兩個體系之間有著密切的聯(lián)系,彼此不得互相對立而是互相緊密聯(lián)系的,互相滲透和互相補充的,國家在制定國內法時,應考慮國際法的原則和規(guī)則,不應違背所承擔的國際義務,國家在參與制定國際法時應考慮到國內法的立場不能干預國內法,國際法的原則和規(guī)則可以從各國的國內法得到補充和具體化,國內法可以從國際法的原則和規(guī)則得到充實和發(fā)展。兩者互相補充、互相滲透、但不是互相干擾和排斥的:國際法不得干預國內法,國內法不得改變國際法,兩者的關系應該是協(xié)調一致的。
3.國際法的未來發(fā)展與制約因素。
首先,科學技術的進步促進了社會生產力的發(fā)展,不斷為人類活動開辟新領域。世界的范圍相對地縮小了,人類的關系空前地密切了。科學技術對國際關系的深刻影響,也必然會反映在國際法的發(fā)展上,從而使國際法伴隨著科學技術的進步而不斷變化。近現代國際法是如此,當代國際法亦然。今天,科學技術的進步對人和社會的深遠影響尤為明顯,它也深刻地影響國際關系的發(fā)展,推動了國際法各個分支的演進。
回顧國際法的演進,我們能夠找到許多反映科學技術對國際法規(guī)則的產生和發(fā)展有影響的例證。然而,國際法的發(fā)展經常滯后于科學技術的進步,不能很好地適應國際社會的需要。這在很大程度上是由于科學技術的進展所帶來的嚴重的利益沖突所導致的。這幾乎體現在國際法的各個領域。例如,發(fā)展中國家和發(fā)達國家在外層空間的探索和利用、國際海底開發(fā)制度、知識產權以及如何彌補南北經濟發(fā)展的鴻溝等問題上存在很大分歧??茖W技術本身當然不能為自己制定規(guī)則,人類也同樣不能成為科學技術的奴隸。唯一的選擇是伴隨著科學技術的進步,不斷制定新的國際法規(guī)范以適應國際社會的需要。
其次,國際法不可能是一種孤立的存在,它深受國際社會各個方面,特別是國際政治的制約。事實證明,公正、合理的國際關系有助于國際法的發(fā)展,而國際強權政治會窒息國際法的生機,因為它為國際法劃定了一個非常狹窄的天地。人們從國際法的歷史演進中可以發(fā)現,國際法對國際政治有一種畸形的從屬性。中世紀和近、現代國際法,都是如此。
參考文獻:。
[1]梁西.國際組織法(修訂第五版)[j].武漢:武漢大學出版社,2001.[2]余敏友.以新主權觀迎接新世紀的國際法學[j].法學評論,2000年第二期.
[3]黃世席.全球化對國際法的影響[j].世界經濟與政治,2001年第11期.
[4]潘抱存.論國際法的發(fā)展趨勢[j].中國法學,2000年第5期.
國際法論文篇十
論文摘要:國際合作原則是國際環(huán)境法的一項基本原則,它對于國際環(huán)境保護事業(yè)而言,具有特別重要的意義。該原則以國際宣言為依據,具有廣泛的內容,是人類應對環(huán)境危機的必然、理性的選擇。但其實施現狀并不樂觀。國際社會分而治之的政治格局與生態(tài)系統(tǒng)的整體性存在矛盾,為促進國際環(huán)境合作的發(fā)展,各國需以人類共同利益為出發(fā)點,讓渡主權,堅守合作的承諾,以求實現保護地球環(huán)境的最終目標。
論文關鍵詞:國際合作原則;國際環(huán)境合作;途徑;主權。
一、國際合作原則的依據及有關規(guī)定。
國際合作原則的依據是《聯(lián)合國憲章》、《人類環(huán)境宣言》和《里約宣言》。
《聯(lián)合國憲章》的序言宣布各成員國為促成社會進步和改善民生,要“力行寬恕,彼此以善鄰之道,和睦相處”。第一條死三款規(guī)定聯(lián)合國的宗旨為“促成國際合作,以解決國際間屬于經濟、社會、文化及人類福利性質之國際問題”。
《人類環(huán)境宣言》第7條規(guī)定:“種類越來越多的環(huán)境問題,因為它們在范圍上是地區(qū)性或全球性的,或者因為它們影響共同的國際領域,將要求國與國之間廣泛合作和國際組織采取行動以謀求共同的利益?!贝藯l款尤其強調為實現環(huán)境目的,需要共同的努力,即“為籌措資金以支援發(fā)展中國家完成它們這方面的責任所需要進行的國際合作”。第22、24、25條都有關于這一原則的規(guī)定。
《里約宣言》中,有9項原則規(guī)定了加強磋商、合作的內容。其中有的是重申《人類環(huán)境宣言》的有關內容,是它的具體化。如原則24,關于戰(zhàn)爭破壞問題,規(guī)定各國“應遵守國際法關于在武裝沖突期間保護環(huán)境的規(guī)定,并按必要情況合作”最后一項原則明確規(guī)定:“各國和人民應誠意地本著伙伴精神合作”,將這一基本原則概括升華到一個新的水平。
二、國際合作原則的必然性。
首先,國際環(huán)境問題的特點決定了各國必須合作,國際環(huán)境問題的特點包括全方位,全因子,整體問題與局部問題交叉和互相促進,既有當前癥狀又有滯后效應等。環(huán)境問題的這些特點決定了它的解決不是世界上任何一個國家所能單獨勝任的。
其次,國際社會由于在政治、經濟、科學等方面存在巨大差異的不同國家所組成這一基本事實決定了各國必須合作。這些差異導致了各國之間存在很多利益沖突,尤其是經濟和正式利益的沖突,這就反感了各國在國際環(huán)境保護領域中的協(xié)調行動。各國唯有加強國際合作才能克服這些利益上的沖突,共同致力于國際環(huán)境的保護。
最后,國際環(huán)境立法和國際環(huán)境法的實施要求各國進行合作。國際合作是國際環(huán)境立法和國際環(huán)境法的實施的必要條件。唯有通過國際合作,各國才能克服利益沖突,制定表現為各國之間的協(xié)調意志的國際環(huán)境法規(guī)則。所有國際環(huán)境法律文件的形成過程都是國際合作或經過斗爭達到合作的過程。在合作的前提下,各國才能克服利益沖突和政治、司法制度等方面的差異,有效的實施國際環(huán)境法。
隨著經濟全球化的發(fā)展,世界正在變得越來越小。在這一背景下,國際關系呈現兩種趨勢。一方面,由于科學技術的發(fā)展及越來越多的國家參與國際事務的能力增強,加之危機意識的增強、安全概念的擴展,使國家間的利益沖突、權利分配問題敏感而又復雜,體現出一種無法形成“合力”的“離心”傾向,各國均有意強化政府職能,捍衛(wèi)主權獨立;另一方面,全球化導致國家間的聯(lián)系日益增多,而由此引發(fā)的公共問題——無論是金融危機、跨國犯罪、瘟疫流行、環(huán)境問題,都使國界形同虛設。這些問題單憑一個國家或幾個國家的努力是不能解決的,無論他們有多么強的實力。為了生存,國家之間需要聯(lián)合起來,共同應對這些問題,他們由此產生一種“合力”。
三、國際合作原則的實施現狀。
(一)在環(huán)境問題上采取自掃門前雪的態(tài)度。
許多國家和地區(qū)不關心其他區(qū)域或其他國家的環(huán)境整治只關心自己領域范圍內的環(huán)境保護。由于區(qū)域經濟發(fā)展不平衡規(guī)律的作用,經濟實力較強的國家和地區(qū)有可能將更多的資金投入到環(huán)境治理上來,這樣就導致了在一些國家和地區(qū)環(huán)境問題日益緩和的同時,另一些國家和地區(qū)環(huán)境問題日益尖銳。這樣全球和地區(qū)性的環(huán)境問題與矛盾也就往往通過發(fā)達和不發(fā)達區(qū)域顯示出來。
(二)南北雙方在承擔環(huán)境保護責任方面存在重大分歧。
長期以來,發(fā)展中國家與發(fā)達國家的經濟關系,一直是控制與被控制、剝削與被剝削的關系,是一種不公正、不平等和不合理的關系。發(fā)展中國家同發(fā)達國家在國際生產體系分工、國際金融貿易等方面的斗爭,特別是關于環(huán)境權益的斗爭非常激烈。發(fā)達國家出于自身利益的考慮,片面強調環(huán)境保護的重要性,將環(huán)境與發(fā)展割裂開來;利用環(huán)境保護干涉別國內政,要求各自放棄一些主權,尤其是在國家對本國自然資源的主權問題上表現得尤為突出;在國際環(huán)境合作上缺乏誠意。發(fā)達國家在上述問題上采取的立場觀點是與發(fā)展中國家對立的,不符合發(fā)展中國家的根本利益。對此,發(fā)展中國家從促進發(fā)展、推動建立公正合理的國際秩序以及有效解決全球環(huán)境問題出發(fā),在一系列原則性問題上始終堅持自己的原則立場。
四、推進國際合作原則實施的途徑。
(一)推動全球環(huán)境法制化。
環(huán)境問題對國際關系和國際安全的影響正在逐步加深,環(huán)境問題將會引起越來越多的國際沖突。面對環(huán)境安全對國際政治的深刻影響,國際社會已認識到環(huán)境問題不能停留在各種論壇上的一般性討論,必須尋求制定有法律約束力的國際公約,確保各國加強合作,采取切實有效的行動。國際立法是一種強制性手段,無論哪一國家加入國際環(huán)境保護公約,他就在法律上承擔了相關的義務與責任;否則,就要在政治上外交上蒙受國際社會的壓力,或在國際貿易上處于不利地位。近年來,新的全球性、區(qū)域性和雙邊環(huán)境保護條約不斷出臺,領域不斷擴大。國際環(huán)境法的迅速發(fā)展增強了國際環(huán)境保護措施的有效性和強制性,同時也對各國經濟和社會發(fā)展進程產生深刻影響。
(二)開展環(huán)境問題上的南北對話和東西協(xié)商。
我們共享同一個地球,任何一個局部地區(qū)的環(huán)境惡化都會對全球環(huán)境產生重大影響。因而,不發(fā)達國家在改善環(huán)境時遭遇到資金、技術、設備、人才等方面的障礙時,發(fā)達國家基于歷史和未來的考慮,應給予大力幫助。比較發(fā)達國家和發(fā)展中國家,由于環(huán)境治理基點的不同,在發(fā)展中國家環(huán)境投資的邊際成本明顯高于發(fā)達國家??梢?,從全球來看,環(huán)境保護和投資的重點應放在生態(tài)環(huán)境脆弱的發(fā)展中國家,發(fā)達國家應支持發(fā)展中國家改善環(huán)境的各種努力。盡管在環(huán)境問題產生的原因上,發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間始終存在爭議,但“共同但有區(qū)別的責任”這一環(huán)境保護領域特有原則的最終確立,使國際環(huán)境合作具有了更加靈活的實現方式。這一原則號召各國積極應對環(huán)境危機,克服環(huán)境合作中的分歧與困難以達成共識。
(三)建立可持續(xù)發(fā)展指導下的國際環(huán)境保護合作關系。
可持續(xù)發(fā)展作為一種全面的發(fā)展觀,深刻影響和改變著人類的經濟行為和生活方式,調整人類經濟社會活動與自然之間的相互關系。環(huán)境與發(fā)展大會以后,可持續(xù)發(fā)展的觀點逐步從理論走向實踐。為確保持續(xù)發(fā)展,各國將在制定經濟、社會、財政、能源、交通、農業(yè)、貿易及其他政策時,進行環(huán)境與發(fā)展綜合決策,并尋求更大范圍的國際參與。國際社會也必須在政策、措施上實行更大范圍的協(xié)調配合,以解決任何可能影響整個生態(tài)系統(tǒng)平衡的環(huán)境與發(fā)展問題。可以相信,未來世界對環(huán)境問題的關注將超過以往任何時候,人類在追求與自然和諧相處的道路上將最終走到一起。
從全球主義者角度看,生態(tài)環(huán)境危機造成的一個國際結構性的變化是,國家的傳統(tǒng)權利及權力在淡化,而國際社會的共同職責在加強,影響在擴大;變化的特點是,從最低限度的合作目標,朝建立國際規(guī)則和承擔更大責任的方向前進,朝改善及改造國家內部的組織功能的方向演進,朝形成共同的星球意識的方向演進。這是一個前所未有的主權弱化的時代。國際環(huán)境合作的成功與否依賴各合作主體的合作誠意及采取的實質措施,需要主權國家更多地站在人類共同利益的角度,更多地讓渡主權,以長遠利益為重,同心協(xié)力,保護人類賴以生存的地球環(huán)境。
國際法論文篇十一
摘要在全球化逐步發(fā)展過程中,擴大化國際法早就存在的特c即為碎片化。誠然,碎片化使國際法體制內的資源分配一定程度上消耗,并使國際法體系的綜合效力受到影響,但此種影響的程度并不高,不會給國際法體系綜合效力和各分支效力產生危害?,F有國際法體系內,國家條約義務等各種規(guī)則均可將碎片化造成的困難從不同角度減輕或化解。只有碎片化對國家利益產生實質性的危害時,國家應對的博弈選擇才會合理開展,促進碎片化問題的解決。對此,學術界研究國際法碎片化過程中,主要的使命為對其相關問題做出前瞻性的研究,同時將應對問題的策略提出?;诖耍疚姆治隽藝H法碎片化及其給國際法體系效力帶來的影響。
作者簡介:唐子騏,對外經濟貿易大學法學院。
進入21世紀之后,各種各樣的新變化出現在國際社會中,也促使世界各國人民普遍的關注全球氣候變暖、恐怖主義、核擴散問題。在國際社會,國際法是調整其發(fā)展秩序的主要法律,其量變快速進行期間,新的發(fā)展問題也不斷出現,這其中,因不斷增加國際法規(guī)范數量導致的大量規(guī)則相互矛盾、沖突的問題引起廣泛的注意,此種現象即為國際法碎片化,尤其經濟全球化程度日漸提高背景下,國際法碎片化會導致部分國家必須遵守的義務出現排除問題,導致國際法的權威性受損,甚至影響國際關系。因此,還需要在明確國際法碎片化對國際法體系效力影響的基礎上制定化解或減輕國際法碎片化影響的措施。
(一)國際社會結構特殊。
眾所周知,國際社會的基礎為國家主權,其結構呈現為分散的平行式,與國內的縱向式社會結構并不相同,因國際社會結構具有特殊性,也使得其國際法與國內法存在差異。在國際社會中,國際立法機關、法院等并不存在,也就是說,無統(tǒng)一機構負責制定、適用和解釋國際法,國家之間的相互協(xié)調為國際法產生的主要來源,但全球范圍內,國家數量超過200個,所有國家形成一致的結果并無法實現,導致形成數量眾多的國際法規(guī)范。國家間的博弈與國際法相伴而生,一方面,國家要充分考慮自身的利益,選擇的行為方式、做出的應對策略均會存在差異,造成沖突現象存在于各個國家法規(guī)范間;另一方面,即使為同一個國家,所處時期不同時,與他國間的權利義務會重新做出變更,而該時期中制定的新規(guī)則可能會矛盾于以前某時期中的規(guī)則。在不斷增加國家數量過程中,國際法碎片化問題也越來越突出。
(二)國際組織的快速增加。
二戰(zhàn)之后,進一步強化全球化趨勢,國際關系所具備的復雜性也不斷提升。此種背景下,國際事務全球化程度也逐漸提升,如全球協(xié)作、全球規(guī)劃,為適應此種變化,各個國家所采取的協(xié)調與管理方式必須要多邊化,而多邊化方式最為明顯的特點即為“組織化”,也就是越來越多的建立國際組織。由相關統(tǒng)計數據可知,20世紀末期時,共有37個國際組織數量,邁入21世紀后,已經存在7000多個國際組織,增加了200倍左右。廣義上,政府間與非政府間建立的均為國際組織,但狹義的國際組織僅指政府間的。創(chuàng)建國際組織后,在其管轄范圍內,對國際立法活動的組織、國際條約締結談判的組織為其主要的職能。隨著國際組織數量的不斷增多,必然會增加國際法規(guī)范數量,使國際法碎片化產生。
現有國際法體系中,正式分支、非正式分支的存在即為國家法碎片化與多元化的重要體現,例如戰(zhàn)爭法、人權法、海洋法、國際環(huán)境法、國際貿易法、海商法等。另外,歐盟體系、南極相關公約體系等地域和區(qū)域性國際法體系的存在也反映了國際法的碎片化,并使碎片化進程與范圍加劇。各分支存在于國際法體系中的基礎為功能及特定目的,這些法律規(guī)則體系的設立均具備針對性。因重疊與沖突存在現行的規(guī)則與體系中,一定程度的沖擊了國際法體系。
對于國際法體系受到的碎片化沖擊,分支或部門法律規(guī)定之間所存在的沖突及不協(xié)調之處即為主要體現。例如,歐盟碳減排交易體系(euets)是歐盟在時設立的,基礎為《京都議定書》,歐盟做出決定,其他國家飛機如進出歐盟,航空碳減排稅的征收按照euets原則進行,對于該決定,其他國家均持強烈反對的態(tài)度。該案例說明,國際法分支多個并行共存時,沖突必然存在。學者研究該事件時,給出的觀念也存在差異,有的認為,歐盟做出的征稅協(xié)定是單方面的,與《芝加哥公約》中的相關原則不符合;有的認為,其行為與wto相關原則相違背。底,因航空碳減排稅征收決定,歐盟被多家航空公司起訴,最初受理法院為英國高等法院,轉到歐盟法院,歐盟法院裁定于底做出,裁定表示,此項決定與《京都議定書》、《芝加哥公約》等并不違背。歐盟以外的`學術界及業(yè)界均廣泛的批判該裁定,而且多個國家也明確的表示反對,最終,歐盟的此項決定暫緩實施。通過該案例,將國際法體系完整性受到的碎片化挑戰(zhàn)清晰的表現出來。此外,moxplant案、劍魚/箭魚糾紛均將碎片化的沖擊凸顯出來,也將國際法體系內部分支協(xié)調程度不足的問題暴露出來。
無論學術界,或是業(yè)界,均公認國際法碎片化現象不盡人意。因碎片化的存在,導致矛盾存在于國際法分支之間,也使國際法體系的形象與效力受損,而且會一定程度的威脅國際法的協(xié)調性與整體質量。但從本質上看,碎片化不管是帶來損害,或者是造成破壞,關鍵問題是國際法體系效力是否會因此真的失效,或運作無法有效進行。在概念上,“受到威脅”并不相同于“損害程度”。
另外,在劍魚/箭魚案例中,發(fā)生糾紛的為歐盟與智利,該案件具體后果并沒有產生,歐盟與智利之間達成和解,而這也說明,存在國際爭端和平解決的途徑。即使假設兩個仲裁庭/裁判挺做出的裁定是相互沖突的,也依然能夠解決這種沖突,原因是兩個裁定所強調的要求與目的并不相同,而這恰為掘進提供了契機。上述兩個案例也說明,一定程度上片面化、擴大化了國際法碎片化問題。
(一)法律框架選擇為《維也納條約法公約》。
實際上,國際社會早已經認識到了各國際法規(guī)范存在的沖突與不協(xié)調,很多學者及國際機構設計了眾多避免和解決的方法,試圖使國際法體系的統(tǒng)一性增強?!毒S也納條約法公約》即為眾多學者與國際機構在此方面努力的結果,它對傳統(tǒng)法律中的處理手段積極借鑒,將有實質意義的關系建立在各國際法規(guī)范之間,明確各種手段使用到規(guī)范沖突中的原則與方法。現階段,雖然國際法多元化不斷加強,各種新特征不斷的出現在碎片化現象中,但體系整合原則、特別法原則等原則包含或確立在《維也納條約法公約》中,依然可以此作為基本的法律框架,對各種沖突與不協(xié)調做出把握、評估與處理。例如體系整合原則,要求條約解釋者要對任何適用于當事國關系的國際法規(guī)做出考慮,據此可知,國際法屬于法律制度的一種,無論何種條約,均包含在該制度中,且其運作相關于其他國際法規(guī)范,解釋工作需在其他規(guī)范背景下進行,因此,對于某個事項,有兩項或多項規(guī)范關系是其有效和適用的,那么解釋關系首先適用,沖突出現后,解釋要盡量的單一的、一致性的做出,如不能,即可按照其他原則處理。
(二)重要緩解措施為國際組織間的合作。
大量且快速的增加國際組織數量后,不僅促進了國際法多元化的發(fā)展,而且國家法碎片化的現象也進一步深化。當前,國際立法的主事者為國際組織,因而在某種程度上來說,國際法規(guī)范的沖突就是國際組織制定規(guī)則的沖突的表現。所以,國際組織間合作與協(xié)調關系的建立不失為一種緩解碎片化現象的重要措施。
首先,在立法階段加強協(xié)調與合作,可一定程度上避免沖突的存在。國際組織重要職能之一即為主持、組織國際立法活動,隨著國際社會組織化程度的提高,越來越多的在國際組織支持下完成國際法規(guī)范的制定,如果協(xié)調工作并未開展,沖突必然會存在于國際法規(guī)范中。為使規(guī)范沖突最大程度的避免,國際組織可采取“自為”和“借力”兩種方式協(xié)調與合作,“自為”是指沖突預防利用國際組織自身的作為與不作為方法,“借力”是指借助聯(lián)合國國際法委員會的力量。
其次,在實施階段積極協(xié)調與合作,可有效的補救沖突的消除效果。在眾多相關因素的影響下,通常無法避免國際法規(guī)范之間的沖突,此時,只能在國際法規(guī)范實施過程采取相應的補救措施,一方面,以“約定遵從”的方式預防可預見沖突的發(fā)生,即國際組織管轄規(guī)則沖突于其他國際組織的時,約定采取的標準為其他國際組織的;另一反面,利用“事后修正”或“相互協(xié)作”解決無法預見的沖突,或未能預見的沖突。
(三)根本緩解方法為國家間的協(xié)調。
在國家同意的基礎上產生國際法,此種特點即有利于國際法的發(fā)展,又是國際法問題形成的根源。尚未改變國際社會結構時,從本質上看,國際法規(guī)范沖突即為國家間的意志沖突,因此,緩解沖突的最為根本的辦法就是協(xié)調國家間的關系。國家協(xié)調意愿啟動時,堅持的原則應為“善意履行國際義務”,并在協(xié)調過程中堅持“預約談判原則”,達成談判意向后,各國家所采取的沖突解決方法經緯“法益衡量”,最后,達成共識后,修改規(guī)范內容或終止規(guī)范,解決沖突。但要明確,因沖突設計當事國家的利益與立場,通常需要長期的開展協(xié)調工作,再加上協(xié)調過程的復雜性,其他的新沖突有可能發(fā)生,應密切注意。
四、結論。
隨著國際法的發(fā)展,國際法規(guī)范數量不斷的增多,使其呈現出多元化的特征,而該現象的另一種表現即為國際法碎片化,國際法碎片化一定程度上的沖擊了國際法體系,并影響其效力,應從多個方面緩解、解決碎片化現象,促進國際社會穩(wěn)定、有序的發(fā)展。
注釋:
王全齊.淺析國際法碎片化現象.法制博覽(中旬刊).2014(7).268.
高劍、徐菁.國際法碎片化發(fā)展下的環(huán)境保護與人權――對環(huán)境權的人權屬性的反思.法制與經濟(中旬).2014(6).4-6.
國際法論文篇十二
摘要:國際法學界對個人是否屬于國際法主體有很大爭議,傳統(tǒng)的國際法主體只有國家,但近年來由于人權觀念的普及,個人在國際法上的地位空前提高,與此同時,個人在國際法上的法律地位的討論也由此產生。雖然個人在國際法上的主體地位是不存在的,但應該認識到個人在國際法上的重要作用。
作者簡介:王一達(1994-),男,漢族,江蘇人,華北水利水電大學法學與公共管理學院,法學專業(yè)。
目前,因為個人在國際舞臺上活動頻繁,特別是在經濟領域,個人的國際地位也越來越突出,很多學者都提出要把個人作為國際法主體來看待的觀點。筆者也認為既然國際法學界存在如此大的爭議,我們有必要對其進行探討。如此也將幫助我們更加準確地了解并解決國際法上的問題。
(一)從不區(qū)分國家個人到國家成為唯一主體。
國際法的基本理論來源于歐洲,法學界公認的國際法起源于羅馬時期的“萬民法”,在此階段,由于沒有系統(tǒng)的理論支撐,在主體上對國家和個人并不進行區(qū)分,更不會出現所謂的主體之爭。威斯特伐利亞和約簽訂后,國家開始成為國際社會的主要單位。與此同時,歐洲的中央集權制度開始確立,國家的國際法地位更加鞏固,成為國際法上的唯一主體。
(二)國際組織和正在爭取獨立的民族成為國際法主體。
隨著國際社會濟政治的不斷發(fā)展,國際組織在國際社會上的作用也越來越重要。眾多國際法學家逐漸認可了國際組織的國際法主體地位,而且聯(lián)合國也適時的承認了國際組織的國際法主體資格。但是,國家依據的是主權而成為的國際法主體,而國際組織依據的是條約,其國際法主體地位是有限的。正在爭取獨立的民族雖然在事實上并沒有取得事實上的獨立,但基于承認其民族自決權,應予以支持。正由于缺少完整的主權,其國際法地位也是不完全的。
對于個人的國際法主體地位,學者提出了不同的觀點,除了不承認的觀點外,還有兩種觀點比較突出:一種認為個人是唯一主體,一種認為個人是有限主體。下文筆者對這兩種觀點進行分析:
該觀點認為個人是國際法上的唯一主體,該觀點跟傳統(tǒng)觀點截然不同。并且認為在國際法上只有個人能夠享有權利承擔相應義務,國家卻必須借助一定的'機關才能參與到國際社會,而這些機關又是由個人組成的,因此既然國家是由個人組成的,國家的各項活動也具體到個人來完成,那么個人就應當且是唯一的國際法的主體。
該觀點認為國家作為國際法主體的事實應該予以認可,與此同時,還應該認識到個人也同樣在一定程度上可以作為國際法主體。很多西方的國際法學者認可這個觀點,他們認為在一定的條件下,個人可以享有國際法權利,承擔國際法上的義務。同時該觀點認為國際組織、正在爭取獨立的民族是國際法上的派生主體,個人只能稱為國際法有限主體。
要想成為國際法主體需要具備兩個條件:第一,應具有獨立參加國際關系的能力;第二,應該具有直接承受國際法上權利和義務的能力。由此,筆者認為個人不是國際法的主體:
(一)不能獨立地參加國際關系。
個人參與國際關系的方式都是依附在國家之上,并不能獨立參與到國際關系中,如果失去一國公民的身份,個人便不能再參與到國際關系中。其他國際法主體也并不承認個人的地位,有認可個人國際法主體地位的學者以國家可以對個人簽授權協(xié)議,由此個人可以獨立參加國際關系,證明個人的國際法主體地位。人權論這認為個人作為國際法保護的對象,已經證明個人是國際法的主體。以上觀點都更表明了個人對國家的依附關系。由此可見,個人并不能獨立的參與到國際關系之中。
(二)不能直接承受國際法上的權利和義務。
個人在國際法上的權利義務是派生出來的,就拿人權這個概念來說,這不是國際人權法規(guī)定的結果,而是在此之前就出現了,如果沒有國際人權法,人權仍然會在國內法上存在,國際法上的權利義務的實施也一般都是通過國家制定國內法的方式實施的。國際公約在轉化為國內法過程中賦予國家很大的裁量權,因此個人因其國家不同,其權利義務也不盡相同。由此可見,個人的權利義務是國內法規(guī)定的結果,而不是因為其參與了國際關系。
四、結語。
隨著國際經濟社會的發(fā)展,個人的作用肯定會越來越重要,但個人無論如何都很難成為國際法主體。此外,個人如果成為國際法主體,可能加重國際社會的負擔,可以一直使國家成為個人參與到國際社會的橋梁。
[參考文獻]。
[1]沈宗靈.格老秀斯的自然法和國際法學說[j].中國國際法年刊,1983.
[2]邵津.國際法[m].北京:北京大學出版社.北京:高等教育出版社,.
國際法論文篇十三
不過,從國際法的歷史發(fā)展來看,古代國際法(或國際法的遺跡)為近現代國際法提供了早期的實踐、理念、術語及其概念等。在國際法的歷史發(fā)展中,基督教因素動態(tài)地影響了其發(fā)展。從起初《圣經》有關人權、戰(zhàn)爭的經文、教父神學對戰(zhàn)爭觀的闡釋,中世紀教廷有關戰(zhàn)爭、使節(jié)、仲裁等的實踐,到近現代社會教廷參與國際條約、參加國際組織、基督教非政府組織參與和影響國際法的實踐。可以看出,基督教歷史發(fā)展起伏對國際法產生了在不同歷史階段具有不同歷史特征的影響。
基督教對國際法的影響是以《圣經》為基礎和核心,以神學為紐帶和動力推動國家法發(fā)展,進而在國家法的實踐和發(fā)展中影響國際法發(fā)展的。與國家法發(fā)展的同時,浸透著基督教因素的國際關系現實也需要相應的國際法。面對不同歷史時代的世俗問題,實踐中需要信仰通過神學予以有力回應。道德神學全面、系統(tǒng)闡述基督教對于國際關系、國際法的信仰主張,是影響國際法的基礎性神學因素?;谏駥W基調,神學家建構并發(fā)展了神學主義法學律,其中有關國際關系、國際法的思想主張豐富了國際法的思想寶庫。教廷和基督教非政府組織立足其信仰主張,作為非國家行為體,一方面增加了國際法主體的多元性,另一方面顯出傳統(tǒng)國際法的內部缺陷并為國際法的發(fā)展提供了場域和新資源。
國際法在歷史演進中主要是歐洲基督教文明的產物。不過,從基督教的歷史發(fā)展看,基督教在初期延續(xù)并發(fā)展了猶太教對國際法的影響。猶太教對國際法的影響是持續(xù)性的。
早期的國際法學者有很多受益于猶太教及其法律理念、制度。國際法形成之后,基督教因世俗性的廣泛進取對其的影響日漸式微,但延續(xù)了此前的基本范疇,并在全球宗教復興的大背景下對國際法的影響呈現新景象。
從國際法史可以看出,最先有意識、系統(tǒng)化地闡釋國際法理論的嘗試由15-16世紀西班牙學派的天主教學者和神學家開啟,這項工作接著被許多新教的學者,尤其是由荷蘭、英國和德國的新教學者接續(xù)。法國大革命及其民族國家鞏固后,在民族國家與世俗基礎上對國際法的系統(tǒng)闡述才變得常見。自然而然地,歐洲基督教文明施與法律的印記使其發(fā)展為一般國際法——基于此可以認為,美洲是構成整體的歐洲文明之一部分。而這種智識的領導權現在正處在混亂和被瓦解的過程中??傮w來看,這種影響表現為全面廣泛、日漸衰減、宗教回歸三種形態(tài)。從國際法史的角度看,基督教對于國際法的影響可分為1648年之前、1648-1945年、1945年至今三個階段。
國際法論文篇十四
20世紀80年代以前,公益性是大學的唯一屬性。經濟全球化和高等教育國際化,使大學的經濟功能日漸凸現,《服務貿易總協(xié)定》主張的教育服務貿易自由化,對中外合作辦學的公益性產生了巨大的沖擊,而要解決中外合作辦學中凸顯的規(guī)模與質量、成本與機會、學術與利益等諸多矛盾,就必須堅守教育公益性原則,這樣才能促進中外合作辦學的良性發(fā)展。
當今的國際法范圍也隨著全球化進程的深入而日益擴大。國際法所涉及的領域已經從最初對維持和平的關注擴展到包括關注現代國際生活的所有利益,教育也成為國際法發(fā)展進程中得到關注的一個新的重要領域。《服務貿易總協(xié)定》(以下簡稱“gats”)的簽署,使得教育服務貿易被納入具有法律約束力的國際法體系,教育的產業(yè)屬性和經濟功能愈發(fā)明顯,這對傳統(tǒng)意義上的教育公益性形成巨大沖擊。中外合作辦學作為經濟全球化、高等教育國際化催生的必然產物,如何適應gats的規(guī)則約束,如何把握教育的公益性原則,一直以來備受關注與爭議。
對中外合作辦學的拓展與規(guī)制。
我國中外合作辦學自《中華人民共和國中外合作辦學條例》頒布以來,進入了快速發(fā)展時期,中外合作辦學之所以能如此迅速發(fā)展,更為主要的是其辦學主體對教育服務貿易利益的.追求。
中外合作辦學在教育服務貿易內屬于“商業(yè)存在”的服務提供形式,gats要求全體世界貿易組織成員在“國民待遇”和“市場準入”等方面兌現承諾,逐步實現服務貿易的自由化。
而事實上,在中外合作辦學實踐過程中,教育公益性與營利性的沖突日益加劇。我國政府對中外合作辦學的公益性原則一貫持肯定態(tài)度,且始終強調堅持教育公益性原則。
然而,根據“條約必須遵守”的國際法原則,參照gats關于服務貿易的定義及規(guī)則(第1條第3款),從中可以看出,世界貿易組織框架下的教育服務是一種具有商業(yè)性質的教育,不屬于政府職能且不是公益性的服務,只屬于私人消費而不屬于公共消費。因此,我國政府必須將在gats框架下對教育服務貿易領域做出的承諾轉化為國內法,賦予中外合作辦學作為教育服務貿易領域,以“商業(yè)存在”的形式存在,而應具有的營利性的合法效力。
2.中外合作辦學公益性與營利性的沖突與融合。
現實是中方教育合作機構在合作辦學中體現出明顯的營利性和產業(yè)性價值取向,導致政府與高校在合作辦學的主要價值取向上出現錯位。外國高校進入中國市場從事合作辦學的主要價值取向也是在于獲取經濟價值,看重其營利性和產業(yè)性。
近年來,從中外合作辦學機構發(fā)展的情況看,許多學校在辦學過程中都存在著營利行為。營利性教育服務貿易是社會經濟發(fā)展到一定階段和程度之后的必然產物,但是其自身仍然在固守和堅持著教育的公益性原則,沒有因為營利而受到改變。公益性是教育客觀存在的一種社會屬性,教育服務并不因為其具有可交易性而改變其公益性。
對教育服務公益性的倡導和堅持,既有利于教育服務本身的發(fā)展,又能夠為營利性創(chuàng)造更加優(yōu)質寬松的外界條件。而教育服務在獲取收益回報的同時,能夠更有基礎和實力來維護教育服務的公益屬性。
教育服務貿易符合國際化趨勢的現實發(fā)展,將以往的以公益為單一屬性的教育服務轉化為以公益與營利為雙重屬性的存在。
3.中外合作辦學公益性的堅守與發(fā)展。
中外合作辦學近十年來發(fā)展迅速,成效顯著,但也存在辦學層次不高、辦學質量參差不齊等問題。中外合作辦學有公辦性質的,也有民辦性質的。對于公辦性質的中外合作辦學形式,其中不應該存在合理回報問題;對于民辦性質的中外合作辦學,相關合理回報的問題可以遵照我國的《中華人民共和國民辦教育促進法》及其實施細則的相關規(guī)定。所有中外合作辦學的學歷教育性質上都是在中國的辦學,都應該在《中華人民共和國教育法》的大框架下進行調整,都應遵循公益性原則。
國際法論文篇十五
隨著全球化的步伐不斷加快,國家與國家之間的關系敏感而密切,整個國際社會是“牽一發(fā)而動全身”,國際法的作用也日益得成熟、重要。目前,我國高等院校國際法課程教學內容的設置和學時的安排只能完成國際法的啟蒙教育,這種初級教育對于培養(yǎng)法學專門人才的要求來說差得很遠。國際法是一門實踐性很強的學科,國際條約、國際慣例是國際法的重要組成部分。國際條約、國際慣例是兼顧到不同法系、不同國家法律制度的特點而形成的。但現階段我國學生普遍缺乏鍛煉和實踐的機會,接觸國際實例很難,理論與實踐脫節(jié),嚴重影響了國際法的教學效果和本專業(yè)的發(fā)展。因此國際法教學的改革勢在必行。本人主要從國際法的實踐教學改革方面談一下自己的思路和想法,希望能為培養(yǎng)國際法專門人才做出應有的貢獻。
(一)在實踐教學過程中重視對學生進行道德品質的培養(yǎng)和教育。
大學是培養(yǎng)人才的地方教育學論文教育教學論文,道德品質也是衡量人才的一個重要指標?,F今世界幾乎所有的西方發(fā)達國家都非常重視公民教育,并同時把它作為學校教育與教學工作的重要任務和目的之一。因此無論在理論教學和實踐教學的環(huán)節(jié)德育教育都不應當被忽視。
在歐洲一些崇尚紳士風度的國家,民族的文明素養(yǎng)很高,但是在他們的學校教育課程中卻很難找到專門的德育科目,德育一般就滲透在各門教學工作中并同步進行,也就是任何一門學科都兼有道德教育的任務。目前我國大學的課程,在各門科目上一般都設置有課堂教學和實踐教學兩個部分。就實踐教學環(huán)節(jié)來說,我認為應當設置專門的德育教育部分。在對學生的實踐學習環(huán)節(jié)進行考核打分時應增加具體的道德品質的考核成績。比如在實踐學習中是否注意環(huán)境保護、是否體現了人文關懷、是否從事了義工或志愿者的服務等等??傊彩悄荏w現公平、正直、誠實、勇敢、仁愛、熱愛勞動、艱苦樸素、追求民主、樂觀向上、寬容團結的精神品質和行為都可以成為學生實踐成績中的一部分。
(二)案例教學是國際法教學實踐改革的重要手段。
案例教學是實踐教學的主要形式之一。案例教學法有助于學生理解掌握所學。
摘要內容。但案例教學模式在實際操作中還存在許多不足。
1、案例教學教材的選擇要注意與當代的國際實踐相聯(lián)系。
在案例的選擇上,應根據教學目標進行。既要選擇一些典型性、代表性、綜合性的案例。將案例與與所講授的重點內容有機結合,盡量涉及多個知識點或多個章節(jié)的內容。同時也要注意調整,隨時加入一些具體生動,較受社會關注的案例。以保證教學內容的前瞻性和與時俱進。
目前各個高校教學用的案例教材雖然多,但觀其內容,其中所編的案例卻大多相同。其中案例也大部分是幾十年甚至上百年前的,上世紀90年代的案例都屬于年輕案例。當然這其中不乏一些十分典型的案例,所以經常被采用。另一方面也由于國際社會、國際法的特點所決定的。案例材料陳舊影響學生的學習興趣,也不利于學生了解本學科的前沿知識論文開題報告中國。因此案例教學教材的選擇既要注重科學系統(tǒng)性,也要注意與當代的國際實踐相聯(lián)系。在此一方面呼吁廣大專家學者能夠,即時對當前的教材進行修訂與增補?;蛘叨嗑幾胍恍┬碌?、與國際法的發(fā)展、與當今社會的現狀聯(lián)系緊密的案例教材。一方面也要求廣大教師在實踐教學中對案例的選擇進行甄別、更新。隨時關注本領域的最新動態(tài),及時采集新案例。過時的案例被淘汰,新的案例補充進來。在完成某一課程內容的學習后,就可以選取一些時事性、較有深度及廣度的案例討論。甚至直接制作、改編一些案例。以便及時提高教材、教法水平,增強教學效果。因此改編、更新國際法教材,把案例教學法貫穿其中,是我們當前國際法實踐教學改革所首先要解決的問題。
2、案例教學的過程要把教師創(chuàng)新教學與學生主動學習結合在一起。
案例教學應該以學生為主體教育學論文教育教學論文,充分發(fā)揮學生的主導作用。教師加以適當的組織引導。具體操作中教師,可以先布置學生課前閱讀相關資料,并設計幾個有針對性的問題,讓學生提前進行思考尋求解答。但注意不要給予過多的提示,以免限制了學生的思路。預習案例有助于學生將所學內容融會貫通,多角度解決問題。
具體由學生完成的部分主要應該有三個環(huán)節(jié)。首先案情介紹階段,這部分比較簡單,但需要學生事先預習。主要是學生對案例背景介紹,也可以對案例中的要點進行總結,為理解案例提供一個分析框架。第二部分是重點部分,由同學們對案例中所涉及的問題提出行動方案。在這個過程中同學們可以相互批評、反駁、辯論。這個過程要求學生們充分參與、發(fā)言。同學們可以反駁其他同學的發(fā)言,也可以闡述自己的觀點。但不能重復其他同學的論點。隨著辯論的進行,對案例的分析也會愈加深入,學生對理論的理解也會愈加的透徹并且和有關法律事實密切的結合起來。此時老師只要對同學們遺漏的問題進行提示引導就可以。最后一個環(huán)節(jié)是學生點評。點評中強調學生對相關案例的點評,這樣能夠調動學生的思維,促進其對相關知識的理解和把握,堅持學生自主學習為主,在學生點評的基礎上,教師結合本次討論內容作總結性的點評,指出學生的不足同時肯定其成績。最后由教師對同學們之前的討論進行評價打分。不論觀點是否正確客觀,充分參與就是得分標準的重要參考指標。
在整個案例教學的過程中教師要給學生充分空間,真正讓學生自主的去分析思考、并提出解決方案。達到培養(yǎng)學生概括、歸納、分析推理能力;口頭表達、辯論能力;提出方案、解決問題的能力的目的。也有利于養(yǎng)成學生關心、了解我國國情和世界政治、經濟、文化、法律動態(tài)的習慣。
案例是教學法中的最優(yōu)資源,也是實踐教學的最常用手段。它為師生提供了一個從感性知識到理性知識、從具體到抽象的自然有序的教學認識過程。通過課前預習和課堂討論為學生營造了一個生動、靈活、深刻的學習氛圍。避免傳統(tǒng)教學中只講授空泛冗長的理論,卻不能就相關法律事實進行立論分析,導致理論與實踐脫節(jié)的現象。案例教學的重點不是尋找某一確定的答案,而更加注重認識問題和解答問題的過程。面對有挑戰(zhàn)的問題和各種可能性教育學論文教育教學論文,學生的學習積極性將得到激發(fā),為尋求答案,學生將會主動分析法律上的爭議點,搜尋相關法規(guī)和類似案例,得出自己的判斷,從而變被動學習為主動學習。
(三)將國外的一些實踐課程模式引入我國的國際法課堂。
作為實踐教學的一種創(chuàng)新,各院校都在探討如何將國外的實踐課程模式“診所式法律課程”(clinicallegaleducation)和“法庭辯論課”(trialadvoca2cy)引入各自的法學課堂教學。在英美等普通法系國家,它包括兩種形式:“模擬法庭”(mooting)和“辯論技巧”(advocacy)。模擬法庭一般是低年級學生的必修課,即所有法學院學生都要參加模擬法庭的訓練。辯論技巧課,則是為那些有意成為出庭律師的法學院學生開設高級訓練課程。
目前我國的大多數法學高校都建立了專門的模擬法庭。在教師的.指導下,學生可以把一些經典的案例依照嚴格的法庭程序進行重現和模擬。通過學生扮演具體的角色,即原告、被告、法官/仲裁員、雙方當事人的代理人和有關證人,對案情發(fā)表自己的看法和意見,提高學生的分析問題的能力和實際處理問題的能力,使學生真正成為課堂的主角。對學生增強學習興趣、加深理解、學以致用是十分有效的。很好地提高了學生的專業(yè)技能和基本素質。
但現在大多數的法學院校的“模擬法庭”還只是一種形式。利用效率低,有的學校甚至一學期都不能開展一次模擬法庭活動。案例的選擇也比較單一,主要集中在民法、刑法領域。國際法的相關案例十分少見。另外一些學校的模擬法庭的配套設施還不完善,一些學校開展的“模擬法庭”過于注重形式,沒有相關法學問題進行深入的探討。這些都是急需改進的地方。我們要充分認識到開展“模擬法庭”,尤其是“模擬國際法庭”和“模擬國際仲裁法庭”活動對我們培養(yǎng)學生能力所起的作用,這種作用可能是隱性的,但卻是長遠的和巨大的。
另外,各法學院校對“辯論技巧”等專業(yè)素質的培養(yǎng)形式還在初級階段。這也是我們應充分重視和積極探索的。
(四)通過分層教學法實現實踐教學中對學生主體性和差異性的關注。
這一改革措施主要是在實踐教學中更好地根據學生的個體能力、已有基礎及學習偏好等來進行有效的教學?!胺謱咏虒W”的具體做法是,針對班級授課制下不同學生的學習風格和多樣性的學習差異,如根據學生在學習時對視覺、聽覺和動手操作等不同學習類型的偏好和實際能力,而將學生的課程劃分為不同的層次。某一層次既和某一級的學習水平和深度有關,也和學生的興趣愛好、特長有關論文開題報告中國。在這里我們要十分注意的是學生層次的劃分不是由教師主觀決定的教育學論文教育教學論文,而是由教師提出劃分方案,而由學生自己選擇。
比如第一層的學生,在這一層的學生要培養(yǎng)他們對某一話題的基本理解能力。這一層的學生可能是興趣廣泛,動手能力強的學生,即操作型的學生。這一類的學生擅長通過操作實踐的方法來學習。那么教師就可以分配這一組的學生就某一國際法案件進行調查研究,提供各種報告資料;為國際法的案例教學提供音像資料、制作多媒體課件;或者進行“模擬國際法庭”“模擬沖裁法庭”活動的準備工作。
第二層的學生主要是培養(yǎng)他們比較復雜的思維能力,其首先要求學生熟練運用他們曾在第一層水平階段已經學過的東西,懂得如何運用選擇、引起或發(fā)現更多的體驗、認識和結論,同時要求學生自己設計方案并找出答案。這一層次的學生往往是學習比較認真,理論基礎扎實的學生。教師要注意拓展這部分學生的思路、培養(yǎng)他們的創(chuàng)新能力。以“模擬國際法庭”為例,教師可以分配這部分學生在“模擬國際法庭”中充當當事人的角色,通過法庭辯論提高學生的思維能力和創(chuàng)造能力。在這里教師要注意給學生一個完全自由思考和創(chuàng)造的空間,不要過多的限制和說教。
第三層次主要是一些善于思考、見解獨立的學生。對這一層次的學生應該著重培養(yǎng)他們更復雜和更具有批判性思考的能力。在這一層級中,學生要學習并運用所學知識,圍繞一個現實世界中有爭論的主題進行評議和分析。與此同時還要求學生進行批判性地思考并把研究與個人的審美觀、價值觀和人生觀結合起來。以“模擬國際法庭”為例,教師可以分配這部分學生在“模擬國際法庭”中充當大法官的角色,分層教學法主要適用在實踐教學模式中,在課堂教學和期末理論考試當中則不適用。國外教育界的一些專家和實驗教師對上述模式的總體評價一般都很高。通過學生的個性化指導,充分發(fā)揮每名學生的特長,增強了學生的學習興趣,樹立了學生的信心,幫助每一位學生達到他們的理想目標教育學論文教育教學論文,無疑,這對學生的發(fā)展和師生關系的融洽都是十分有益的。
(五)在實踐教學中采用小組學習的方法。
小組學習法就是讓學生自主組成若干個學習小組。學生們在課余時間可以進行集中學習。包括討論、講座和進行調研。
國際法的案例教學過程是一個充分鍛煉學生自主學習能力的過程。在這個過程中可以貫穿小組學習的方法。通過小組學習,學生們可以互相啟發(fā),彌補不足。一方面有利于在課堂討論中更加有針對性,不遺漏要點;一方面可以使學生在比較輕松的環(huán)境中提出自己的觀點。既有利于學生表達能力的提高,也有助于學生進行不受約束的思考。
對國際法的相關事件進行調查研究也是實踐教學的一個有效途徑。通過調研能使學生掌握更加詳實資料,培養(yǎng)學生嚴謹求真的學習態(tài)度,使學生更加深入的了解社會,增強學生的團隊合作能力、與人交往的能力、解決問題的能力、快速反應的能力等多種能力。有利于學生綜合素質的提高。通過組成學習小組,學生們分工合作也可以促進實踐活動的順利完成。
總之,學習小組對學生的自主學習能力、發(fā)散思維能力、團隊合作能力的培養(yǎng)都有積極的影響。
綜上所述,國際法的實踐教學改革是一個長遠的工作,學校在教學過程中要緊緊把握知識、素質和能力三要素,突出培養(yǎng)學生發(fā)現、提出、分析和解決問題的能力,特別是通過加強實踐教學提高動手能力和處理實際問題的能力。
參考文獻:
1、宋艷,《高校法學教學改革研究》教育探索第4期。
2、李學蘭,《法學模擬教學方法之理論與實踐》[j].中國成人教育,,(4).
4、張海鳳,《法學案例教學法建構淺析》[j].行政與法.2005(9).。
6、胡玉鴻,國家司法考試與法學教育模式的轉軌[j].法學2001,(9).
7、朱立恒,《法治進程中的高等法學教育改革》法律出版社,08月。
8、邵建東.《德國法學教育制度及其對我們的啟示》[j].法學論壇,,(1)。
國際法論文篇十六
在前文,我們已提到國際法淵源的外延非常廣泛,至少包括:道德規(guī)范、正義觀念、法理或國際法學家的學說著作、國際組織和國際會議的決議、準條約(軟法)、法律解釋、司法判例、國際習慣等。這里將其中爭議較大、易混淆的三種(司法判例、權威國際法學家的學說、國際組織和國際會議的決議)國際法淵源挑選出來,做一簡單說明。對于司法判例,《國際法院規(guī)約》第59條已明確規(guī)定:“法院裁判除對當事國及本案外無拘束力”;這樣的規(guī)定就排除了英美普通法的“依循判例”,法院判決只對案件當事國和本案有拘束力,而對于后來發(fā)生的案件沒有拘束力,從而使法院沒有在英美普通法中創(chuàng)設法律的功能,所以判例不是國際法的表現形式。但國際法院或國際仲裁庭在審理案件中適用國際法時,總會對國際法律原則、規(guī)則、原理進行論述,這些論述常常會被援引,并且在一般國際實踐中也得到尊重,也有可能發(fā)展為一般法律原則、規(guī)則,因此判例是國際法的重要淵源。
國際組織和國際會議的決議也應為國際法淵源,但很多人持不同看法?!秶H法院規(guī)約》第38條沒有提到國際組織和國際會議的決議可以作為確立法律原則之補充資料,這可能與當時國際組織的作用還沒有現在重要有關。但是,國際組織本身是獨立的國際人格者,其做出的決議屬于單方面的行為,一般無法律約束力,不是國際法的表現形式。雖然它們一般不具有法律效力,但它們對國際法的發(fā)展有著重要影響:不僅對國際習慣法的形成有貢獻,有的還成為締結條約的基礎。因此,它們是重要的國際法淵源。
國際法因素是指不能單獨成為國際法淵源,但卻對國際法的產生和發(fā)展具有直接或間接作用的成分或因素。它的特點在于:。
(1)片面性和必要性。像公法家學說,法官內心確信等,它們雖然不能單獨成為國際法淵源,但如果能與其它因素相結合就有可能轉化為上述的國際法淵源。
(2)直接或間接影響國際法的產生和發(fā)展。國際法因素的最大貢獻是它對國際法的推動作用。格老秀斯的(海洋自由論》于16出版,在當時便提出海洋自由或稱為公海自由原則對推動海洋法公約等海洋法規(guī)范的產生和發(fā)展;紐倫堡和遠東軍事法庭通過對二戰(zhàn)的主要戰(zhàn)犯進行審判為之后的盧旺達軍事法庭的審判、前南軍事法庭審判,以及現在將要對前伊拉克總統(tǒng)薩達姆的軍事審判提供了相應的實體法與程序法的規(guī)范、原則、制度。
國際法論文篇十七
國際法是各國公認的調整國家關系的有約束力的原則、規(guī)則和制度的總稱。簡單地說,國際法就是調整國家之間關系的法律。它是隨著國際關系的形成和發(fā)展而逐漸產生和發(fā)展起來的。
(1)國際法的主體主要是國家,調整的主要是國家之間的關系。
(2)國際法是國家之間以協(xié)議的方式制定的。
(3)國際法的強制實施,主要依靠國家本身的行動。
國際法的淵源是指國際法的原則、規(guī)則和制度第一次出現、確立并獲得法律效力的地方或事實。國際條約和國際習慣是國際法的主要淵源。
國際條約是國家之間的協(xié)議,是現代國際法的主要淵源。國際條約一般應以書面形式存在,從內容講可分為造法性條約和契約性條約。但是,并不是所有的國際條約都是一般國際法的淵源。造法性條約的主體涉及到世界性的內容,它的締約者是開放性的,各國都可以參與批準、制定,這樣的條約可以長久性地存在,它有普遍的意義,是直接的國際法淵源。契約性條約一般指兩個或少數幾個國家只為他們之間特定的事項達成協(xié)議,沒有世界性的意義,不直接產生一般國際法規(guī)范,并不直接成為國際法淵源。只有經過發(fā)展,該條約所載規(guī)則被反復采用并得到公認,或構成國際習慣后才能成為國際法的淵源。
國際習慣是各國在反復實踐中形成的,具有法律約束力的不成文的行為規(guī)則。它是指被各國接受為法律的國際實踐或通例,也就是在國際實踐中形成的國際法原則和規(guī)則,如外交特權與豁免、國家責任等。
構成國際習慣必須具備兩個主要因素:一是有通例存在,即國家間長期的、反復的、廣泛的、一致的作為或不作為,就是所謂的“物質因素”;二是通例被各國確認具有法律約束力,即國家把通例認為是法律規(guī)范,就是所謂的“心理因素”。
三、國際法與國內法的關系。
國際法與國內法是兩個不同的法律體系,但彼此不是完全對立的,它們既相互區(qū)別又相互聯(lián)系。
(1)立法方式不同。
每一個主權國家都是國際社會平等的一員,在它們之上沒有一個超越國家統(tǒng)一的最高立法機關,因此,國際法的原則、規(guī)則和制度主要由各國家在平等的基礎上以協(xié)議的方式制定(國際條約),或由主權國家明示或默示承認而確立(國際習慣)。而國內法則由國家立法機關制定。
(2)生效條件不同。
國際法必須得到國家的承認方能生效,得到國家的承認就意味著得到該國國內法的承認,它是體現各國家的集體意志的.。而國內法則是由該國家的立法機關制定,經過該國一定人數的公民通過即發(fā)生效力,它體現的是該國的國家意志。
(3)適用范圍不同。
國際法一旦生效,其適用范圍是世界上明確承認國際法的所有國家;而國內法則只適用于該國國內的法人和自然人。國際法是國際社會的法,它只調整國際關系,包括國家與國家之間、國家與政府間的國際組織之間,或者其他國際法主體之間的關系。國內法是調整一國權力下的國內成員之間關系即自然人之間、法人間、自然人與法人或其他實體間的關系。
(4)強制方式不同。
國際法的強制執(zhí)行只能依靠國家采取單獨的強制措施來保證。一旦有人破壞國際法,某個或者幾個國家,甚至也可能是整個國際社會就會遭到非法侵害,這時就需要整個國際社會聯(lián)合起來,制止打擊違法行為,使國際法得到維護和執(zhí)行,使違法者回到國際法的立場上來。國際上雖然有國際法院,但它沒有強制管轄權,因此國際法的實施除依靠各國自覺遵守外,主要依靠國家本身的力量。國內法依靠國家權力之下的司法機關、其他行政執(zhí)法機關和國內的軍隊來保證遵守和執(zhí)行。
國內法有時也可以變成國際法,其成立的條件是該國內法要得到多數國家的承認;同時,國際法可以根據自身的性能滲透到國內法當中,成為該國內法的一部分。根據我國憲法和一般法律的規(guī)定,國際條約是我國法律的組成部分,它們低于憲法,不得與憲法相抵觸,但與一般法律沖突時,優(yōu)先執(zhí)行國際法。如果不遵守、執(zhí)行國際法,就要承擔國際法律責任。
1.確立辨明國際問題是非曲直的標準和法律依據。一方面,國際法作為行為規(guī)范,為各國間互相交往提供了行為標準,各國應該以國際法為依據規(guī)范和約束自身的行為,以國際法為標準評判自身行為的對與錯。另一方面,國際法作為審判規(guī)范,是裁決是否脫離和違反國際法的審判標準。國際法要求各國予以遵守,但違反甚至破壞國際法的行為并非就是否定了國際法存在的價值;相反,國際法的作用之一,就是對這種違法行為進行制裁,使有關的國家承擔法律責任,從而更好地保證國際法的實施。
2.規(guī)定國際社會的基本行為準則,減少國際糾紛。國際法是主權國家通過一致協(xié)商制定的法律,任何國家不論大小強弱、發(fā)達程度如何,都必須遵守國際法,不允許有超越國際法的特權國家存在。一方面,國際法是各國家參與制定的,遵守國際法意味著國家遵守自己所制定的法律,從維護國家自身的意志和利益出發(fā),國家愿意自覺地用國際法對其行為進行自我約束。另一方面,單個的國家不可能制定國際法,國際法是世界各國協(xié)商一致的結果,因此,如果一個國家破壞了這種由各國協(xié)商制定的國際法,其他國家為維護自身或國際社會的整體利益,就要單獨或集體采取行動制裁違法者,以相互約束的方式確保國際法的實施。
3.在國際交往過程中建立各種權利與義務的關系,以便明確國際責任。國際法是國際關系的法律表現形式,確立世界各國在國際交往過程中的行為規(guī)則。在國際法中,特別是在一些造法性的國際條約中,直接為國家規(guī)定了權利與義務,國家享受權利的同時,必須承擔相應的義務。國際法的一些基本原則,如尊重國家主權和領土完整、不干涉國家內政等,既是國家的權利,同時又是國家的義務。享受國際權利和承擔國際義務是國家的重要屬性,國際法將國家間的具體權利與義務以法律的形式確立下來,賦予法律上的約束力,由各國予以遵守,有利于防止戰(zhàn)爭與沖突,保障和平與發(fā)展,有利于建立正常的國際秩序,促進世界各國的友好關系。
國際法論文篇十八
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學實踐現狀出發(fā),闡述了雙語教學在研究生教育中的必要性,指出為順應時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應當提倡雙語教學,并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學模式等四個方面提出了完善的建議。
關鍵字:
雙語教學;國際法教學;師資力量;課堂教學模式。
1.什么是雙語教學。
雙語教學在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學專家m.f.麥凱指出,“雙語教學這個術語指的是:以兩種語言作為教學媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學生的第一語言?!蹦壳皣鴥韧怅P于雙語教學的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學實際情況,本文所探討的國際法雙語教學是指采用英語和漢語進行的法學學科教學。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學的必要性。
2.1順應時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿組織以及我國經濟實力的顯著增長,對外經濟交往和國際貿易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎又熟練掌握英語的復合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關于進一步加強高等學校本科工作的若干意見》,進一步要求提高雙語教學課程的質量,并繼續(xù)擴大雙語教學課程的數量。這就明確要求各高校將雙語教學納入教學實踐,使得雙語教學成為必要。
首先,國際法作為法學的分支不同于自然學科的客觀性與確定性,法學是一門具有濃厚主觀色彩的學科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風俗習慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調整國際法主體之間、主要是國家之間關系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內的民法、刑法等處理的是一國內部的法律關系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風俗習慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運用雙語教學方法進行國際法的教學顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進行研讀,若不全面強化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關實務工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標還是專業(yè)特點的角度看,都應引入雙語教學,目的是在提高學生英語能力的基礎上來全面培養(yǎng)學生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進行雙語教學非常關鍵的問題。目前,關于法學雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標準。關于法學雙語教學應當采用什么樣的教材,國內存在有三種觀點:一是引進原版教材,二是使用現有的統(tǒng)編法學教材,三是編寫適合國內法學雙語教程的教材。筆者認為,直接引進原版教材,容易產生理解上的偏差,不利于教學的進行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學者編寫適合國內使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應當注意的是編寫雙語教材應符合國家教育部頒布的教學大綱的要求、嚴把質量關,且應當正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關系,兩者應形成互補的關系,教材難度應當適中。
3.2師資力量。
雙語教學最核心的影響因素當然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學經驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數,但真正能將兩者結合,在教學實踐中達到預期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學專業(yè)基礎一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學要求的教師應該是外語水平高,學科知識強的復合型教師,但是我們應當意識到要培養(yǎng)出數量相當可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應當有一個長遠的培養(yǎng)計劃。首先國家相關部門應當對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應當創(chuàng)造條件對現有專業(yè)教師進行英語能力的培訓。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學習,利用國外豐富的教學資源;另外一方面也可以促進國內外學者的合作,互相學習,共同進步。
3.3學生英語水平。
雙語教學的開展,也與學生的學習能力密切相關。但是與我國教學的投入相比,我國的外語教學效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因導致我國“啞巴英語”、“聾子英語”的現象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學基礎是學生參與國際法雙語教學的前提條件。針對不同水平的學生應當采取不同的方法。一部分研究生已經具備相當的英語水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關的翻譯作業(yè)。學校也應當為推進雙語教學設計校園環(huán)境,如開設“英語角”,鼓勵學生加強英語學習,開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設講座,形成良好的學習法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進行的是基礎的普及性教育,班級人數一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數較少,多以小課為主專業(yè)性強,更注重開發(fā)學生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學生本身也容易喪失興趣,事先不預習功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學事半功倍的順利開展,必須調動學生的積極性。研究生課堂由于人數較少的緣故,課程設置可更加靈活。課堂除了教師講學生聽的模式,可以采用學生分組討論、老師最后總結的方式,這樣學生掌握課堂的主動權,在上課前查找文獻資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強了師生之間的學術溝通。在這樣的課堂上,應當盡量少糾結于英語句子本身如何翻譯、語句結構、語法問題等,重點應當放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學著作的研讀等。
結語。
綜上所述,我國雙語教學仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學的重要性,隨著大家更多的關注雙語教學領域,相信雙語教學的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強的復合型人才。
參考文獻:
[1]李燕.美國雙語教師培訓制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學,.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學出版社,.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學的思考[j].武漢大學(哲學社會科學版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學[m]上海:上海外語教育出版社,.
國際法論文篇十九
親愛的同學們:
大家好!__年前,我們朝氣蓬勃,熱情奔放,滿懷著闖蕩世界的豪邁志向;一轉眼,跨過世紀年輪,進入不惑,都已成為孩他爹,娃__。
今天,我們在這里歡聚一堂,隆重舉行__班同學畢業(yè)__周年聚會。這次聚會由丁__、劉__、楊__、張__等幾位同學的熱心發(fā)起,得到了全班廣大同學的積極響應。經過近一個月的聯(lián)系籌備,今天,同學們如愿以償,相聚在一起,重溫舊情,共敘友情。在此,讓我們以熱烈的掌聲對本次聚會表示最熱烈的祝賀!對因故未能參加的個別同學,送去我們誠摯的問候和良好的祝愿!
彈指一揮間,須臾__年,__年的分別,__年的牽掛,給了我們足夠的相約相聚的理由。憶往昔,恰同學少年,風華正茂,青春飛揚。初到母校時的那份驚喜、那份純情、還有那一絲不安,如今歷歷在目,恍若昨天。曾記否,田間小徑,課外漫步,夕陽下聆聽鳥兒歡唱;曾記否,元旦晚會,載歌載舞,共同迎接新年的曙光。春去秋來,流轉時光,夢境依舊,溫馨如昨,悲歡歲月,往事茫茫。回首__余年的風風雨雨,回望我們曾一起走過的青春歲月,沖淡的是我們所經歷的人生坎坷、悲歡離合,濃郁的卻是我們從容平淡、不拘于功名利祿的同窗情誼。__年思念和盼望,釀成了一壇濃香的美酒,今天,讓我們大家一起來共同分享!
__年前我們有緣走到一起、坐到一處、玩到一塊,一日同學,百日朋友,割不斷的情,分不開的緣,但愿相識能相知,相遇能相愛,相識不易,相處更難,同窗三載,因為有緣!今生無緣,今日有緣,天祝一聚,三生有緣!海內存知己,天涯若比鄰。親愛的同學們,讓我們共同祝愿:友誼長存,激情永在!我提議,為同窗之誼,為今日重逢,干杯。最后提醒同學們,“情未了”篝火晚會等著你。
謝謝。
國際法論文篇二十
論文最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎上,寫論文主要是反映學生對問題的思考,詳細內容請看下文國際法論文6000字。
仲裁協(xié)議作為當事人之間約定爭議解決方式的一項協(xié)議,一經有效訂立,即產生相應的法律拘束力。對于當事人和法院而言,一項有效的仲裁協(xié)議具有阻止當事人就協(xié)議范圍內的爭議提起訴訟和排除法院對該爭議行使管轄權的效力。一般情況下,當事人在簽訂仲裁協(xié)議后都能嚴格遵守,依約將協(xié)議范圍內的爭議交付仲裁解決。但在實踐中,也常有一些當事人簽訂仲裁協(xié)議后反悔,無視或違反仲裁協(xié)議中的約定,在對方當事人提起仲裁之前,甚至在仲裁程序進行中,向法院提起訴訟。在這種情況下,法院一般會應對方當事人的請求中止訴訟程序,甚至命令當事人將爭議提交仲裁,以強制執(zhí)行仲裁協(xié)議,為仲裁協(xié)議的有效實現提供支持。本文擬從法院支持仲裁協(xié)議的角度,就訴訟程序的中止和法院強制執(zhí)行仲裁協(xié)議等問題作一些研究和探討,并在此基礎上重新審視和剖析我國現行法律中的相關規(guī)定,希望能對促進我國相關立法及實踐的發(fā)展和完善有所啟發(fā)和助益。
當事人違反約定將仲裁協(xié)議范圍內的爭議提起訴訟,法院應拒絕受理或中止訴訟程序,以支持仲裁。但是,法院是應主動中止訴訟程序,還是只能應對方當事人的請求中止訴訟程序,以及法院基于何種理由中止或拒絕中止訴訟程序,都是需要加以研究和明確的問題。
根據仲裁國際立法、國內立法以及實踐,一方當事人就仲裁協(xié)議范圍內的爭議提起訴訟,只有在另一方當事人提出執(zhí)行該仲裁協(xié)議的請求時,法院才能中止訴訟程序。換言之,法院一般只依據當事人的申請中止訴訟程序,而不主動依職權中止訴訟程序。在起草1958年《關于承認及執(zhí)行外國仲裁裁決的公約》(以下簡稱《紐約公約》)的過程中,英國代表曾經建議,法院不僅可以依當事人的申請而且可以自行決定將爭議交付仲裁。英國的建議遭到了以土耳其、以色列為代表的多數國家的反對,他們認為,仲裁協(xié)議的雙方當事人愿意將爭議交給法院審理時,法院不應享有強制仲裁的權力。最后,《紐約公約》采納了當前的條文,不允許法院自行中止訴訟程序。
不允許法院主動依職權或自行中止訴訟程序,無疑是有其理論依據和現實基礎的。因為根據意思自治原則,既然當事人有協(xié)商訂立仲裁協(xié)議,選擇以仲裁方式解決其爭議的自由,那么當事人也應有通過明示或默示方式放棄仲裁的自由,只要他們彼此之間能就此達成一致。一方當事人不顧仲裁協(xié)議的存在而提起訴訟,已表明該方當事人放棄仲裁協(xié)議的意愿,另一方當事人在此情況下,如果沒有援引仲裁協(xié)議就法院的管轄權提出抗辯,而是實質性地參與訴訟,進行答辯甚至提出反訴,則亦表明其對仲裁協(xié)議的放棄。也就是說,雙方當事人已通過其提起訴訟和參與訴訟的行為,默示地達成了放棄仲裁協(xié)議的一致。對此,法院理應予以尊重,并及時行使其已經合法取得的管轄權,為當事人提供司法救濟。否則,將可能陷當事人于打仲裁不愿、打訴訟不能的尷尬境地。
當事人以仲裁協(xié)議的存在請求法院中止訴訟程序,法院是否準許,往往還需視仲裁協(xié)議及當事人的有關情況而定。例如,在仲裁國際立法、國內立法以及實踐中,通常會有關于仲裁協(xié)議不是無效的.、失效的、不可執(zhí)行的,或申請方當事人未實質性地參與訴訟程序等方面的要求,否則法院可以拒絕當事人的請求,而繼續(xù)訴訟程序。在有的國家,還曾有過區(qū)分國內仲裁協(xié)議和國際仲裁協(xié)議,適用寬、嚴不同的標準來決定是否中止訴訟程序的做法。這一方面,英國在以前的做法十分具有代表性,以下將重點進行論述。
(一)依國內仲裁協(xié)議裁量中止訴訟程序。
英國傳統(tǒng)的仲裁法中曾有所謂法院管轄權無處不在、無所不及的原則。根據這一原則,當事人不得借助于意思自治原則,以仲裁協(xié)議的形式剝奪法院的管轄權。凡仲裁協(xié)議中規(guī)定雙方當事人不得向法院起訴、仲裁員是雙方唯一的和最終的裁判者等條款,在英國法上都被認為是無效的。以后,英國在司法實踐中雖一般不主動干預仲裁,但在法律上仍不愿意承認仲裁協(xié)議具有排除訴訟的作用。
英國《1950年仲裁法》頒布后,英國在限制仲裁協(xié)議的效力方面雖然有明顯放松,但仍然很不徹底。主要表現在區(qū)分國內仲裁協(xié)議和國際仲裁協(xié)議,適用不同的標準決定是否中止訴訟程序。這種區(qū)分在其后的《1975年仲裁法》中進一步得到了強調,并一直延續(xù)至《19仲裁法》生效實施前。
根據《1950年仲裁法》,如果當事人援引一項國內仲裁協(xié)議請求法院中止訴訟程序,是否準許,法院擁有很大的自由裁量權。通常須具備以下幾項條件,當事人的請求才可能得到滿足:(1)爭議事項是屬于仲裁協(xié)議范圍內的;(2)被告除出庭外,沒有提出(實質性)答辯,也未采取其他步驟;(3)爭議的問題不依仲裁協(xié)議提交仲裁無充分的理由;(4)請求中止訴訟程序的當事人已準備并且愿意進行仲裁。其中,爭議的問題不依仲裁協(xié)議提交仲裁無充分的理由這一條件中的彈性措詞,為法院認定是否存在拒絕中止訴訟程序的充分理由,留下了很大的自由裁量空間,從而使得訴訟程序的中止充滿了不確定性。
(二)依國際仲裁協(xié)議強制中止訴訟程序。
如果當事人援引一項國際仲裁協(xié)議請求法院中止訴訟程序,法院一般須予強制中止,而不擁有任何的自由裁量權。這既是英國所強調的尊重國際商業(yè)合同中的仲裁協(xié)議的政策的體現,也是英國依《紐約公約》所承擔的國際義務的要求。根據《1950年仲裁法》及主要體現《紐約公約》內容的《1975年仲裁法》,除非仲裁協(xié)議無效(null)、失效(void)、無法執(zhí)行(inoperative)或不能履行(incapableofbeingperformed),或者當事人之間實際上沒有應依該協(xié)議提交仲裁的爭議,法院不得拒絕中止訴訟程序。
對于仲裁協(xié)議無效、失效、無法執(zhí)行一般比較容易認定,但是對于何謂不能履行,則往往不是一個簡單的問題。在雅諾什?帕克齊訴亨德勒與納特曼股份有限公司一案中,原告由于貧窮,需要司法救助,因而請求法院同意繼續(xù)訴訟,因為這種救助是仲裁所無法提供的。此外,他也不具備依有關仲裁規(guī)則支付必需的保證金的能力。因此,他提出仲裁協(xié)議是不能履行的。但法院裁定,這屬于一方當事人的實際困難,不屬于仲裁協(xié)議不能履行。對于國內仲裁協(xié)議,原告的貧窮和他對司法救濟的依賴,是可能說服法院拒絕中止訴訟程序的,尤其是在所稱的貧窮是由于被告違約造成的時候,否則原告就不會有挽回局面的機會。但是對于國際仲裁協(xié)議,這卻不是一項有效的理由。
國際法論文篇二十一
前言。
第一章兒童權利保護概述。
第一節(jié):兒童的界定及與相關用語的辨析。
第二節(jié):兒童權利的概念及其特征。
第三節(jié):兒童權利法律保護的歷史變遷與發(fā)展。
第二章兒童權利保護的國際法架構與特征研究。
第一節(jié):兒童權利保護的全球性公約及其特征。
第二節(jié):兒童權利保護的區(qū)域性公約及其特征。
第三節(jié):兒童權利保護的其他相關國際文件。
第四節(jié):兒童權利國際法保護的小結和展望。
第三章兒童權利保護的基本原則研究。
第一節(jié):兒童最大利益原則的法律問題。
第二節(jié):平等保護原則的法律問題。
第三節(jié):尊重兒童原則的法律問題。
第四節(jié):多重責任原則的法律問題。
第四章國際法框架下的兒童基本權利研究。
第一節(jié):兒童生存權的法律問題。
第二節(jié):兒童發(fā)展權的法律問題。
第三節(jié):特殊狀態(tài)下的兒童權利問題。
第五章兒童權利保護國際條約的國內實施研究。
第一節(jié):國際條約國內實施概述。
第二節(jié):兒童權利保護條約的國內實施。
第三節(jié):兒童權利保護條約自身的實施機制。
第六章我國兒童權利保護法律制度完善研究。
第一節(jié):我國兒童權利保護的法律框架及其問題。
第二節(jié):司法程序中兒童權利保護及其問題。
第三節(jié):兒童權利的行政保護問題。
第四節(jié):完善我國兒童權利保護的建議。
尾論。
參考文獻。
國際法論文篇二十二
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學實踐現狀出發(fā),闡述了雙語教學在研究生教育中的必要性,指出為順應時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應當提倡雙語教學,并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學模式等四個方面提出了完善的建議。
關鍵字:
雙語教學;國際法教學;師資力量;課堂教學模式。
1.什么是雙語教學。
雙語教學在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學專家m.f.麥凱指出,“雙語教學這個術語指的是:以兩種語言作為教學媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學生的第一語言。”目前國內外關于雙語教學的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學實際情況,本文所探討的國際法雙語教學是指采用英語和漢語進行的法學學科教學。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學的必要性。
2.1順應時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿組織以及我國經濟實力的顯著增長,對外經濟交往和國際貿易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎又熟練掌握英語的復合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關于進一步加強高等學校本科工作的若干意見》,進一步要求提高雙語教學課程的質量,并繼續(xù)擴大雙語教學課程的數量。這就明確要求各高校將雙語教學納入教學實踐,使得雙語教學成為必要。
首先,國際法作為法學的分支不同于自然學科的客觀性與確定性,法學是一門具有濃厚主觀色彩的學科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風俗習慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調整國際法主體之間、主要是國家之間關系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內的民法、刑法等處理的是一國內部的法律關系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風俗習慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運用雙語教學方法進行國際法的教學顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進行研讀,若不全面強化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關實務工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標還是專業(yè)特點的角度看,都應引入雙語教學,目的是在提高學生英語能力的基礎上來全面培養(yǎng)學生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進行雙語教學非常關鍵的問題。目前,關于法學雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標準。關于法學雙語教學應當采用什么樣的教材,國內存在有三種觀點:一是引進原版教材,二是使用現有的統(tǒng)編法學教材,三是編寫適合國內法學雙語教程的教材。筆者認為,直接引進原版教材,容易產生理解上的偏差,不利于教學的進行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學者編寫適合國內使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應當注意的是編寫雙語教材應符合國家教育部頒布的教學大綱的要求、嚴把質量關,且應當正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關系,兩者應形成互補的關系,教材難度應當適中。
3.2師資力量。
雙語教學最核心的'影響因素當然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學經驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數,但真正能將兩者結合,在教學實踐中達到預期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學專業(yè)基礎一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學要求的教師應該是外語水平高,學科知識強的復合型教師,但是我們應當意識到要培養(yǎng)出數量相當可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應當有一個長遠的培養(yǎng)計劃。首先國家相關部門應當對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應當創(chuàng)造條件對現有專業(yè)教師進行英語能力的培訓。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學習,利用國外豐富的教學資源;另外一方面也可以促進國內外學者的合作,互相學習,共同進步。
3.3學生英語水平。
雙語教學的開展,也與學生的學習能力密切相關。但是與我國教學的投入相比,我國的外語教學效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因導致我國“啞巴英語”、“聾子英語”的現象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學基礎是學生參與國際法雙語教學的前提條件。針對不同水平的學生應當采取不同的方法。一部分研究生已經具備相當的英語水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關的翻譯作業(yè)。學校也應當為推進雙語教學設計校園環(huán)境,如開設“英語角”,鼓勵學生加強英語學習,開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設講座,形成良好的學習法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進行的是基礎的普及性教育,班級人數一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數較少,多以小課為主專業(yè)性強,更注重開發(fā)學生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學生本身也容易喪失興趣,事先不預習功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學事半功倍的順利開展,必須調動學生的積極性。研究生課堂由于人數較少的緣故,課程設置可更加靈活。課堂除了教師講學生聽的模式,可以采用學生分組討論、老師最后總結的方式,這樣學生掌握課堂的主動權,在上課前查找文獻資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強了師生之間的學術溝通。在這樣的課堂上,應當盡量少糾結于英語句子本身如何翻譯、語句結構、語法問題等,重點應當放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學著作的研讀等。
結語。
綜上所述,我國雙語教學仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學的重要性,隨著大家更多的關注雙語教學領域,相信雙語教學的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強的復合型人才。
參考文獻:
[1]李燕.美國雙語教師培訓制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學,2004.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學出版社,2011.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學的思考[j].武漢大學(哲學社會科學版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學[m]上海:上海外語教育出版社,2001.
國際法論文篇二十三
豐富、系統(tǒng)、綜合為基本原則“國際法的各項研究首重資料”,不論是價值評判、實證分析,還是批判解構、政策定向,國際法的學術研究必建立在對國際法淵源的研究之上。國際法淵源的研究也需要確立一定的研究方法,因為研究方法不僅是研究的必要工具,也是研究的評價標準。國際法淵源的研究方法的研究,并不解決具體的國際法問題;它是對學者研究國際法淵源的方法進行總結、歸納、甄別,目的是為后續(xù)的研究、學術的發(fā)展提供軌道與評價標準。國際法的淵源通常被理解為尋找國際法的確定方法,是國際法法律體系在技術層面運作的規(guī)定。
雖然沒有“淵源”的字樣,但毫無疑問《國際法院規(guī)約》第38條的規(guī)定就是國際法淵源內容的權威表述。雖然條約、國際習慣還有一般法律原則都可以單獨的作為確立國際法規(guī)則的淵源;但是不論是學者論著還是國際法院的判決,在確定一項法律規(guī)則的具體內容時都會全面地分析《國際法院規(guī)約》第38條所列舉的淵源,包括補充資料。國際法研究總是在廣泛搜集相關的淵源之后,將諸按照相互的關系進行系統(tǒng)化處理以得出結論。法律淵源的內容是否豐富,邏輯是否自洽,種類是否多樣決定著結論是否具有說服力。可以說,國際法淵源的研究從來不是片面的:豐富、系統(tǒng)、綜合是國際法淵源研究方法的大原則,不同類別的淵源的研究也有不同的要求。
二、不同類別國際法淵源的研究方法各有側重。
(一)條約的研究。
須結合判例條約的解釋是指對一個條約的具體規(guī)定的正確意義的剖析明白。按照《維也納條約法公約》第31條、第32條,條約的解釋需要將相關術語的通常含義結合上下文與條約的目的宗旨進行善意的解釋即可,如意義難解或解釋結果荒謬不合理,還可以使用補充資料。可見條約的解釋與案例沒有必然關系。但是作為研究的方法,結合案例解釋條約是一條捷徑。案例不是條約解釋的依據,但是案例材料會涉及到幾乎全部的相關依據,包括術語的通常含義確定、對條約上下文的界定、條約的目的與宗旨。具體而言,如果某一條約曾經為某一案件的爭議焦點,那么該案件的當事各方勢必圍繞該條款進行大量的論證工作,以試圖將條約的含義解釋的對己有利,審判機構要作出令人信服的結論,也會對爭議條款進行詳細的闡述:該案件的相關書面材料就是研究這一條文的必讀資料與重要索引。比如,在研究“原材料出口限制案”時,涉及到了《關稅與貿易總協(xié)定》第20條(g)款“可用盡的自然資源”。那么有關這一款的“美國汽油標準案”與“蝦龜案”就可以說是必讀材料了。從學者研究的實際情況來看,凡是討論到如何解釋“可用盡自然資源”的文章,無不援引“美國汽油標準案”與“蝦龜案”。
(二)關注國家實踐的相關度,慎重評價。
法律確信國際習慣無疑是國際法的重要淵源,但是國際習慣內容確總是十分模糊。國際習慣如何確定,以及什么時候新的習慣代替舊的習慣都是令人頭疼的問題。本文無異于糾纏國際習慣涉及到的諸多法律問題,本文的.目的是分析歸納國際習慣的研究方法。在此處需要注意的是,國際習慣的研究總是要落到國際習慣要素的研究上,也即法律確信的研究與國家實踐的研究,正所謂習慣法的實質內容必須“在國家的實際行為和法律確信中尋找”。在研究中,國家實踐的選擇要注意實踐是否依然存在、實踐國在相關領域是否具有代表性。正如國際法院在“北海大陸架案”中所言,“所論及的國家實踐必須包括了那些相關利益受到特別影響的國家”。法律確信的標準一般來說很高,在實踐中也難于證明法律確信是否存在,目前研究的關注點在于聯(lián)合國大會的決議以及決議通過時的情況。
故此,對與法律確信還是應當謹慎處理。以國際紅十字委員會的“習慣國際人道法”研究為例,國際紅十委員會列舉習慣國際人道法的不同規(guī)則,在每一條習慣規(guī)則下列舉國家實踐,然后結合司法判例對國家實踐做簡要總結。通過豐富的國家實踐材料與細致的論述,“習慣國際人道法”的研究結論頗具權威。
三、國際法淵源研究的發(fā)展趨勢。
詹寧斯和瓦茨在第九版《奧本海國際法》的序言中說道,自1950年以來,國家行為的范圍擴大,國際法發(fā)生了實質的變化?,F在的國際法正處在一個“資料爆炸”的時代。國際法的發(fā)展呈現多元化,學者可研究的素材也相應增加。從數量上來看,習慣法的發(fā)展并未突飛猛進,但是條約和判例顯著增加;遑論各國際組織的文件,各國國際法學者的論述。從類別來講,諸多國際法的新領域出現,諸如國際水道法等,而舊有的領域內又因國家實踐的豐富伴生新的素材。
以國際刑法為例,在40年代,因沒有足夠的材料,學者只能研究國際刑法的地位、性質,甚至質疑國際刑法的存在;時至今日,隨著前南刑庭、盧旺達刑庭、國際刑事法庭、各個混合法庭的實踐,國際刑法的法律問題也不斷出現,學術研究也相對言之有物。在反復解讀實證材料的過程中,國際刑法淵源的研究形成了一套獨特的方法。不難預測,國際法淵源的研究將走上更為具體、實證的道路;不同領域的國際法淵源的研究方法也會隨著國際法實踐的發(fā)展而形成自己獨特的模式。
國際法論文篇二十四
摘要:國際法,是調整國家間關系的法律原則和規(guī)則,涉及國家間政治、經濟、法律各個領域,是國家間進行交往的行為規(guī)范和維護國際社會正常秩序的法律標準。只有做好國際法的研究工作才能保證國家交往與合作的正常進行,更好地保護各國的自身權益和維護與發(fā)展全人類的共同利益。
關鍵詞:國際法國內法發(fā)展。
1.全球化與國家主權。
國內外的學者們認為,國家主權作為當代國際關系的基石是毋庸置疑的,但不能絕對化,主權的行使也要受到某些限制,這是為了解決世界各國所面臨的共同問題所必需的。但如何限制,限制多少,學者們見解各不相同。有學者指出,國家主權包括經濟主權。對主權的限制是基于國家的認可,是主權權力行使的表現而不是剝奪。盡管主權在經濟全球化中不會消亡,但主權的行使必定受到來自國際社會和國家內部的限制。有學者認為,主權與全球環(huán)境保護之間存在矛盾,這也決定了主權行使的限制。還有的學者提出,在全球化的條件下,應把主權的功能界定為一種對話的實踐,使國際法律體制由強制性模式向管理性模式轉化。多數學者贊同從現實來看,主權不會消亡,將是現代社會的基石,但全球化帶來的許多重大影響值得細化研究。
法的內在特質的普遍性與形式特征的共同性以及法治社會對法律體系融合協(xié)調的基本要求,決定了國際法與國內法必須且只能在法律規(guī)范的統(tǒng)領下和諧共生、協(xié)調一致。從規(guī)范上看,既可以是單個規(guī)范之間的一致,也可以是由個體規(guī)范組成的規(guī)范群的調適,還可以是規(guī)范性法律文件間的妥協(xié)。從方式上講,國際法律規(guī)范與國內法律的協(xié)調既可以是直接的,也可以是間接的。不在于國內法與國際法孰先孰后或平行對待,關鍵在于法的本身是否為良法,而正義與秩序才是衡量法律之善的尺度。
有學者提出,傳統(tǒng)法理以維護民族國家的主權為核心,因而國際法不能以限制締約國的主權來對締約國產生法律效力,而只能在締約國主權限制下對締約國產生一定程度的義務約束。但二戰(zhàn)后及聯(lián)合國成立以來,締約國在履行國際法的義務時,其本國的主權不可能完全不受影響,國家主權學說不得不面對國際法領域出現的新問題作適應性的調整。影響國際法與國內法關系的新問題有許多,獨立的國際組織如聯(lián)合國、歐盟法院、世界貿易組織等在監(jiān)督國際法實施中的影響、國際人權公約給傳統(tǒng)法理帶來的影響等。研究國際法與國內法之間的關系不能抽象地、無針對性地議論,而要就國際法與國內法發(fā)生聯(lián)系的具體情況和條件區(qū)別論證。
我國參加的國際條約在國內如何適用的問題,由于憲法沒有明文規(guī)定,學者眾說紛紜。比較一致的意見是修改憲法或在憲法性法律如立法法、締結條約程序法等中加入有關國際條約與國內法關系的規(guī)定,使國際條約具有高于一般國內法的地位,二者并用,在二者發(fā)生沖突時,優(yōu)先適用前者。因為在我國批準參加的國際條約和制定法律的兩種議案要經過同樣的審批程序,并且經同一立法機關審議進行,二者不會發(fā)生矛盾。
有學者認為國際條約和國內立法是兩個不同的法律領域,國內法院直接適用國際條約不僅將導致國家主權對內職能的削弱,而且也不利于國家履行條約的國際義務。我國應修改原有的國內立法或者制定新的法律法規(guī),使其符合我國所締結的國際條約的要求,即要以執(zhí)行國內法的方式適用國際條約。
國際法和國內法是不同的法律體系,但由于國內法的制定者和國際法的制定者都是國家,這兩個體系之間有著密切的聯(lián)系,彼此不得互相對立而是互相緊密聯(lián)系的,互相滲透和互相補充的,國家在制定國內法時,應考慮國際法的原則和規(guī)則,不應違背所承擔的國際義務,國家在參與制定國際法時應考慮到國內法的立場不能干預國內法,國際法的原則和規(guī)則可以從各國的國內法得到補充和具體化,國內法可以從國際法的原則和規(guī)則得到充實和發(fā)展。兩者互相補充、互相滲透、但不是互相干擾和排斥的:國際法不得干預國內法,國內法不得改變國際法,兩者的關系應該是協(xié)調一致的。
3.國際法的未來發(fā)展與制約因素。
首先,科學技術的進步促進了社會生產力的發(fā)展,不斷為人類活動開辟新領域。世界的范圍相對地縮小了,人類的關系空前地密切了??茖W技術對國際關系的深刻影響,也必然會反映在國際法的發(fā)展上,從而使國際法伴隨著科學技術的進步而不斷變化。近現代國際法是如此,當代國際法亦然。今天,科學技術的進步對人和社會的深遠影響尤為明顯,它也深刻地影響國際關系的發(fā)展,推動了國際法各個分支的演進。
回顧國際法的演進,我們能夠找到許多反映科學技術對國際法規(guī)則的產生和發(fā)展有影響的例證。然而,國際法的發(fā)展經常滯后于科學技術的進步,不能很好地適應國際社會的需要。這在很大程度上是由于科學技術的進展所帶來的嚴重的利益沖突所導致的。這幾乎體現在國際法的各個領域。例如,發(fā)展中國家和發(fā)達國家在外層空間的探索和利用、國際海底開發(fā)制度、知識產權以及如何彌補南北經濟發(fā)展的鴻溝等問題上存在很大分歧??茖W技術本身當然不能為自己制定規(guī)則,人類也同樣不能成為科學技術的奴隸。唯一的選擇是伴隨著科學技術的進步,不斷制定新的國際法規(guī)范以適應國際社會的需要。
其次,國際法不可能是一種孤立的存在,它深受國際社會各個方面,特別是國際政治的制約。事實證明,公正、合理的國際關系有助于國際法的發(fā)展,而國際強權政治會窒息國際法的生機,因為它為國際法劃定了一個非常狹窄的天地。人們從國際法的歷史演進中可以發(fā)現,國際法對國際政治有一種畸形的從屬性。中世紀和近、現代國際法,都是如此。
參考文獻:。
[1]梁西.國際組織法(修訂第五版)[j].武漢:武漢大學出版社,.[2]余敏友.以新主權觀迎接新世紀的國際法學[j].法學評論,第二期.
[3]黃世席.全球化對國際法的影響[j].世界經濟與政治,第11期.
[4]潘抱存.論國際法的發(fā)展趨勢[j].中國法學,20第5期.
國際法論文篇一
個人隱私,就是不愿意公開,不希望外人了解或是打聽的個人秘密、私人事情。在國際交往中,人們普遍講究尊重個人隱私,并且把是不是尊重個人隱私,看成一個人在待人接物方面有沒有教養(yǎng)、能不能尊重和體諒交往對象的重要標志。
在國際交往中,個人收入的.多少,一向被外國人看作自己的臉面,十分忌諱他人進行直接或間接地打聽。除去工資外,那些反映個人經濟狀況的問題,例如,納稅數額、銀行存款、股票收益、住房面積、汽車型號、度假地點、服飾品牌、娛樂方式等,因為和個人收人相關,都不適合提到。
在國外,普遍把實際年齡當作“核心機密”,而對于“老”字很忌諱。對親友、晚輩的戀愛、婚姻、家庭生活不以為然。在一些國家里,跟異性談論此類問題,極有可能被對方視為無聊致極,甚至還會認為是“性騷擾”。閑聊時,一般都反感別人對自己的健康狀況關注過多。
外國人大都把自己的私人住所看成是私生活領地。他們都不喜歡輕易地把個人住址、住宅電話號碼等純私人資訊“泄密”。我們對于別人打聽諸如“是哪里的人”、“什么學校畢業(yè)的”、“以前干過什么”等問題,認為是正常的。然而外國人卻把這些內容看做是“商業(yè)秘密”,反對詢問交往對象的既往經歷,隨隨便便地擅自查對方的“戶口”。
在國際交往中對信仰和政見避而不談。在國外詢問一下對方:“最近忙什么呢”、“怎么好久沒見到你”外國人對于這一類的問題卻非常忌諱,認為向別人探聽這一類問題的人,不是好奇心過盛,不懂得尊重別人,就是“別有用心”。
我們以上提到的這些問題,都屬于個人隱私問題。要尊重外國友人的個人隱私權,就必須避免涉及這些問題。
國際法論文篇二
法語水平測試(testd’evaluationdefrancais,tef)由法國法語聯(lián)盟總部負責出題、閱卷,通過其海外分部組織。申請法國學生簽證必須提供tef考試成績。[去英語授課的學校不必考tef,但要有toefl成績]。法國法語聯(lián)盟(alliancefranciase)是一個具有100多年歷史的官方法語教育機構,在北京、上海、武漢、廣州設有分部。
tef是一種新型權威的水平考試,通過測試報考者法語理解、表達能力,tef將對其法語水平進行全面評估,并作出階梯式的質量分析。法語能力測試報考者可通過tef測試自己的法語水平,為赴法國進一步深造或在法資企業(yè)工作作好準備。tef的成績可以作為法國大學和高等??茖W校測試入學者法語水平的依據,并由此向入學者推薦合適的修學課程。tef的成績可以作為法國企業(yè)招聘海外員工的參考條件之一。tef法語水平測試作為一種語言能力的資格審定,已為巴黎工商協(xié)會所認可。
考試內容:閱讀、聽力、語法;[目前沒有寫作]。
考試時間:具體日期不確定。
考試費用:600人民幣(必考部份);
考試地點:北京、上海、武漢、廣州;
報名方式:可直接到上述城市法語聯(lián)盟培訓中心報名。網址:
一、必考部分(時間:兩小時三十分鐘)。
考試通過使用語言文字材料及其它活動進行??忌谑盏娇荚囃ㄖ臅r候,將同時收到一份考試說明,以此為依據準備考試。
任務。
閱讀理解(共50個問題)。
(1)能否識別文章的類型、出處、作用、對象、作者意圖.....
(2)能否理解反映日常生活的不同語言文字材料的內容。
(3)能否提出材料的中心內容,并進行分析。
(4)能否鑒別文章的總體結構和寫作邏輯。
(1)內容形式多樣:包括報刊文章、分類廣告、信件、文藝評論、讀者來信、對某些事物的看法、使用說明、宣傳小冊子、圖表....等等。文章在語言的難易程度上分為不同級別。
(2)文章體裁形勢豐富:包括報道、敘述文.....等等。
(1)選取信息。
(2)對信息進行分類(如按年代分類)。
(3)換方式表達句子。
(4)重新組織文章、段落。
聽力(共60個問題,需要聽磁帶)。
(1)能否識別對話背景和講話人的口氣。
(2)能否識別錄音片斷的類型,其交流目的,觀點,所表達的感情和態(tài)度。
(3)能否通過錄音,聽懂短篇生活情景對話。
(4)能否將語言信息同文字或圖表信息聯(lián)系起來。
內容形式多樣:包括對話,公告,電話錄音,描述,天氣預報,廣告,廣播節(jié)選,采訪,辯論......等等不同水平的聽力材料。
(1)確定和辨別不同的對話背景。
(2)選擇信息。
(3)從錄音片斷中選取相關信息(圖像,表格等)詞匯和結構(共40個問題)。
(1)了解日常生活相關用語。
(2)掌握語言結構。
(1)單獨的句子。
(2)需填空的文章。
(1)填充句子。
(2)替換詞匯和表達方式。
(3)找出錯誤。
二、非必考內容。
此項內容需要考生在不同情景下的具備處理問題和語言能力和風度。
(一)筆頭表達(時間:一小時)。
筆頭表達包含三方面,學生使用提供的語言文字材料模擬真實情景。法國工商會的考官有統(tǒng)一的評分標準。
目標。
考生的能力將按以下標準評估:
(1)講述。
(2)使用過去時態(tài)。
(3)陳述個人觀點并對其進行辯護。
(4)按個人風格以客觀的方式分析并重寫文章。
語言文字材料。
(1)報刊文章的開頭部分。
(2)反映日常生活問題的文章。
(3)200字左右的報道。
任務。
(1)續(xù)寫文章的結尾。
(2)寫一篇官方用文或私人信件。
(3)按允許使用的字熟,簡寫一篇文章。
(二)口頭表達(時間:35分鐘)。
同筆頭表達要求一樣,口頭表達使用有關材料,從模擬真實情景出發(fā),進行雙向交流。包含以下兩項內容:
第一項準備10分鐘。
與考官對話5分鐘。在每個考項中,考生要在五個不同的主題中抽出一個題目??陬^表達由兩位以法語為母語的老師主考,考官與考生之間事前沒有過接觸。
第二項準備10分鐘。
與考官對話10分鐘。陳述事實5分鐘。與考官對話5分鐘。即共15分鐘對話。
考官根據法國工商會提供的統(tǒng)一評分標準對考生的口頭表達能力進行評估,評分結果將由法國工商會裁定。
目標。
考生的能力將按以下標準評估:
(1)與對話者交流能力。
(2)陳述材料內容。
(3)能為維護自己的觀點及說服對方進行辯論。
材料。
形式簡短多樣:包括公告、新建、廣告、圖畫、報刊文章概要等。
語言的難易程度分為不同級別。
任務。
(1)收集信息,提出問題。
(2)能進行比較性,說服性的及賞析性的論述。
國際法論文篇三
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學實踐現狀出發(fā),闡述了雙語教學在研究生教育中的必要性,指出為順應時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應當提倡雙語教學,并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學模式等四個方面提出了完善的建議。
關鍵字:
雙語教學;國際法教學;師資力量;課堂教學模式。
1.什么是雙語教學。
雙語教學在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學專家m.f.麥凱指出,“雙語教學這個術語指的是:以兩種語言作為教學媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學生的第一語言?!蹦壳皣鴥韧怅P于雙語教學的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學實際情況,本文所探討的國際法雙語教學是指采用英語和漢語進行的法學學科教學。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學的必要性。
2.1順應時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿組織以及我國經濟實力的顯著增長,對外經濟交往和國際貿易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎又熟練掌握英語的復合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關于進一步加強高等學校本科工作的若干意見》,進一步要求提高雙語教學課程的質量,并繼續(xù)擴大雙語教學課程的數量。這就明確要求各高校將雙語教學納入教學實踐,使得雙語教學成為必要。
首先,國際法作為法學的分支不同于自然學科的客觀性與確定性,法學是一門具有濃厚主觀色彩的學科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風俗習慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調整國際法主體之間、主要是國家之間關系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內的民法、刑法等處理的是一國內部的法律關系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風俗習慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運用雙語教學方法進行國際法的教學顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進行研讀,若不全面強化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關實務工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標還是專業(yè)特點的角度看,都應引入雙語教學,目的是在提高學生英語能力的基礎上來全面培養(yǎng)學生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進行雙語教學非常關鍵的問題。目前,關于法學雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標準。關于法學雙語教學應當采用什么樣的教材,國內存在有三種觀點:一是引進原版教材,二是使用現有的統(tǒng)編法學教材,三是編寫適合國內法學雙語教程的教材。筆者認為,直接引進原版教材,容易產生理解上的偏差,不利于教學的進行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學者編寫適合國內使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應當注意的是編寫雙語教材應符合國家教育部頒布的教學大綱的要求、嚴把質量關,且應當正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關系,兩者應形成互補的關系,教材難度應當適中。
3.2師資力量。
雙語教學最核心的'影響因素當然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學經驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數,但真正能將兩者結合,在教學實踐中達到預期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學專業(yè)基礎一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學要求的教師應該是外語水平高,學科知識強的復合型教師,但是我們應當意識到要培養(yǎng)出數量相當可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應當有一個長遠的培養(yǎng)計劃。首先國家相關部門應當對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應當創(chuàng)造條件對現有專業(yè)教師進行英語能力的培訓。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學習,利用國外豐富的教學資源;另外一方面也可以促進國內外學者的合作,互相學習,共同進步。
3.3學生英語水平。
雙語教學的開展,也與學生的學習能力密切相關。但是與我國教學的投入相比,我國的外語教學效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因導致我國“啞巴英語”、“聾子英語”的現象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學基礎是學生參與國際法雙語教學的前提條件。針對不同水平的學生應當采取不同的方法。一部分研究生已經具備相當的英語水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關的翻譯作業(yè)。學校也應當為推進雙語教學設計校園環(huán)境,如開設“英語角”,鼓勵學生加強英語學習,開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設講座,形成良好的學習法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進行的是基礎的普及性教育,班級人數一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數較少,多以小課為主專業(yè)性強,更注重開發(fā)學生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學生本身也容易喪失興趣,事先不預習功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學事半功倍的順利開展,必須調動學生的積極性。研究生課堂由于人數較少的緣故,課程設置可更加靈活。課堂除了教師講學生聽的模式,可以采用學生分組討論、老師最后總結的方式,這樣學生掌握課堂的主動權,在上課前查找文獻資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強了師生之間的學術溝通。在這樣的課堂上,應當盡量少糾結于英語句子本身如何翻譯、語句結構、語法問題等,重點應當放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學著作的研讀等。
結語。
綜上所述,我國雙語教學仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學的重要性,隨著大家更多的關注雙語教學領域,相信雙語教學的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強的復合型人才。
參考文獻:
[1]李燕.美國雙語教師培訓制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學,2004.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學出版社,2011.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學的思考[j].武漢大學(哲學社會科學版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學[m]上海:上海外語教育出版社,2001.
國際法論文篇四
選題最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎上,寫論文主要是反映學生對問題的思考,詳細內容請看下文。
·有關釣魚島問題的國際法思考。
·談國際私法領域的法律規(guī)避問題。
·談美國有限合伙法中合伙人之信義義務。
·淺談國際刑事法院管轄權補充性原則初探。
·美國鋼鐵保障措施案程序和法律問題概述(一)。
·美國鋼鐵保障措施案程序和法律問題概述(三)。
·美國鋼鐵保障措施案專家組和上訴機構報告特點。
·論國際航空貨物運輸承運人責任期間。
國際法論文篇五
摘要:我國現行對空域的使用分配采取純粹的行政分配模式,這種模式完全由政府部門來主導,靈活性不強,也因此引發(fā)了空域使用效率不高,空域使用者積極性不強等問題。文章認為為了提高空域的使用效率和保障空域的經濟價值,將空域使用權作為一種物權法上的用益物權具有合理性和可行性。由國家來分配空域使用的范圍,附條件地設定空域使用權,并且允許空域使用者將空域進行市場交易來實現其收益權權能,讓市場發(fā)揮其在空域資源配置中應有的作用。
關鍵詞:空域使用權;物權法;市場化;。
(一)行政許可授權使用模式。
在民用航空中,空域的使用主要是在一定時間和空間范圍內,利用空域來進行貨物或旅客運輸。主要涉及兩方面具體資源:航班時刻和航線。這兩種資源對航空公司的運營發(fā)展有著至關重要的地位,是否能拿到熱門航班的時刻和效益好的航線,直接決定了航空公司經濟收益的高低。如何配置這兩項公共資源一直都是空域使用主體以及國家空域管理部門重點關注的對象?,F階段我國采取的是行政分配為主的模式,這種模式造成了航線、航班時刻分配過程不夠公開透明化,獲得空域使用權的承運人可能會濫用空域資源,直接造成空域的使用效率低下。
目前,國內航線的配置采取做法是:根據航空公司的申請,民航局和民航地區(qū)管理局核準該申請或許可登記。這是一種單純的行政許可方式。有些空運企業(yè),尤其是承擔政府協(xié)調或執(zhí)行指定的特殊貧瘠航線飛行任務的企業(yè),民航管理部門會根據他們提出的申請酌情增加由其始發(fā)的航線或開辟該地區(qū)效益較好的航線,航空公司可以以這種方式獲得一些額外的航線經營許可使用權。依據《中國民用航空國內航線經營許可規(guī)定》第三十七條,航線經營權不可以租賃、轉讓、買賣和交換。這就從根本上禁止了航線通過二級市場的分配進入市場自由交易。
根據《民航航班時刻管理暫行辦法》,政府主導的行政分配機制是我國航班時刻的配置方式,航空公司必須持有運行合格的審定證書后才可向航班時刻協(xié)調機構提交申請,航班時刻協(xié)調機構負責航班的協(xié)調工作,考慮申請航班時刻的性質,審核是否符合航班時刻申請的條件,并結合“祖父原則”和“先到先得”等原則來決定是否許可航空公司使用申請的航班時刻。航班時刻的具體協(xié)調、分配與使用監(jiān)督工作則由中國民航局空管局和地區(qū)管理局來負責。它們設立航班時刻協(xié)調機構,機構承擔航班時刻具體協(xié)調、分配與使用監(jiān)督工作。從經過協(xié)調之后確定的最終航班時刻結果公布到新航季確定期間,申請定期航班的航空公司不能調整其獲得的航班時刻。在時刻池中沒有得到分配的時刻和已經分配未使用的定期航班時刻可以用于不定期航班和通用航空飛行。但是根據規(guī)定,航班時刻交換只能發(fā)生在航空公司內部和航空公司之間。總的來說,就是承運人獲得航班時刻的使用權后,不能放入市場進行出租、出售、抵押等二次交易活動。
(二)行政許可模式存在的問題。
1.條文規(guī)定不夠全面。
當前國內分配空域資源方式的弊端顯而易見。在《民用航空法》中,用有限的幾條條文來大體上確立航線分配和航班時刻的行政許可制度,賦予了民航主管部門的行政許可主體地位,申請資格、許可原則、許可條件、許可程序、聽證制度等重要內容在《民用航空法》中并沒有體現。根據《民用航空法》和《行政許可法》的授權,民航局制定的規(guī)范性文件是行政權力下的產物,具有規(guī)范性文件中固有的局限性、滯后性、不穩(wěn)定性。
2.過度的行政干預不利于空運企業(yè)的自由競爭。
雖然發(fā)布規(guī)范性文件是現階段民航局管理、調整空運企業(yè)經營國內航線的重要手段,但涉及面較廣的行政干預在一定程度上制約了空運企業(yè)之間的自由競爭?!秶鴥群骄€經營許可規(guī)定》是空域使用行政許可模式的較為基礎的規(guī)定,效力級別是部門規(guī)章,在這效力之下還有《進一步改革國內航線經營許可和航班管理的辦法》、民航局國內航線經營許可評審委員會制定的每航季經營許可評審規(guī)則,等等。正是這些規(guī)定給航空運輸企業(yè)劃定了從申請、批準、后期使用、交換等流程的條條框框的規(guī)定,想要高效地使用獲得的空域似乎也比較艱難;再者,像《國內航線經營許可規(guī)定》這樣很早之前制定的規(guī)章在整個管理體系中還有很多,已滯后于一直在進行的民航管理體制改革;這些文件的部分內容條款實用性不強,例如空運企業(yè)在航空安全、航班正常、服務質量、誠實信用方面的業(yè)績優(yōu)劣是核準該企業(yè)進入航線經營的條件,航空公司的業(yè)績優(yōu)劣卻沒有一套標準化的操作規(guī)則。
航班時刻和航線分配是政府一手主導,在這種純粹的行政許可的模式下,航空公司難以插手,也不知道民航管理部門行政審批的程序,只能被動地接受民航管理部門許可的空域,由于民航管理部門不允許航空運輸企業(yè)在一定范圍的變動,航空運輸企業(yè)想要交換自己獲得的空域需要經過一系列繁復的程序,由此造成航空公司的積極性被抑制,航班時刻和航線資源的利用率不高。作為空域資源的直接利用者,空運企業(yè)為了獲取高收益而竭力去爭取高峰時刻,不申請或閑置申請的效益較低的非高峰時刻,導致了不同時刻之間分配不均衡,非高峰時刻沒有公司愿意運營,出現航班時刻的虛占和囤積現象,使資源浪費和閑置。這也是導致纂改獲取的既定航班時刻、高峰時刻的擁擠、航班延誤,以及非高峰時刻的浪費等現象的原因之一。
二、空域使用權利物權法規(guī)制的適用。
(一)物權法規(guī)制空域使用權的價值。
一旦將空域資源納入物權法規(guī)制,就意味著將空域資源進行物權化利用,進入了私權領域。這和傳統(tǒng)的行政許可后航空運輸企業(yè)在自己被劃定的運輸范圍內各自相安無事的模式相比,將是一種有著更加多的市場交流互動,更加充分地調動航空運輸企業(yè)積極性以及更加高效利用空域的體制機制。
空域使用權當作一種用益物權可以被占有、使用、收益,也可以進入市場進行抵押、租賃、轉讓,這意味著使用空域有了一套更為便捷高效的運作方式,這能直接提高空域資源的利用效率和經濟價值。和行政許可后使用空域相比,權利人因為可以自己排他性的使用而會更加看重自己獲得的使用權,會盡力提高空域使用效率從而使自己獲得最大化的經濟利益,以減少目前存在的許多航空公司閑置航班時刻、不使用獲得的空域的現象??沼蚴褂脵嘧鳛橛靡嫖餀嗳〉妹穹ㄉ系恼{整也是邁入市場化的重要途徑,當空域使用者取得了空域使用權之后將空域放入市場進行互易、出租、抵押擔保時,也就間接地發(fā)揮了市場在空域資源配置中的作用。再者,在現階段的純粹行政許可模式中,因為國家行政干預程度較大,空域使用權出現了沒有超過規(guī)定使用期限卻被任意收回的情況。如,根據《國內航線經營許可規(guī)定》第四十條,管理部門頒布了多部行政法律規(guī)范,為航空公司也就是具體的空域使用權人設定了各種限制,這樣直接降低了航空公司的積極性。另外,再以航空公司違反有關規(guī)定為由收回其空域使用權,導致權利人無權再使用空域,使航空公司遭受巨大的經濟損失,最后可能直接導致破產。航空公司的空域使用權利得不到很好的保障的情況下,自然不會有效地利用自己獲得的空域資源。
1.可避免空域資源產生浪費。
由于現行純粹的空域使用行政許可的分配模式的不足,使得空域作為國家資源產生了極大的浪費,因此確立以市場為導向改革和創(chuàng)新空域資源分配模式顯得尤為必要。在市場配置資源的過程中,企業(yè)自主經營、自負盈虧,是獨立的市場主體,自己控制人、財、物力等資源的流向、組合比例和流量,一切生產經營活動也都由企業(yè)自己自主地安排和組織。政府則發(fā)揮宏觀調控的經濟職能:通過經濟手段和法律手段引導企業(yè)把資源配置到社會最需要、最有效率的產品生產上去,以保持社會總供給與社會總需求的平衡。市場機制在龐大的市場中通過需求與供給的相互作用及靈敏的價格反應自如地支配經濟運行。應用于空域資源的配置,當航空公司成為了空域資源的配置主體,而政府只是在宏觀方面進行把握,航空企業(yè)為了不被競爭對手排擠出航空運輸業(yè),就會更加珍惜自己獲得的空域使用權從而優(yōu)化使用方案,和其他航空輸運企業(yè)的競爭也使得空域資源不斷得到更高效地利用??沼蛸Y源在合理的程度內自由流動,打破了行業(yè)和地區(qū)限制,空域資源向航空運輸最需要的部門的轉移才能夠更好地實現。
2.符合物權特定性、排他性、可支配性要求。
要引入市場機制,首先得明確空域資源的屬性:空域作為國家資源的一種,其所有權是屬于國家的。但是這并不影響把空域使用權作為一種物權納入物權法進行保護。那么如何來理解空域能夠作為物權法上的物就成為了空域使用物權法規(guī)制的關鍵性環(huán)節(jié)。我國物權法中規(guī)定了物權的種類和物權的內容必須由法律直接來規(guī)定。目前我國的現行法律,并沒有明確規(guī)定空域是物權法意義上的物。要想突破這一限制,在未來相關法律修改時可以考慮把空域作為特別法意義上的物從而使空域這一國家資源也納入物權法的范疇。
根據物權的定義和排他性、可支配性、特定性、絕對性等特征。在民用航空運輸活動中,在地面上空為航空器飛行需要而劃定的空中區(qū)域往往是固定的,監(jiān)管空域的相關部門不會隨意擴大或者縮小空域的范圍。分配給空域使用者的使用空域也具有較為固定的期限和空間范圍,即使每一次航空器飛行時利用的空域不是固定的,但是仍然在當初管理部門批準使用的時空范圍之內。這樣使用空域資源在時空方面就有了特定性,符合物權的特定性要求。再者,使用者在管理部門允許的時間空間范圍內可以排他性地使用空域,在合理的空域使用范圍內由自己支配,有不受其他主體干擾的權利,有權禁止對方使用該特定的時空,除非他人的使用不對其構成威脅。這也符合物權的排他性和可支配性要求。使用空域時權利人是特定的,他們使用空域是為了從事航空運輸活動并從中獲取一定的利益。故把空域使用權納入物權法保護就有了可行性。
三、空域使用權物權法規(guī)制的方式:以權利獲得為核心。
(一)合理使用空域使用權。
空域使用權的客體是特定的時空利益,體現為在一定時空的通行利益。前文已經分析過,時空利益的特定性體現在空氣空間中通行的區(qū)域和固定的通行時間的.特定性。在權利人獲準使用空域資源的范圍內,權利人有權禁止他人使用該空域,但是他人使用不對權利人構成妨礙時除外??沼蚴褂脵喽ㄐ詾橛靡嫖餀?空域的所有權人是國家,民航局代國家對空域進行監(jiān)督管理,具體的航空承運人根據申請或其他方式能夠獲得空域的使用權??沼蚴褂脵嗫梢猿蔀橐豁椄绞褂脳l件的用益物權,其條件就是空域的使用效率,一旦空域使用權人對空域的使用率低于法定或約定的要求時,空域使用權經所有權人主張并注銷登記而歸于消滅。這樣的處理方式也符合用益物權因法定原因而消滅的法理。
(二)確定空域使用范圍。
《中華人民共和國物權法》第一百一十八條規(guī)定了關于用益物權的范圍,空域使用權作為用益物權的一種當然也可以由單位或個人在合法合理的范圍內使用,但是為了規(guī)范管理,應當由國家來劃定軍用和民用空域的范圍,合理地確定民用軍用的比例,這樣也能夠明確在民用航空運輸中航空承運人能夠使用的空域范圍??沼蚴褂萌吮仨殗栏褚勒諊覄澐挚沼虻南嚓P規(guī)定中確定的范圍來使用空域,可以從總體上確認有償使用的空域使用制度,由法律明確規(guī)定空域可以由單位、個人使用,而使用者有合理、保護、管理空域的義務。
空域使用權的初次獲得——國家資源初次分配給個人使用,可以采取不同的方式。在確定了民用航空的空域使用范圍之后,可以按照用途來管理使用空域的制度,由民航局負責對民用航空使用空域的范圍提出一些規(guī)劃,劃定航空運輸和通用航空之間的空域范圍,按照國家規(guī)定組織建設和使用空域,監(jiān)督和管理民用航空活動使用情況??沼蚴褂脵嗟墨@得必須經過國家相關管理部門的批準授權和核準登記,但允許市場化的手段來操作這一過程。
(三)采取靈活方式分配航班時刻。
比如針對我國航班時刻而言,可由民航運輸相關主體共同討論議定如何市場化地分配這一空域使用權。原則上,通過集體決策,進而納入民航運輸產業(yè)公共政策的范疇,保證航班時刻經濟效益與社會效益最大化原則和公開、公平、公正的原則,通過程序正義來保障時刻資源分配的公平性和公正性,達到平衡各方利益的局面。故可以考慮采取抽簽、拍賣加使用費、行政分配等方式來分配航班時刻??梢詤⒖紘獠扇〕楹瀬矸峙浜桨鄷r刻的優(yōu)秀經驗設計出一套適合我國的抽簽分配方式。根據我國的實際情況,對國內前一次抽簽分配未分配完的航班時刻和新增加的航班時刻,采用抽簽方式予以分配,一年內春夏航季和秋冬航季各一次,有關部門在公開出版物或專門時刻網站上發(fā)布抽簽日期和程序并組織抽簽活動,參與者必須是符合在協(xié)調機場運營并提供定期客運服務條件的所有國內航空承運人,分為新進入者和在位承運人;每一輪抽簽中,優(yōu)先保證少量時刻供新進入者選擇,我國建立的時間池不僅包括本年度新增加的時刻和上年獨為分配完的時刻,還包括航空公司違反規(guī)定而被收回的時刻。如,2016年1月20日共有38家航空公司參加浦東機場2016年新增航班時刻抽簽儀式,抽中后航空公司將擁有時刻的三年使用權,但是同時為此需要相應支付一定使用費。最終,七組新增國內時刻分別被東航、上航、春秋航空等航空公司抽走。
2015年12月30日,在廣州白云機場,民航局開展以“時刻拍賣”為模式的初級市場改革試點。在該種模式的試點中,對通過資格審查的航空公司一視同仁,不區(qū)分所有制性質,不區(qū)分規(guī)模大小,平等參與競拍。民航局選擇了第二價格密封拍賣的方式,出價最高的競拍者勝出但需支付第二高的價格。拍賣成功后,航空公司即獲得相關航班時刻使用權。需要說明的是,采取抽簽、拍賣等市場化的分配方式不代表就完全放棄了行政分配方式,行政分配方式也有其自身的優(yōu)點,其仍然是航班時刻初次分配的一種方式,是空域使用者獲得航班時刻的獲得方式之一。
(四)控制交易風險。
在二級市場領域,權利人在初次獲得空域使用權之后,獲得占有、使用、收益的排他性權利。權利人因此可以把空域使用權質押、出租、交易,可再一次的將空域使用權轉讓給其他主體,這也是空域使用權的收益權權能的實現方式之一。權利人一旦將這種權利轉讓,意味著將當初獲得空域使用權的一系列權利義務也隨之轉讓,并且為了保證空域的安全,必須規(guī)定空域使用權不能在轉讓之后改變民用運輸的用途,且整個過程需要由相關部門全程監(jiān)管,把交易風險控制在合理的范圍之內。為了防止空域使用權人只是為了通過轉讓獲取差價而申請使用空域使用權的行為,在法律中規(guī)定申請空域之后權利人沒有使用空域的行為就不得將自己手中的權利轉讓出去。而具體的交易規(guī)則則有賴于民航管理部門和空域的使用者們共同來商榷。
四、結語。
允許空域使用權作為一項物權而進入私權領域是一項重要的理論革新,也是把國家空域資源市場化的途徑。能夠直接促進空域資源利用的效率和經濟價值,保障空域使用權不被任意的收回。但是也要看到,把空域使用納入物權法規(guī)制仍然有許多需要解決的理論問題,如空域的使用受空中交通管理、機場協(xié)議等限制對權利的行使有什么特殊影響等,未來應當加大在此方面的研究,努力使空域使用權成為我國一項可操作的法律制度,最終促使空域使用效益的最大化。
國際法論文篇六
對于國際法淵源的內涵,即什么是國際法的淵源,學界存在不同的觀點。歸納起來,主要有以下兩個派別。
(一)單一內涵學派。
大部分學者認為,國際法淵源的內涵是單一的,其中主要流派有三個。其一,起源說,即認為國際法淵源是現行國際法律規(guī)范的起源地。例如王鐵崖教授認為:“法律淵源是法律原則、規(guī)則和制度第一次出現的地方?!眲谔嘏商匦抻喌摹秺W本海國際法》也表達了類似的觀點。其二,形式說,即認為國際法淵源就是現行國際法律規(guī)范得以顯現的表現形式。例如蘇聯(lián)學者伊格納欽科和奧斯塔頻科認為:“國際法的淵源乃是協(xié)調國家意志的形式,是在互相接受的基礎上把國家(以及其他主體)達成的協(xié)議固定下來的形式?!逼淙?,程序說,即認為國際法淵源是現行國際法律規(guī)范的造法程序。例如周鯁生教授認為:國際法淵源是指國際法作為有效的法律規(guī)范所以形成的方式或程序。
(二)復合內涵學派。
另一部分學者主張國際法淵源可以有多重內涵,其中最主要的流派是主張國際法淵源為“實質淵源+形式淵源”。例如李浩培教授認為:“國際法淵源,正如國內法淵源一樣,主要區(qū)分為實質淵源和形式淵源兩類。國際法的實質淵源指國際法規(guī)則產生過程中影響這種規(guī)則的內容的一些因素,如法律意識、正義觀念、連帶關系、國際互賴、社會輿論、階級關系,等。國際法的形式淵源是指國際法規(guī)則由以產生或出現的一些外部形式或程序,如條約、國際習慣、一般法律原則?!闭矊幩?、瓦茨修訂的《奧本海國際法》也持類似觀點。除上述觀點外,復合內涵學派中還有一些其他意見。例如梁西教授認為:對國際法淵源的多種解釋中,一種是指國際法作為有效法律規(guī)范所由形成的方式,另一種是指國際法淵源第一次出現的地方。兩者各有側重,可以兼采其長。
二、國際法的形式獨立于國際法的淵源。
國際法學作為法學的具體分支,其許多概念和理論植根于法理學,淵源問題也是如此。對國際法淵源的內涵之所以眾說紛紜,很大程度上是因為法理學作為法學基礎學科,自己也沒有在“法的淵源”問題上達成一致。翻閱中外法理學著作,對“法的淵源”的解釋同樣是五花八門。由此,凱爾森不禁感慨:法的淵源是個被學界搞得“極端模糊不明”且賦予其種種涵義的概念。博登海默也說:“法的淵源這個術語迄今尚未在英美法理學中獲得一致的涵義。法理學的研究滯后拖累了國際法對自身部門法淵源的探究。從法理學角度考察,筆者認為,產生分歧的重要原因之一是很多學者要么把法的淵源和法的形式等同起來,要么認為法的淵源已經包含法的形式,可事實上兩者不但互不等同,而且相互獨立。
(一)從法理學的角度分析法的淵源不等同于法的形式。
在法理學上提出需要對法的淵源和法的形式進行區(qū)分的觀點,最早可追溯至克拉克在1883年出版的《實用法理學》一書。一些國外學者的著作,如高柳賢三的《英美法源理論》、龐德的《法學肄言》等,也都有某些類似的意思。在我國,明確提出需要對法的淵源和法的形式進行區(qū)分的代表人物是周旺生教授。他認為:“法的淵源與法的形式有密切關聯(lián),但它不是法的形式。法的淵源有可能被選擇和提煉為法,或有可能形成為法,對法而言,它是一個可能性的概念;而法的形式則是已然的法所采取的表現形式,它表明不同的法具有各自不同的效力等級,對法的淵源而言,法的形式在很大程度上是法的淵源發(fā)展的結果?!眹鴥绕渌麑W者也有類似觀點。例如王勇飛先生也認為:“法的.淵源與法的形式,是既相互聯(lián)系又有區(qū)別的兩個概念,不能混淆?!毙问秸f將法的形式和法的淵源人為地畫上等號,顯然是一廂情愿的。
三、國際法形式的內涵界定。
既然法的形式獨立于法的淵源,那么在界定國際法淵源的內涵時,就必須首先剝離國際法的形式。那么國際法的形式又如何界定呢?首先,按照法理學的一般觀點,法是由三大要素組成的,即法律概念、法律原則和法律規(guī)則。這三大要素的組合就構成了法的形式。國際法也不例外。其次,國內法是由國家制定或認可,并保證實施的。但由于世界上不存在“超國家”機構,因此,國際法只能由國際社會制定或認可,并“由國家單獨或集體的強制措施保證實施”。再次,國際法的形式具有一定約束力。法的本質特征之一無疑是具有約束力,否則就不能稱其為法。國際法也是如此。但筆者想強調的是,國際法形式所具備的只是“一定”的約束力,也就是說:。
(1)并非只有全部國際法主體都遵守的法律規(guī)范才是國際法的形式。例如國際條約分為造法性條約和契約性條約兩種。有人認為只有造法性條約才是國際法的形式,契約性條約由于約束不了第三國,所以不是國際法的形式。這種觀點顯然是不對的。因為特定的法的形式所約束的對象是有限的,但是這種有限性并不妨礙它作為法的形式的根本屬性。例如上海的地方立法一般無法約束北京市民,但這并不影響它是法的形式這一屬性。國內法況且如此,我們就沒有理由去苛求國際法的所有形式都必須具有普遍的、絕對的約束力。
(2)國際法的形式具有“一定的”約束力并不意味著國際法主體在違反國際法后必須實際得到懲罰?!凹s束力”是一個“應然”概念,“制裁”是一個“實然”概念,“有約束力”不等于“制裁”,“不制裁”并不等于“沒有約束力”,更不能說“不是法”。而且正如李浩培先生所說:“各國遵守國際法的事例,較之違反國際法的事例,在數量上要大得多。實際上,遵守國際法是原則,違反國際法是例外?!奔词故菄鴥确ㄒ埠茈y做到完全的“違法必究”。綜上分析,國際法的形式是指由國際社會制定或認可,并由國家單獨或集體的強制措施保證實施的,具有一定約束力的法律概念、法律原則和法律規(guī)則。
國際法論文篇七
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學實踐現狀出發(fā),闡述了雙語教學在研究生教育中的必要性,指出為順應時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應當提倡雙語教學,并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學模式等四個方面提出了完善的建議。
關鍵字:
雙語教學;國際法教學;師資力量;課堂教學模式。
1.什么是雙語教學。
雙語教學在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學專家m.f.麥凱指出,“雙語教學這個術語指的是:以兩種語言作為教學媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學生的第一語言?!蹦壳皣鴥韧怅P于雙語教學的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學實際情況,本文所探討的國際法雙語教學是指采用英語和漢語進行的法學學科教學。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學的必要性。
2.1順應時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿組織以及我國經濟實力的顯著增長,對外經濟交往和國際貿易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎又熟練掌握英語的復合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關于進一步加強高等學校本科工作的若干意見》,進一步要求提高雙語教學課程的質量,并繼續(xù)擴大雙語教學課程的數量。這就明確要求各高校將雙語教學納入教學實踐,使得雙語教學成為必要。
2.2國際法學科的特殊性。
首先,國際法作為法學的分支不同于自然學科的客觀性與確定性,法學是一門具有濃厚主觀色彩的學科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風俗習慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調整國際法主體之間、主要是國家之間關系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內的民法、刑法等處理的是一國內部的法律關系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風俗習慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運用雙語教學方法進行國際法的教學顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進行研讀,若不全面強化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關實務工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標還是專業(yè)特點的角度看,都應引入雙語教學,目的是在提高學生英語能力的基礎上來全面培養(yǎng)學生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進行雙語教學非常關鍵的問題。目前,關于法學雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標準。關于法學雙語教學應當采用什么樣的教材,國內存在有三種觀點:一是引進原版教材,二是使用現有的統(tǒng)編法學教材,三是編寫適合國內法學雙語教程的教材。筆者認為,直接引進原版教材,容易產生理解上的偏差,不利于教學的進行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學者編寫適合國內使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應當注意的是編寫雙語教材應符合國家教育部頒布的教學大綱的要求、嚴把質量關,且應當正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關系,兩者應形成互補的關系,教材難度應當適中。
3.2師資力量。
雙語教學最核心的'影響因素當然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學經驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數,但真正能將兩者結合,在教學實踐中達到預期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學專業(yè)基礎一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學要求的教師應該是外語水平高,學科知識強的復合型教師,但是我們應當意識到要培養(yǎng)出數量相當可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應當有一個長遠的培養(yǎng)計劃。首先國家相關部門應當對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應當創(chuàng)造條件對現有專業(yè)教師進行英語能力的培訓。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學習,利用國外豐富的教學資源;另外一方面也可以促進國內外學者的合作,互相學習,共同進步。
3.3學生英語水平。
雙語教學的開展,也與學生的學習能力密切相關。但是與我國教學的投入相比,我國的外語教學效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因導致我國“啞巴英語”、“聾子英語”的現象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學基礎是學生參與國際法雙語教學的前提條件。針對不同水平的學生應當采取不同的方法。一部分研究生已經具備相當的英語水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關的翻譯作業(yè)。學校也應當為推進雙語教學設計校園環(huán)境,如開設“英語角”,鼓勵學生加強英語學習,開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設講座,形成良好的學習法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進行的是基礎的普及性教育,班級人數一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數較少,多以小課為主專業(yè)性強,更注重開發(fā)學生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學生本身也容易喪失興趣,事先不預習功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學事半功倍的順利開展,必須調動學生的積極性。研究生課堂由于人數較少的緣故,課程設置可更加靈活。課堂除了教師講學生聽的模式,可以采用學生分組討論、老師最后總結的方式,這樣學生掌握課堂的主動權,在上課前查找文獻資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強了師生之間的學術溝通。在這樣的課堂上,應當盡量少糾結于英語句子本身如何翻譯、語句結構、語法問題等,重點應當放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學著作的研讀等。
結語。
綜上所述,我國雙語教學仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學的重要性,隨著大家更多的關注雙語教學領域,相信雙語教學的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強的復合型人才。
參考文獻:
[1]李燕.美國雙語教師培訓制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學,.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學出版社,.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學的思考[j].武漢大學(哲學社會科學版),.
[4]王寅.語義理論與語言教學[m]上海:上海外語教育出版社,.
國際法論文篇八
第四章“國際法框架下的兒童基本權利研究”主要闡述了為國際法所承認的兒童享有的基本權利。這些基本權利涉及兒童的生存權、發(fā)展權以及特殊狀態(tài)下的兒童權利。
第五章“兒童權利保護國際條約的實施研究”主要對兒童權利保護國際條約在各國國內實施的問題進行了分析。國際條約要在各締約國產生現實的規(guī)范作用,存在一個國際條約在各締約國國內實施的問題。
第六章“我國兒童權利保護法律制度完善研究”對我國兒童權利保護法律制度的不足與完善問題進行論述??陀^地說,我國兒童權利保護已經取得了較大的成就,先后通過與修訂了一系列兒童權利保護的法律,在司法、行政方面也加強了保護的力度;但是,不可否認的是,我國的兒童權利保護還存在著許多方面的不足,需要進一步加以完善。
尾論部分則對我國兒童權利法律保護工作作出了展望。
五、論文提綱。
摘要。
abstraet。
前言。
第一章兒童權利保護概述。
第一節(jié):兒童的界定及與相關用語的辨析。
第二節(jié):兒童權利的概念及其特征。
第三節(jié):兒童權利法律保護的歷史變遷與發(fā)展。
第二章兒童權利保護的國際法架構與特征研究。
第一節(jié):兒童權利保護的全球性公約及其特征。
第二節(jié):兒童權利保護的區(qū)域性公約及其特征。
第三節(jié):兒童權利保護的其他相關國際文件。
第四節(jié):兒童權利國際法保護的小結和展望。
第三章兒童權利保護的基本原則研究。
第一節(jié):兒童最大利益原則的法律問題。
第二節(jié):平等保護原則的法律問題。
第三節(jié):尊重兒童原則的法律問題。
第四節(jié):多重責任原則的法律問題。
第四章國際法框架下的兒童基本權利研究。
第一節(jié):兒童生存權的法律問題。
第二節(jié):兒童發(fā)展權的法律問題。
第三節(jié):特殊狀態(tài)下的兒童權利問題。
第五章兒童權利保護國際條約的國內實施研究。
第一節(jié):國際條約國內實施概述。
第二節(jié):兒童權利保護條約的國內實施。
第三節(jié):兒童權利保護條約自身的實施機制。
第六章我國兒童權利保護法律制度完善研究。
第一節(jié):我國兒童權利保護的法律框架及其問題。
第二節(jié):司法程序中兒童權利保護及其問題。
第三節(jié):兒童權利的行政保護問題。
第四節(jié):完善我國兒童權利保護的建議。
尾論。
參考文獻。
國際法論文篇九
摘要:國際法,是調整國家間關系的法律原則和規(guī)則,涉及國家間政治、經濟、法律各個領域,是國家間進行交往的行為規(guī)范和維護國際社會正常秩序的法律標準。只有做好國際法的研究工作才能保證國家交往與合作的正常進行,更好地保護各國的自身權益和維護與發(fā)展全人類的共同利益。
關鍵詞:國際法國內法發(fā)展。
1.全球化與國家主權。
國內外的學者們認為,國家主權作為當代國際關系的基石是毋庸置疑的,但不能絕對化,主權的行使也要受到某些限制,這是為了解決世界各國所面臨的共同問題所必需的。但如何限制,限制多少,學者們見解各不相同。有學者指出,國家主權包括經濟主權。對主權的限制是基于國家的認可,是主權權力行使的表現而不是剝奪。盡管主權在經濟全球化中不會消亡,但主權的行使必定受到來自國際社會和國家內部的限制。有學者認為,主權與全球環(huán)境保護之間存在矛盾,這也決定了主權行使的限制。還有的學者提出,在全球化的條件下,應把主權的功能界定為一種對話的實踐,使國際法律體制由強制性模式向管理性模式轉化。多數學者贊同從現實來看,主權不會消亡,將是現代社會的基石,但全球化帶來的許多重大影響值得細化研究。
2.國際法與國內法。
法的內在特質的'普遍性與形式特征的共同性以及法治社會對法律體系融合協(xié)調的基本要求,決定了國際法與國內法必須且只能在法律規(guī)范的統(tǒng)領下和諧共生、協(xié)調一致。從規(guī)范上看,既可以是單個規(guī)范之間的一致,也可以是由個體規(guī)范組成的規(guī)范群的調適,還可以是規(guī)范性法律文件間的妥協(xié)。從方式上講,國際法律規(guī)范與國內法律的協(xié)調既可以是直接的,也可以是間接的。不在于國內法與國際法孰先孰后或平行對待,關鍵在于法的本身是否為良法,而正義與秩序才是衡量法律之善的尺度。
有學者提出,傳統(tǒng)法理以維護民族國家的主權為核心,因而國際法不能以限制締約國的主權來對締約國產生法律效力,而只能在締約國主權限制下對締約國產生一定程度的義務約束。但二戰(zhàn)后及聯(lián)合國成立以來,締約國在履行國際法的義務時,其本國的主權不可能完全不受影響,國家主權學說不得不面對國際法領域出現的新問題作適應性的調整。影響國際法與國內法關系的新問題有許多,獨立的國際組織如聯(lián)合國、歐盟法院、世界貿易組織等在監(jiān)督國際法實施中的影響、國際人權公約給傳統(tǒng)法理帶來的影響等。研究國際法與國內法之間的關系不能抽象地、無針對性地議論,而要就國際法與國內法發(fā)生聯(lián)系的具體情況和條件區(qū)別論證。
我國參加的國際條約在國內如何適用的問題,由于憲法沒有明文規(guī)定,學者眾說紛紜。比較一致的意見是修改憲法或在憲法性法律如立法法、締結條約程序法等中加入有關國際條約與國內法關系的規(guī)定,使國際條約具有高于一般國內法的地位,二者并用,在二者發(fā)生沖突時,優(yōu)先適用前者。因為在我國批準參加的國際條約和制定法律的兩種議案要經過同樣的審批程序,并且經同一立法機關審議進行,二者不會發(fā)生矛盾。
有學者認為國際條約和國內立法是兩個不同的法律領域,國內法院直接適用國際條約不僅將導致國家主權對內職能的削弱,而且也不利于國家履行條約的國際義務。我國應修改原有的國內立法或者制定新的法律法規(guī),使其符合我國所締結的國際條約的要求,即要以執(zhí)行國內法的方式適用國際條約。
國際法和國內法是不同的法律體系,但由于國內法的制定者和國際法的制定者都是國家,這兩個體系之間有著密切的聯(lián)系,彼此不得互相對立而是互相緊密聯(lián)系的,互相滲透和互相補充的,國家在制定國內法時,應考慮國際法的原則和規(guī)則,不應違背所承擔的國際義務,國家在參與制定國際法時應考慮到國內法的立場不能干預國內法,國際法的原則和規(guī)則可以從各國的國內法得到補充和具體化,國內法可以從國際法的原則和規(guī)則得到充實和發(fā)展。兩者互相補充、互相滲透、但不是互相干擾和排斥的:國際法不得干預國內法,國內法不得改變國際法,兩者的關系應該是協(xié)調一致的。
3.國際法的未來發(fā)展與制約因素。
首先,科學技術的進步促進了社會生產力的發(fā)展,不斷為人類活動開辟新領域。世界的范圍相對地縮小了,人類的關系空前地密切了。科學技術對國際關系的深刻影響,也必然會反映在國際法的發(fā)展上,從而使國際法伴隨著科學技術的進步而不斷變化。近現代國際法是如此,當代國際法亦然。今天,科學技術的進步對人和社會的深遠影響尤為明顯,它也深刻地影響國際關系的發(fā)展,推動了國際法各個分支的演進。
回顧國際法的演進,我們能夠找到許多反映科學技術對國際法規(guī)則的產生和發(fā)展有影響的例證。然而,國際法的發(fā)展經常滯后于科學技術的進步,不能很好地適應國際社會的需要。這在很大程度上是由于科學技術的進展所帶來的嚴重的利益沖突所導致的。這幾乎體現在國際法的各個領域。例如,發(fā)展中國家和發(fā)達國家在外層空間的探索和利用、國際海底開發(fā)制度、知識產權以及如何彌補南北經濟發(fā)展的鴻溝等問題上存在很大分歧??茖W技術本身當然不能為自己制定規(guī)則,人類也同樣不能成為科學技術的奴隸。唯一的選擇是伴隨著科學技術的進步,不斷制定新的國際法規(guī)范以適應國際社會的需要。
其次,國際法不可能是一種孤立的存在,它深受國際社會各個方面,特別是國際政治的制約。事實證明,公正、合理的國際關系有助于國際法的發(fā)展,而國際強權政治會窒息國際法的生機,因為它為國際法劃定了一個非常狹窄的天地。人們從國際法的歷史演進中可以發(fā)現,國際法對國際政治有一種畸形的從屬性。中世紀和近、現代國際法,都是如此。
參考文獻:。
[1]梁西.國際組織法(修訂第五版)[j].武漢:武漢大學出版社,2001.[2]余敏友.以新主權觀迎接新世紀的國際法學[j].法學評論,2000年第二期.
[3]黃世席.全球化對國際法的影響[j].世界經濟與政治,2001年第11期.
[4]潘抱存.論國際法的發(fā)展趨勢[j].中國法學,2000年第5期.
國際法論文篇十
論文摘要:國際合作原則是國際環(huán)境法的一項基本原則,它對于國際環(huán)境保護事業(yè)而言,具有特別重要的意義。該原則以國際宣言為依據,具有廣泛的內容,是人類應對環(huán)境危機的必然、理性的選擇。但其實施現狀并不樂觀。國際社會分而治之的政治格局與生態(tài)系統(tǒng)的整體性存在矛盾,為促進國際環(huán)境合作的發(fā)展,各國需以人類共同利益為出發(fā)點,讓渡主權,堅守合作的承諾,以求實現保護地球環(huán)境的最終目標。
論文關鍵詞:國際合作原則;國際環(huán)境合作;途徑;主權。
一、國際合作原則的依據及有關規(guī)定。
國際合作原則的依據是《聯(lián)合國憲章》、《人類環(huán)境宣言》和《里約宣言》。
《聯(lián)合國憲章》的序言宣布各成員國為促成社會進步和改善民生,要“力行寬恕,彼此以善鄰之道,和睦相處”。第一條死三款規(guī)定聯(lián)合國的宗旨為“促成國際合作,以解決國際間屬于經濟、社會、文化及人類福利性質之國際問題”。
《人類環(huán)境宣言》第7條規(guī)定:“種類越來越多的環(huán)境問題,因為它們在范圍上是地區(qū)性或全球性的,或者因為它們影響共同的國際領域,將要求國與國之間廣泛合作和國際組織采取行動以謀求共同的利益?!贝藯l款尤其強調為實現環(huán)境目的,需要共同的努力,即“為籌措資金以支援發(fā)展中國家完成它們這方面的責任所需要進行的國際合作”。第22、24、25條都有關于這一原則的規(guī)定。
《里約宣言》中,有9項原則規(guī)定了加強磋商、合作的內容。其中有的是重申《人類環(huán)境宣言》的有關內容,是它的具體化。如原則24,關于戰(zhàn)爭破壞問題,規(guī)定各國“應遵守國際法關于在武裝沖突期間保護環(huán)境的規(guī)定,并按必要情況合作”最后一項原則明確規(guī)定:“各國和人民應誠意地本著伙伴精神合作”,將這一基本原則概括升華到一個新的水平。
二、國際合作原則的必然性。
首先,國際環(huán)境問題的特點決定了各國必須合作,國際環(huán)境問題的特點包括全方位,全因子,整體問題與局部問題交叉和互相促進,既有當前癥狀又有滯后效應等。環(huán)境問題的這些特點決定了它的解決不是世界上任何一個國家所能單獨勝任的。
其次,國際社會由于在政治、經濟、科學等方面存在巨大差異的不同國家所組成這一基本事實決定了各國必須合作。這些差異導致了各國之間存在很多利益沖突,尤其是經濟和正式利益的沖突,這就反感了各國在國際環(huán)境保護領域中的協(xié)調行動。各國唯有加強國際合作才能克服這些利益上的沖突,共同致力于國際環(huán)境的保護。
最后,國際環(huán)境立法和國際環(huán)境法的實施要求各國進行合作。國際合作是國際環(huán)境立法和國際環(huán)境法的實施的必要條件。唯有通過國際合作,各國才能克服利益沖突,制定表現為各國之間的協(xié)調意志的國際環(huán)境法規(guī)則。所有國際環(huán)境法律文件的形成過程都是國際合作或經過斗爭達到合作的過程。在合作的前提下,各國才能克服利益沖突和政治、司法制度等方面的差異,有效的實施國際環(huán)境法。
隨著經濟全球化的發(fā)展,世界正在變得越來越小。在這一背景下,國際關系呈現兩種趨勢。一方面,由于科學技術的發(fā)展及越來越多的國家參與國際事務的能力增強,加之危機意識的增強、安全概念的擴展,使國家間的利益沖突、權利分配問題敏感而又復雜,體現出一種無法形成“合力”的“離心”傾向,各國均有意強化政府職能,捍衛(wèi)主權獨立;另一方面,全球化導致國家間的聯(lián)系日益增多,而由此引發(fā)的公共問題——無論是金融危機、跨國犯罪、瘟疫流行、環(huán)境問題,都使國界形同虛設。這些問題單憑一個國家或幾個國家的努力是不能解決的,無論他們有多么強的實力。為了生存,國家之間需要聯(lián)合起來,共同應對這些問題,他們由此產生一種“合力”。
三、國際合作原則的實施現狀。
(一)在環(huán)境問題上采取自掃門前雪的態(tài)度。
許多國家和地區(qū)不關心其他區(qū)域或其他國家的環(huán)境整治只關心自己領域范圍內的環(huán)境保護。由于區(qū)域經濟發(fā)展不平衡規(guī)律的作用,經濟實力較強的國家和地區(qū)有可能將更多的資金投入到環(huán)境治理上來,這樣就導致了在一些國家和地區(qū)環(huán)境問題日益緩和的同時,另一些國家和地區(qū)環(huán)境問題日益尖銳。這樣全球和地區(qū)性的環(huán)境問題與矛盾也就往往通過發(fā)達和不發(fā)達區(qū)域顯示出來。
(二)南北雙方在承擔環(huán)境保護責任方面存在重大分歧。
長期以來,發(fā)展中國家與發(fā)達國家的經濟關系,一直是控制與被控制、剝削與被剝削的關系,是一種不公正、不平等和不合理的關系。發(fā)展中國家同發(fā)達國家在國際生產體系分工、國際金融貿易等方面的斗爭,特別是關于環(huán)境權益的斗爭非常激烈。發(fā)達國家出于自身利益的考慮,片面強調環(huán)境保護的重要性,將環(huán)境與發(fā)展割裂開來;利用環(huán)境保護干涉別國內政,要求各自放棄一些主權,尤其是在國家對本國自然資源的主權問題上表現得尤為突出;在國際環(huán)境合作上缺乏誠意。發(fā)達國家在上述問題上采取的立場觀點是與發(fā)展中國家對立的,不符合發(fā)展中國家的根本利益。對此,發(fā)展中國家從促進發(fā)展、推動建立公正合理的國際秩序以及有效解決全球環(huán)境問題出發(fā),在一系列原則性問題上始終堅持自己的原則立場。
四、推進國際合作原則實施的途徑。
(一)推動全球環(huán)境法制化。
環(huán)境問題對國際關系和國際安全的影響正在逐步加深,環(huán)境問題將會引起越來越多的國際沖突。面對環(huán)境安全對國際政治的深刻影響,國際社會已認識到環(huán)境問題不能停留在各種論壇上的一般性討論,必須尋求制定有法律約束力的國際公約,確保各國加強合作,采取切實有效的行動。國際立法是一種強制性手段,無論哪一國家加入國際環(huán)境保護公約,他就在法律上承擔了相關的義務與責任;否則,就要在政治上外交上蒙受國際社會的壓力,或在國際貿易上處于不利地位。近年來,新的全球性、區(qū)域性和雙邊環(huán)境保護條約不斷出臺,領域不斷擴大。國際環(huán)境法的迅速發(fā)展增強了國際環(huán)境保護措施的有效性和強制性,同時也對各國經濟和社會發(fā)展進程產生深刻影響。
(二)開展環(huán)境問題上的南北對話和東西協(xié)商。
我們共享同一個地球,任何一個局部地區(qū)的環(huán)境惡化都會對全球環(huán)境產生重大影響。因而,不發(fā)達國家在改善環(huán)境時遭遇到資金、技術、設備、人才等方面的障礙時,發(fā)達國家基于歷史和未來的考慮,應給予大力幫助。比較發(fā)達國家和發(fā)展中國家,由于環(huán)境治理基點的不同,在發(fā)展中國家環(huán)境投資的邊際成本明顯高于發(fā)達國家??梢?,從全球來看,環(huán)境保護和投資的重點應放在生態(tài)環(huán)境脆弱的發(fā)展中國家,發(fā)達國家應支持發(fā)展中國家改善環(huán)境的各種努力。盡管在環(huán)境問題產生的原因上,發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間始終存在爭議,但“共同但有區(qū)別的責任”這一環(huán)境保護領域特有原則的最終確立,使國際環(huán)境合作具有了更加靈活的實現方式。這一原則號召各國積極應對環(huán)境危機,克服環(huán)境合作中的分歧與困難以達成共識。
(三)建立可持續(xù)發(fā)展指導下的國際環(huán)境保護合作關系。
可持續(xù)發(fā)展作為一種全面的發(fā)展觀,深刻影響和改變著人類的經濟行為和生活方式,調整人類經濟社會活動與自然之間的相互關系。環(huán)境與發(fā)展大會以后,可持續(xù)發(fā)展的觀點逐步從理論走向實踐。為確保持續(xù)發(fā)展,各國將在制定經濟、社會、財政、能源、交通、農業(yè)、貿易及其他政策時,進行環(huán)境與發(fā)展綜合決策,并尋求更大范圍的國際參與。國際社會也必須在政策、措施上實行更大范圍的協(xié)調配合,以解決任何可能影響整個生態(tài)系統(tǒng)平衡的環(huán)境與發(fā)展問題。可以相信,未來世界對環(huán)境問題的關注將超過以往任何時候,人類在追求與自然和諧相處的道路上將最終走到一起。
從全球主義者角度看,生態(tài)環(huán)境危機造成的一個國際結構性的變化是,國家的傳統(tǒng)權利及權力在淡化,而國際社會的共同職責在加強,影響在擴大;變化的特點是,從最低限度的合作目標,朝建立國際規(guī)則和承擔更大責任的方向前進,朝改善及改造國家內部的組織功能的方向演進,朝形成共同的星球意識的方向演進。這是一個前所未有的主權弱化的時代。國際環(huán)境合作的成功與否依賴各合作主體的合作誠意及采取的實質措施,需要主權國家更多地站在人類共同利益的角度,更多地讓渡主權,以長遠利益為重,同心協(xié)力,保護人類賴以生存的地球環(huán)境。
國際法論文篇十一
摘要在全球化逐步發(fā)展過程中,擴大化國際法早就存在的特c即為碎片化。誠然,碎片化使國際法體制內的資源分配一定程度上消耗,并使國際法體系的綜合效力受到影響,但此種影響的程度并不高,不會給國際法體系綜合效力和各分支效力產生危害?,F有國際法體系內,國家條約義務等各種規(guī)則均可將碎片化造成的困難從不同角度減輕或化解。只有碎片化對國家利益產生實質性的危害時,國家應對的博弈選擇才會合理開展,促進碎片化問題的解決。對此,學術界研究國際法碎片化過程中,主要的使命為對其相關問題做出前瞻性的研究,同時將應對問題的策略提出?;诖耍疚姆治隽藝H法碎片化及其給國際法體系效力帶來的影響。
作者簡介:唐子騏,對外經濟貿易大學法學院。
進入21世紀之后,各種各樣的新變化出現在國際社會中,也促使世界各國人民普遍的關注全球氣候變暖、恐怖主義、核擴散問題。在國際社會,國際法是調整其發(fā)展秩序的主要法律,其量變快速進行期間,新的發(fā)展問題也不斷出現,這其中,因不斷增加國際法規(guī)范數量導致的大量規(guī)則相互矛盾、沖突的問題引起廣泛的注意,此種現象即為國際法碎片化,尤其經濟全球化程度日漸提高背景下,國際法碎片化會導致部分國家必須遵守的義務出現排除問題,導致國際法的權威性受損,甚至影響國際關系。因此,還需要在明確國際法碎片化對國際法體系效力影響的基礎上制定化解或減輕國際法碎片化影響的措施。
(一)國際社會結構特殊。
眾所周知,國際社會的基礎為國家主權,其結構呈現為分散的平行式,與國內的縱向式社會結構并不相同,因國際社會結構具有特殊性,也使得其國際法與國內法存在差異。在國際社會中,國際立法機關、法院等并不存在,也就是說,無統(tǒng)一機構負責制定、適用和解釋國際法,國家之間的相互協(xié)調為國際法產生的主要來源,但全球范圍內,國家數量超過200個,所有國家形成一致的結果并無法實現,導致形成數量眾多的國際法規(guī)范。國家間的博弈與國際法相伴而生,一方面,國家要充分考慮自身的利益,選擇的行為方式、做出的應對策略均會存在差異,造成沖突現象存在于各個國家法規(guī)范間;另一方面,即使為同一個國家,所處時期不同時,與他國間的權利義務會重新做出變更,而該時期中制定的新規(guī)則可能會矛盾于以前某時期中的規(guī)則。在不斷增加國家數量過程中,國際法碎片化問題也越來越突出。
(二)國際組織的快速增加。
二戰(zhàn)之后,進一步強化全球化趨勢,國際關系所具備的復雜性也不斷提升。此種背景下,國際事務全球化程度也逐漸提升,如全球協(xié)作、全球規(guī)劃,為適應此種變化,各個國家所采取的協(xié)調與管理方式必須要多邊化,而多邊化方式最為明顯的特點即為“組織化”,也就是越來越多的建立國際組織。由相關統(tǒng)計數據可知,20世紀末期時,共有37個國際組織數量,邁入21世紀后,已經存在7000多個國際組織,增加了200倍左右。廣義上,政府間與非政府間建立的均為國際組織,但狹義的國際組織僅指政府間的。創(chuàng)建國際組織后,在其管轄范圍內,對國際立法活動的組織、國際條約締結談判的組織為其主要的職能。隨著國際組織數量的不斷增多,必然會增加國際法規(guī)范數量,使國際法碎片化產生。
現有國際法體系中,正式分支、非正式分支的存在即為國家法碎片化與多元化的重要體現,例如戰(zhàn)爭法、人權法、海洋法、國際環(huán)境法、國際貿易法、海商法等。另外,歐盟體系、南極相關公約體系等地域和區(qū)域性國際法體系的存在也反映了國際法的碎片化,并使碎片化進程與范圍加劇。各分支存在于國際法體系中的基礎為功能及特定目的,這些法律規(guī)則體系的設立均具備針對性。因重疊與沖突存在現行的規(guī)則與體系中,一定程度的沖擊了國際法體系。
對于國際法體系受到的碎片化沖擊,分支或部門法律規(guī)定之間所存在的沖突及不協(xié)調之處即為主要體現。例如,歐盟碳減排交易體系(euets)是歐盟在時設立的,基礎為《京都議定書》,歐盟做出決定,其他國家飛機如進出歐盟,航空碳減排稅的征收按照euets原則進行,對于該決定,其他國家均持強烈反對的態(tài)度。該案例說明,國際法分支多個并行共存時,沖突必然存在。學者研究該事件時,給出的觀念也存在差異,有的認為,歐盟做出的征稅協(xié)定是單方面的,與《芝加哥公約》中的相關原則不符合;有的認為,其行為與wto相關原則相違背。底,因航空碳減排稅征收決定,歐盟被多家航空公司起訴,最初受理法院為英國高等法院,轉到歐盟法院,歐盟法院裁定于底做出,裁定表示,此項決定與《京都議定書》、《芝加哥公約》等并不違背。歐盟以外的`學術界及業(yè)界均廣泛的批判該裁定,而且多個國家也明確的表示反對,最終,歐盟的此項決定暫緩實施。通過該案例,將國際法體系完整性受到的碎片化挑戰(zhàn)清晰的表現出來。此外,moxplant案、劍魚/箭魚糾紛均將碎片化的沖擊凸顯出來,也將國際法體系內部分支協(xié)調程度不足的問題暴露出來。
無論學術界,或是業(yè)界,均公認國際法碎片化現象不盡人意。因碎片化的存在,導致矛盾存在于國際法分支之間,也使國際法體系的形象與效力受損,而且會一定程度的威脅國際法的協(xié)調性與整體質量。但從本質上看,碎片化不管是帶來損害,或者是造成破壞,關鍵問題是國際法體系效力是否會因此真的失效,或運作無法有效進行。在概念上,“受到威脅”并不相同于“損害程度”。
另外,在劍魚/箭魚案例中,發(fā)生糾紛的為歐盟與智利,該案件具體后果并沒有產生,歐盟與智利之間達成和解,而這也說明,存在國際爭端和平解決的途徑。即使假設兩個仲裁庭/裁判挺做出的裁定是相互沖突的,也依然能夠解決這種沖突,原因是兩個裁定所強調的要求與目的并不相同,而這恰為掘進提供了契機。上述兩個案例也說明,一定程度上片面化、擴大化了國際法碎片化問題。
(一)法律框架選擇為《維也納條約法公約》。
實際上,國際社會早已經認識到了各國際法規(guī)范存在的沖突與不協(xié)調,很多學者及國際機構設計了眾多避免和解決的方法,試圖使國際法體系的統(tǒng)一性增強?!毒S也納條約法公約》即為眾多學者與國際機構在此方面努力的結果,它對傳統(tǒng)法律中的處理手段積極借鑒,將有實質意義的關系建立在各國際法規(guī)范之間,明確各種手段使用到規(guī)范沖突中的原則與方法。現階段,雖然國際法多元化不斷加強,各種新特征不斷的出現在碎片化現象中,但體系整合原則、特別法原則等原則包含或確立在《維也納條約法公約》中,依然可以此作為基本的法律框架,對各種沖突與不協(xié)調做出把握、評估與處理。例如體系整合原則,要求條約解釋者要對任何適用于當事國關系的國際法規(guī)做出考慮,據此可知,國際法屬于法律制度的一種,無論何種條約,均包含在該制度中,且其運作相關于其他國際法規(guī)范,解釋工作需在其他規(guī)范背景下進行,因此,對于某個事項,有兩項或多項規(guī)范關系是其有效和適用的,那么解釋關系首先適用,沖突出現后,解釋要盡量的單一的、一致性的做出,如不能,即可按照其他原則處理。
(二)重要緩解措施為國際組織間的合作。
大量且快速的增加國際組織數量后,不僅促進了國際法多元化的發(fā)展,而且國家法碎片化的現象也進一步深化。當前,國際立法的主事者為國際組織,因而在某種程度上來說,國際法規(guī)范的沖突就是國際組織制定規(guī)則的沖突的表現。所以,國際組織間合作與協(xié)調關系的建立不失為一種緩解碎片化現象的重要措施。
首先,在立法階段加強協(xié)調與合作,可一定程度上避免沖突的存在。國際組織重要職能之一即為主持、組織國際立法活動,隨著國際社會組織化程度的提高,越來越多的在國際組織支持下完成國際法規(guī)范的制定,如果協(xié)調工作并未開展,沖突必然會存在于國際法規(guī)范中。為使規(guī)范沖突最大程度的避免,國際組織可采取“自為”和“借力”兩種方式協(xié)調與合作,“自為”是指沖突預防利用國際組織自身的作為與不作為方法,“借力”是指借助聯(lián)合國國際法委員會的力量。
其次,在實施階段積極協(xié)調與合作,可有效的補救沖突的消除效果。在眾多相關因素的影響下,通常無法避免國際法規(guī)范之間的沖突,此時,只能在國際法規(guī)范實施過程采取相應的補救措施,一方面,以“約定遵從”的方式預防可預見沖突的發(fā)生,即國際組織管轄規(guī)則沖突于其他國際組織的時,約定采取的標準為其他國際組織的;另一反面,利用“事后修正”或“相互協(xié)作”解決無法預見的沖突,或未能預見的沖突。
(三)根本緩解方法為國家間的協(xié)調。
在國家同意的基礎上產生國際法,此種特點即有利于國際法的發(fā)展,又是國際法問題形成的根源。尚未改變國際社會結構時,從本質上看,國際法規(guī)范沖突即為國家間的意志沖突,因此,緩解沖突的最為根本的辦法就是協(xié)調國家間的關系。國家協(xié)調意愿啟動時,堅持的原則應為“善意履行國際義務”,并在協(xié)調過程中堅持“預約談判原則”,達成談判意向后,各國家所采取的沖突解決方法經緯“法益衡量”,最后,達成共識后,修改規(guī)范內容或終止規(guī)范,解決沖突。但要明確,因沖突設計當事國家的利益與立場,通常需要長期的開展協(xié)調工作,再加上協(xié)調過程的復雜性,其他的新沖突有可能發(fā)生,應密切注意。
四、結論。
隨著國際法的發(fā)展,國際法規(guī)范數量不斷的增多,使其呈現出多元化的特征,而該現象的另一種表現即為國際法碎片化,國際法碎片化一定程度上的沖擊了國際法體系,并影響其效力,應從多個方面緩解、解決碎片化現象,促進國際社會穩(wěn)定、有序的發(fā)展。
注釋:
王全齊.淺析國際法碎片化現象.法制博覽(中旬刊).2014(7).268.
高劍、徐菁.國際法碎片化發(fā)展下的環(huán)境保護與人權――對環(huán)境權的人權屬性的反思.法制與經濟(中旬).2014(6).4-6.
國際法論文篇十二
摘要:國際法學界對個人是否屬于國際法主體有很大爭議,傳統(tǒng)的國際法主體只有國家,但近年來由于人權觀念的普及,個人在國際法上的地位空前提高,與此同時,個人在國際法上的法律地位的討論也由此產生。雖然個人在國際法上的主體地位是不存在的,但應該認識到個人在國際法上的重要作用。
作者簡介:王一達(1994-),男,漢族,江蘇人,華北水利水電大學法學與公共管理學院,法學專業(yè)。
目前,因為個人在國際舞臺上活動頻繁,特別是在經濟領域,個人的國際地位也越來越突出,很多學者都提出要把個人作為國際法主體來看待的觀點。筆者也認為既然國際法學界存在如此大的爭議,我們有必要對其進行探討。如此也將幫助我們更加準確地了解并解決國際法上的問題。
(一)從不區(qū)分國家個人到國家成為唯一主體。
國際法的基本理論來源于歐洲,法學界公認的國際法起源于羅馬時期的“萬民法”,在此階段,由于沒有系統(tǒng)的理論支撐,在主體上對國家和個人并不進行區(qū)分,更不會出現所謂的主體之爭。威斯特伐利亞和約簽訂后,國家開始成為國際社會的主要單位。與此同時,歐洲的中央集權制度開始確立,國家的國際法地位更加鞏固,成為國際法上的唯一主體。
(二)國際組織和正在爭取獨立的民族成為國際法主體。
隨著國際社會濟政治的不斷發(fā)展,國際組織在國際社會上的作用也越來越重要。眾多國際法學家逐漸認可了國際組織的國際法主體地位,而且聯(lián)合國也適時的承認了國際組織的國際法主體資格。但是,國家依據的是主權而成為的國際法主體,而國際組織依據的是條約,其國際法主體地位是有限的。正在爭取獨立的民族雖然在事實上并沒有取得事實上的獨立,但基于承認其民族自決權,應予以支持。正由于缺少完整的主權,其國際法地位也是不完全的。
對于個人的國際法主體地位,學者提出了不同的觀點,除了不承認的觀點外,還有兩種觀點比較突出:一種認為個人是唯一主體,一種認為個人是有限主體。下文筆者對這兩種觀點進行分析:
該觀點認為個人是國際法上的唯一主體,該觀點跟傳統(tǒng)觀點截然不同。并且認為在國際法上只有個人能夠享有權利承擔相應義務,國家卻必須借助一定的'機關才能參與到國際社會,而這些機關又是由個人組成的,因此既然國家是由個人組成的,國家的各項活動也具體到個人來完成,那么個人就應當且是唯一的國際法的主體。
該觀點認為國家作為國際法主體的事實應該予以認可,與此同時,還應該認識到個人也同樣在一定程度上可以作為國際法主體。很多西方的國際法學者認可這個觀點,他們認為在一定的條件下,個人可以享有國際法權利,承擔國際法上的義務。同時該觀點認為國際組織、正在爭取獨立的民族是國際法上的派生主體,個人只能稱為國際法有限主體。
要想成為國際法主體需要具備兩個條件:第一,應具有獨立參加國際關系的能力;第二,應該具有直接承受國際法上權利和義務的能力。由此,筆者認為個人不是國際法的主體:
(一)不能獨立地參加國際關系。
個人參與國際關系的方式都是依附在國家之上,并不能獨立參與到國際關系中,如果失去一國公民的身份,個人便不能再參與到國際關系中。其他國際法主體也并不承認個人的地位,有認可個人國際法主體地位的學者以國家可以對個人簽授權協(xié)議,由此個人可以獨立參加國際關系,證明個人的國際法主體地位。人權論這認為個人作為國際法保護的對象,已經證明個人是國際法的主體。以上觀點都更表明了個人對國家的依附關系。由此可見,個人并不能獨立的參與到國際關系之中。
(二)不能直接承受國際法上的權利和義務。
個人在國際法上的權利義務是派生出來的,就拿人權這個概念來說,這不是國際人權法規(guī)定的結果,而是在此之前就出現了,如果沒有國際人權法,人權仍然會在國內法上存在,國際法上的權利義務的實施也一般都是通過國家制定國內法的方式實施的。國際公約在轉化為國內法過程中賦予國家很大的裁量權,因此個人因其國家不同,其權利義務也不盡相同。由此可見,個人的權利義務是國內法規(guī)定的結果,而不是因為其參與了國際關系。
四、結語。
隨著國際經濟社會的發(fā)展,個人的作用肯定會越來越重要,但個人無論如何都很難成為國際法主體。此外,個人如果成為國際法主體,可能加重國際社會的負擔,可以一直使國家成為個人參與到國際社會的橋梁。
[參考文獻]。
[1]沈宗靈.格老秀斯的自然法和國際法學說[j].中國國際法年刊,1983.
[2]邵津.國際法[m].北京:北京大學出版社.北京:高等教育出版社,.
國際法論文篇十三
不過,從國際法的歷史發(fā)展來看,古代國際法(或國際法的遺跡)為近現代國際法提供了早期的實踐、理念、術語及其概念等。在國際法的歷史發(fā)展中,基督教因素動態(tài)地影響了其發(fā)展。從起初《圣經》有關人權、戰(zhàn)爭的經文、教父神學對戰(zhàn)爭觀的闡釋,中世紀教廷有關戰(zhàn)爭、使節(jié)、仲裁等的實踐,到近現代社會教廷參與國際條約、參加國際組織、基督教非政府組織參與和影響國際法的實踐。可以看出,基督教歷史發(fā)展起伏對國際法產生了在不同歷史階段具有不同歷史特征的影響。
基督教對國際法的影響是以《圣經》為基礎和核心,以神學為紐帶和動力推動國家法發(fā)展,進而在國家法的實踐和發(fā)展中影響國際法發(fā)展的。與國家法發(fā)展的同時,浸透著基督教因素的國際關系現實也需要相應的國際法。面對不同歷史時代的世俗問題,實踐中需要信仰通過神學予以有力回應。道德神學全面、系統(tǒng)闡述基督教對于國際關系、國際法的信仰主張,是影響國際法的基礎性神學因素?;谏駥W基調,神學家建構并發(fā)展了神學主義法學律,其中有關國際關系、國際法的思想主張豐富了國際法的思想寶庫。教廷和基督教非政府組織立足其信仰主張,作為非國家行為體,一方面增加了國際法主體的多元性,另一方面顯出傳統(tǒng)國際法的內部缺陷并為國際法的發(fā)展提供了場域和新資源。
國際法在歷史演進中主要是歐洲基督教文明的產物。不過,從基督教的歷史發(fā)展看,基督教在初期延續(xù)并發(fā)展了猶太教對國際法的影響。猶太教對國際法的影響是持續(xù)性的。
早期的國際法學者有很多受益于猶太教及其法律理念、制度。國際法形成之后,基督教因世俗性的廣泛進取對其的影響日漸式微,但延續(xù)了此前的基本范疇,并在全球宗教復興的大背景下對國際法的影響呈現新景象。
從國際法史可以看出,最先有意識、系統(tǒng)化地闡釋國際法理論的嘗試由15-16世紀西班牙學派的天主教學者和神學家開啟,這項工作接著被許多新教的學者,尤其是由荷蘭、英國和德國的新教學者接續(xù)。法國大革命及其民族國家鞏固后,在民族國家與世俗基礎上對國際法的系統(tǒng)闡述才變得常見。自然而然地,歐洲基督教文明施與法律的印記使其發(fā)展為一般國際法——基于此可以認為,美洲是構成整體的歐洲文明之一部分。而這種智識的領導權現在正處在混亂和被瓦解的過程中??傮w來看,這種影響表現為全面廣泛、日漸衰減、宗教回歸三種形態(tài)。從國際法史的角度看,基督教對于國際法的影響可分為1648年之前、1648-1945年、1945年至今三個階段。
國際法論文篇十四
20世紀80年代以前,公益性是大學的唯一屬性。經濟全球化和高等教育國際化,使大學的經濟功能日漸凸現,《服務貿易總協(xié)定》主張的教育服務貿易自由化,對中外合作辦學的公益性產生了巨大的沖擊,而要解決中外合作辦學中凸顯的規(guī)模與質量、成本與機會、學術與利益等諸多矛盾,就必須堅守教育公益性原則,這樣才能促進中外合作辦學的良性發(fā)展。
當今的國際法范圍也隨著全球化進程的深入而日益擴大。國際法所涉及的領域已經從最初對維持和平的關注擴展到包括關注現代國際生活的所有利益,教育也成為國際法發(fā)展進程中得到關注的一個新的重要領域。《服務貿易總協(xié)定》(以下簡稱“gats”)的簽署,使得教育服務貿易被納入具有法律約束力的國際法體系,教育的產業(yè)屬性和經濟功能愈發(fā)明顯,這對傳統(tǒng)意義上的教育公益性形成巨大沖擊。中外合作辦學作為經濟全球化、高等教育國際化催生的必然產物,如何適應gats的規(guī)則約束,如何把握教育的公益性原則,一直以來備受關注與爭議。
對中外合作辦學的拓展與規(guī)制。
我國中外合作辦學自《中華人民共和國中外合作辦學條例》頒布以來,進入了快速發(fā)展時期,中外合作辦學之所以能如此迅速發(fā)展,更為主要的是其辦學主體對教育服務貿易利益的.追求。
中外合作辦學在教育服務貿易內屬于“商業(yè)存在”的服務提供形式,gats要求全體世界貿易組織成員在“國民待遇”和“市場準入”等方面兌現承諾,逐步實現服務貿易的自由化。
而事實上,在中外合作辦學實踐過程中,教育公益性與營利性的沖突日益加劇。我國政府對中外合作辦學的公益性原則一貫持肯定態(tài)度,且始終強調堅持教育公益性原則。
然而,根據“條約必須遵守”的國際法原則,參照gats關于服務貿易的定義及規(guī)則(第1條第3款),從中可以看出,世界貿易組織框架下的教育服務是一種具有商業(yè)性質的教育,不屬于政府職能且不是公益性的服務,只屬于私人消費而不屬于公共消費。因此,我國政府必須將在gats框架下對教育服務貿易領域做出的承諾轉化為國內法,賦予中外合作辦學作為教育服務貿易領域,以“商業(yè)存在”的形式存在,而應具有的營利性的合法效力。
2.中外合作辦學公益性與營利性的沖突與融合。
現實是中方教育合作機構在合作辦學中體現出明顯的營利性和產業(yè)性價值取向,導致政府與高校在合作辦學的主要價值取向上出現錯位。外國高校進入中國市場從事合作辦學的主要價值取向也是在于獲取經濟價值,看重其營利性和產業(yè)性。
近年來,從中外合作辦學機構發(fā)展的情況看,許多學校在辦學過程中都存在著營利行為。營利性教育服務貿易是社會經濟發(fā)展到一定階段和程度之后的必然產物,但是其自身仍然在固守和堅持著教育的公益性原則,沒有因為營利而受到改變。公益性是教育客觀存在的一種社會屬性,教育服務并不因為其具有可交易性而改變其公益性。
對教育服務公益性的倡導和堅持,既有利于教育服務本身的發(fā)展,又能夠為營利性創(chuàng)造更加優(yōu)質寬松的外界條件。而教育服務在獲取收益回報的同時,能夠更有基礎和實力來維護教育服務的公益屬性。
教育服務貿易符合國際化趨勢的現實發(fā)展,將以往的以公益為單一屬性的教育服務轉化為以公益與營利為雙重屬性的存在。
3.中外合作辦學公益性的堅守與發(fā)展。
中外合作辦學近十年來發(fā)展迅速,成效顯著,但也存在辦學層次不高、辦學質量參差不齊等問題。中外合作辦學有公辦性質的,也有民辦性質的。對于公辦性質的中外合作辦學形式,其中不應該存在合理回報問題;對于民辦性質的中外合作辦學,相關合理回報的問題可以遵照我國的《中華人民共和國民辦教育促進法》及其實施細則的相關規(guī)定。所有中外合作辦學的學歷教育性質上都是在中國的辦學,都應該在《中華人民共和國教育法》的大框架下進行調整,都應遵循公益性原則。
國際法論文篇十五
隨著全球化的步伐不斷加快,國家與國家之間的關系敏感而密切,整個國際社會是“牽一發(fā)而動全身”,國際法的作用也日益得成熟、重要。目前,我國高等院校國際法課程教學內容的設置和學時的安排只能完成國際法的啟蒙教育,這種初級教育對于培養(yǎng)法學專門人才的要求來說差得很遠。國際法是一門實踐性很強的學科,國際條約、國際慣例是國際法的重要組成部分。國際條約、國際慣例是兼顧到不同法系、不同國家法律制度的特點而形成的。但現階段我國學生普遍缺乏鍛煉和實踐的機會,接觸國際實例很難,理論與實踐脫節(jié),嚴重影響了國際法的教學效果和本專業(yè)的發(fā)展。因此國際法教學的改革勢在必行。本人主要從國際法的實踐教學改革方面談一下自己的思路和想法,希望能為培養(yǎng)國際法專門人才做出應有的貢獻。
(一)在實踐教學過程中重視對學生進行道德品質的培養(yǎng)和教育。
大學是培養(yǎng)人才的地方教育學論文教育教學論文,道德品質也是衡量人才的一個重要指標?,F今世界幾乎所有的西方發(fā)達國家都非常重視公民教育,并同時把它作為學校教育與教學工作的重要任務和目的之一。因此無論在理論教學和實踐教學的環(huán)節(jié)德育教育都不應當被忽視。
在歐洲一些崇尚紳士風度的國家,民族的文明素養(yǎng)很高,但是在他們的學校教育課程中卻很難找到專門的德育科目,德育一般就滲透在各門教學工作中并同步進行,也就是任何一門學科都兼有道德教育的任務。目前我國大學的課程,在各門科目上一般都設置有課堂教學和實踐教學兩個部分。就實踐教學環(huán)節(jié)來說,我認為應當設置專門的德育教育部分。在對學生的實踐學習環(huán)節(jié)進行考核打分時應增加具體的道德品質的考核成績。比如在實踐學習中是否注意環(huán)境保護、是否體現了人文關懷、是否從事了義工或志愿者的服務等等??傊彩悄荏w現公平、正直、誠實、勇敢、仁愛、熱愛勞動、艱苦樸素、追求民主、樂觀向上、寬容團結的精神品質和行為都可以成為學生實踐成績中的一部分。
(二)案例教學是國際法教學實踐改革的重要手段。
案例教學是實踐教學的主要形式之一。案例教學法有助于學生理解掌握所學。
摘要內容。但案例教學模式在實際操作中還存在許多不足。
1、案例教學教材的選擇要注意與當代的國際實踐相聯(lián)系。
在案例的選擇上,應根據教學目標進行。既要選擇一些典型性、代表性、綜合性的案例。將案例與與所講授的重點內容有機結合,盡量涉及多個知識點或多個章節(jié)的內容。同時也要注意調整,隨時加入一些具體生動,較受社會關注的案例。以保證教學內容的前瞻性和與時俱進。
目前各個高校教學用的案例教材雖然多,但觀其內容,其中所編的案例卻大多相同。其中案例也大部分是幾十年甚至上百年前的,上世紀90年代的案例都屬于年輕案例。當然這其中不乏一些十分典型的案例,所以經常被采用。另一方面也由于國際社會、國際法的特點所決定的。案例材料陳舊影響學生的學習興趣,也不利于學生了解本學科的前沿知識論文開題報告中國。因此案例教學教材的選擇既要注重科學系統(tǒng)性,也要注意與當代的國際實踐相聯(lián)系。在此一方面呼吁廣大專家學者能夠,即時對當前的教材進行修訂與增補?;蛘叨嗑幾胍恍┬碌?、與國際法的發(fā)展、與當今社會的現狀聯(lián)系緊密的案例教材。一方面也要求廣大教師在實踐教學中對案例的選擇進行甄別、更新。隨時關注本領域的最新動態(tài),及時采集新案例。過時的案例被淘汰,新的案例補充進來。在完成某一課程內容的學習后,就可以選取一些時事性、較有深度及廣度的案例討論。甚至直接制作、改編一些案例。以便及時提高教材、教法水平,增強教學效果。因此改編、更新國際法教材,把案例教學法貫穿其中,是我們當前國際法實踐教學改革所首先要解決的問題。
2、案例教學的過程要把教師創(chuàng)新教學與學生主動學習結合在一起。
案例教學應該以學生為主體教育學論文教育教學論文,充分發(fā)揮學生的主導作用。教師加以適當的組織引導。具體操作中教師,可以先布置學生課前閱讀相關資料,并設計幾個有針對性的問題,讓學生提前進行思考尋求解答。但注意不要給予過多的提示,以免限制了學生的思路。預習案例有助于學生將所學內容融會貫通,多角度解決問題。
具體由學生完成的部分主要應該有三個環(huán)節(jié)。首先案情介紹階段,這部分比較簡單,但需要學生事先預習。主要是學生對案例背景介紹,也可以對案例中的要點進行總結,為理解案例提供一個分析框架。第二部分是重點部分,由同學們對案例中所涉及的問題提出行動方案。在這個過程中同學們可以相互批評、反駁、辯論。這個過程要求學生們充分參與、發(fā)言。同學們可以反駁其他同學的發(fā)言,也可以闡述自己的觀點。但不能重復其他同學的論點。隨著辯論的進行,對案例的分析也會愈加深入,學生對理論的理解也會愈加的透徹并且和有關法律事實密切的結合起來。此時老師只要對同學們遺漏的問題進行提示引導就可以。最后一個環(huán)節(jié)是學生點評。點評中強調學生對相關案例的點評,這樣能夠調動學生的思維,促進其對相關知識的理解和把握,堅持學生自主學習為主,在學生點評的基礎上,教師結合本次討論內容作總結性的點評,指出學生的不足同時肯定其成績。最后由教師對同學們之前的討論進行評價打分。不論觀點是否正確客觀,充分參與就是得分標準的重要參考指標。
在整個案例教學的過程中教師要給學生充分空間,真正讓學生自主的去分析思考、并提出解決方案。達到培養(yǎng)學生概括、歸納、分析推理能力;口頭表達、辯論能力;提出方案、解決問題的能力的目的。也有利于養(yǎng)成學生關心、了解我國國情和世界政治、經濟、文化、法律動態(tài)的習慣。
案例是教學法中的最優(yōu)資源,也是實踐教學的最常用手段。它為師生提供了一個從感性知識到理性知識、從具體到抽象的自然有序的教學認識過程。通過課前預習和課堂討論為學生營造了一個生動、靈活、深刻的學習氛圍。避免傳統(tǒng)教學中只講授空泛冗長的理論,卻不能就相關法律事實進行立論分析,導致理論與實踐脫節(jié)的現象。案例教學的重點不是尋找某一確定的答案,而更加注重認識問題和解答問題的過程。面對有挑戰(zhàn)的問題和各種可能性教育學論文教育教學論文,學生的學習積極性將得到激發(fā),為尋求答案,學生將會主動分析法律上的爭議點,搜尋相關法規(guī)和類似案例,得出自己的判斷,從而變被動學習為主動學習。
(三)將國外的一些實踐課程模式引入我國的國際法課堂。
作為實踐教學的一種創(chuàng)新,各院校都在探討如何將國外的實踐課程模式“診所式法律課程”(clinicallegaleducation)和“法庭辯論課”(trialadvoca2cy)引入各自的法學課堂教學。在英美等普通法系國家,它包括兩種形式:“模擬法庭”(mooting)和“辯論技巧”(advocacy)。模擬法庭一般是低年級學生的必修課,即所有法學院學生都要參加模擬法庭的訓練。辯論技巧課,則是為那些有意成為出庭律師的法學院學生開設高級訓練課程。
目前我國的大多數法學高校都建立了專門的模擬法庭。在教師的.指導下,學生可以把一些經典的案例依照嚴格的法庭程序進行重現和模擬。通過學生扮演具體的角色,即原告、被告、法官/仲裁員、雙方當事人的代理人和有關證人,對案情發(fā)表自己的看法和意見,提高學生的分析問題的能力和實際處理問題的能力,使學生真正成為課堂的主角。對學生增強學習興趣、加深理解、學以致用是十分有效的。很好地提高了學生的專業(yè)技能和基本素質。
但現在大多數的法學院校的“模擬法庭”還只是一種形式。利用效率低,有的學校甚至一學期都不能開展一次模擬法庭活動。案例的選擇也比較單一,主要集中在民法、刑法領域。國際法的相關案例十分少見。另外一些學校的模擬法庭的配套設施還不完善,一些學校開展的“模擬法庭”過于注重形式,沒有相關法學問題進行深入的探討。這些都是急需改進的地方。我們要充分認識到開展“模擬法庭”,尤其是“模擬國際法庭”和“模擬國際仲裁法庭”活動對我們培養(yǎng)學生能力所起的作用,這種作用可能是隱性的,但卻是長遠的和巨大的。
另外,各法學院校對“辯論技巧”等專業(yè)素質的培養(yǎng)形式還在初級階段。這也是我們應充分重視和積極探索的。
(四)通過分層教學法實現實踐教學中對學生主體性和差異性的關注。
這一改革措施主要是在實踐教學中更好地根據學生的個體能力、已有基礎及學習偏好等來進行有效的教學?!胺謱咏虒W”的具體做法是,針對班級授課制下不同學生的學習風格和多樣性的學習差異,如根據學生在學習時對視覺、聽覺和動手操作等不同學習類型的偏好和實際能力,而將學生的課程劃分為不同的層次。某一層次既和某一級的學習水平和深度有關,也和學生的興趣愛好、特長有關論文開題報告中國。在這里我們要十分注意的是學生層次的劃分不是由教師主觀決定的教育學論文教育教學論文,而是由教師提出劃分方案,而由學生自己選擇。
比如第一層的學生,在這一層的學生要培養(yǎng)他們對某一話題的基本理解能力。這一層的學生可能是興趣廣泛,動手能力強的學生,即操作型的學生。這一類的學生擅長通過操作實踐的方法來學習。那么教師就可以分配這一組的學生就某一國際法案件進行調查研究,提供各種報告資料;為國際法的案例教學提供音像資料、制作多媒體課件;或者進行“模擬國際法庭”“模擬沖裁法庭”活動的準備工作。
第二層的學生主要是培養(yǎng)他們比較復雜的思維能力,其首先要求學生熟練運用他們曾在第一層水平階段已經學過的東西,懂得如何運用選擇、引起或發(fā)現更多的體驗、認識和結論,同時要求學生自己設計方案并找出答案。這一層次的學生往往是學習比較認真,理論基礎扎實的學生。教師要注意拓展這部分學生的思路、培養(yǎng)他們的創(chuàng)新能力。以“模擬國際法庭”為例,教師可以分配這部分學生在“模擬國際法庭”中充當當事人的角色,通過法庭辯論提高學生的思維能力和創(chuàng)造能力。在這里教師要注意給學生一個完全自由思考和創(chuàng)造的空間,不要過多的限制和說教。
第三層次主要是一些善于思考、見解獨立的學生。對這一層次的學生應該著重培養(yǎng)他們更復雜和更具有批判性思考的能力。在這一層級中,學生要學習并運用所學知識,圍繞一個現實世界中有爭論的主題進行評議和分析。與此同時還要求學生進行批判性地思考并把研究與個人的審美觀、價值觀和人生觀結合起來。以“模擬國際法庭”為例,教師可以分配這部分學生在“模擬國際法庭”中充當大法官的角色,分層教學法主要適用在實踐教學模式中,在課堂教學和期末理論考試當中則不適用。國外教育界的一些專家和實驗教師對上述模式的總體評價一般都很高。通過學生的個性化指導,充分發(fā)揮每名學生的特長,增強了學生的學習興趣,樹立了學生的信心,幫助每一位學生達到他們的理想目標教育學論文教育教學論文,無疑,這對學生的發(fā)展和師生關系的融洽都是十分有益的。
(五)在實踐教學中采用小組學習的方法。
小組學習法就是讓學生自主組成若干個學習小組。學生們在課余時間可以進行集中學習。包括討論、講座和進行調研。
國際法的案例教學過程是一個充分鍛煉學生自主學習能力的過程。在這個過程中可以貫穿小組學習的方法。通過小組學習,學生們可以互相啟發(fā),彌補不足。一方面有利于在課堂討論中更加有針對性,不遺漏要點;一方面可以使學生在比較輕松的環(huán)境中提出自己的觀點。既有利于學生表達能力的提高,也有助于學生進行不受約束的思考。
對國際法的相關事件進行調查研究也是實踐教學的一個有效途徑。通過調研能使學生掌握更加詳實資料,培養(yǎng)學生嚴謹求真的學習態(tài)度,使學生更加深入的了解社會,增強學生的團隊合作能力、與人交往的能力、解決問題的能力、快速反應的能力等多種能力。有利于學生綜合素質的提高。通過組成學習小組,學生們分工合作也可以促進實踐活動的順利完成。
總之,學習小組對學生的自主學習能力、發(fā)散思維能力、團隊合作能力的培養(yǎng)都有積極的影響。
綜上所述,國際法的實踐教學改革是一個長遠的工作,學校在教學過程中要緊緊把握知識、素質和能力三要素,突出培養(yǎng)學生發(fā)現、提出、分析和解決問題的能力,特別是通過加強實踐教學提高動手能力和處理實際問題的能力。
參考文獻:
1、宋艷,《高校法學教學改革研究》教育探索第4期。
2、李學蘭,《法學模擬教學方法之理論與實踐》[j].中國成人教育,,(4).
4、張海鳳,《法學案例教學法建構淺析》[j].行政與法.2005(9).。
6、胡玉鴻,國家司法考試與法學教育模式的轉軌[j].法學2001,(9).
7、朱立恒,《法治進程中的高等法學教育改革》法律出版社,08月。
8、邵建東.《德國法學教育制度及其對我們的啟示》[j].法學論壇,,(1)。
國際法論文篇十六
在前文,我們已提到國際法淵源的外延非常廣泛,至少包括:道德規(guī)范、正義觀念、法理或國際法學家的學說著作、國際組織和國際會議的決議、準條約(軟法)、法律解釋、司法判例、國際習慣等。這里將其中爭議較大、易混淆的三種(司法判例、權威國際法學家的學說、國際組織和國際會議的決議)國際法淵源挑選出來,做一簡單說明。對于司法判例,《國際法院規(guī)約》第59條已明確規(guī)定:“法院裁判除對當事國及本案外無拘束力”;這樣的規(guī)定就排除了英美普通法的“依循判例”,法院判決只對案件當事國和本案有拘束力,而對于后來發(fā)生的案件沒有拘束力,從而使法院沒有在英美普通法中創(chuàng)設法律的功能,所以判例不是國際法的表現形式。但國際法院或國際仲裁庭在審理案件中適用國際法時,總會對國際法律原則、規(guī)則、原理進行論述,這些論述常常會被援引,并且在一般國際實踐中也得到尊重,也有可能發(fā)展為一般法律原則、規(guī)則,因此判例是國際法的重要淵源。
國際組織和國際會議的決議也應為國際法淵源,但很多人持不同看法?!秶H法院規(guī)約》第38條沒有提到國際組織和國際會議的決議可以作為確立法律原則之補充資料,這可能與當時國際組織的作用還沒有現在重要有關。但是,國際組織本身是獨立的國際人格者,其做出的決議屬于單方面的行為,一般無法律約束力,不是國際法的表現形式。雖然它們一般不具有法律效力,但它們對國際法的發(fā)展有著重要影響:不僅對國際習慣法的形成有貢獻,有的還成為締結條約的基礎。因此,它們是重要的國際法淵源。
國際法因素是指不能單獨成為國際法淵源,但卻對國際法的產生和發(fā)展具有直接或間接作用的成分或因素。它的特點在于:。
(1)片面性和必要性。像公法家學說,法官內心確信等,它們雖然不能單獨成為國際法淵源,但如果能與其它因素相結合就有可能轉化為上述的國際法淵源。
(2)直接或間接影響國際法的產生和發(fā)展。國際法因素的最大貢獻是它對國際法的推動作用。格老秀斯的(海洋自由論》于16出版,在當時便提出海洋自由或稱為公海自由原則對推動海洋法公約等海洋法規(guī)范的產生和發(fā)展;紐倫堡和遠東軍事法庭通過對二戰(zhàn)的主要戰(zhàn)犯進行審判為之后的盧旺達軍事法庭的審判、前南軍事法庭審判,以及現在將要對前伊拉克總統(tǒng)薩達姆的軍事審判提供了相應的實體法與程序法的規(guī)范、原則、制度。
國際法論文篇十七
國際法是各國公認的調整國家關系的有約束力的原則、規(guī)則和制度的總稱。簡單地說,國際法就是調整國家之間關系的法律。它是隨著國際關系的形成和發(fā)展而逐漸產生和發(fā)展起來的。
(1)國際法的主體主要是國家,調整的主要是國家之間的關系。
(2)國際法是國家之間以協(xié)議的方式制定的。
(3)國際法的強制實施,主要依靠國家本身的行動。
國際法的淵源是指國際法的原則、規(guī)則和制度第一次出現、確立并獲得法律效力的地方或事實。國際條約和國際習慣是國際法的主要淵源。
國際條約是國家之間的協(xié)議,是現代國際法的主要淵源。國際條約一般應以書面形式存在,從內容講可分為造法性條約和契約性條約。但是,并不是所有的國際條約都是一般國際法的淵源。造法性條約的主體涉及到世界性的內容,它的締約者是開放性的,各國都可以參與批準、制定,這樣的條約可以長久性地存在,它有普遍的意義,是直接的國際法淵源。契約性條約一般指兩個或少數幾個國家只為他們之間特定的事項達成協(xié)議,沒有世界性的意義,不直接產生一般國際法規(guī)范,并不直接成為國際法淵源。只有經過發(fā)展,該條約所載規(guī)則被反復采用并得到公認,或構成國際習慣后才能成為國際法的淵源。
國際習慣是各國在反復實踐中形成的,具有法律約束力的不成文的行為規(guī)則。它是指被各國接受為法律的國際實踐或通例,也就是在國際實踐中形成的國際法原則和規(guī)則,如外交特權與豁免、國家責任等。
構成國際習慣必須具備兩個主要因素:一是有通例存在,即國家間長期的、反復的、廣泛的、一致的作為或不作為,就是所謂的“物質因素”;二是通例被各國確認具有法律約束力,即國家把通例認為是法律規(guī)范,就是所謂的“心理因素”。
三、國際法與國內法的關系。
國際法與國內法是兩個不同的法律體系,但彼此不是完全對立的,它們既相互區(qū)別又相互聯(lián)系。
(1)立法方式不同。
每一個主權國家都是國際社會平等的一員,在它們之上沒有一個超越國家統(tǒng)一的最高立法機關,因此,國際法的原則、規(guī)則和制度主要由各國家在平等的基礎上以協(xié)議的方式制定(國際條約),或由主權國家明示或默示承認而確立(國際習慣)。而國內法則由國家立法機關制定。
(2)生效條件不同。
國際法必須得到國家的承認方能生效,得到國家的承認就意味著得到該國國內法的承認,它是體現各國家的集體意志的.。而國內法則是由該國家的立法機關制定,經過該國一定人數的公民通過即發(fā)生效力,它體現的是該國的國家意志。
(3)適用范圍不同。
國際法一旦生效,其適用范圍是世界上明確承認國際法的所有國家;而國內法則只適用于該國國內的法人和自然人。國際法是國際社會的法,它只調整國際關系,包括國家與國家之間、國家與政府間的國際組織之間,或者其他國際法主體之間的關系。國內法是調整一國權力下的國內成員之間關系即自然人之間、法人間、自然人與法人或其他實體間的關系。
(4)強制方式不同。
國際法的強制執(zhí)行只能依靠國家采取單獨的強制措施來保證。一旦有人破壞國際法,某個或者幾個國家,甚至也可能是整個國際社會就會遭到非法侵害,這時就需要整個國際社會聯(lián)合起來,制止打擊違法行為,使國際法得到維護和執(zhí)行,使違法者回到國際法的立場上來。國際上雖然有國際法院,但它沒有強制管轄權,因此國際法的實施除依靠各國自覺遵守外,主要依靠國家本身的力量。國內法依靠國家權力之下的司法機關、其他行政執(zhí)法機關和國內的軍隊來保證遵守和執(zhí)行。
國內法有時也可以變成國際法,其成立的條件是該國內法要得到多數國家的承認;同時,國際法可以根據自身的性能滲透到國內法當中,成為該國內法的一部分。根據我國憲法和一般法律的規(guī)定,國際條約是我國法律的組成部分,它們低于憲法,不得與憲法相抵觸,但與一般法律沖突時,優(yōu)先執(zhí)行國際法。如果不遵守、執(zhí)行國際法,就要承擔國際法律責任。
1.確立辨明國際問題是非曲直的標準和法律依據。一方面,國際法作為行為規(guī)范,為各國間互相交往提供了行為標準,各國應該以國際法為依據規(guī)范和約束自身的行為,以國際法為標準評判自身行為的對與錯。另一方面,國際法作為審判規(guī)范,是裁決是否脫離和違反國際法的審判標準。國際法要求各國予以遵守,但違反甚至破壞國際法的行為并非就是否定了國際法存在的價值;相反,國際法的作用之一,就是對這種違法行為進行制裁,使有關的國家承擔法律責任,從而更好地保證國際法的實施。
2.規(guī)定國際社會的基本行為準則,減少國際糾紛。國際法是主權國家通過一致協(xié)商制定的法律,任何國家不論大小強弱、發(fā)達程度如何,都必須遵守國際法,不允許有超越國際法的特權國家存在。一方面,國際法是各國家參與制定的,遵守國際法意味著國家遵守自己所制定的法律,從維護國家自身的意志和利益出發(fā),國家愿意自覺地用國際法對其行為進行自我約束。另一方面,單個的國家不可能制定國際法,國際法是世界各國協(xié)商一致的結果,因此,如果一個國家破壞了這種由各國協(xié)商制定的國際法,其他國家為維護自身或國際社會的整體利益,就要單獨或集體采取行動制裁違法者,以相互約束的方式確保國際法的實施。
3.在國際交往過程中建立各種權利與義務的關系,以便明確國際責任。國際法是國際關系的法律表現形式,確立世界各國在國際交往過程中的行為規(guī)則。在國際法中,特別是在一些造法性的國際條約中,直接為國家規(guī)定了權利與義務,國家享受權利的同時,必須承擔相應的義務。國際法的一些基本原則,如尊重國家主權和領土完整、不干涉國家內政等,既是國家的權利,同時又是國家的義務。享受國際權利和承擔國際義務是國家的重要屬性,國際法將國家間的具體權利與義務以法律的形式確立下來,賦予法律上的約束力,由各國予以遵守,有利于防止戰(zhàn)爭與沖突,保障和平與發(fā)展,有利于建立正常的國際秩序,促進世界各國的友好關系。
國際法論文篇十八
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學實踐現狀出發(fā),闡述了雙語教學在研究生教育中的必要性,指出為順應時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應當提倡雙語教學,并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學模式等四個方面提出了完善的建議。
關鍵字:
雙語教學;國際法教學;師資力量;課堂教學模式。
1.什么是雙語教學。
雙語教學在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學專家m.f.麥凱指出,“雙語教學這個術語指的是:以兩種語言作為教學媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學生的第一語言?!蹦壳皣鴥韧怅P于雙語教學的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學實際情況,本文所探討的國際法雙語教學是指采用英語和漢語進行的法學學科教學。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學的必要性。
2.1順應時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿組織以及我國經濟實力的顯著增長,對外經濟交往和國際貿易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎又熟練掌握英語的復合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關于進一步加強高等學校本科工作的若干意見》,進一步要求提高雙語教學課程的質量,并繼續(xù)擴大雙語教學課程的數量。這就明確要求各高校將雙語教學納入教學實踐,使得雙語教學成為必要。
首先,國際法作為法學的分支不同于自然學科的客觀性與確定性,法學是一門具有濃厚主觀色彩的學科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風俗習慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調整國際法主體之間、主要是國家之間關系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內的民法、刑法等處理的是一國內部的法律關系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風俗習慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運用雙語教學方法進行國際法的教學顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進行研讀,若不全面強化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關實務工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標還是專業(yè)特點的角度看,都應引入雙語教學,目的是在提高學生英語能力的基礎上來全面培養(yǎng)學生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進行雙語教學非常關鍵的問題。目前,關于法學雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標準。關于法學雙語教學應當采用什么樣的教材,國內存在有三種觀點:一是引進原版教材,二是使用現有的統(tǒng)編法學教材,三是編寫適合國內法學雙語教程的教材。筆者認為,直接引進原版教材,容易產生理解上的偏差,不利于教學的進行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學者編寫適合國內使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應當注意的是編寫雙語教材應符合國家教育部頒布的教學大綱的要求、嚴把質量關,且應當正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關系,兩者應形成互補的關系,教材難度應當適中。
3.2師資力量。
雙語教學最核心的影響因素當然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學經驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數,但真正能將兩者結合,在教學實踐中達到預期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學專業(yè)基礎一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學要求的教師應該是外語水平高,學科知識強的復合型教師,但是我們應當意識到要培養(yǎng)出數量相當可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應當有一個長遠的培養(yǎng)計劃。首先國家相關部門應當對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應當創(chuàng)造條件對現有專業(yè)教師進行英語能力的培訓。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學習,利用國外豐富的教學資源;另外一方面也可以促進國內外學者的合作,互相學習,共同進步。
3.3學生英語水平。
雙語教學的開展,也與學生的學習能力密切相關。但是與我國教學的投入相比,我國的外語教學效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因導致我國“啞巴英語”、“聾子英語”的現象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學基礎是學生參與國際法雙語教學的前提條件。針對不同水平的學生應當采取不同的方法。一部分研究生已經具備相當的英語水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關的翻譯作業(yè)。學校也應當為推進雙語教學設計校園環(huán)境,如開設“英語角”,鼓勵學生加強英語學習,開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設講座,形成良好的學習法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進行的是基礎的普及性教育,班級人數一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數較少,多以小課為主專業(yè)性強,更注重開發(fā)學生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學生本身也容易喪失興趣,事先不預習功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學事半功倍的順利開展,必須調動學生的積極性。研究生課堂由于人數較少的緣故,課程設置可更加靈活。課堂除了教師講學生聽的模式,可以采用學生分組討論、老師最后總結的方式,這樣學生掌握課堂的主動權,在上課前查找文獻資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強了師生之間的學術溝通。在這樣的課堂上,應當盡量少糾結于英語句子本身如何翻譯、語句結構、語法問題等,重點應當放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學著作的研讀等。
結語。
綜上所述,我國雙語教學仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學的重要性,隨著大家更多的關注雙語教學領域,相信雙語教學的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強的復合型人才。
參考文獻:
[1]李燕.美國雙語教師培訓制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學,.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學出版社,.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學的思考[j].武漢大學(哲學社會科學版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學[m]上海:上海外語教育出版社,.
國際法論文篇十九
親愛的同學們:
大家好!__年前,我們朝氣蓬勃,熱情奔放,滿懷著闖蕩世界的豪邁志向;一轉眼,跨過世紀年輪,進入不惑,都已成為孩他爹,娃__。
今天,我們在這里歡聚一堂,隆重舉行__班同學畢業(yè)__周年聚會。這次聚會由丁__、劉__、楊__、張__等幾位同學的熱心發(fā)起,得到了全班廣大同學的積極響應。經過近一個月的聯(lián)系籌備,今天,同學們如愿以償,相聚在一起,重溫舊情,共敘友情。在此,讓我們以熱烈的掌聲對本次聚會表示最熱烈的祝賀!對因故未能參加的個別同學,送去我們誠摯的問候和良好的祝愿!
彈指一揮間,須臾__年,__年的分別,__年的牽掛,給了我們足夠的相約相聚的理由。憶往昔,恰同學少年,風華正茂,青春飛揚。初到母校時的那份驚喜、那份純情、還有那一絲不安,如今歷歷在目,恍若昨天。曾記否,田間小徑,課外漫步,夕陽下聆聽鳥兒歡唱;曾記否,元旦晚會,載歌載舞,共同迎接新年的曙光。春去秋來,流轉時光,夢境依舊,溫馨如昨,悲歡歲月,往事茫茫。回首__余年的風風雨雨,回望我們曾一起走過的青春歲月,沖淡的是我們所經歷的人生坎坷、悲歡離合,濃郁的卻是我們從容平淡、不拘于功名利祿的同窗情誼。__年思念和盼望,釀成了一壇濃香的美酒,今天,讓我們大家一起來共同分享!
__年前我們有緣走到一起、坐到一處、玩到一塊,一日同學,百日朋友,割不斷的情,分不開的緣,但愿相識能相知,相遇能相愛,相識不易,相處更難,同窗三載,因為有緣!今生無緣,今日有緣,天祝一聚,三生有緣!海內存知己,天涯若比鄰。親愛的同學們,讓我們共同祝愿:友誼長存,激情永在!我提議,為同窗之誼,為今日重逢,干杯。最后提醒同學們,“情未了”篝火晚會等著你。
謝謝。
國際法論文篇二十
論文最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎上,寫論文主要是反映學生對問題的思考,詳細內容請看下文國際法論文6000字。
仲裁協(xié)議作為當事人之間約定爭議解決方式的一項協(xié)議,一經有效訂立,即產生相應的法律拘束力。對于當事人和法院而言,一項有效的仲裁協(xié)議具有阻止當事人就協(xié)議范圍內的爭議提起訴訟和排除法院對該爭議行使管轄權的效力。一般情況下,當事人在簽訂仲裁協(xié)議后都能嚴格遵守,依約將協(xié)議范圍內的爭議交付仲裁解決。但在實踐中,也常有一些當事人簽訂仲裁協(xié)議后反悔,無視或違反仲裁協(xié)議中的約定,在對方當事人提起仲裁之前,甚至在仲裁程序進行中,向法院提起訴訟。在這種情況下,法院一般會應對方當事人的請求中止訴訟程序,甚至命令當事人將爭議提交仲裁,以強制執(zhí)行仲裁協(xié)議,為仲裁協(xié)議的有效實現提供支持。本文擬從法院支持仲裁協(xié)議的角度,就訴訟程序的中止和法院強制執(zhí)行仲裁協(xié)議等問題作一些研究和探討,并在此基礎上重新審視和剖析我國現行法律中的相關規(guī)定,希望能對促進我國相關立法及實踐的發(fā)展和完善有所啟發(fā)和助益。
當事人違反約定將仲裁協(xié)議范圍內的爭議提起訴訟,法院應拒絕受理或中止訴訟程序,以支持仲裁。但是,法院是應主動中止訴訟程序,還是只能應對方當事人的請求中止訴訟程序,以及法院基于何種理由中止或拒絕中止訴訟程序,都是需要加以研究和明確的問題。
根據仲裁國際立法、國內立法以及實踐,一方當事人就仲裁協(xié)議范圍內的爭議提起訴訟,只有在另一方當事人提出執(zhí)行該仲裁協(xié)議的請求時,法院才能中止訴訟程序。換言之,法院一般只依據當事人的申請中止訴訟程序,而不主動依職權中止訴訟程序。在起草1958年《關于承認及執(zhí)行外國仲裁裁決的公約》(以下簡稱《紐約公約》)的過程中,英國代表曾經建議,法院不僅可以依當事人的申請而且可以自行決定將爭議交付仲裁。英國的建議遭到了以土耳其、以色列為代表的多數國家的反對,他們認為,仲裁協(xié)議的雙方當事人愿意將爭議交給法院審理時,法院不應享有強制仲裁的權力。最后,《紐約公約》采納了當前的條文,不允許法院自行中止訴訟程序。
不允許法院主動依職權或自行中止訴訟程序,無疑是有其理論依據和現實基礎的。因為根據意思自治原則,既然當事人有協(xié)商訂立仲裁協(xié)議,選擇以仲裁方式解決其爭議的自由,那么當事人也應有通過明示或默示方式放棄仲裁的自由,只要他們彼此之間能就此達成一致。一方當事人不顧仲裁協(xié)議的存在而提起訴訟,已表明該方當事人放棄仲裁協(xié)議的意愿,另一方當事人在此情況下,如果沒有援引仲裁協(xié)議就法院的管轄權提出抗辯,而是實質性地參與訴訟,進行答辯甚至提出反訴,則亦表明其對仲裁協(xié)議的放棄。也就是說,雙方當事人已通過其提起訴訟和參與訴訟的行為,默示地達成了放棄仲裁協(xié)議的一致。對此,法院理應予以尊重,并及時行使其已經合法取得的管轄權,為當事人提供司法救濟。否則,將可能陷當事人于打仲裁不愿、打訴訟不能的尷尬境地。
當事人以仲裁協(xié)議的存在請求法院中止訴訟程序,法院是否準許,往往還需視仲裁協(xié)議及當事人的有關情況而定。例如,在仲裁國際立法、國內立法以及實踐中,通常會有關于仲裁協(xié)議不是無效的.、失效的、不可執(zhí)行的,或申請方當事人未實質性地參與訴訟程序等方面的要求,否則法院可以拒絕當事人的請求,而繼續(xù)訴訟程序。在有的國家,還曾有過區(qū)分國內仲裁協(xié)議和國際仲裁協(xié)議,適用寬、嚴不同的標準來決定是否中止訴訟程序的做法。這一方面,英國在以前的做法十分具有代表性,以下將重點進行論述。
(一)依國內仲裁協(xié)議裁量中止訴訟程序。
英國傳統(tǒng)的仲裁法中曾有所謂法院管轄權無處不在、無所不及的原則。根據這一原則,當事人不得借助于意思自治原則,以仲裁協(xié)議的形式剝奪法院的管轄權。凡仲裁協(xié)議中規(guī)定雙方當事人不得向法院起訴、仲裁員是雙方唯一的和最終的裁判者等條款,在英國法上都被認為是無效的。以后,英國在司法實踐中雖一般不主動干預仲裁,但在法律上仍不愿意承認仲裁協(xié)議具有排除訴訟的作用。
英國《1950年仲裁法》頒布后,英國在限制仲裁協(xié)議的效力方面雖然有明顯放松,但仍然很不徹底。主要表現在區(qū)分國內仲裁協(xié)議和國際仲裁協(xié)議,適用不同的標準決定是否中止訴訟程序。這種區(qū)分在其后的《1975年仲裁法》中進一步得到了強調,并一直延續(xù)至《19仲裁法》生效實施前。
根據《1950年仲裁法》,如果當事人援引一項國內仲裁協(xié)議請求法院中止訴訟程序,是否準許,法院擁有很大的自由裁量權。通常須具備以下幾項條件,當事人的請求才可能得到滿足:(1)爭議事項是屬于仲裁協(xié)議范圍內的;(2)被告除出庭外,沒有提出(實質性)答辯,也未采取其他步驟;(3)爭議的問題不依仲裁協(xié)議提交仲裁無充分的理由;(4)請求中止訴訟程序的當事人已準備并且愿意進行仲裁。其中,爭議的問題不依仲裁協(xié)議提交仲裁無充分的理由這一條件中的彈性措詞,為法院認定是否存在拒絕中止訴訟程序的充分理由,留下了很大的自由裁量空間,從而使得訴訟程序的中止充滿了不確定性。
(二)依國際仲裁協(xié)議強制中止訴訟程序。
如果當事人援引一項國際仲裁協(xié)議請求法院中止訴訟程序,法院一般須予強制中止,而不擁有任何的自由裁量權。這既是英國所強調的尊重國際商業(yè)合同中的仲裁協(xié)議的政策的體現,也是英國依《紐約公約》所承擔的國際義務的要求。根據《1950年仲裁法》及主要體現《紐約公約》內容的《1975年仲裁法》,除非仲裁協(xié)議無效(null)、失效(void)、無法執(zhí)行(inoperative)或不能履行(incapableofbeingperformed),或者當事人之間實際上沒有應依該協(xié)議提交仲裁的爭議,法院不得拒絕中止訴訟程序。
對于仲裁協(xié)議無效、失效、無法執(zhí)行一般比較容易認定,但是對于何謂不能履行,則往往不是一個簡單的問題。在雅諾什?帕克齊訴亨德勒與納特曼股份有限公司一案中,原告由于貧窮,需要司法救助,因而請求法院同意繼續(xù)訴訟,因為這種救助是仲裁所無法提供的。此外,他也不具備依有關仲裁規(guī)則支付必需的保證金的能力。因此,他提出仲裁協(xié)議是不能履行的。但法院裁定,這屬于一方當事人的實際困難,不屬于仲裁協(xié)議不能履行。對于國內仲裁協(xié)議,原告的貧窮和他對司法救濟的依賴,是可能說服法院拒絕中止訴訟程序的,尤其是在所稱的貧窮是由于被告違約造成的時候,否則原告就不會有挽回局面的機會。但是對于國際仲裁協(xié)議,這卻不是一項有效的理由。
國際法論文篇二十一
前言。
第一章兒童權利保護概述。
第一節(jié):兒童的界定及與相關用語的辨析。
第二節(jié):兒童權利的概念及其特征。
第三節(jié):兒童權利法律保護的歷史變遷與發(fā)展。
第二章兒童權利保護的國際法架構與特征研究。
第一節(jié):兒童權利保護的全球性公約及其特征。
第二節(jié):兒童權利保護的區(qū)域性公約及其特征。
第三節(jié):兒童權利保護的其他相關國際文件。
第四節(jié):兒童權利國際法保護的小結和展望。
第三章兒童權利保護的基本原則研究。
第一節(jié):兒童最大利益原則的法律問題。
第二節(jié):平等保護原則的法律問題。
第三節(jié):尊重兒童原則的法律問題。
第四節(jié):多重責任原則的法律問題。
第四章國際法框架下的兒童基本權利研究。
第一節(jié):兒童生存權的法律問題。
第二節(jié):兒童發(fā)展權的法律問題。
第三節(jié):特殊狀態(tài)下的兒童權利問題。
第五章兒童權利保護國際條約的國內實施研究。
第一節(jié):國際條約國內實施概述。
第二節(jié):兒童權利保護條約的國內實施。
第三節(jié):兒童權利保護條約自身的實施機制。
第六章我國兒童權利保護法律制度完善研究。
第一節(jié):我國兒童權利保護的法律框架及其問題。
第二節(jié):司法程序中兒童權利保護及其問題。
第三節(jié):兒童權利的行政保護問題。
第四節(jié):完善我國兒童權利保護的建議。
尾論。
參考文獻。
國際法論文篇二十二
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學實踐現狀出發(fā),闡述了雙語教學在研究生教育中的必要性,指出為順應時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應當提倡雙語教學,并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學模式等四個方面提出了完善的建議。
關鍵字:
雙語教學;國際法教學;師資力量;課堂教學模式。
1.什么是雙語教學。
雙語教學在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學專家m.f.麥凱指出,“雙語教學這個術語指的是:以兩種語言作為教學媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學生的第一語言。”目前國內外關于雙語教學的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學實際情況,本文所探討的國際法雙語教學是指采用英語和漢語進行的法學學科教學。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學的必要性。
2.1順應時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿組織以及我國經濟實力的顯著增長,對外經濟交往和國際貿易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎又熟練掌握英語的復合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關于進一步加強高等學校本科工作的若干意見》,進一步要求提高雙語教學課程的質量,并繼續(xù)擴大雙語教學課程的數量。這就明確要求各高校將雙語教學納入教學實踐,使得雙語教學成為必要。
首先,國際法作為法學的分支不同于自然學科的客觀性與確定性,法學是一門具有濃厚主觀色彩的學科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風俗習慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調整國際法主體之間、主要是國家之間關系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內的民法、刑法等處理的是一國內部的法律關系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風俗習慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運用雙語教學方法進行國際法的教學顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進行研讀,若不全面強化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關實務工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標還是專業(yè)特點的角度看,都應引入雙語教學,目的是在提高學生英語能力的基礎上來全面培養(yǎng)學生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進行雙語教學非常關鍵的問題。目前,關于法學雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標準。關于法學雙語教學應當采用什么樣的教材,國內存在有三種觀點:一是引進原版教材,二是使用現有的統(tǒng)編法學教材,三是編寫適合國內法學雙語教程的教材。筆者認為,直接引進原版教材,容易產生理解上的偏差,不利于教學的進行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學者編寫適合國內使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應當注意的是編寫雙語教材應符合國家教育部頒布的教學大綱的要求、嚴把質量關,且應當正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關系,兩者應形成互補的關系,教材難度應當適中。
3.2師資力量。
雙語教學最核心的'影響因素當然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學經驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數,但真正能將兩者結合,在教學實踐中達到預期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學專業(yè)基礎一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學要求的教師應該是外語水平高,學科知識強的復合型教師,但是我們應當意識到要培養(yǎng)出數量相當可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應當有一個長遠的培養(yǎng)計劃。首先國家相關部門應當對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應當創(chuàng)造條件對現有專業(yè)教師進行英語能力的培訓。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學習,利用國外豐富的教學資源;另外一方面也可以促進國內外學者的合作,互相學習,共同進步。
3.3學生英語水平。
雙語教學的開展,也與學生的學習能力密切相關。但是與我國教學的投入相比,我國的外語教學效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因導致我國“啞巴英語”、“聾子英語”的現象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學基礎是學生參與國際法雙語教學的前提條件。針對不同水平的學生應當采取不同的方法。一部分研究生已經具備相當的英語水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關的翻譯作業(yè)。學校也應當為推進雙語教學設計校園環(huán)境,如開設“英語角”,鼓勵學生加強英語學習,開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設講座,形成良好的學習法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進行的是基礎的普及性教育,班級人數一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數較少,多以小課為主專業(yè)性強,更注重開發(fā)學生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學生本身也容易喪失興趣,事先不預習功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學事半功倍的順利開展,必須調動學生的積極性。研究生課堂由于人數較少的緣故,課程設置可更加靈活。課堂除了教師講學生聽的模式,可以采用學生分組討論、老師最后總結的方式,這樣學生掌握課堂的主動權,在上課前查找文獻資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強了師生之間的學術溝通。在這樣的課堂上,應當盡量少糾結于英語句子本身如何翻譯、語句結構、語法問題等,重點應當放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學著作的研讀等。
結語。
綜上所述,我國雙語教學仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學的重要性,隨著大家更多的關注雙語教學領域,相信雙語教學的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強的復合型人才。
參考文獻:
[1]李燕.美國雙語教師培訓制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學,2004.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學出版社,2011.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學的思考[j].武漢大學(哲學社會科學版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學[m]上海:上海外語教育出版社,2001.
國際法論文篇二十三
豐富、系統(tǒng)、綜合為基本原則“國際法的各項研究首重資料”,不論是價值評判、實證分析,還是批判解構、政策定向,國際法的學術研究必建立在對國際法淵源的研究之上。國際法淵源的研究也需要確立一定的研究方法,因為研究方法不僅是研究的必要工具,也是研究的評價標準。國際法淵源的研究方法的研究,并不解決具體的國際法問題;它是對學者研究國際法淵源的方法進行總結、歸納、甄別,目的是為后續(xù)的研究、學術的發(fā)展提供軌道與評價標準。國際法的淵源通常被理解為尋找國際法的確定方法,是國際法法律體系在技術層面運作的規(guī)定。
雖然沒有“淵源”的字樣,但毫無疑問《國際法院規(guī)約》第38條的規(guī)定就是國際法淵源內容的權威表述。雖然條約、國際習慣還有一般法律原則都可以單獨的作為確立國際法規(guī)則的淵源;但是不論是學者論著還是國際法院的判決,在確定一項法律規(guī)則的具體內容時都會全面地分析《國際法院規(guī)約》第38條所列舉的淵源,包括補充資料。國際法研究總是在廣泛搜集相關的淵源之后,將諸按照相互的關系進行系統(tǒng)化處理以得出結論。法律淵源的內容是否豐富,邏輯是否自洽,種類是否多樣決定著結論是否具有說服力。可以說,國際法淵源的研究從來不是片面的:豐富、系統(tǒng)、綜合是國際法淵源研究方法的大原則,不同類別的淵源的研究也有不同的要求。
二、不同類別國際法淵源的研究方法各有側重。
(一)條約的研究。
須結合判例條約的解釋是指對一個條約的具體規(guī)定的正確意義的剖析明白。按照《維也納條約法公約》第31條、第32條,條約的解釋需要將相關術語的通常含義結合上下文與條約的目的宗旨進行善意的解釋即可,如意義難解或解釋結果荒謬不合理,還可以使用補充資料。可見條約的解釋與案例沒有必然關系。但是作為研究的方法,結合案例解釋條約是一條捷徑。案例不是條約解釋的依據,但是案例材料會涉及到幾乎全部的相關依據,包括術語的通常含義確定、對條約上下文的界定、條約的目的與宗旨。具體而言,如果某一條約曾經為某一案件的爭議焦點,那么該案件的當事各方勢必圍繞該條款進行大量的論證工作,以試圖將條約的含義解釋的對己有利,審判機構要作出令人信服的結論,也會對爭議條款進行詳細的闡述:該案件的相關書面材料就是研究這一條文的必讀資料與重要索引。比如,在研究“原材料出口限制案”時,涉及到了《關稅與貿易總協(xié)定》第20條(g)款“可用盡的自然資源”。那么有關這一款的“美國汽油標準案”與“蝦龜案”就可以說是必讀材料了。從學者研究的實際情況來看,凡是討論到如何解釋“可用盡自然資源”的文章,無不援引“美國汽油標準案”與“蝦龜案”。
(二)關注國家實踐的相關度,慎重評價。
法律確信國際習慣無疑是國際法的重要淵源,但是國際習慣內容確總是十分模糊。國際習慣如何確定,以及什么時候新的習慣代替舊的習慣都是令人頭疼的問題。本文無異于糾纏國際習慣涉及到的諸多法律問題,本文的.目的是分析歸納國際習慣的研究方法。在此處需要注意的是,國際習慣的研究總是要落到國際習慣要素的研究上,也即法律確信的研究與國家實踐的研究,正所謂習慣法的實質內容必須“在國家的實際行為和法律確信中尋找”。在研究中,國家實踐的選擇要注意實踐是否依然存在、實踐國在相關領域是否具有代表性。正如國際法院在“北海大陸架案”中所言,“所論及的國家實踐必須包括了那些相關利益受到特別影響的國家”。法律確信的標準一般來說很高,在實踐中也難于證明法律確信是否存在,目前研究的關注點在于聯(lián)合國大會的決議以及決議通過時的情況。
故此,對與法律確信還是應當謹慎處理。以國際紅十字委員會的“習慣國際人道法”研究為例,國際紅十委員會列舉習慣國際人道法的不同規(guī)則,在每一條習慣規(guī)則下列舉國家實踐,然后結合司法判例對國家實踐做簡要總結。通過豐富的國家實踐材料與細致的論述,“習慣國際人道法”的研究結論頗具權威。
三、國際法淵源研究的發(fā)展趨勢。
詹寧斯和瓦茨在第九版《奧本海國際法》的序言中說道,自1950年以來,國家行為的范圍擴大,國際法發(fā)生了實質的變化?,F在的國際法正處在一個“資料爆炸”的時代。國際法的發(fā)展呈現多元化,學者可研究的素材也相應增加。從數量上來看,習慣法的發(fā)展并未突飛猛進,但是條約和判例顯著增加;遑論各國際組織的文件,各國國際法學者的論述。從類別來講,諸多國際法的新領域出現,諸如國際水道法等,而舊有的領域內又因國家實踐的豐富伴生新的素材。
以國際刑法為例,在40年代,因沒有足夠的材料,學者只能研究國際刑法的地位、性質,甚至質疑國際刑法的存在;時至今日,隨著前南刑庭、盧旺達刑庭、國際刑事法庭、各個混合法庭的實踐,國際刑法的法律問題也不斷出現,學術研究也相對言之有物。在反復解讀實證材料的過程中,國際刑法淵源的研究形成了一套獨特的方法。不難預測,國際法淵源的研究將走上更為具體、實證的道路;不同領域的國際法淵源的研究方法也會隨著國際法實踐的發(fā)展而形成自己獨特的模式。
國際法論文篇二十四
摘要:國際法,是調整國家間關系的法律原則和規(guī)則,涉及國家間政治、經濟、法律各個領域,是國家間進行交往的行為規(guī)范和維護國際社會正常秩序的法律標準。只有做好國際法的研究工作才能保證國家交往與合作的正常進行,更好地保護各國的自身權益和維護與發(fā)展全人類的共同利益。
關鍵詞:國際法國內法發(fā)展。
1.全球化與國家主權。
國內外的學者們認為,國家主權作為當代國際關系的基石是毋庸置疑的,但不能絕對化,主權的行使也要受到某些限制,這是為了解決世界各國所面臨的共同問題所必需的。但如何限制,限制多少,學者們見解各不相同。有學者指出,國家主權包括經濟主權。對主權的限制是基于國家的認可,是主權權力行使的表現而不是剝奪。盡管主權在經濟全球化中不會消亡,但主權的行使必定受到來自國際社會和國家內部的限制。有學者認為,主權與全球環(huán)境保護之間存在矛盾,這也決定了主權行使的限制。還有的學者提出,在全球化的條件下,應把主權的功能界定為一種對話的實踐,使國際法律體制由強制性模式向管理性模式轉化。多數學者贊同從現實來看,主權不會消亡,將是現代社會的基石,但全球化帶來的許多重大影響值得細化研究。
法的內在特質的普遍性與形式特征的共同性以及法治社會對法律體系融合協(xié)調的基本要求,決定了國際法與國內法必須且只能在法律規(guī)范的統(tǒng)領下和諧共生、協(xié)調一致。從規(guī)范上看,既可以是單個規(guī)范之間的一致,也可以是由個體規(guī)范組成的規(guī)范群的調適,還可以是規(guī)范性法律文件間的妥協(xié)。從方式上講,國際法律規(guī)范與國內法律的協(xié)調既可以是直接的,也可以是間接的。不在于國內法與國際法孰先孰后或平行對待,關鍵在于法的本身是否為良法,而正義與秩序才是衡量法律之善的尺度。
有學者提出,傳統(tǒng)法理以維護民族國家的主權為核心,因而國際法不能以限制締約國的主權來對締約國產生法律效力,而只能在締約國主權限制下對締約國產生一定程度的義務約束。但二戰(zhàn)后及聯(lián)合國成立以來,締約國在履行國際法的義務時,其本國的主權不可能完全不受影響,國家主權學說不得不面對國際法領域出現的新問題作適應性的調整。影響國際法與國內法關系的新問題有許多,獨立的國際組織如聯(lián)合國、歐盟法院、世界貿易組織等在監(jiān)督國際法實施中的影響、國際人權公約給傳統(tǒng)法理帶來的影響等。研究國際法與國內法之間的關系不能抽象地、無針對性地議論,而要就國際法與國內法發(fā)生聯(lián)系的具體情況和條件區(qū)別論證。
我國參加的國際條約在國內如何適用的問題,由于憲法沒有明文規(guī)定,學者眾說紛紜。比較一致的意見是修改憲法或在憲法性法律如立法法、締結條約程序法等中加入有關國際條約與國內法關系的規(guī)定,使國際條約具有高于一般國內法的地位,二者并用,在二者發(fā)生沖突時,優(yōu)先適用前者。因為在我國批準參加的國際條約和制定法律的兩種議案要經過同樣的審批程序,并且經同一立法機關審議進行,二者不會發(fā)生矛盾。
有學者認為國際條約和國內立法是兩個不同的法律領域,國內法院直接適用國際條約不僅將導致國家主權對內職能的削弱,而且也不利于國家履行條約的國際義務。我國應修改原有的國內立法或者制定新的法律法規(guī),使其符合我國所締結的國際條約的要求,即要以執(zhí)行國內法的方式適用國際條約。
國際法和國內法是不同的法律體系,但由于國內法的制定者和國際法的制定者都是國家,這兩個體系之間有著密切的聯(lián)系,彼此不得互相對立而是互相緊密聯(lián)系的,互相滲透和互相補充的,國家在制定國內法時,應考慮國際法的原則和規(guī)則,不應違背所承擔的國際義務,國家在參與制定國際法時應考慮到國內法的立場不能干預國內法,國際法的原則和規(guī)則可以從各國的國內法得到補充和具體化,國內法可以從國際法的原則和規(guī)則得到充實和發(fā)展。兩者互相補充、互相滲透、但不是互相干擾和排斥的:國際法不得干預國內法,國內法不得改變國際法,兩者的關系應該是協(xié)調一致的。
3.國際法的未來發(fā)展與制約因素。
首先,科學技術的進步促進了社會生產力的發(fā)展,不斷為人類活動開辟新領域。世界的范圍相對地縮小了,人類的關系空前地密切了??茖W技術對國際關系的深刻影響,也必然會反映在國際法的發(fā)展上,從而使國際法伴隨著科學技術的進步而不斷變化。近現代國際法是如此,當代國際法亦然。今天,科學技術的進步對人和社會的深遠影響尤為明顯,它也深刻地影響國際關系的發(fā)展,推動了國際法各個分支的演進。
回顧國際法的演進,我們能夠找到許多反映科學技術對國際法規(guī)則的產生和發(fā)展有影響的例證。然而,國際法的發(fā)展經常滯后于科學技術的進步,不能很好地適應國際社會的需要。這在很大程度上是由于科學技術的進展所帶來的嚴重的利益沖突所導致的。這幾乎體現在國際法的各個領域。例如,發(fā)展中國家和發(fā)達國家在外層空間的探索和利用、國際海底開發(fā)制度、知識產權以及如何彌補南北經濟發(fā)展的鴻溝等問題上存在很大分歧??茖W技術本身當然不能為自己制定規(guī)則,人類也同樣不能成為科學技術的奴隸。唯一的選擇是伴隨著科學技術的進步,不斷制定新的國際法規(guī)范以適應國際社會的需要。
其次,國際法不可能是一種孤立的存在,它深受國際社會各個方面,特別是國際政治的制約。事實證明,公正、合理的國際關系有助于國際法的發(fā)展,而國際強權政治會窒息國際法的生機,因為它為國際法劃定了一個非常狹窄的天地。人們從國際法的歷史演進中可以發(fā)現,國際法對國際政治有一種畸形的從屬性。中世紀和近、現代國際法,都是如此。
參考文獻:。
[1]梁西.國際組織法(修訂第五版)[j].武漢:武漢大學出版社,.[2]余敏友.以新主權觀迎接新世紀的國際法學[j].法學評論,第二期.
[3]黃世席.全球化對國際法的影響[j].世界經濟與政治,第11期.
[4]潘抱存.論國際法的發(fā)展趨勢[j].中國法學,20第5期.

